Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Исследование вопросов по наследованию имущества.

Содержание:

Введение

Актуальность моей курсовой работы заключается в том, наследственные правотношения очень распространены. Рано или поздно они коснуться каждого из нас. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя - человека.

Таким образом, само наследование необходимо любому обществу вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умершему людей, наследование способствует развитию общества в целом. Конституционное закрепление права частной собственности, развитие новых форм хозяйственной деятельности, признание гражданских прав и свобод и многие другие перемены в экономической и политической жизни нашей страны предопределили необходимость изучения и развития норм наследственного права.

Целью представленной курсовой работы является исследование вопросов по наследованию имущества.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в результате вступления в наследство как по закону, так и по завещанию.

Предметом исследования является рассмотрение гражданского законодательства в сфере осуществления наследственных прав на имущество.

Задачи курсовой работы определены ее структурой и заключаются в следующем:

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав и заключения:

  1. Раскрыть общие положения института наследования.
  2. Рассмотреть положения о наследовании по завещанию.
  3. Исследовать порядок принятия наследства по закону.

Структурно работа состоит из введения. трёх глав по три параграфа в каждой и списка нормативно-правовых актов и литературы.

Первая глава посвящена изучению законодательства о наследовании и доказательства юридических фактов связанных с наследственными правоотношениями.

Вторая глава рассматривает вопросы осуществления прав вступления в наследство, по завещанию .

Третья глава посвящена основаниям вступления в наследство по закону. Так же рассмотрена судьба выморочного имущества.

Степенью разработки и теоретической базой исследования моей курсовой квалификационной работы являются действующие законодательные и нормативные акты о наследовании, материалы судебной практики, научные монографические труды таких выдающихся представителей отечественной школы гражданского права, содержащие классические характеристики многочисленных аспектов гражданского и наследственного права, как Е. А. Суханова, В. И. Синайского, Г. Ф. Шершеневич, В. И. Серебровского, К. Б. Ярошенко, М. Ю. Барщевского и ряда других, использованы учебно-методические пособия, учебная литература, а также информационный ресурс сети Интернет: "Консультант-Плюс" и "Библиотека юриста." В дальнейшем планирую проработать свою курсовую работу до уровня выпускной квалифицированной работы.

1. Общие положения о наследовании.

§ 1.1 Законодательство о наследовании

В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством.[1] При этом все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования регулируется Гражданским кодексом РФ[2] и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.[3] Кроме того, при разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса РФ,[4] Гражданского процессуального кодекса РФ[5] и иное гражданское законодательство.

Под наследованием ГК РФ понимает переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст.1110 ГК РФ).[6]

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Если наследодатель сделал законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, он называется завещателем, а документ, в котором сделано такое распоряжение – завещанием. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные (это не относится к завещателю), лица без гражданства и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства. И хотя, ст.1116 ГК РФ, определяющая лиц, которые могут призываться к наследованию, гласит: «К наследованию могут призываться граждане (выделено автором), находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства», она имеет в виду не только граждан Российской Федерации, но и других физических лиц, включая иностранцев и лиц без гражданства.[7]

Кроме того, ст. 2 ГК РФ прямо предусматривает: «Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом».[8] Это положение соответствует Конституции РФ, которая право наследования относит к основным правам и свободам человека, неотчуждаемым и принадлежащим каждому от рождения.

В соответствии со ст.1151 ГК РФ, наследницей по закону может быть Российская Федерация. А по завещанию могут наследовать указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.[9]

Российская Федерация наследует по закону, в случаях, когда:

  • отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию;
  • никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст.1117 ГК);
  • никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (сг.1158 ГК).

В этих случаях имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Наследство (наследственное имущество) – это вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства. «Наследство» не просто один из многочисленных юридических терминов, это конкретное правовое понятие, закрепленное в ст.1112 ГК РФ.[10] Отсутствие в ранее действовавшем законодательстве положения о составе наследственного имущества компенсировалось богатой судебной практикой, допускавшей расширительное толкование термина «имущество». Гак, п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2004г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» содержит указание на примерный состав наследства, рассматривая в качестве такового, например, земельные акции (паи), долю стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли.

С введением третьей части ГК РФ в действие имущественные права прямо относятся к числу объектов, составляющих понятие наследства. Имущественные права как объекты гражданских прав характеризуются такой отличительной чертой, как отчуждаемость, т.е. возможностью их отделения от личности субъекта гражданского права для передачи другому лицу. По этой причине не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Также, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В Российской Федерации наследование осуществляется по двум основаниям: по завещанию и по закону (ст.1111ГК)[11]. Наследование по обоим основаниям осуществляется «на основе и в строгом соответствии с правилами, установленными законом»[12].

При наследовании по завещанию требуется выражение воли наследодателя, оформленное в соответствии с законом порядке, относительно принадлежавшего ему имущества.

В отличие от ранее действовавшего законодательства, в третьей части ГК РФ первым названо наследование по завещанию, а вторым – по закону. Как указано в пояснительной записке к законопроекту третьей части ГК РФ, такой подход на мой взгляд имеет целью способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания является скорее исключением, чем правилом.

Общепризнанно, что основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения. Для наследственных отношений существенным фактором должна являться не отчуждаемость наследственных прав. Так, право наследования, независимо от основания наследования, связано с условием, относящимся к личности наследника, и по этой причине не должно быть предметом договорных отношений (в частности, предметом договора купли-продажи). При этом не имеет значения, ожидаемое ли это наследство, т.е. наследодатель еще жив, или это уже реальное право наследовать после открытия наследства[13]. Думается, законодательное закрепление такого правила было бы полезным как с моральной, так и с публичной точек зрения, поскольку позволило бы избежать излишних нравственных рассуждений и упростило бы контроль над имущественным оборотом. Вместе с тем, отсутствие в нынешнем гражданском законодательстве прямого запрета на какого рода сделки, в сочетании с принципом диспозитивности гражданского права, предполагает положительное решение вопроса о допустимости таких сделок.

Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство (так называемых «недостойных наследников»). В соответствии с п.1 ст.1117 ГК РФ не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.[14]

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в следующих противоправных действиях, например, в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, сокрытие от нотариуса факта наличия других наследников и т.п.

Теперь в ст.1117 ГК РФ специально подчеркнуто, что для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в п.1 ст.1117 ГК РФ, не применяется. Судебная практика и ранее применяла подобный подход, но лишь с принятием третьей части ГК РФ он получил законодательное закрепление[15].

Направленность умысла значения не имеет. Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание к наследованию или увеличение доли в наследстве.[16] В соответствии со ст.1117, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства[17]. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Однако лишение родительских прав или злостное уклонение от уплаты алиментов не является препятствием к наследованию по завещанию. Кроме того, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Данной нормой законодатель также закрепил сложившуюся ранее судебную практику.

Правила ст.1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на осязательную долю в наследстве, и, соответственно, применяются к завещательному отказу. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказов получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказоплучателя работы или оказанной ему услуги. Лицо, не имеющее права наследовать, или отстраненное от наследования, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

Таким образом, институт наследования базируется на Конституции РФ, Гражданском Кодексе РФ, Законодательстве о нотариате в РФ, Семейном кодексе и других законодательных актов и разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ.

§ 1.2 Доказательство отношений, являющихся основанием призвания к наследованию.

Непосредственно из закона наследственные правоотношения не возникают. Для их возникновения необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. В их числе – открытие наследства.

Открытие наследства означает, что к «совокупности прав и обязанностей умершего гражданина применяются нормы наследственного права»[18].

Для открытия наследства необходимо также наступление предусмотренного законом юридического факта. К нему относится: смерть наследодателя или объявление его умершим.

Не влечет открытия наследства признание гражданина безвестно отсутствующим или факт пропажи его без вести на фронте, если он не был объявлен умершим.

