Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Институт наследования в древности

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую остроту и популярность. Что возможно объяснить, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Наследственное право, как подотрасль гражданского права и как все подотрасли и отрасли права имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Степень интереса к наследственному праву, в настоящее время, резко повысилась, достигнув самой наивысшей точки своего развития.

Объектом исследования курсовой работы, являются общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Предметом исследования служат особенности, закономерности и сущность наследственных правоотношений.

Целью исследования данной курсовой работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены следующие задачи:

- изучить исторический аспект развития наследственного права ;

-рассмотреть понятие наследства;

-изучить виды наследства;

-исследовать наследственные правоотношения.

Теоретическому осмыслению проблем правового регулирования наследования в РФ посвящали свое внимание и посвящают в настоящий период времени как известные ученные-цивилисты, так и правоприменительная практика. Однако следует признать, что формирование теоретической основы эффективного регулирования отношений наследования по завещанию является в настоящее время одной из основных задач науки гражданского права.

В написании работы большую помощь оказали труды ученых дореволюционных российских цивилистов: К.П. Победоносцева, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича. В настоящее время интерес к проблеме наследственного права возрастает. Об этом свидетельствует появление новых публикаций. В числе современных работ следует указать труды Л.П. Ануфриевой, Т.И. Зайцевой, З.Г.Крыловой.

Методологическую основу исследования составили общие и частные средства изучения, основанные на материалистическом подходе изучения явлений общественной жизни в их взаимосвязи.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, приложения.

В первой главе рассмотрен исторический аспект развития наследственного права. Вторая глава посвящена характеристике понятия и видов наследования. В третьей главе рассмотрены общие положения наследования.

Глава1.Исторический аспект развития наследственного права

1.1 Институт наследования в древности

Наследование – это один из важнейших институтов гражданского права. В самых первых письменных источниках можно найти упоминание о наследовании: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, связанные с наследованием, – одна из сфер общественных отношений, которая хоть раз в жизни затрагивает почти каждого человека.[1]

Наследственное право развивалось в зависимости от политических, экономических и других условий жизни общества.

Первобытный строй – первый в истории человечества общественно-экономический строй, формой общественного устройства которого на раннем этапе был, по некоторым известным гипотезам, матриархат. Особенно на ранних этапах его развития, в этот период, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании не существовало, так как нечего было наследовать.

В эволюции имущественных отношений решающую роль сыграл переход от общинной к частной форме собственности, который произошел в эпоху неолитической революции (VII – V тысячелетия до н.э.). Появился институт наследования, возникновение которого было связано:

во-первых, с переходом от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству, товарному производству;

во-вторых, с отменой уравнительного распределения в общине, частным присвоением средств и результатов производства;

в-третьих, с ослаблением родоплеменных связей и повышением значения семьи в жизни общества (члены семьи умершего получили преимущественное право на его имущество) и др.

Постепенно формируется право собственности на недвижимость, что было обусловлено:

  • возникновением территориальных общин и поселений, переходом древних общин к оседлому образу жизни,;
  • возникновением и развитием земледелия и скотоводства (закреплением в собственности общины или семьи пахотных земель, пастбищ и др.).

В раннеклассовом обществе (V – IV тысячелетия до н.э.) переход наследства начинает носить характер универсального правопреемства, т.е. к наследнику переходит единая наследственная масса, которая состоит из активной части (имущества) и пассивной части (долгов).[2] На возникновение и развитие наследственного права большое влияние оказали такие факторы, как:

  • возникновение государства как особого специализированного общественного института, которое поддерживает нормы права;
  • фактическое и формальное (юридическое) закрепление социального и имущественного расслоения общества;
  • религиозные воззрения и идеология общества, представления о тесной связи живых с умершими (невозможность отречения от наследства ,ответственность за долги наследодателя).

Более полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя трактуется в римском праве. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития, который неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи.[3]

В римском праве под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок его перехода наследникам. Иными словами, наследование рассматривается как переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В юридической литературе существует две концепции понятия наследования:

во-первых, наследование представляет собой юридическую фикцию о посмертном продолжении власти домовладыки;

во-вторых, наследование как юридическое завершение права собственности.

В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято различать четыре периода. Первый – наследственное право древнейшего периода, которое именуется цивильным наследованием. Второй – наследование по преторскому эдикту. Третий – это наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. Четвертый – наследование по законодательству Юстиниана (527 – 565). Фундаментальным представляется различение наследования по завещанию (me stamentum, succession testamentaria) и наследования по закону (ab intestato).[4] Из XII Таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания.[5] Наследование по закону было несовместимо с наследованием по завещанию, т.е. не могло быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части – по закону. Наиважнейшей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений. Однако при любом порядке наследования фигурируют наследодатель и наследник. При этом действует принцип универсального преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя. Он означает, что на наследника переходят все имущественные права и обязанности наследодателя. Другими словами, наследник принимает наследство со всеми его активами и пассивами.

