Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Основы нотариата Понятие и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа охватывает понятие наследственного права. Вопросы, затрагивающие наследственное право в последнее время приобретают все большую остроту и злободневность, что связано с изменением и развитием экономических отношений в нашей стране. В действующем законодательстве о наследовании на данный момент, имеется ряд поправок: изменены правила, порядок составления завещания, введены новые формы завещания, круг наследников по закону значительно расширен.

В настоящее время к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество объектов и предметов, чем прежде. Так мы имеем возможность получить (отдать) в наследство автомобили, дачи, предметы обихода, но и жилые дома, квартиры, предприятия, земельные участки. Поэтому нормы наследственного права сегодня приобретают особую значимость, по причине возникновения различного рода вопросов и загвоздок.

Проблемы наследования возникают так же по причине участия граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Следует уделить больше внимания усовершенствованию института обязательной доли в условиях распространения частной собственности.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под понятие наследования нужно понимать переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право вплотную связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет осуществить правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – становится одним из оснований начала права собственности.

Нынешняя действительность говорит о том, что шанс передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом дает человеку более уверенно и устойчиво чувствовать себя в современных общественных отношений.

Целью данной работы является обзор понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права. Как база для курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследственного права

Термин "наследственное право" можно рассматривать в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право является совокупностью правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального и непосредственного правопреемства. Сюда же входят правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, которые по своей сути не являются наследственными. Такие отношения возникают либо еще до открытия наследства (например, отношения, связанные с составлением завещания) либо после (например, отношения, связанные с разделом наследства).[1]

Как совокупность правовых норм наследственное право появилось на определенном этапе человеческого развития с отменой уравнительного распределения в общине и началом частного присвоения средств и результатов производства.

В субъективном смысле под наследственным правом принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства [2].

В силу своей важности наследственное право является конституционным правом. Так, в п. 4 ст. 35 Конституции РФ сказано, что право наследования гарантируется. В данном случае законодатель ограничился только самой общей формулировкой. Более подробная регламентация содержится в нормах гражданского законодательства. При этом регулирование наследственных отношений как части однородных гражданско-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Наследственное право является компонентом особенной части гражданского права и регулируется, в первую очередь, соответствующим разделом ГК.

Предметом наследственного права являются общественные отношения, урегулированные нормами наследственного права. Предмет отвечает на вопрос о том, что регулирует наследственное право.[3]

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Предметом наследственного права выступают отношения, связанные с переходом имущества умершего гражданина к другому лицу либо другим лицам.

Метод наследственного права представляет собой систему способов, приемов и средств воздействия на наследственные правоотношения. Метод в свою очередь отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные отношения.

Выделяет следующие черты метода гражданского права:

• равенство участников гражданских правоотношений;

• автономия воли участников гражданских правоотношений;

• имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений;

• защита гражданских прав от правонарушений;

• имущественный характер гражданской ответственности: полное возмещение вреда или убытков.[4]

Принципы наследственного права представляют собой основные идеи, основные начала, наиболее общие правоприменительные положения системы права, имеющие в силу законодательного закрепления общеобязательный характер. Основные начала присущи как правовой системе в целом, так и отдельным правовым институтам, подотраслям и отдельным правовым отраслям.

К этим принципам могут быть отнесены следующие.

1.  Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права. Он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).

Под универсальностью наследственного правопреемства понимается то, что акт принятия наследства охватывает все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Таким образом, наследник принимает все имущество, а так же все права и обязанности без исключения, при этом не зная, что входит в наследство, – долговые обязательства, принадлежавшие ему банковские вклады, акции[5].

2 . Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения[6].

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип свободы завещания, возможно, ограничить только в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. Однако в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана[7].

В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что наследодатель сам распорядился своим наследством и оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию[8]. Так, в первую очередь, встают наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители, и только потом, при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства. Таким же образом поступают в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Естественно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические ситуации. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило, опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель[9].

4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления, волеизъявление наследника, может быть признано фиктивным, по основаниям признания сделок недействительными[10].

5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится, прежде всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Так же придается особое значение и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц[11].