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном ст.1156 ГК РФ, определяется законодательство, которым следует руководствоваться, и т.д.[19]

Согласно ст.1114 ГК РФ,[20] днем открытия наследства является день смерти наследодателя. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда.[21]

Гражданский Кодекс РФ сохранил существовавшее раннее положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, о том, что временем открытия наследства является день смерти гражданина, но и подвел итог многолетней дискуссии о наследовании в случае смерти в пределах одних суток лиц, которые могли бы наследовать друг после друга. Законодатель не воспринял предложение ряда ученых об определении времени возникновения наследственного отношения не «днём», а «моментом» смерти наследодателя[22], впервые закрепив в ГК РФ следующее: «Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них» (ст. 1114).

До времени открытия наследства, то есть при жизни наследодателя, принадлежащее ему имущество не может быть передано другому лицу или другим лицам по праву наследования.

Основным документом, подтверждающим смерть наследодателя, для нотариального органа является свидетельство о смерти наследодателя, выдаваемое органами ЗАГСа. Основанием для государственной регистрации смерти является:

-документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом[23];

-решение суда об установлении факта смерти (ст.247 ГПК РФ)[24] или об объявлении лица умершим (ст. 45 ГК РФ), вступившее в законную силу;

-документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий[25].

Объявление лица умершим отличается от установления факта смерти тем, что «в первом случае смерть гражданина предполагается, во втором же случае определенно имела место, но по каким-то причинам не была зарегистрирована в загсе»[26]. Следует помнить, что в этих случаях по-разному определяется и момент открытия наследства. При объявлении лица умершим им считается «день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим» (п. 3 ст.45 ГК РФ), а при установлении факта смерти – установленная судом дата фактической смерти.

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно ли находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии такового – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК РФ).[27]

Определение места жительства дано в ст.20 ГК РФ,[28] где указывается, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

Отсюда следует, что если гражданин умер в месте, которое не является его местом жительства, то местом открытия наследства будет не то место, где он умер (например, больница в другом городе, куда наследодатель временно приехал), а место его последнего постоянного жительства. В то же время, судебная практика сложилась таким образом, что Дома престарелых и инвалидов считаются местом открытия наследства, поскольку наследодатель жил там постоянно, несмотря на то, что имущество, зачастую, находится в другом населенном пункте[29].

Отдел нотариата Верховного суда РФ разъяснил, что местом открытия наследства лица, умершего в заключении, является последнее постоянное место жительства до ареста, а не место заключения[30].

В отношении лица, объявленного умершим по безвестному отсутствию, местом открытия наследства должно считаться место последнего известного его места жительства. Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости гражданских и иных правоотношений.

В том случае, если ни одну из указанных справок представить нотариусу невозможно, необходимо представить в нотариальную контору вступившее в законную силу решение суда об установлении факта места открытия наследства. В настоящее время введена регистрация по месту жительства и по месту пребывания. Так, в ст.2 Закона РФ от 25 июня 1993г. №5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»[31], а также п.3 Правил регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995г. №713[32], разграничивается место жительства и место пребывания и раскрывается содержание этих понятий. Следует иметь в виду, что для наследственного правопреемства имеет значение лишь регистрация по месту жительства наследователя.

Таким образом, для возникновения отношений по наследованию является смерть наследодателя. Доказательством места открытия наследства могут служить: справки ЖЭО; местной администрации; справка с места работы с указанием места жительства наследодателя, согласно его анкетным данным либо данным его личного дела; адресного бюро; райвоенкомата; копия актовой записи о смерти наследодателя, выдаваемая органами ЗАГСа: документ о месте нахождения имущества или основной его части (если местожительство неизвестно), выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о зарегистрированной на наследодателя недвижимости, справка банка о наличии вклада и т.д.

Глава 2 Основные положения о наследовании по завещанию.

§ 2.1 Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ

В предыдущей главе своей курсовой работы я убедился, что завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя[33].

ГК РФ по-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если ранее преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании, а наследованию по закону отведена восполнительная функция. Об этом свидетельствует тот факт, что глава 62 "Наследование по завещанию" нынешнего ГК предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться. Во-вторых, применение норм главы 62 о наследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям последующей главы. Так, именно в главе 63 "Наследование по закону" содержатся нормы о неоднократно упоминавшихся в главе 62 наследниках по закону; правилах об обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и др[34].

В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (ст. 1118 ГК РФ)[35]. В соответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными (ст. 166-181 ГК РФ)[36], распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.

Подчеркнут личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что "совершение завещания через представителя не допускается" (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), а также установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В ГК РФ также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.

Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в новом законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.

Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:

1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам, как государственным, так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116 ГК РФ)[37];

2) указать в завещании не только одного или нескольких наследников, но и подназначить наследника.

3) завещать любое имущество. В ГК РФ специально подчеркнуто, что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ);[38]

4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указав конкретно, о каких вещах либо правах идет речь. Он может составить одно или несколько завещаний (ст.1200 ГК РФ)[39].

Если имущество завещано нескольким лицам без указания долей либо конкретных вещей, которые предназначаются каждому, считается, что имущество завещано в равных долях (ст. 1122 ГК РФ)[40].

Кодекс специально регулирует довольно распространенные случаи, когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, то есть такой, которая не может быть разделена в натуре (например, смежные комнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяется порядок пользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет о недвижимом имуществе (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе с регистрацией права собственности. И лишь в случае спора размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяется судом (ст. 1122 ГК РФ).[41]

5) лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. При этом нужно иметь в виду, что наследник фактически может быть лишен наследства, если он просто не упомянут в завещании. Но в этом случае он не наследует по завещанию, но может наследовать по закону часть имущества, которое не завещано. Он вправе наследовать и тогда, когда наследники по завещанию не примут наследство, умрут до открытия наследства, то есть во всех случаях, когда откроется возможность призвания к наследованию на основании закона. Если же наследник лишен наследства путем прямого указания об этом в завещании, он ни в коем случае не может быть призван к наследованию по закону.

Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязательной доле в наследстве. Институт обязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Таким образом, оно установлено в интересах лиц, которые со смертью наследодателя не только лишаются близкого человека, но и утрачивают средства к существованию.

Круг обязательных наследников установлен законом и носит исчерпывающий характер, то есть ни при каких условиях и ни в каких случаях он не может быть изменен и тем более расширен (п.1 ст.1140 ГК РФ)[42].

Среди норм, регулирующих наследственные отношения, присутствует специальная норма о тайне завещания (ст. 1123 ГК РФ)[43]. Согласно этой норме все лица, имеющие законный доступ к содержанию завещания (нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Таким образом, норма ГК РФ, во-первых, расширила круг лиц, которые обязаны соблюдать тайну завещания (речь идет не только о нотариусе, но и о любом должностном лице, которому предоставлено право удостоверять завещание, а также о лицах, которые присутствуют при совершении завещания); во-вторых, установлен период, на протяжении которого должна соблюдаться тайна завещания: до открытия наследства, то есть в период жизни наследодателя, и, наконец, в-третьих, тайна завещания должна соблюдаться в отношении как факта совершения завещания, так и его содержания, изменения и отмены.

В ст. 1123 ГК РФ не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания, но, и установлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправе потребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а также воспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав (ст. 12 ГК РФ)[44], если этими способами возможно защитить нарушенное право.

§ 2.2 Виды завещаний

Завещатель может как распорядиться своим имуществом, так и не оставлять никаких распоряжений на этот счёт. Но завещание - первое основание для наследования.

Как я уже отметил, некоторые требования к завещанию остались неизменными (например, дееспособность завещателя, письменная форма завещания, обязательное нотариальное удостоверение), но появились и новые возможности.

В первую очередь необходимо отметить, что в настоящий момент существует такая форма завещания, как закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность[45].

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п.2 ст.1126 и ст.1149 ГК РФ и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола (ст.1126 ГК РФ)[46].

Существует в Отечественном праве ещё один вид завещания. Оно может быть не удостоверено ни нотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом. Для того чтобы «листок бумаги» был признан завещанием, необходимо соблюдение следующих условий:

- собственноручное составление и подпись;

- наличие двух свидетелей;

- из содержания должно быть ясно, что это завещание;

- по заявлению заинтересованных лиц суд должен подтвердить факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу.