В римском праве отсутствовала завещательная дееспособность у несовершеннолетних, в частности у детей моложе двенадцати лет для девочек и моложе четырнадцати лет для мальчиков . Она отсутствовала у умалишенных, у лиц, объявленных расточителями, и у лиц, которые ни письменно, ни устно не могли изложить свою волю, например глухонемых. Наследниками могли быть назначены одно или несколько лиц. Завещатель имел право определить долю каждого наследника. Если он не делал этого явным образом, то все наследовали в равных долях. В римском праве практиковалась и субстанция, т.е. назначение эвентуального или условного наследника, которого можно назвать вторым наследником, на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему-либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на него выполнения каких-либо действий, использованием имущества по определенному назначению.[6] Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры принуждения. Случалось так, что завещатель уничтожал завещание, о чем делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель составлял новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии. Например, если отсутствовала завещательная право- и дееспособность, если не были соблюдены необходимые формальности. Однако даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного. Изъятое имущество переходило к другим наследникам или в казну.[7] Для объявления наследника недостойным требовались основания, например: умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания, умышленное воспрепятствование составить завещание и другие преступления против наследодателя.

Наследование по закону в римском праве исторически возникло раньше наследования по завещанию. Имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли наследодателя, в силу сложившегося обычая.[8] Наследование по закону рассматривалось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Имущество наследовалось только агнатами, т.е. лицами, объединенными общей семейной властью домовладыки. Согласно закону XII Таблиц, если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи.

В данном случае устанавливаются три разряда или класса наследников.

Во-первых, свои наследники, кто к моменту смерти наследодателя находились под его властью (жена, дети, внуки от ранее умерших сыновей, усыновленные). Если к наследству призывались лица разных степеней родства, например вместо умершего сына заступали двое внуков, то они имели ту часть, которую получил бы их отец, будь он в живых. Лица одной степени родства делили имущество поровну.

Во-вторых, ближайший агнат, под которым понимался прежде всего брат умершего. При наличии нескольких агнатов одинаковой близости они делили имущество поровну.

В-третьих, родичи, члены рода, к которому принадлежал наследодатель. Они призывались к наследству лишь при отсутствии «своих» и ближайших агнатов.

Различалось формальное необходимое наследование и наследование материальное. В первом случае завещатель, у которого были sui heredes, должен или назначить детей наследниками, или определенно лишить их наследства.[9] Во втором – обойденные в завещании наследники (прямые восходящие и нисходящие братья и сестры) могли подать иск о наследстве hereditas petitio, поскольку таким наследникам полагалась непременная доля (petitio delicta, portio delicta). В интересах кредиторов и наследников установилось правило, что наследник, назначенный в завещании, мог требовать, чтобы одна четвертая часть наследственной массы осталась свободной от отказов – так называемая фальцидиева четверть (quarta falcedia). Эта не обремененная легатом часть наследства была введена в 40 г. н.э.

Таким образом, проведенный анализ римского наследственного права лишний раз свидетельствует о высоком уровне правовой мысли того периода, во многом не утратившей своей актуальности и по сей день.

1.2 Развитие и становление наследственного права в России

Пять этапов можно выделить в развитии наследственного права России условно :

переходный, феодальный, императорский, советский и современный.

  1. Переходный период от первобытнообщинного строя к государственному (VII – IX вв.) можно охарактеризовать неустойчивостью наследственных начал, влиянием византийского и римского законодательства на развитие правовых устоев, борьбой и колебанием между славянским порядком и традициями наследования и византийскими правилами.[10]

Очень ценным памятником истории, который отражает первые представления чисто русского порядка наследования, является Русская правда. Наследство в ней называется «статка» – т.е. то, что оставляет после себя умерший.[11] Наследование по завещанию еще не отличается от наследования по закону или обычаю. При перечислении вещей, которые переходят к наследникам, в памятнике упоминается движимое имущество: рабы, товары, скот, а также недвижимое – дом, двор. Земля (земельный участок) не указывается в составе наследства, потому что в тот исторический период она не составляла объекта права частной собственности и не могла переходить по наследству.

В завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание наследственным имуществом. Завещание в этом смысле слова было призвано не изменить обычный порядок наследования, а лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий наказ.[12]

  1. С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права XIV – XV вв.: Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебник 1497 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.

Огромную значимость в развитии русского права в период феодальной раздробленности Руси придается Псковской судной грамоте, которая не только развивала основные положения Русской правды, но и формулировала новые правила (XIV – XV вв.).

Псковская судная грамота различает наследование по завещанию – «приказное» и наследование по закону – «отморщина». Завещание, которое называется «рукописанием» или «порядной», составляется в письменной форме. В иных случаях право на получение наследства по завещанию можно было доказать с помощью четырех-пяти свидетелей, которые присутствовали при устном волеизъявлении завещателя.[13]

Наиболее важным памятником права в Московский период является Судебник 1497 г. Его источниками стали Русская правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей. Судебник не просто обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины статей было написано заново, а старые нормы были

переработаны. Судебник способствовал внесению единообразия в судебную практику, а самое главное – он ввел новые общественные порядки.[14]

  1. Важные изменения в правовом регулировании наследственных отношений можно наблюдать в начале императорского периода истории России. Важнейшим законодательным актом в области наследственного права является Указ Петра I 1714 г. «О единонаследии», в котором была установлена система майората, при котором поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины и поместья, а вотчины – на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Запрещалось Указом дробить недвижимое имущество (землю) при передаче его по наследству.

Изданием Указа о единонаследии предполагалось достигнуть две цели: «во-первых, младшие сыновья умершего дворянина, лишаясь наследства, должны были добывать средства к существованию на военной или гражданской службе, вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-вторых, не выгодное государству, устранялось дробление земельных владений дворян».