6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.[12]

Мерам по охране наследства являются:

1) опись наследственного имущества;

2) оценка наследственного имущества;

3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства;

4) передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них;

5) доверительное управление имуществом.

Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права – подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.

ГК РФ четко поясняются общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Вначале выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а затем время, место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, а так же те, у которых это право отсутствует.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности[13].

Таким образом, к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2. Основания наследования

В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по двум основаниям: по закону и по завещанию.

Наследование по завещанию осуществляется только тогда, когда наследодатель оставляет завещание в установленном законом порядке, в котором выражена воля относительно судьбы принадлежащего ему имущества. При этом он может распорядиться либо всем своим имуществом, либо его частью[14].

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещателем, а также в иных случаях, предусмотренных законом, а именно:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный[15].

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследники не имели представления. Однако они не могут принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору отказаться.

Таким образом, институт наследования имеет особое значение, которое состоит в том, что каждому человеку гарантируется возможность передачи в наследство, как по завещанию, так и по закону после его смерти его имущества, которое нажито им в течение всей жизни. Установленная законом процедура перехода наследственного имущества дает право наследодателю заранее определять юридическую судьбу его имущества, что способствует стабильности и предсказуемости отношений собственности[16].

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логичность законодателя совершенно справедлива и ее легко можно объяснить. Наше государство старается стать более социальным, заботящимся о членах общества, уважающим их волеизъявление. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти[17].

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Глава 2. Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Время открытия наследства является юридическим фактом и играет важную роль в развитии наследственных правоотношений, так как на момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются другие важные вопросы[18].

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Данное решение суда необходимо зарегистрировать в органах ЗАГС, где и получить свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели - это день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться[19].

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства – действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Так как, дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК)); на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к наследованию, а также многих других вопросов. Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния. До 1 сентября 2016 г. граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считались умершими одновременно и не наследовали друг после друга. Граждан, умерших одновременно, называют коммориентами. Термин «коммориенты» происходит от лат. commorientes – умирающие одновременно. В настоящее время смысл определения, а главное – правовые последствия стали более точными. С 1 сентября 2016 г. понятие «день смерти» заменено на понятие «момент смерти» для тех случаев, в которых имеется возможность установить такой момент. Предположим, муж и жена умерли в один день (например, 1 апреля). Но муж умер в 05 часов 30 минут, а жена в 16 часов. Поскольку момент смерти жены наступил позднее момента смерти мужа, постольку жена считается призванной к наследованию. Жена не успела принять наследство и соответствующее право (на принятие наследства) переходит к ее наследникам (наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК). Если же граждане (в примере муж и жена) умерли в один день (в примере 1 апреля) и момент смерти каждого из них установить невозможно, то считается, что они умерли одновременно и потому не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК в ред. закона от 30 марта 2016 г. №79-ФЗ)[20].

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов – смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим[21].

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека”. Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания). Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается[22].

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства[23].

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы – форма “Медицинское свидетельство о смерти”, утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 №241. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом ЗАГСА, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСА[24].

На практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

  • круга наследников, призываемых к наследству;
  • состава наследственного имущества;
  • начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;
  • момента возникновения права наследников на наследственное имущество;
  • срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом)[25].

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,  в течение шести месяцев. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий[26].

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки, гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, если к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя[27].

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1 114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим, в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе - в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго[28].

Так же стоит учесть факт, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства согласно правилам ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года[29].

Поскольку открытие наследства влечет за собой начало оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то большое значение имеет не только время, но и место открытия наследства.

2.2. Место открытия наследства

Наряду со временем открытия наследства значимым является определение места открытия наследства.

Определение места открытия наследства имеет ключевое значение для решения практических вопросов, связанных с наследованием. В частности, с учетом места и времени открытия наследства устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и применимое законодательство; по месту открытия наследства подаются заявления наследников о принятии наследства, об отказе от наследства; кредиторы наследодателя предъявляют требования к наследникам, принявшим наследство; подаются заявления о принятии мер охраны наследства; наследники обращаются за выдачей свидетельств о праве на наследство, а также совершаются иные юридические действия[30].