В случае наследования на основании завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, в свидетельстве о праве на наследство следует указывать дату совершения завещания и факт признания его судом[47].

Например, «… на основании завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах 20 марта 2007г., факт совершения которого подтвержден решением Кировского суда г. Москвы от 17 июня 2008г., вступившего в законную силу 20 сентября 2008г.»[48].

В случае наследования на основании закрытого завещания в свидетельстве о праве на наследство следует указывать: «на основании закрытого завещания, принятого 10 марта 2007г. нотариусом г. Москвы Котовой Р.П., полный текст которого содержится в протоколе вскрытия и оглашения закрытого завещания, составленного нотариусом Котовой Р.П. 22 августа 2008г., № 6721».

Итак, Подводя итог выше изложенного, отметим, что: завещание должно быть составлено в письменной форме согласно законодательства и удостоверено нотариусом. Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Между тем для признания завещания недействительным в силу того, например, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия, что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своим действиям, что завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя, требуется решение суда. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверения влечет за собой недействительность завещания. Однако закон, только в виде исключения, допускает составление завещания в простой письменной форме в случаях, предусмотренных ГК РФ. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным. Есть ещё одна форма завещания, оно может быть не удостоверено ни нотариусом, или иным уполномоченным лицом и, тем не менее, иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом.

3. Основные положения наследования по закону

§ 3.1 Круг наследников по закону

Наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Наследник наследует по закону тогда, когда отсутствует завещание. Бывают случаи когда наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть - по закону.

Назовем состав каждой очереди наследников по закону. В первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их потомки (ст. 1142 ГК РФ).[49] Во вторую очередь (ст. 1143 ГК РФ) входят полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также наследующие по праву представления дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя).[50] Третья очередь - это полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1144 ГК РФ).[51] Наследниками по закону четвертой очереди являются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя. В соответствии с частью третьей ГК РФ (ст. 1145) в качестве наследников пятой очереди наследуют родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). Шестую очередь составляют родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.[52]

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). По возрасту к не трудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся - 18 лет[53]. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп[54].

В каждую из очередей, кроме двух последних - седьмой и восьмой, входят родственники наследодателя. В связи с этим изложим в общих чертах, что такое родство и как характеризуется его близость.

Родство - это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении. Родство определяется степенями и линиями. Степень родства устанавливается количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям - рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает. Так, мать и дочь состоят в первой степени родства (их отделяет одно рождение - дочери), дедушка и внук - во второй (отделены двумя рождениями - внука и его родителя), прабабушка и правнук - в третьей (их отделяют три рождения - правнука, внука и его родителя).[55]

Связь родственников через непрерывные степени (рождения) образует линию. Различают прямые и боковые линии родства. В прямой линии родственники происходят один от другого. Прямая линия в направлении от потомков к предкам называется восходящей, а от предков к потомкам - нисходящей.

Родственники по боковой линии не происходят друг от друга, но имеют общего предка. В боковой линии определение степени родства производится исчислением количества рождений, отделяющих родственника (в нашем случае наследодателя) от ближайшего общего предка по прямой восходящей линии, а затем - отделяющих этого предка от родственника, с которым устанавливается степень родства (в нашем случае наследника), по прямой нисходящей линии. Рождение наследодателя во внимание не принимается.

Так, брат и сестра состоят во второй степени родства, дядя и племянник - в третьей, двоюродные братья - в четвертой и т.д. Таково римское исчисление близости родства [56].

Родственники в первой боковой линии именуются родными (родной брат, родной племянник), во второй боковой линии двоюродными, в третьей - троюродными и т.д. Троюродные родственники и родственники более отдаленных линий в числе наследников по закону, объединенных в очереди (с первой по шестую), не фигурируют. Что касается двоюродных родственников, то их наследование по закону ограничено пятой степенью родства.

Усыновление - одна из форм устройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Следует подчеркнуть, что под усыновленными в указанных положениях Гражданского кодекса РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено [57].

Оно не ограничено сроком и сохраняет силу по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия. Порядок, правовые последствия усыновления и его отмены установлены семейным законодательством (гл. 19 СК РФ).[58] Правовые последствия усыновления наступают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка (п. 3 ст. 125 СК РФ), независимо от записи усыновителей в записи акта о рождении ребенка в качестве его родителей и даты государственной регистрации усыновления ребенка в органах загса. Судебный порядок установления усыновления применяется в Российской Федерации с 27 сентября 1996 г.[59]

Наследованию по закону в случае усыновления ребенка в ГК РФ посвящена специальная статья — ст. 1147, которая распространяется на наследственные правоотношения как усыновленных и усыновителей, так и кровных родственников этих лиц. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ).[60] Это положение применительно к наследованию по закону закреплено в п. 1 ст. 1147 ГК РФ.[61] При наследовании по закону, как и во всех прочих правоотношениях, усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Это означает, что усыновленный и усыновитель входят в первую очередь наследников по закону подобно родителям и детям, а потомки усыновленного наследуют по закону после смерти усыновителя по праву представления подобно внукам усыновителя и их потомкам. Несмотря на то, что в числе наследников по закону первой очереди, перечисленных в ст. 1142 ГК РФ, усыновленные, их потомки и усыновители не названы.[62] Родственники же усыновителя после смерти усыновленного и его потомков, а потомки усыновленного после смерти родственников усыновителя наследуют в качестве наследников в той же очередности, что и родственники по происхождению.

В то же время по общему правилу при усыновлении, правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются (п. 2 ст. 137 СК), вследствие чего усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков. Это правовое последствие усыновления, относящееся к наследованию по закону, сформулировано в п. 2 ст. 1147 ГК РФ.

Правило о том, что усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению — после смерти усыновленного и его потомства, действует лишь в случае, если усыновление установлено при жизни родителей (родителя). Дети же, усыновленные после смерти родителей (родителя), призываются к наследованию по закону после их смерти и после смерти прочих кровных родственников, право на наследование имущества которых они имели до усыновления, поскольку на день смерти наследодателя правоотношения с ним не были прекращены. На это обстоятельство обращено внимание в пп. «г» п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1994 г. № 2 по делам о наследовании. Из правила о прекращении в момент усыновления правоотношений с родственниками по происхождению существуют два исключения, которые предусмотрены в ст. 137 СК РФ.

Первое исключение составляет случай, когда при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные отношения сохранены с матерью по ее желанию, если усыновитель мужчина, или с отцом по его желанию, если усыновитель женщина. Наиболее распространенный пример: усыновление ребенка отчимом или мачехой, т.е. новым супругом родителя ребенка. Так, мать, давая своему новому мужу, согласие на усыновление ее ребенка от первого брака, разумеется, не желает прекращения своих родительских прав и обязанностей в отношении ребенка, который продолжает проживать и воспитываться в ее семье. Сохранение правоотношений между ребенком и матерью выступает в качестве условия ее согласия на усыновление ребенка отчимом.[63]

Если сохраняются права и обязанности в отношении одного из родителей, то они считаются сохраненными и в отношении всех родственников данного родителя [64]. В этом случае усыновленный ребенок и его потомство, с одной стороны, а родитель, с которым сохранены правоотношения, и его кровные родственники, с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга, хотя и состоялось усыновление ребенка. Такое положение вполне естественно, ведь сохраняющие правовую связь с ребенком родитель и его кровные родственники при усыновлении ребенка одним лицом не заменены с юридической точки зрения другими лицами.

Имеется и противоположное мнение по данному вопросу, согласно которому даже при сохранении правовой связи усыновленного ребенка с одним из его родителей правоотношения ребенка с кровными родственниками этого родителя прекращаются, вследствие чего они не наследуют друг после друга[65]. Такая позиция, по нашему мнению, не вытекает из смысла закона и приведет к тому, например, что при усыновлении отчимом ребенок и его кровные родственники по линии находящейся в живых матери (родные брат и сестра, бабушка и дедушка и т.д.), продолжая быть членами одной семьи, лишаются права наследовать по закону друг после друга, что к тому же не отвечает интересам ребенка.