  1. В истории советского периода институт наследования подвергался изменениям, при которых предпринимались попытки даже его ликвидации. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал Декрет «Об отмене наследования». В данном Декрете и специальном постановлении Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути говорилось об отмене наследования частной собственности и распространялись в равной мере как на крестьянскую семью, так и на городскую.

Статья 1 Декрета определяла: «Наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, которое ему принадлежало (как движимое, так и недвижимое) становится государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». [15]Дальнейшую судьбу оставшегося после смерти имущества определяла статья 2 Декрета, в которой закреплялся временный, «впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении», порядок использования бывшей «наследственной массы»: нуждающиеся нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получать из оставшегося имущества содержание.

  1. В конце 80-х – начале 90-х годов был взят курс политических, экономических и социальных преобразований, которые имели целью переход от государственного тоталитарного социализма к рыночной экономике, создание развитого правового нового гражданского общества. Гражданское право, которое призвано обслуживать товарную экономику, должно было быть приведено в соответствие со спецификой нарождавшихся рыночных отношений, которые, в свою очередь, постепенно освобождались от административных ограничений.[16] В связи с этим возникла необходимость принципиальных качественных изменений в гражданском праве, появились предпосылки для развернутого и последовательного выражения его внутренних закономерностей. Указанное в полной мере относится к такой важной подотрасли гражданского права, как наследственное право. Нормы наследственного права нуждались в приведении в соответствие со статьями 2, 8, 35, 36. Конституции Российской Федерации, статьями 18, 23, 213[17] и другими нормами части первой ГК РФ.

Первым шагом в этом направлении стало утверждение 31 мая 1991 года Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. В разделе 6 Основ, которые посвящены правовому регулированию наследственных отношений, определялось, что наследование имущества гражданина осуществляется по закону или по завещанию.

Отдельные нормы наследственного права, которые закреплены в Гражданском кодексе РСФСР, были признаны постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 1-П не соответствующими Конституции России. Дальнейшее совершенствование наследственного законодательства связано с принятием Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в статью 532 ГК РСФСР», который вступил в силу со дня его опубликования, т.е. с 17 мая 2001 года.[18]

С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.

Таким образом, ныне действующее законодательство о наследовании в ключевых своих положениях (например, в части приоритета наследования по завещанию) основано на римском праве, что лишний раз подчеркивает преемственность и известную стабильность в правовом регулировании данной сферы общественных отношений.

Глава2. Характеристика понятия и видов наследования

2.1 Понятие наследования

Наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Определение наследования законодательное дается в ст.1110 ГК РФ[19], согласно которому при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Единого понимания наследования в юридической литературе нет. Одни ученые рассматривают наследование как получение (приобретение) одним лицом (наследником) какого-либо имущества, которое остается после смерти другого лица (наследодателя).[20] Другие - в качестве универсального правопреемства имущественных прав и обязанностей лиц, которые состояли с наследодателем в каких-либо родственных отношениях.

Третьи под наследованием понимают переход имущества умершего к другим лицам, который охраняется законом; переход при этом осуществляется в порядке универсального правопреемства.

Исходя из этих определений, наследование представляет собой охраняемый законом переход после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент[21].

К основным признакам наследования можно отнести следующее:

1) универсальное правопреемство. Наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, по общему правилу ,то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. Не имеет значения при этом , что наследников может быть несколько, важно то, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей;

2) переход всего объема (массива) прав и обязанностей. Так при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью;

3) одномоментность перехода. Наследство к наследникам переходит одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также с момента государственной регистрации права наследника на это имущества, если такое право подлежит регистрации.

Наследственные правоотношения (переход) как и любые другие общественные правоотношения возникают по поводу объекта.

Наследство (наследственная масса) выступает объектом наследственных правоотношений – т.е, совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей.[22]

Для определения состава наследства нужно учитывать некоторые условия:

1) принадлежность наследодателю имущества на законных основаниях;

2) возможность ограничения перехода по наследству прав и обязанностей в силу прямого указания закона;

3) некоторые права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связанные с его личностью, не входят в состав наследства;

4) наследоваться могут не только имущественные права и обязанности, но и неимущественные.

Имущественные отношения почти всегда состоят из пассивных и активных элементов, потому что наряду с наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать обязанности (например, долги).[23]

В состав наследственной массы в иногда могут входить также личные (неимущественные) права, которые связанны с входящими в это имущество имущественными правами. При этом имеется в виду их вхождение в единый правовой институт, так например, в институты изобретательского или авторского права.

Считается, что эти личные права (например, право на отзыв обнародования и т.д.) имеют основополагающее значение для связанных с ними прав имущественных. Отсюда следует, что эта взаимосвязанность имущественных и личных (неимущественных) субъективных гражданских прав ни в какой мере не принижает значения личных (неимущественных) прав[24].

В собственности граждан, по общему правилу, может находиться любое имущество без каких-либо стоимостных и количественных ограничений. Отсюда следует, что в наследство включаются любые принадлежащие наследодателю движимые и недвижимые вещи.

Наследственная масса состоит из имущества, которое принадлежит на праве собственности наследодателю ко дню смерти. В том числе в состав наследства входят ограниченные вещные права (например, сервитутное право).

Важно отметить, что вместе с тем в наследство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях. В состав наследственного имущества не может входить имущество, которое добыто преступным путем или приобретенное у лица, которое является недобросовестным приобретателем, если об этом знал или догадывался наследодатель (то есть в тех случаях, когда наследодатель был недобросовестным приобретателем). Если наследодатель являлся добросовестным приобретателем какого-либо имущества и оно не может быть истребовано по основаниям, установленным ст.302 ГК РФ, право на приобретение права собственности переходит к наследникам.