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

– заявление о принятии наследства или об отказе от него;

– претензии от кредиторов наследодателя;

– меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности[31].

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников[32].

Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было[33].

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства (эта проблема особенно актуальна в связи с событиями в Чечне).

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т.к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено:

  • выпиской из домовой книги;
  • справкой адресного бюро;
  • справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;
  • копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о расписке умершего.

Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует  справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.[34]

Возможны ситуации, когда гражданин Российской Федерации имел недвижимость в одной из стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации. В таких случаях, в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с 10 декабря 1994 г.) право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.[35]

Согласно 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Норма ст. 1155 ГК РФ не применяется, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство[36].

Под вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, или погашение долгов наследодателя и т.п.

Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом могут стать:

  • справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
  • справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;
  • справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;
  • иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя[37].

В ст. 1156 ГК РФ предусмотрен переход права (т.е. наследственная трансмиссия) на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет право производить за счет наследственного имущества следующие расходы:

  1. на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
  2. на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;
  3. на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;
  4. по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.[38]

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о принятии наследства от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если это не сделает, не несет. Точно также и нотариус не несет ответственности, если наследство было принято не всеми наследниками[39].

Глава 3. Наследование по завещанию и по закону

3.1. Особенности наследования по завещанию

Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти[40].

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал правовое определение завещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК завещание является односторонней сделкой, которая предполагает права и обязанности после открытия наследства[41].

Так как завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому существенность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы ясно, что законодатель поясняет только юридическую основу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти [42], а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти[43], самостоятельно назначив своих наследников[44].

Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).

Главной особенностью этой сделки составляет, в первую очередь, то, что она совершается в случае смерти и является основой наследства. С помощью завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. В качестве примера можно привести тот факт, что каждый гражданин имеет право завещать свое имущество целиком и частично, включая домашнее хозяйство и предметы домашнего обихода. Таким образом, завещатель вправе разделить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях.

Касаемо завещаемой наследственной массы можно сказать, что наследодатель имеет право распоряжаться только своим имуществом. Сущность завещания относительно указанной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные мероприятия относительно своего имущества, гражданин не лишается права управлять этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему желанию.

В соответствии со статьей 1124 ГК РФ «завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено»[45].

Таким образом, завещание - это, в первую очередь, письменный документ. Законодательство не допускает составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.

Особое значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Но все же, в законодательстве РФ имеются конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть не соблюдена в силу некоторых обстоятельств. Так завещания, составленные в соответствии с требованиями законодательства, удостоверенные надлежащими должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности»[46].

Завещать гражданин может только свое имущество. Но это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.

Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет[47].

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишить права наследования завещатель может двумя способами:

1) путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако между этими двумя способами есть существенная разница. Так, если лицо было лишено права на наследство, то оно уже не может претендовать не только на имущество, которое было перечислено в завещании, но и вообще на любое иное наследственное имущество, которое не было упомянуто в завещании и потому распределяемое в соответствии с правилами наследования по закону. Если же лицо не было упомянуто в завещании, то на имущество, определенное завещанием, указанное лицо претендовать не может, но при этом за ним сохраняется право наследования имущества, в завещании не указанного. Однако, если наследодатель составил завещание, используя формулировку «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это лицо попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство[48].

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством. Статья 1149 ГК РФ к их числу относит:

  • нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);
  • нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего) наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Указанные лица имеют право на обязательную долю независимо от распределения завещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже тогда, когда завещатель убрал необходимых наследников от наследования, они вправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства, в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При не соблюдении прав наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным[49].

Интересным можно считать отмену и изменение завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменять его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

3.2. Наследование по закону

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью[50].

Очередность в новом кодексе регламентируется статьями 1142-1145, в соответствии с которыми наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления[51].

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 ГК), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии со сказанным призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Наследниками восьмой очереди - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя[52].

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причинами этого могут быть, как отсутствие мыслей о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, или же просто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

- не составлено завещания;

- завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

- завещание признано недействительным;

- наследник по завещанию отказался принять наследство,

- наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во  владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию[53].