Вторым исключением является случай, когда один из родителей ребенка умер и по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и (или) бабушки ребенка) при усыновлении ребенка могут быть сохранены его личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК РФ).

В этом случае усыновленный ребенок наследует по закону после смерти того кровного родственника дедушки и (или) бабушки), с которым сохранены правоотношения (по праву представления своего умершего родителя), а дедушка (бабушка) — после смерти внука (внучки) на правах наследника второй очереди.

Несмотря на сохранение правовой связи усыновленного ребенка с дедушкой (бабушкой), правоотношения ребенка с кровными родственниками дедушки (бабушки) при усыновлении прекращаются. Поэтому усыновленный ребенок и кровные родственники дедушки (бабушки) не входят в круг наследников по закону после смерти друг друга. Дело в том, что в большинстве таких случаев место умершего родителя занимает усыновитель того же пола, что и умерший родитель, вследствие чего у усыновленного ребенка возникает правовая связь как с усыновителем, так и с его кровными родственниками - всем родом усыновителя. Кровные родственники усыновителя в юридическом смысле заменяют усыновленному ребенку родственников по линии его умершего родителя, кроме дедушки (бабушки), если с ним (нею) или с ними сохранены правоотношения.

В обеих ситуациях на сохранение правоотношений указывается в решении суда об установлении усыновления. Если правоотношения сохранены с одним из родителей ребенка, сведения об этом родителе, указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению не подлежат (ст. 45 Закона об актах гражданского состояния).[66]

В указанных двух случаях, когда сохранены отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (бабушкой, дедушкой), усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 3 ст. 1147 ГК РФ). Так, наследниками второй очереди после смерти усыновленного ребенка являются как его кровные дедушка и бабушка, с которыми сохранены правоотношения, так и родители усыновителей. Усыновленный же наследует по закону по праву представления и после смерти кровных бабушки и дедушки, с которыми сохранены правоотношения, и после смерти родителей его усыновителей.

Усыновление может быть отменено по основаниям, предусмотренным СК РФ (ст. 141).[67] Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

Отмена усыновления не допускается, если к моменту предъявления требования о его отмене усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав и не признаны судом недееспособными (ст. 144 СК РФ).[68]

При отмене усыновления правоотношения между усыновленным и усыновителями (родственниками усыновителей), в том числе право быть призванным к наследованию после смерти друг друга в качестве наследников первой очереди по закону, прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст. 140 СК РФ).[69] Что касается правоотношений ребенка и его родителей (кровных родственников) при отмене усыновления, то они восстанавливаются не автоматически, а только если того требуют интересы ребенка. О восстановлении отношений указывается в решении суда об отмене усыновления (ст. 143 СК РФ).[70]

В случае восстановления правоотношений с кровными родственниками ребенка восстанавливаются среди прочих и их взаимные права на наследование по закону: ребенок и его потомки, с одной стороны, и его кровные родственники, с другой, призываются к наследованию по закону друг после друга.

Правовые последствия отмены усыновления на основании решения суда об отмене усыновления, вынесенного в соответствии со ст. 140 СК РФ, необходимо отличать от последствий отмены в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу решения суда об усыновлении. В случае пересмотра решения об усыновлении в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, с отказом в удовлетворении заявления об усыновлении, либо прекращением производства по делу, либо с оставлением заявления без рассмотрения усыновление считается не установленным: правоотношения между ребенком, с одной стороны, и заявителем (заявителями) и его (их) кровными родственниками, с другой стороны, - не возникшими, а между ребенком и его кровными родственниками - не прекращенными. В таком случае наследование по закону осуществляется так, как если бы усыновление вовсе не устанавливалось.

Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).[71] Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).[72]

Термин «наследование по праву представления» не означает, и что наследники выступают в гражданско-правовом смысле представителями своего умершего предка - наследника по закону. Конечно, ни о каком посмертном представительстве речи нет. Имеется в виду, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, будь он в живых в день открытия наследства.

При этом наследники по праву представления наследуют непосредственно после наследодателя как его прямые наследники по закону, а не в качестве наследников по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника. Никакого правопреемства (перехода права) между наследником по закону, умершим до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и его потомком, наследующим по праву представления, при рассматриваемом порядке призвания к наследству не происходит. Наследование по праву представления не зависит от того, унаследовали ли наследники по праву представления имущество после умершего наследника по закону, на место которого они заступили: были ли они призваны к наследству после его смерти или нет, а если были призваны, то не имеет значения, приняли они наследство или отказались от него.

Наследники по праву представления фигурируют в составе только первых трех очередей наследников по закону. По праву представления наследуют: внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди по закону; дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди; дети полнородных и не полнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) входят в третью очередь.

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди. Потомки же наследников по праву представления, указанных в составе второй очереди наследников по закону, — дети племянниц и племянников наследодателя, а также наследников, названных в составе третьей очереди, — дети двоюродных братьев и сестер наследодателя наследуют по закону не по праву представления своих умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем родителей, а входят в другие (последующие) очереди наследников по закону - пятую и шестую соответственно.

Восходящие родственники наследников по закону (дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка) к наследованию по праву представления вообще не призываются, они наследуют по закону в составе второй и четвертой очереди соответственно.[73]

Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, в настоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по праву представления как наследники первой очереди по закону могут быть призваны потомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, что потомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву представления. Причем если ранее к наследованию по праву представления могли быть призваны внуки и правнуки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытия наследства, то теперь потомки наследодателя по прямой линии, как и прочие наследники по закону, наследуют и в том случае, если они были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1ст. 1116 ГК РФ).[74] Призвание к наследству потомков правнуков наследодателя встречается редко по биологическим причинам - с учетом продолжительности жизни человека и длительности полового созревания, необходимого для деторождения в каждом следующем поколении. Наследование же правнуками наследодателя по праву представления вполне реально. Они призываются к наследованию по закону в таком порядке, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умерли оба их восходящих родственника - сын (дочь) наследодателя и его внук (внучка).

Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут быть лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ),[75] признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ.[76] Кроме того, не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел бы права наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

Под выморочным понимают имущество умершего в ситуации, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию (ст. 1151 ГК РФ):[77] они отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.1158 ГК РФ).[78] По смыслу закона имущество считается выморочным и тогда, когда все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или не принял наследство.

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием. Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятия наследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ.[79] Наследником выморочного имущества является Российская Федерация, а так же органы местного самоуправления. Иные публично-правовые образования, существующие в Российской Федерации (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), могут призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).[80] Государство в лице Российской Федерации может быть призвано к наследованию по закону согласно части третьей ГК РФ в одной лишь ситуации — при выморочности имущества. Из п. 1,2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу Российской Федерации возможен, только если она является наследником по завещанию.

Российская Федерация - это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник - Российская Федерация заранее выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования Российской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1ст. 1157 ГКРФ).[81]

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Как и в других случаях приобретения наследниками права собственности на наследство, моментом возникновения права федеральной собственности на выморочное имущество служит день открытия наследства, а не день выдачи указанного свидетельства.

В общем порядке Российская Федерация отвечает по долгам наследодателя перед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества (ст. 1175 ГК РФ).[82] За счет выморочного имущества возмещаются расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГКРФ).[83]

Федеральным органом исполнительной власти, управомоченным принимать выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, осуществлять учет федерального имущества и его передачу в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) п. 5.10 и 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691.[84]

Выморочное имущество, становясь федеральной собственностью, поступает в государственную казну Российской Федерации (и. 4 ст. 214 ГК РФ). Дальнейшая его судьба зависит от вида имущества.[85]

Имущество, которое может находиться в собственности субъекта Российской Федерации, определено в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов Государственной власти субъектов Российской Федерации»,[86] а в собственности муниципальных образований - в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».[87]

Передача Российской Федерацией права собственности на выморочное имущество указанным публично-правовым образованием не освобождает ее как наследника от обязательств, обременяющих соответствующее наследство. В п. 3 ст. 1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона о порядке наследования и учете выморочного имущества, а также о порядке его передачи в собственность субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных образований.