Итак, в состав наследственной массы могут входить вещи, имущественные права и обязанности, иное имущество (п.1 ст.1112 ГК РФ).

Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники[25]. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[26]. Юридически грамотнее будет определение, что наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное правопреемство).

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. Граждане могут наследовать на основании завещания и по закону (ст. 1111 ГК РФ). Термин «гражданин» следует толковать расширительно. Это лицо, которое имеет устойчивую правовую связь с определенным государством, которая выражается в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Отсюда следует, что к физическим лицам относятся граждане России и иных государств, апатриды и бипатриды.

Другими словами, право на наследство не зависит от гражданства потенциального правопреемника[27].

Наследование – это приобретение имущества, которое осталось после смерти другого лица (наследодателя). Российское законодательство предусматривает два порядка наследования – по завещанию и по закону. С наибольшей полнотой воля наследодателя осуществляется в завещании. Он вправе отдать нажитое имущество кому пожелает, даже включая посторонних людей. При отсутствии закрепленной в завещании воли покойного, распределение наследства происходит по закону. Закон признает восемь очередей наследования: семь основаны на кровной и семейной близости, к восьмой относятся иждивенцы. ГК РФ устанавливает порядок очереди наследников, в котором они призываются законодателем к вступлению во владение имуществом.

Супружеская доля гораздо больше, чем части остальных наследников. Супруг сохраняет право на ½ совместной собственности. При разделе второй половины наследственной массы он (она) участвует на равных со всеми остальными претендентами. Можно отметить, что закон признает право только зарегистрированных супругов. Церковный и гражданский брак, пребывание в разводе не дают возможности получить супружескую долю.

Если ушедший из жизни человек содержал как родных, так и усыновленных, то обе категории имеют равные права на получение доли в наследстве.[28] Однако усыновленные дети уже не могут претендовать на имущество своих биологических родителей. Неусыновленные дети не являются первоочередным наследниками – закон относит их к седьмой очереди.

Иногда бывает, что отец или мать человека были в свое время лишены родительских прав и не занимались его воспитанием. Такие родители не могут претендовать на имущество своих взрослых детей.[29] Закон защищает интересы родителей, выполнивших свой долг, но обиженных своими детьми: если наследодатель не внес в завещание отца или мать, потерявших трудоспособность, они в любом случае получат обязательную долю наследства.

Ст. 1110 ГК РФ устанавливает, что имущество умершего в порядке универсального правопреемства, при наследовании переходит к другим лицам, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент[30]. Универсальное наследственное правопреемство как в советском, так и в современном российском законодательстве, всегда имело и имеет конститутивный, а не транслятивный характер, т.е. наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ )[31].

В законодательстве (ст. 1151 ГК РФ) вы­деляется такой вид наследования в качестве отдельного вида, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, госу­дарственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Таким образом, наследование – есть приобретение имущества, которое осталось после смерти другого лица (наследодателя). При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

2.2 Наследование по завещанию

Ближайшие родственники умершего, по закону РФ, наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно – не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Имущество, которое получают при наследовании, называют наследством, наследственной массой, наследственным имуществом. Наследство умершего, в порядке универсального правопреемства, переходит к другим лицам, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Завещание составляется на случай смерти и вступает оно в действие с момента открытия наследства, тогда, когда уже нет в живых самого наследодателя. [32]Завещание представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности.

Гражданин, который желает составить завещание должен соблюсти установленные требования в соответствии с нормами предусмотренными законодательством РФ, а именно:

  1. распорядиться своим имуществом на случай смерти может только физическое лицо, поскольку юридическое лицо умереть не может;
  2. физическое лицо должно обладать завещательной правоспособностью, т.е. оно должно быть в состоянии распоряжаться своим имуществом на случай смерти в связи, с чем, лицо в момент совершения завещания должно обладать гражданской дееспособностью в полном объеме. Утрата дееспособности или ее ограничение после совершения завещания своим правовым последствием будет иметь только то, что гражданин лишается какой-либо последующей возможности повлиять на судьбу завещанного имущества. Данное положение изменятся, если до смерти гражданина суд признает его полностью дееспособным.[33]

Завещание можно характеризовать тем, что оно носит сугубо личный характер. Его совершение через представителей, даже прямо уполномоченных на это заинтересованным лицом, с помощью опекунов или попечителей законом запрещено (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ).[34]

Сложнее обстоит дело, когда в завещании завещатель указывает лицо, которое должно определить порядок наследования имущества умершего. Не всякое распоряжение такого рода можно безоговорочно признавать недействительным. Ведь в такой форме может быть назначен и душеприказчик. Например, «мое имущество я завещаю Н. с тем, чтобы он похоронил меня и расплатился с моими долгами, а оставшиеся вещи в равных по стоимости долях раздал моим сыновьям». Подлинная воля завещателя в назначении Н. не наследником, а душеприказчиком, что видно из тех действий, которые предписано совершить «наследнику»".