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.[54]

Так же стоит уточнить такие понятия как “нетрудоспособность” и “иждивенство”. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 60 лет, мужчины – 65 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом нет значения, начисляется ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение только сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.[55]

Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения);  нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, – по пенсионной книжке или справке ВТЭК.

Закон РФ “О государственных пенсиях в РФ” в  статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников дохода. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает наличие иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда следует, что иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником дохода. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д.[56]

Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы:

– справка местной администрации;

– справка жилищно-эксплуатационной организации;

– справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;

– справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

– решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

3.3. Наследование по праву представления

Наследование по праву представления является особым видом наследования по закону и имеет особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследование по праву представления - это наследование доли наследника, умершего до открытия наследства.[57]

Наследниками по праву представления могут быть следующие лица:

а) внуки наследодателя и их потомки в соответствии с п. 2 ст.1142 ГК РФ. Так, если внук наследодателя на момент открытия наследства еще не родился, но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае будет иметь место наследование по праву представления;

б) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в соответствии с п.2 ст. 1143 ГК РФ;

в) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) в соответствии с п. 2 ст. 1144 ГК РФ.[58]

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.[59]

Таким образом, к вышеуказанным наследникам по праву представления переходит только доля наследника по закону, которая делится между ними поровну.

3.4. Наследование выморочного имущества

Выморочное имущество - имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по закону.[60]

При наследовании по закону выморочного имущества государство является единственным правопреемником, который не вправе отказаться от принятия наследства и для которого не существует необходимости совершать какие-либо действия, направленные на формальное или фактическое принятие наследства, что особо предусмотрено п. 1 ст. 1152 и п. 1ст. 1157 ГК.[61]

Статья 1151 ГК устанавливает перечень случаев, когда имущество умершего признается выморочным. Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. В соответствии с п. 1 указанной статьи имущество наследодателя признается выморочным:

1) если отсутствуют наследники по закону и по завещанию;

2) никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследства, т. е. признаны недостойными наследниками (ст. 1117 ГК);

3) никто из наследников не принял наследства;

4) все наследники отказались от наследства и при этом из них никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК).

Выморочность имущества устанавливается после истечения срока принятия наследства.

Государство как наследник по завещанию или по закону имеет свои особенности, которые проявляются в том, что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия наследства. Так же это означает, что получение имущества является не только правом, но и обязанностью государства. Помимо этого, если в качестве наследников по завещанию указаны субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления (государственные или муниципальные предприятия и учреждения или казенные предприятия), то фактически наследником данного имущества становится государство или муниципальное образование, но не само юридическое лицо.[62]

На сегодняшний день далеко не все вопросы вступления государства в права наследства проработаны с точки зрения закона.

3.5Особенности наследования некоторых видов имущества

3.5.1. Наследование жилых помещений

Основной особенностью наследования недвижимого имущества является то, что право собственности на принятое наследство (на жилое помещение) у наследника наступает со дня открытия наследства. На этот факт не влияет ни время принятия, ни момент государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Действующее законодательство (п. 3 ст. 1168 ГК РФ) устанавливает особенности раздела жилого помещения (жилого дома, квартиры), входящего в состав наследства тогда, когда раздел его в натуре невозможен. Первостепенное право перед другими наследниками на получение этого жилого помещения имеют в счет их наследственных долей наследники, проживавшие в данном жилом помещении ко дню открытия наследства и не обладающие иными жилыми помещениями.[63]

Нотариусами принято считать, что жилые помещения входят в наследственную массу на основании правоустанавливающих документов, если они до 31 января 1998 г. прошли регистрацию в БТИ, а государственную регистрацию (после 31 января 1998 г.) – в учреждениях юстиции. Если же регистрация не была совершена, то такое имущество будет входить в наследственную массу лишь по решению суда. Одновременно с этим наследники не лишены права обратиться в суд для установления факта владения наследодателем жилым помещением на праве собственности или о признании за ними как наследниками права собственности на жилой дом.[64]

Наследование происходит в общем порядке, если квартира приватизирована гражданином и права на нее оформлены при жизни. Но на практике возникают ситуации, когда заявление о приватизации квартиры подано при жизни гражданином, но до оформления документов и государственной регистрации права собственности на приватизированную квартиру гражданин умер.