Таким образом, наследники по закону наследуют имущество согласно очереди. Иждивенцам и нетрудоспособным родителям положена обязательная доля. Выморочное имущество принимает государство и органы местного самоуправления.

§ 3.2 Отдельные категории наследников по закону

Являясь самыми близкими по крови - родственниками первой степени родства, дети и родители входят в первую очередь наследников по закону.

Наследование по закону детей после родителей и родителей после детей основывается на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от родителей (родителя) удостоверяется внесением органом загса сведений о родителях (родителе) в запись акта о рождении ребенка по основаниям, предусмотренным законом. Порядок внесения таких сведений регламентируется СК РФ (гл. 10)[88] и Законом об актах гражданского состояния (гл. II и VI).[89]

В соответствии с записью акта о рождении орган загса выдает свидетельство о рождении ребенка. Содержащиеся в свидетельстве сведения о родителях (родителе) ребенка, внесенные на основании записи акта о рождении, являются доказательством происхождении ребенка от указанных в свидетельстве родителей (родителя). Исключения составляют случаи, когда сведения об отце ребенка в книге записей рождений внесены по заявлению матери, не состоящей в браке (п. 3 ст. 51 СК РФ),[90] а также когда сведения об отце или матери ребенка в книге записей рождений записываются по указанию усыновителя, не состоящего в браке (п. 3 ст. 134 СК РФ).[91] Такие сведения - предусмотренная законом фикция, которая доказательством происхождения ребенка от указанного в записи лица не является.

В случае исключения (аннулирования) на основании решения суда сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребенка наследование ребенком и лицом, ранее записанным его отцом (матерью), в качестве наследников первой очереди по закону невозможно. Отметим, что круг лиц, управомоченных на предъявление иска об исключении указанных сведений из актовой записи, законом ограничен. Запись об отце (матери) может быть оспорена по требованию лица, записанного или фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, призванного недееспособным. Иным лицам, заинтересованным лишь в призвании к наследованию после смерти ребенка либо его родители или в увеличении своей наследственной доли, право предъявлять такое требование не предоставлено (п. 1 ст. 52 СК РФ).[92]

В предусмотренных законом случаях родители (родитель) могут быть лишены родительских прав. Лишение родительских прав влечет для ребенка и родителя (родителей) разные правовые последствия, касающиеся, в частности, их наследственных прав. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителей (родителя) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ).[93] Родитель же, лишенный родительских прав и не восстановленный в них ко дню открытия наследства, является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).[94]

Расторжение брака между родителями, а также признание его недействительным, не влияют на взаимные наследственные права детей и родителей: они наследуют по закону друг после друга в качестве наследников первой очереди.

Наряду с родителями и детьми в первую очередь наследников по закону входит супруг наследодателя. Супруги в большинстве случаев родственниками не являются. Родство и супружество имеют под собой разные основания. Супружество основано на браке, заключенном в предусмотренном законом порядке, тогда как родство — на происхождении. Более того, близкое родство служит препятствием к заключению брака (ст. 14 СК РФ).

Указанные родственники наследодателя относятся к наследникам второй очереди по закону. Родными братьями и сестрами считают лиц, имеющих общих отца и (или) мать, т.е. состоящих во второй степени родства по боковой линии. Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общим является лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры также родные, но не полнородные. Не полнородные братья и сестры бывают единокровными (у них общий отец) или единоутробными (у них общая мать). В качестве наследников второй очереди по закону наследуют как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Родных братьев и сестер следует отличать от сводных. Сводными братьями и сестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, т.е. не являющихся родственниками второй степени родства по боковой линии, а «сведенных» в одну семью благодаря браку между их родителями. Сводные братья и сестры в состав наследников второй очереди по закону не входят. Братья и сестры наследуют друг после друга и тогда, когда их родитель (родители) лишен родительских прав в отношении всех или некоторых из детей. Дело в том, что лишение родителя родительских прав не отражается на правоотношениях ребенка с прочими его родственниками по происхождению, в том числе с братьями и сестрами (ст. 71 СК РФ). Зная, каким образом подтверждается происхождение детей от родителей, можно установить родственную связь между наследодателем и любыми его родственниками как по прямой, так и по боковой линии, призываемыми к наследованию по закону.

Так, в число наследников второй очереди входят дедушка и бабушка наследодателя и со стороны отца, и со стороны матери. Они призываются к наследованию по закону, если нет наследников первой очереди, в том числе и в случае, когда их сын или дочь - родитель наследодателя — является недостойным наследником. Для установления родственной связи между дедушкой (бабушкой) и внуком-наследодателем следует подтвердить два факта: происхождение от дедушки (бабушки) родителя наследодателя и происхождение от этого родителя наследодателя.

В состав третьей очереди наследников по закону включены дяди и тети наследодателя. Их родство с наследодателем (племянником) определяется тем, что наследник приходится родным братом (сестрой) родителю наследодателя. Следовательно, оно устанавливается происхождением дяди (тети) и родителя наследодателя от одного или обоих общих родителей, а также происхождением наследодателя от родного брата (сестры) наследника.

Таким же образом - последовательно с помощью доказательств происхождения детей от родителей - подтверждается родственная связь наследодателя и наследника любой призываемой к наследованию очереди по шестую включительно.

Особый интерес представляет появившаяся с принятием части третьей ГК РФ возможность наследования по закону свойственниками - пасынками, падчерицами, отчимом, мачехой наследодателя. Они образуют седьмую очередь наследников по закону. По ГК 1964 г. эти лица могли быть призваны к наследованию по закону лишь в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Свойством называется возникающая вследствие брака связь между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Пасынок - это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному. Падчерица - дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному. Отчим - муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака или от другого мужчины, с которым мать в браке не состояла. Мачеха - жена отца по отношению к его детям от прежнего брака или от другой женщины, в браке с которой отец не состоял, но его отцовство было установлено в порядке, предусмотренном законом. Для призвания указанных свойственников к наследству в качестве наследников седьмой очереди по закону, когда нет наследников предшествующих очередей, необходимо только наличие отношений свойства с наследодателем на день открытия наследства. Никаких других условий возникновения права быть призванным к наследованию по закону (например, воспитание и содержание со стороны отчима или мачехи) ГК РФ не предусматривает.[95]

При усыновлении пасынка или удочерении падчерицы отчимом либо мачехой отношения свойства между указанными лицами прекращаются. В таком случае они призываются к наследованию по закону друг после друга не в качестве свойственников, а в другом качестве — как усыновленный и усыновитель, т.е. на правах наследников первой очереди по закону.

Возникает вопрос, влияет ли на наследственные права свойственников судьба брака, благодаря которому возникло свойство. Для семейно-правовых обязательств, связывающих свойственников, этот вопрос значения не имеет, поскольку право отчима и мачехи на получение алиментов обусловлено воспитанием и содержанием ими пасынка или падчерицы в период их несовершеннолетия, возможно, в далеком прошлом, и не зависит от того, продолжает ли существовать соответствующий брак.

Что же касается наследования по закону свойственниками, то здесь, на наш взгляд, подход к решению поставленного вопроса может быть следующим.

Расторжение брака, породившего отношения свойства, означает одновременное прекращение этих отношений. Представим, что наследодатель состоял на протяжении своей жизни в нескольких последовательных браках. Сомнительно, чтобы законодатель предполагал призвание к наследованию по закону пасынков и падчериц от всех бывших браков, иначе говоря — бывших свойственников, наряду с пасынком (падчерицей) от брака, в котором наследодатель состоял на день открытия наследства. На наш взгляд, если ко дню смерти наследодателя соответствующий брак расторгнут, бывшие свойственники наследниками седьмой очереди по закону не являются и в этой роли к наследованию по закону не призываются.