Современное право для назначения наследника по завещанию не знает практически никаких специальных ограничений. Наследником по завещанию может быть любое физическое лицо, даже умалишенный или ребенок в возрасте до 6 лет, т.е. лица полностью недееспособные, не говоря уже о лицах, которые не обладают дееспособностью в полном объеме. Главное требование состоит в том, чтобы во время открытия наследства, т.е. в день смерти завещателя, наследники находились в живых. Смерть наследника по завещанию, наступившая после смерти завещателя, но в одни и те же календарные сутки, ведет к тому, что он уже не может наследовать, поскольку коммориенты (commorietes) не наследуют друг другу (п. 2 cт. 114 ГК РФ). Наследником по завещанию может выступать лицо, зачатое при жизни наследодателя и родившееся живым после открытия наследства.[35]

Как физические лица к наследованию по завещанию призываются и юридические лица, которые существуют на день открытия наследства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1116 ГК РФ). Законодатель оставил открытым вопрос: могут ли иные образования, статус которых не определен в международном праве, наследовать по завещанию? Закон также обходит молчанием завещания в пользу отдельных субъектов федеративного зарубежного государства (например, завещание в пользу земли Гессен в ФРГ) и зарубежных муниципальных образований (например, завещание в пользу конкретного английского прихода). В российском законодательстве не существует легального определения иностранного государства и международной организации, поэтому здесь принятие решения о правосубъектности данного образования возможно только через признание (непризнание) РФ государства, определенного в качестве наследника, через участие в деятельности международной организации либо ее признания в какой-либо иной форме.

Возможность последующей их идентификации – одно из главных требований при назначении наследника. Обязательным требованием при составлении завещания является требование об указании фамилии, имена и отчества наследников, дату их рождения. Например, если лицо завещает в пользу внука, который возможно родится у еще незамужней дочери в далеком будущем, поэтому даже нельзя предположить его фамилию, имя (хотя имя с определенной долей вероятности все-таки определить можно) и отчество.[36] В любом случае завещание будет действительным, если есть возможность точно определить наследника даже при искажении его фамилии, имени, отчества, что чаще встречается при удостоверении завещаний, приравненных к нотариальным, - в больницах, домах престарелых и т.п.[37]

Завещание составлено должно быть в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Если не соблюдается требование об удостоверении завещания, то это влечет его недействительность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой письменной форме. Пользуясь принципом свободы завещания, завещатель вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и при этом не обязан указывать причину его отмены или изменения.

Тайну завещания должны соблюдать все лица, которые каким-либо образом связанны с завещанием. В противном случае завещатель вправе потребовать от нарушителя компенсации морального вреда или другим образом защитить свое нарушенное право.

Таким образом, завещание совершается в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. В случаях, предусмотренных ГК, завещатель может назначить в завещании другого наследника.

2.3 Наследование по закону

Под основанием наследования по закону следует понимать такую систему перераспределения имущества наследодателя, которая соответствует сложившейся в обществе экономической системе, основанной на отношениях собственности[38].

По мнению Д.И. Мейера непосредственно самим законом призываются к открывающемуся наследству кровные родственники наследодателя, так что основанием права законного наследования служит кровное родство[39].

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено за­вещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по за­кону встречается чаще. Иногда, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.

Наследование по закону имеет место, если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание призна­но по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда часть наследства, не охвачен­ная завещанием, а также та часть имущества, в отно­шении которой завещательное распоряжение оказалось недействи­тельным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наслед­ник по завещанию — юридическое лицо ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его[40].

ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт – смерть человека, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица (п. 2 ст. 17 ГК РФ) и начало наследования, т.е. переход к другим лицам имущества, являющегося имуществом умершего. При объявлении гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ)[41] его смерть предполагается, но не может быть доказана достоверно. При этом наступает прекращение всех его прав и обязанностей либо переход их к его наследникам, принявшим наследство. Объявление лица умершим приравнивается к его смерти, однако не тождественно ей, так как не прекращает его правоспособности, которая прекращается лишь его действительной смертью (п.2 ст. 17 ГК РФ). Следовательно, в случае явки гражданина, объявленного умершим, такому гражданину должно быть возвращено его имущество, перешедшее к другим лицам по наследству (ст. 46 ГК РФ).

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию, определяет Статья 1116 ГК РФ:

1) граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

2)юридические лица, которые существуют на день открытия наследства;

3)Российская Федерация, субъекты РФ, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации.

Так же следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).[42]

Не имеют права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, [43]способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Потомки таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (п. 3 ст. 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Также следует учитывать, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.[44]

По требованию иного заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, которые злостно уклоняются от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Ст. 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления. Доля наследника по закону, в соответствии с этой статьей, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).[45]

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.[46]

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. (См. Приложение 1).

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).[47] Более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение в круг наследников родителей по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальный Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 ГК Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).

В равных долях наследуют наследники одной и той же очереди, за исключением наследников, которые наследуют по праву представления. Также при этом следует учитывать имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом доля, причитавшаяся такому умершему родителю, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).[48]

Вторая очередь включает полнородных и не полнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны матери , так и со стороны отца (ст. 1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя ( тети, дяди наследодателя ст. 1144 ГК РФ).

Важным порядком наследования по закону становится в одном из следующих случаев:

  1. когда нет завещания;
  2. когда имеется не вошедшая в него часть имущества;
  3. когда кто-либо из наследников написал отказ от вступления наследство.

В данном случае начинает действовать установленный законом порядок наследования. Номер очереди наследников указывает на характер родственных связей с умершим.[49] Если отсутствуют первоочередные претенденты, то право на собственность покойного получают его родные со 2-й по 4-ю очередь:

  1. братья и сестры;
  2. дяди и тети;
  3. деды и прадеды.