В отличие от расторжения брака при его прекращении вследствие смерти одного из супругов семейная связь свойственников - пережившего супруга и его пасынка (падчерицы) - не обрывается. Указанные свойственники и в такой ситуации, по нашему мнению, призываются к наследованию по закону после смерти одного или другого, если нет наследников шести предшествующих очередей. Исключение, думается, составляет случай, когда переживший супруг ко дню открытия наследства вступил в новый брак, заключение которого прекращает отношения свойства с родственниками умершего супруга и одновременно создает эти отношения с родственниками нового супруга.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя составляют особую категорию наследников по закону. Их призвание к наследованию не связано с родственными или супружескими отношениями с умершим. Оно основывается на совокупности предусмотренных в ст. 1148 ГК РФ обстоятельств: во-первых, нахождении на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, во-вторых, нетрудоспособности иждивенца, а для части иждивенцев, в-третьих, - еще и совместным проживанием с наследодателем не менее года до его смерти.

Наследование по закону родственниками, супругами и свойственниками, указанными в ст. 1142-1145 ГК РФ, имеет взаимный характер: они наследуют по закону друг после друга. Право же нетрудоспособного иждивенца наследовать после смерти кормильца является односторонним: гражданин, на иждивении которого находился нетрудоспособный наследодатель, не наследует по закону после его смерти.

Отношения иждивения могут возникнуть в разнообразных ситуациях как при выполнении морального долга перед не трудоспособным, так и при добровольном или принудительном исполнении алиментных обязательств в его пользу. Однако не наследует по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя нетрудоспособный гражданин, получавший от умершего пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст.601 ГК РФ). Дело в том, что содержание с иждивением, предоставляемое получателю ренты, является платой (встречным предоставлением) за переданное в собственность плательщика ренты недвижимое имущество. Рента обременяет это имущество. В случае смерти плательщика ренты к наследникам последнего вместе с правом собственности на указанное недвижимое имущество переходит и обязанность по предоставлению получателю ренты пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 586, ст. 1175 ГК РФ).

Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. Для призвания к наследованию по закону первой группы нетрудоспособных иждивенцев не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). В эту группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если наследники по закону этой очереди одновременно являются нетрудоспособными иждивенцами умершего, то они наследуют по закону как наследники соответствующей очереди, а не в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Например, к наследованию по закону в связи с отсутствием наследников первой очереди призваны наследники второй очереди — бабушка и братья умершего. Бабушка наследодателя, находившаяся на иждивении умершего не менее года до его смерти и нетрудоспособная на день открытия наследства, наследует в таком случае на правах наследницы второй очереди, и нет нужды в доказывании ее нетрудоспособности и иждивения.

Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в первую очередь наследников по закону (ст. 1142 ГК РФ), в п. 1 ст. 1148 ГК РФ вообще не упомянуты, учитывая, по-видимому, то, что первая очередь наследников по закону призывается к наследованию прежде всех других очередей.

Они наследуют вместе и в равных долях с наследниками той очереди по закону, которая призывается к наследованию.

Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи очередей наследников по закону (ст. 1142—1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с умершим не менее года до его смерти.[96]

При соблюдении данного условия к наследованию по закону в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя могут призываться такие не входящие ни в одну из указанных очередей наследников по закону, однако состоявшие на иждивении умершего нетрудоспособные лица, как, например, бывший супруг; лицо, брак которого с наследодателем признан недействительным; лицо, состоявшее в фактических брачных отношениях с умершим; фактический воспитанник наследодателя; мать погибшего друга.

Порядок наследования обеими категориями нетрудоспособных иждивенцев совместно с иными наследниками по закону одинаков: они наследуют в равных долях с наследниками призываемой к наследованию по закону очереди.

При отсутствии других наследников по закону вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследует самостоятельно: из них формируется последняя, восьмая, очередь наследников по закону (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Возникает вопрос о том, в каком качестве наследуют лица, призываемые к наследованию по закону по праву представления и в то же время являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего. От ответа на него в значительной части случаев зависит размер наследственной доли.

Данный вопрос ставился еще В.И. Серебровским при анализе ст. 418 ГК 1922г[97]. Он полагал, что правильнее было бы признать, что в таких ситуациях наследник должен призываться не по праву представления, а как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, поскольку, если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства, что исключает наследование по праву представления, внук-иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди.

По мнению Ю.К. Толстого, если наследник может быть призван к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, у такого наследника имеется право выбора, в каком качестве он будет наследовать[98].

Однако по смыслу п. 1 ст. 1148 ГК РФ конкуренции двух порядков наследования в рассматриваемом случае все-таки нет. Входя в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, наследник по праву представления наследует именно по праву представления, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Предпочтительнее, на наш взгляд, было бы предоставить наследнику при указанных обстоятельствах право выбора, в каком качестве он наследует. В ряде случаев, как в приведенном выше примере, наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя ведет к увеличению наследственной доли, но требует доказывания тех условий, которыми определено наследование в таком качестве.

Возникает и другой вопрос. В какую группу нетрудоспособных иждивенцев входят наследники по праву представления, не призываемые к наследованию в составе своей очереди в связи с тем, что на день открытия наследства находился в живых тот наследник по закону (предок), которого они представляют? Иначе говоря, наследуют они на основании п. 1 или же п. 2 ст. 1148?

Такие наследники, как считает А.Л. Маковский, «не являются сами по себе наследниками соответствующей очереди (первой, второй или третьей). Об этом бесспорно свидетельствует то обстоятельство, что для призвания представляющих наследников к наследованию недостаточно отсутствия наследников предшествующих очередей. Поэтому представляющий наследник — внук, правнук, племянник, двоюродный брат наследодателя и т.д. (при отсутствии необходимых оснований для призвания его к наследованию по праву представления) не может быть призван к наследованию только на том основании, что он нетрудоспособен и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, т.е. в силу п. 1 ст. 1148. В то же время вполне возможно призвание такого лица к наследованию в соответствии с п. 2 ст. 1148, если этот нетрудоспособный иждивенец не менее года до смерти наследодателя проживал совместно с ним»[99].

При таком решении вопроса не проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, однако находившиеся на его иждивении не менее года до его смерти нетрудоспособные лица, перечисленные в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ, но не призываемые к наследованию по закону по праву представления оказываются в худшем положении, чем более дальние родственники умершего (например, его двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети), которые наследуют по закону на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ независимо от того, проживали они совместно с наследодателем на протяжении года до его смерти или нет. Это вряд ли логично и справедливо.

Кроме того, в п. 2 ст. 1148 ГК РФ говорится о гражданах, «которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса». Наследники же, о которых идет речь, прямо указаны в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ. Значит, эти наследники ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев не относятся, а наследуют на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ.

Вместе с тем самостоятельное наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди, когда нет других наследников по закону, предусмотрено в п. 3 ст. 1148 ГК РФ только для наследников, указанных в п. 2 этой статьи. В случае же наследования лицами, перечисленными в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ, на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ, когда нет других наследников по закону, эти нетрудоспособные иждивенцы тоже должны наследовать самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди, как и нетрудоспособные иждивенцы, названные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ.

Таким образом, наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию. Наследники согласно действующего законодательства определены в семь очередей. К восьмой очереди можно отнести условно Российскую Федерацию и органы местного управления Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. В первую группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи очередей наследников по закону (ст. 1142-1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с умершим не менее года

§ 3.3 Наследование выморочного имущества

В соответствии со ст.1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Граждане «отсутствуют» в смысле данной статьи, если на момент открытия наследства в живых нет лиц, относящихся к кругу назначенных завещанием наследников, а также лиц, относящихся к любой очереди наследников по закону, а также, если нет ребенка, зачатого при жизни наследодателя и родившегося после его смерти (либо если такой ребенок хотя и был зачат при жизни, но не родился, либо не родился живым). Юридическое лицо «отсутствует» (в том же смысле), если оно не существует на день открытия наследства. «Отсутствие» субъектов РФ определяется на основе Конституции (ч.1 ст.65), а муниципальных образований – на основе законодательства субъекта РФ, на территории которого они находятся.[100]

Второй случай, если «никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования», не нуждается в комментариях, поскольку закон делает прямую отсылку к ст.1117 ГК РФ, носящую название «Недостойные наследники».