Затем наступает очередь для носителей двоюродного родства (5-я и 6-я очередь) и пасынков/падчериц или мачехи/отчима (7-я очередь). Наконец, последняя, 8-я очередь не имеет кровных связей с наследодателем, а основанием для наследования является совместное проживание с ним на его иждивении сроком не меньше года.

Имущество распределяется по двум принципам:

  1. в любой очереди поровну делится наследственная масса;
  2. следующая по порядку очередь становится актуальной, когда не осталось участников более ранних очередей.

Среди особых категорий наследников можно выделить:

1.Очередность, основанную на степени родства, «нарушают» в силу некоторых обстоятельств некоторые группы наследников. Закон наделят их особыми привилегиями или отказывает в правах на наследство.[50]

2.Наследники по представлению.

3.В первых трех очередях группы наследников по представлению имеются. Это дети, представляющие своего родителя, которого на момент открытия наследства уже нет в живых.

4.Если сын или дочь наследодателя умирает раньше распределения наследства, тогда наследуют их дети, которые покойному приходятся внуками.

5.Племянники наследодателя представляют перед лицом закона его брата/сестру, которые бы при жизни наследовали во вторую очередь.

6.Двоюродные братья и сестры обладают правом представления дяди/тети покойного в среде наследников 3-й очереди.

7. Между его потомками доля умершего наследника распределяется поровну.

8. В число основных наследников родственники покойного могут войти , если получат статус иждивенцев еще при его жизни.[51] Это дети до 18 лет, инвалиды, престарелые люди. Чтобы получить свою долю наряду с близкими родственниками, им надо доказать факт проживания с наследодателем минимум один год до его кончины и представить справки о своей нетрудоспособности. Если отсутствуют у него другие родственники , тогда иждивенцы могут получить все имущество как наследники 8-й очереди.

Таким образом, к наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 – 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Глава3. Общие положения наследования

3.1 Право на обязательную долю в наследстве

Принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника абсолютно любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников.[52] Но гражданское законодательство России исходит из того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому ст. 1149

Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

Так, согласно ст. 1149 ГК РФ – несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые подлежат призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля).

Из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется , даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

Следует отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.[53] Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и/или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, которые имеют право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.[54]

Если для наследника, имеющего право на обязательную долю наследника, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

Обязательные наследники.

Свободное распоряжение имуществом завещателя ограничивается статьей 1149 ГК РФ.[55]Данная статья отражает интересы социально незащищенных лиц, которые должны получить свою долю независимо от завещания и степени родства. Лишаясь наследства, они теряют средства к существованию. Если они не внесены в завещание, то получают ½ той доли, которая положена им по закону как участникам первой очереди. В число обязательных наследников входит:

  1. несовершеннолетние дети (родные и усыновленные);
  2. иждивенцы;
  3. неработающие лица старше 60 лет;
  4. инвалиды.

Оспаривание завещания.

Родственники узнают последнюю волю наследодателя только после его смерти. Может оказаться так, что наследодатель завещал свое имущество конкретным лицам, а наследники первой очереди остались обделенными. В данном случае они могут применить процедуру оспаривания завещания и добиться отмены пунктов, нарушающих их законное право.[56]

Оставшийся в живых супруг вправе потребовать причитающуюся ему половину совместной собственности, и тем самым, уменьшить долю наследника по завещанию.

Несовершеннолетний ребенок и родитель на пенсии и являются владельцами обязательной доли – в любом случае они должны получить половину от причитающейся им по закону части наследства, даже если оно завещано другому человеку.

Если наследодатель хочет отдать, к примеру, квартиру лицам, которые взяли на себя труд досматривать его или ухаживать во время тяжелой болезни, ему лучше оформить на нее договор дарения. [57]В этом случае эта часть недвижимости не войдет в наследственную массу, оспорить ее будет труднее.

Ничтожное завещание.

В случае, если умерший оставил кого-либо из близких родственников без наследства, обделенное лицо может попробовать доказать ничтожность завещательного документа. Завещание не имеет юридической силы и будет признано ничтожным, если были нарушены основные требования к его оформлению:

  1. отсутствует подпись второго свидетеля;
  2. документ не заверен нотариусом;
  3. подлинность подписей вызывает сомнения;
  4. имена в завещании не соответствуют написанию имен в паспорте;
  5. отсутствие даты и места подписания завещания и прочее.

В данных случаях завещание признается недействительным без судебного разбирательства.

Оспоренное завещание.

Правильно оформленный и нотариально заверенный документ можно оспорить только в суде.

Основания для судебного иска:

1.если имеются доказательства, что наследодатель подписывал документ под влиянием шантажа или угроз.

2.если психическое здоровье завещателя было нарушено, он не отдавал отчета своим действиям.

3.если при составлении завещания он оперировал ложной информацией в отношении потенциальных наследников, которые были оклеветаны.

На суде истец (обделенное лицо) должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность своих претензий. Оспорить завещание можно только после смерти наследодателя, в этом и заключается сложность.[58] Сбор справок, косвенных улик, свидетельских показаний, касающихся умершего человека – непростое дело.

Иск о признании завещания недействительным необходимо подать в течение шести месяцев после смерти завещателя, пока наследники не вступили в права и не распорядились имуществом по своему усмотрению.[59]

Оспорить завещательный документ по закону, в суде, наследники имеют право в течение года. Доказательство ничтожности сделки закон ограничивает сроком до трех лет.