Третья ситуация - «никто из наследников не принял наследство». Закон имеет здесь в виду принятие наследства посредством подачи заявления наследником и притом в срок, установленный п.1 ст. 1154 ГК РФ.

Если никто из наследников не подал заявления в соответствии с установленными в указанных нормах правилами, то наступает выморочность. Однако выморочность все же не наступает даже в случаях неподачи заявления, если кто-либо из наследников совершил действия, свидетельствующие о принятии наследства. Перечень таких действий предусмотрен в п.2 ст.1153 ГК РФ. Таким образом, выморочность не возникает в тех случаях, когда хотя никто из наследников не подал заявление о принятии наследства, но в отношении кого-либо из них существует презумпция принятия им наследства.[101]

Наследование выморочного имущества необходимо отграничивать прежде всего от перехода права собственности на бесхозяйную вещь. Переход бесхозяйного имущества в собственность частных и публичных субъектов существенно отличается от перехода выморочного имущества в собственность государства в порядке наследования. Первый лишен начал правопреемства, для второго правопреемство является его сущностью. Первый определяет судьбу отдельной вещи, второй – судьбу имущества в целом, в том числе и входящих в него вещей, прав, обязанностей и др. Первый не связан с принадлежностью бесхозяйной вещи физическому или юридическому лицу либо иному субъекту. Второй связан лишь с наследованием имущества, принадлежавшего физическому лицу. Первому свойственны различные основания, среди которых могут быть и случаи, когда вещь не имеет собственника, либо собственник вещи неизвестен, либо собственник вещи известен, жив, но от нее отказался. Второй основан исключительно на открытии наследства в связи с событием смерти определенного лица. Право собственности на бесхозяйную вещь может возникнуть у разных субъектов в зависимости от особенностей бесхозяйных вещей, право собственности на выморочное имущество может возникнуть исключительно у Российской Федерации.

Переход к государству прав собственности на выморочное имущество в качестве наследования в современных условиях может быть признан целесообразным. В то же время такой подход непременно требует согласования оценок всех юридических граней явления, квалифицируемого тем или иным образом. Представляется, что подобная квалификация должна была бы сопровождаться оговоркой о том, что это наследование особого рода, поскольку имеются разнообразные обстоятельства как научно-теоретического, так и практического, прикладного значения, на которые нельзя не обратить внимания.

На мой взгляд, само наименование статьи «Наследование выморочного имущества» не бесспорно и содержит в себе ряд оснований для неоднозначного толкования, а, следовательно, полемики. В тот короткий отрезок времени, что истек с момента принятия и введения в действие третьей части ГК РФ, уже появились расхождения в подходах и оценках специалистов. Это касается как общих категорий (прежде всего значения, в том числе юридического, используемого термина – «выморочное имущество»), так и непосредственного содержания самих норм.

В соответствии с п.2 ст.1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации или её муниципальных образований. Если выморочное имущество находиться за рубежом, то к федеральному центру. В рамках страны оно переходит к муниципальным органам.

Выбор единственного наследника в лице Российской Федерации при наследовании выморочного имущества обусловлен конституционным принципом государственной целостности Российской Федерации (ст.5 Конституции РФ) и принципом гражданства Российской Федерации, устанавливающего государственно-правовую связь каждого гражданина России с Российской Федерацией как единым государством (ст.6 Конституции).[102] С учетом норм международного частного права, это законодательное решение имеет существенное значение также для определения судьбы выморочного наследства, осложненного иностранным элементом. Кроме того, оно отвечает более высокому, государственно-правовому уровню наследования выморочного имущества, сохраняя правило о наследовании выморочного имущества государством, а не муниципальным образованием, которое не относится к публично-властным образованиям государственного уровня.

Наследование государством выморочного имущества по своей сути не противостоит приобретению имущества публично-властными образованиями в порядке наследования по завещанию (ст.1116 ГК РФ). Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования признаются субъектами гражданского права, в силу чего пользуются правами и несут обязанности, вытекающие из гражданских правоотношений (ст.124 Кодекса). Отношения наследования государством выморочного имущества, как и отношения наследования имущества государством и другими властно-публичными образованиями в силу завещания, имеют частноправовые черты и содержание.

Содержание принадлежащего государству права на наследование выморочного имущества существенно отличается от права наследования, возникающего по иным основаниям у наследников по закону или по завещанию.

Таким образом, по порядку наследования выморочного имущества в настоящее время можно сказать следующее:

1) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к Российской Федерации (а не к ее субъектам, не к муниципальным образованиям). Однако это общее правило; законом может быть предусмотрено иное;

2) иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано).

Заключение

В курсовой работе мною были рассмотрены основные вопросы, касающиеся понятия наследования, видов и способов принятия наследственной массы как по завещанию, так и по закону.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Для возникновения отношений по наследованию является смерть наследодателя. Доказательством места открытия наследства могут служить: справки ЖЭО; местной администрации; справка с места работы с указанием места жительства наследодателя, согласно его анкетным данным либо данным его личного дела; адресного бюро; райвоенкомата; копия актовой записи о смерти наследодателя, выдаваемая органами ЗАГСа: документ о месте нахождения имущества или основной его части (если местожительство неизвестно), выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о зарегистрированной на наследодателя недвижимости, справка банка о наличии вклада и т.д.

Институт обязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

В ГК РФ не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания, но, и установлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправе потребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а также воспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав. Завещание должно быть составлено в письменной форме в соответствии с законодательством и удостоверено нотариусом. Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Между тем для признания завещания недействительным в силу того, например, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия, что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своим действиям, что завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя, требуется решение суда. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверения влечет за собой недействительность завещания. Однако закон, только в виде исключения, допускает составление завещания в простой письменной форме в случаях, предусмотренных ГК РФ. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным. Есть ещё одна форма завещания, оно может быть не удостоверено ни нотариусом, или иным уполномоченным лицом и, тем не менее, иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом. Переход права на принятие наследства происходит на основании наследственной трансмиссии или когда наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону.

Наследники по закону наследуют имущество согласно очереди. Иждивенцам и нетрудоспособным родителям положена обязательная доля. Выморочное имущество принимает государство и органы местного самоуправления. Наследование по закону — одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию. Наследники, согласно, действующего законодательства определены в семь очередей. К восьмой очереди можно отнести условно Российскую Федерацию и органы местного управления Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. В первую группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи очередей наследников по закону (ст. 1142—1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с умершим не менее года.

Что касается дальнейшей судьбы выморочного имущества, то здесь я бы хотел отметить следующее. В настоящее время соответствующего закона нет и порядок передачи выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований для использования в соответствии с назначением и ценностью имущества, следовательно, не определен. Вопросы последующей передачи выморочного имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований должны быть решены, повидимому специальным законом, дифференцированно - исходя из культурной и иной ценности и назначения имущественных объектов, а также из общих начал разграничения государственной федеральной собственности, государственной собственности субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных образований.

Список нормативно-правовых актов и литературы

Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации // официальный текст. М., «АйрисПресс» 2018. - 64с.

Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. 540с.

Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.17. / с комментариями. М., «ЭКСМО». 109с.

  1. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143 "Об актах гражданского состояния".
  2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов Государственной власти субъектов Российской Федерации».
  3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / текст сверен с официальным источником по сост. на 01.02.18. М., «ЭКСМО». 218с.

  1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).
  2. Закон РФ от 25 июня 1993г. №5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27.05.2008 №10// «Российская юстиция» №9. 2014г.

  1. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995г. №713 «Правил регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания в пределах Российской Федерации».
  2. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691 «Положение о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом».

Литература:

  1. А.М.Андрияхина. Все о наследственных спорах. М. «Омега-Л». 2016. С. - 144.

Антимонова. Б.С., Граве К.А. Российское наследственное право. М., 2015. С.- 93.

Антимонова Б.С. Наследственное право / Учебник для вузов. М., «Велби». 2017. 492с.

Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации. Дисс. канд, юрид. Наук. М., 2013. 203с.

Баринова М.А. Наследственное право Российской Федерации : Учебное пособие. Ростов н/Д «Феникс». 309с.

Бурдейный Н.А. Все о наследовании. М. «Вега». 2013. С.- 214.

  1. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. - М.: Юрайт. М. 2015. С. – 162.
  2. Гуляев М.А. Наследственное право. М., «Волтерс». 2013. 423с.

Граве К.А. Наследственное право. М. «ВолтерсКлувер». 2015. 430с.

Егоров Н.Д. Как правильно вступить в наследство. М.,» ГросМедиа». 2013. 239с.

  1. Зайцева Т.И."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
  2. Наследственное право в нотариальной практике. М. «Волгерс Клувер» 2017. С. - 89.

Калмыков Ю.Х. Имущественные права российских граждан. Саратов, 2013.С.- 147.

  1. Кабатов В. А. Новое в наследственном праве России.// Государство и право №2. 2015. С - 32.

Мейер Д.И. Наследование. М., «Экзамен». 2017. - 354с.

Мусин В.А. Наследование в гражданском праве Российской Федерации. М., «Норма». 2017. - 361с.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Спб. 2015. С.- 60.

Петров В.Н. Справочник нотариуса. М 2015. С.- 149.

Тархов В.А. Наследственное право / учебное пособие. М., «Экзамен». 2016. 495с.

  1. Черемных Г.Г. Наследственное право России. М. «Эксмо». 2016. С. – 231.

Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). «Статут». М., 2017.С. - 195.

Гражданское право. Учебник.: В 3-х т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого. «Норма». М., 2012. 989с.

Синайский В.И. Курс лекций по наследственному праву. М., «Норма». 2017. 426с.

Ярошенко К.Б. Наследственное право. М., «Норма». 2015. – С. - 150.

Судебная практика:

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2004г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»

VI. Электронные ресурсы:

http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  1. Конституция Российской Федерации // официальный текст. М., «АйрисПресс». С. - 13.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. 540с.

  3. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).

  4. Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.18. / с комментариями. М., «ЭКСМО». 109с.

  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / текст сверен с официальным источником по сост. на 01.02.18. М., «ЭКСМО». - 218с.

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. - 44.

  7. Там же. С. – 310.

  8. Там же. С. – 4.

  9. Там же. С. – 322.

  10. Там же. С. – 309.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.11. М., Проспект. С. - 309.

  12. Калмыков Ю.Х. Имущественные права российских граждан. Саратов, 2009.С.- 147.

  13. В. Порошков. Специфика имущественного права // «Российская юстиция» №5, май 2010г. С.-15.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. - 310.

  15. Постановление №2 Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1994г. «О некоторых вопросам возникающих у судов по делам о наследовании» // http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  16. М.Ю. Барщевский. Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации. Дисс. канд, юрид. Наук. М., 2013. С. 100-101.

  17. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27.05.2008 №10// «Российская юстиция» №9. 2014г.

  18. Б.С. Антимонов. К.А. Граве. Российское наследственное право. М., 2015. С.- 93.

  19. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. - 323.

  20. Там же. С. – 310.

  21. Там же. С. – 17

  22. П.С. Никитюк. Наследственное право и наследственный процесс. Спб. 2015. С.- 60.

  23. Приказ Минздрава РФ №241 от 07.08.98 «О медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» // СПС «Консультант Плюс».

  24. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / текст сверен с официальным источником по сост. на 01.02.18. М., «ЭКСМО». С. - 58.

  25. ФЗ № 143 от 15.11.97 «Об актах гражданского состояния» //. СПС «Консультант Плюс».

  26. В.А. Тархов. Гражданское правоотношение. Уфа. «Юрист». 2011. С.- 68.

  27. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / текст сверен с официальным источником по сост. на 01.02.18. М., «ЭКСМО». С. - 310.

  28. Антимонова Б.С. Наследственное право / Учебник для вузов. М., «Велби». 2017. С. - 137.

  29. Российская юстиция. 2017. №5.

  30. Петров В.Н. Справочник нотариуса. М 2015. С.- 149.

  31. http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  32. Там же.

  33. Ростовцев Н.В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Юрист. 2013. N 3. С. - 36

  34. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 311.

  35. Там же. С. – 311.

  36. Там же. С. - 89.

  37. Там же, С. – 310.

  38. Там же. С. – 312.

  39. Там же. С. – 388.

  40. Там же. С. – 389.

  41. Там же. С. – 312.

  42. Там же. С. – 319.

  43. Там же. С. – 312.

  44. Там же. С. – 4.

  45. Кабатов В. А. Новое в наследственном праве России.// Государство и право №2. 2015. С – 32.

  46. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. - 314.

  47. Кабатов В. А. Новое в наследственном праве России.// Государство и право №2. 2015. С – 33.

  48. Все о наследственных спорах / А.М.Андрияхина. – М.: «Омега-Л»,2016. С. – 144.

  49. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 319.

  50. Там же. С. – 320.

  51. Там же. С. – 320.

  52. Там же. С. – 320.

  53. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). «Статут». М.,2018.С. - 195.

  54. Ярошенко К.Б. Наследственное право. М., «Норма». 2015. – С. - 150.

  55. Баринова М.А. Наследственное право Российской Федерации : Учебное пособие. Ростов н/Д «Феникс». С. - 203.

  56. Гуляев М.А. Наследственное право. М., «Волтерс». 2013. С. - 288.

  57. Крашенинников П.В. Гражданский Кодекс Российской Федерации. - М.,2018. - С.751.

  58. Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.17. / с комментариями. М., «ЭКСМО». С. – 63.

  59. Там же. С. – 64.

  60. Там же. С. – 65.

  61. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 320..

  62. Там же. С. – 321.

  63. Мейер Д.И. Наследование. М., «Экзамен». 2017. С. - 254.

  64. Там же. С. - 257.

  65. Там же. С. - 258.

  66. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143 (ред. от 01.07.2018) "Об актах гражданского состояния" // http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  67. Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.17. / с комментариями. М., «ЭКСМО». С. – 72.

  68. Там же. С. – 73.

  69. Там же. С. – 72.

  70. Там же. С. – 73.

  71. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. - 320.

  72. Там же. С. – 325.

  73. Мусин В.А. Наследование в гражданском праве Российской Федерации. М., «Норма». 2011. С. - 261.

  74. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.11. М., Проспект. С. – 310.

  75. Там же. С. – 311.

  76. Там же. С. – 310.

  77. Там же. С. – 325.

  78. Там же. С. – 325.

  79. Там же. С. – 323.

  80. Там же. С. – 312.

  81. Синайский В.И. Курс лекций по наследственному праву. М., «Норма». 2016. С. - 325.

  82. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 331.

  83. Там же. С. – 330.

  84. http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  85. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 71.

  86. http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  87. http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  88. Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.17. / с комментариями. М., «ЭКСМО». С. – 28.

  89. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143 "Об актах гражданского состояния" // http://www.consultant.ru. - официальный сайт компании «Консультант плюс».

  90. Семейный кодекс российской Федерации по сост. на 20.10.17. / с комментариями. М., «ЭКСМО». С. – 30.

  91. Там же. С. – 70.

  92. Там же. С. – 30.

  93. Там же. С. - 41

  94. Гражданский кодекс Российской Федерации // Части первая, вторая, третья и четвёртая по сост. на 11.04.18. М., Проспект. С. – 310.

  95. Тархов В.А. Наследственное право / учебное пособие. М., «Экзамен». 2010. С. - 249.

  96. Егоров Н.Д. Как правильно вступить в наследство. М.,»ГросМедиа». 2013. С. - 111.

  97. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М. , «Юркнига». 1953 С. - 85.

  98. Гражданское право. Учебник.: В 3-х т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого. М., 2012. С. - 720.

  99. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского, Е.А. Суханова. М. «Проспект». 2015. С.- 183

  100. Конституция Российской Федерации // официальный текст. М., «АйрисПресс». С. - 22.

  101. Граве К.А. Наследственное право. М. «ВолтерсКлувер». 2015. С. – 361.

  102. Конституция Российской Федерации // официальный текст. М., «АйрисПресс». С. - 22.