Таким образом, суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания указанные лица будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

3.2. Время и место открытия наследства

Процесс наследования начинается с открытия наследства. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, т.е. день, когда гражданин фактически умер. Исходя из медицинских показаний должен быть определен момент смерти, а именно – необратимые изменения, произошедшие в мозге человека. Порядок установления факта смерти урегулирован Инструкцией по констатации смерти человека на основании смерти мозга (утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2001 № 460). Этот порядок согласуется с общими принципами, установленными в Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека.) до тех пор пока жизнедеятельность человека поддерживается различными техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания), смерть считается не наступившей, а человек – живым, и наследство после него открыться не может.[60]

Юридическими основаниями, которые позволяют открыть наследство, является либо констатированная в описанном выше порядке смерть гражданина, либо объявление гражданина умершим.[61]

Однако, если гражданин пропал без вести, только суд может объявить такого гражданина умершим и при условии, что по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Днем открытия наследства в таких случаях считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (например, во время стихийных бедствий, при катастрофах, несчастных случаях), то он может быть объявлен судом умершим по истечении шести месяцев с момента наступления такого обстоятельства. При этом суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой смерти.

Объявление судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести, в связи с военными действиями, может иметь место не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Это связано, в данном случае, с возможностью нахождения пропавшего человека в плену.

Что же происходит с наследством гражданина, объявленного умершим, в случае его явки?

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявлен умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя (п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 302 ГК.)[62]

Имущество гражданина, если этот гражданин был объявлен умершим, приобретенное другим лицом по возмездной сделке, подлежит возврату, если в случае явки гражданина, объявленного умершим, будет доказано, что приобретатель имущества знал о нахождении этого гражданина в живых. [63]При этом если невозможно возвратить имущество в натуре, то возмещается его стоимость.

В соответствии с ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, в соответствии со ст. 20 ГК РФ признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В тех случаях, если последнее место жительства наследодателя неизвестно или он проживал за рубежом, но обладал имуществом на территории нашей страны, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.[64] Если имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества (здания, квартиры, жилые дома и т.д.) или наиболее ценной его части. В том случае, если не ясно, в каком из нескольких мест находится наиболее ценная часть имущества, то место открытия наследства устанавливается судом по месту жительства наследника. В том случае, если по наследству передается только движимое имущество, то местом открытия наследства признается место нахождения этого имущества или наиболее ценной его части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Открытие наследства осуществляется в государственной нотариальной конторе по месту последнего жительства наследодателя или, как и в указанных выше случаях, по месту нахождения имущества.

Если не удается подтвердить документально место открытия наследства, то наследникам нужно обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании ст. 264 ГПК.[65] Документом, подтверждающим место открытия наследства, будет вступившее в законную силу решение суда по этому факту.

В случае, если наследодатель значительное время проживал вне постоянного места жительства, тогда местом открытия наследства все равно будет считаться его постоянное место жительства – там, где он зарегистрирован.

После смерти лица, если данное лицо находилось на обучении вдали от дома, военнослужащего срочной военной службы либо лица, находившегося в местах лишения, а также лица, работающего по контракту вне места проживания, местом открытия наследства будет считаться последнее постоянное место жительство такого лица.

По общему правилу, место жительства наследодателя определяется по месту государственной регистрации гражданина. Однако бывают случаи, когда гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания.[66] В таких случаях определяется место, где гражданин преимущественно проживал.

В случае, если имущество наследодателя или его основная часть находится вне места открытия наследства, то нотариус, открывший наследство, посылает нотариусу по месту нахождения имущества поручение о принятии мер к его охране.[67]

При получении сведений об открытии наследства, т.е. о смерти наследодателя, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, обязан известить об этом тех наследников, место жительства которых ему известно. Нотариус принимает от наследников заявления о принятии наследства или об отказе от него. Нотариус может принять меры для охраны наследственного имущества, которые выражаются в опечатывании жилых или дачных помещений, составлении описи имущества и передачи его наследникам или специально назначенному лицу на хранение. Этот же нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном законодательством.

Таким образом, процесс наследования начинается с открытия наследства. День смерти гражданина считается временем открытия наследства. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе рассмотрн вопрос об особенностях наследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Как выяснилось, институт наследования прошел длительный путь развития, от Древнего Рима, который впоследствии стал базой для данного института у романно-германской правовой системы и до современного Российского законодательства.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. В случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Желание передать нажитое имущество своим близким, совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путем составления завещания, человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать свое имущество. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным.

Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:

-наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

-в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

-ГК РФ выделяет два основания наследования – завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

-наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. на 30 декабря 2008 года) // СЗ РФ. – 2009. - № 4.

2. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

3.Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

4. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право.- 2018.- № 2.- с.16-19.

5.Бахмуткина К.Ю. Физические лица как субъекты права наследования//Нотариус.- 2017.- № 3.- с. 13-16.

6.Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юрайт-М, 2016г. – 352 с.

7.Гражданское право: В 2-х т. Т.I.-А-К / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Проспект, 2015.- 458с.

8.Гражданское право. В 3-х т. Т.3. - С-Я /Сергеев А.П., Толстой Ю.Е.- М.: Проспект, 2015. - 534с.

9.Гречушкина Е.А. Наследование и завещание: часто задаваемые вопросы, образцы документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016г. – 143 с.

10.Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016г. – 182 с.

11.Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 2015. – 416 с.

12.Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 20-26.

13.Зайцева Т.И. , Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике// Закон. - 2017. - №10. – с.33-37

14.Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 24-26

15.Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2016г. – 301 с.

16.Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства//Юрист, 2018.- № 4. – с.15-17

17.Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- 543с.

18.Рубанов А.А. Конституционная гарантия наследования: свобода наследования и Гражданский кодекс России//Государство и право, 2017. - № 12. - с. 58-60

19.Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону//Законодательство, 2018. - № 7.- с.24-27

Приложение 1.

Наследодатель

1-я очередь

Супруг

Родители

Дети

2-я очередь

Полнородные и неполнородные братья и сестры

Дедушки и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери

3-я очередь

Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть дяди и тети

4-я очередь

Прадедушки и прабабушки наследодателя

5-я очередь

Дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки)

Родные братья и сестры наследодателя дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)

6-я очередь

Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки)

Дети двоюродных братьев и сестер наследодателя (двоюродные племянники и племянницы)

Дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети).

7-я очередь

Пасынки и падчерица наследодателя

Отчим и мачеха наследодателя

Рисунок 1- Очереди принятия наследства

Х

озяйственные общества и товарищества

Про

изводственные кооперативы

Учреждения, инансируемые собственником

Государственные и муниципальные унитарные предприятия

Фонды и иные прямо предусмотренные законом виды юридических лиц

лиц по ГК РФ

  1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- с.456

  2. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства//Юрист, 2018.- № 4. – с.15

  3. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- с.305

  4. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства//Юрист, 2018.- № 4. – с.16.

  5. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2016г. – С.267.

  6. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 2015. – С.397.

  7. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 22.

  8. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 2015. – С.356

  9. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право. 2018. № 2. -16с.

  10. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2016г. – С.265.

  11. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- С. 293.

  12. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 25.

  13. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юрайт-М, 2016г. – 352 с.

  14. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- С. 543

  15. Гражданское право: В 2-х т. Т.I.-А-К / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Проспект, 2015.- С.398

  16. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право.- 2018.- № 2.- с.16.

  17. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. на 30 декабря 2017 года) // СЗ РФ. – 2009. - № 4.

  18. Рубанов А.А. Конституционная гарантия наследования: свобода наследования и Гражданский кодекс России//Государство и право, 2017. - № 12. - с. 60

  19. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  20. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016г. – С.165

  21. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. 3-е изд.М., 2016.С. 38.

  22. Бахмуткина К.Ю. Физические лица как субъекты права наследования//Нотариус, 2017.- № 3.- С. 13.

  23. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юрайт-М, 2016г. – С.265.

  24. Алексикова О.Е., Внуков Н.А. Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право. 2018. № 2.С. 18.

  25. Гражданское право: В 2-х т. Т.I.-А-К / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Проспект, 2015.- С.287

  26. Гражданское право. В 3-х т. Т.3. - С-Я /Сергеев А.П., Толстой Ю.Е.- М.: Проспект, 2015. – С.489

  27. Бахмуткина К.Ю. Физические лица как субъекты права наследования//Нотариус, 2017.- № 3.- С. 13.

  28. Зайцева Т.И. , Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике// Закон. - 2017. - №10. – с.34.

  29. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2016г. – С.206

  30. Рубанов А.А. Конституционная гарантия наследования: свобода наследования и Гражданский кодекс России//Государство и право, 2017. - № 12. - С. 58

  31. Лиманский Г.С. Об универсальности наследственного правопреемства//Юрист, 2018.- № 4. – С. 15.

  32. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 25.

  33. Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие.- М., 2016.- С. 159

  34. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  35. Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону//Законодательство, 2018. - № 7.- с.25

  36. Зайцева Т.И. , Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике// Закон. - 2017. - №10. С.33

  37. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. - С. 24

  38. Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону//Законодательство, 2018. - № 7.- С. 24.

  39. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М.: Статут, 2015. –Ч.2.- С. 543.

  40. Гражданское право. В 3-х т. Т.3. - С-Я /Сергеев А.П., Толстой Ю.Е.- М.: Проспект, 2015. – С.406

  41. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  42. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  43. Гречушкина Е.А. Наследование и завещание: часто задаваемые вопросы, образцы документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016г. – с.134

  44. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016г. – с.105.

  45. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  46. Гречушкина Е.А. Наследование и завещание: часто задаваемые вопросы, образцы документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016г. – с.109

  47. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  48. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  49. Гречушкина Е.А. Наследование и завещание: часто задаваемые вопросы, образцы документов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016г. – С.98.

  50. .Бахмуткина К.Ю. Физические лица как субъекты права наследования//Нотариус.- 2017.- № 3.- с. 14.

  51. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 22.

  52. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 21.

  53. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 24.

  54. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 21.

  55. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  56. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 25.

  57. Зайцева Т.И. , Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике// Закон. - 2017. - №10. – с.34.

  58. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

  59. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России. Учебник. – М.: Эксмо, 2015г. – 416 с.

  60. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юрайт-М, 2016г. – С.269

  61. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//Нотариус. -2017. – № 4. – С. 23..

  62. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  63. Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону//Законодательство, 2018. - № 7.- с.24.

  64. Зайцева Т.И. , Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике// Закон. - 2017. - №10. – с.35.

  65. Гражданский кодекс РФ: Ч. 3 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 26.01.1996, в ред. от 30.12.2018. // РГ. – 1996г. – 15 января.

  66. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 2016г. – С.267

  67. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания // Наследственное право. - М.: Юрист.- 2017, № 1. – с. 26.