Так в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» «в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Еще одной из проблем наследования приватизированных жилых помещений возникает в случае с оформлением приватизированных жилых помещений в общую совместную собственность. например, статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 31 мая 2001 года, предусматривала для участников приватизации жилого помещения возможность права выбора вида собственности: совместная или долевая.

Федеральным законом от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» исключено из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» указание на предоставление участникам приватизации жилого помещения права выбора вида собственности (общая, совместная и долевая).

Приватизация жилого помещения в совместную собственность возможна, но только в тех случаях, когда в приватизации участвуют лица, которым законодательными актами дается возможность осуществления права общей совместной собственности (супруги или члены крестьянского (фермерского) хозяйства). До вышеуказанного момента гражданами, не являвшимися супругами, жилые помещения уже были приватизированы в совместную собственность.

Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» внес определенность в регулирование отношений, возникших при приватизации жилых помещений, оформленных до 31 мая 2001 г. в общую совместную собственность ее участниками, не являющимися супругами или членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Данный Федеральный закон дополнил Закон РФ «(О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» новой статьей – 3.1, предусматривающей, что в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе и доля умершего. А так же указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение, считаются равными.

3.4.2. Наследование земельных участков

Земельный участок определяется как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым считается земельный участок, который возможно разделить на части, каждая из которых после деления может быть сформирована в самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами.[65]

Земельный участок можно определить как индивидуально-определенную вещь, характеризуемую такими признаками, как общий размер, границы и местонахождение.

Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельный участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, специальное разрешение не требуется.

При получении в наследство земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят и находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.

Гражданский кодекс РФ устанавливает наследование по закону либо по завещанию. Земельные участки имеют различное целевое назначение, ограничения по предельному размеру, разрешенный режим использования. А так же охраны. Специфика, связанная с целевым назначением, разрешенным режимом использования, должны учитываться. В частности, когда земельный участок будет в собственности иностранного гражданина или лица без гражданства, которым они не вправе обладать, то имеется определенный порядок изъятия этого участка.

Следует отметить, имеются особые правила наследования определенных земельных участков.

Законом « О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлено, что «садовые, огородные и дачные земельные участки, предоставленные гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются по закону». Таким образом, наследование таких земельных участков по завещанию не допустимо[66].

Гражданским кодексом РФ предусмотрены исключения в отношении земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств. Например, в соответствии со ст.258 ГК РФ земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства разделу не подлежит, кроме фактов приостановления крестьянского хозяйства. Поэтому, если наследников права пожизненного наследуемого владения несколько, а участок разделу не подлежит, то ставится вопрос о переводе права пожизненного владения участком к одному из наследников и выплате остальным компенсации их доли.[67]

Государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству происходит на основании свидетельства о праве на наследство.

В случаях, когда право на участок принадлежит нескольким лицам, в качестве наследства будет выступать доля в праве общей собственности на земельный участок.

В подпункте 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ отмечен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно чему, все подобные объекты придерживаются понятия земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. К таким исключениям относиться раздел Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», его нормы не содержат каких-либо ограничений по пользованию гражданином на случай своей смерти земельными участками и строениями.

Из этого следует, что завещание остается действительным и в случае, если завещатель по своему усмотрению отдельно распорядился на счет земельного участка и строений на нем.

Наследование земельного участка двумя и более наследниками указывает, на образование, обшей долевой собственности (ст. 1164 ГК РФ). При этом возможен раздел земельного участка, но с оговоркой на сохранение его целевого назначения, что возможно, если будет не нарушен минимальный размер участка, соответствующий его назначению.[68]

В пункте 2 ст. 1182 ГК РФ указывается прерогативное право, которое принимается к сведению в случае невозможности раздела земельного участка. Различие от порядка наследования предприятия нормы данной статьи не содержат указания на лиц, имеющих преимущественное право при наследовании земельного участка, поэтому стоит полагаться на нормы статьи 1168 ГК РФ.

Первостепенно, такое право есть у наследника, обладавшего совместно с умершим правом общей собственности на спорный земельный участок, независимо от размера долей его и наследодателя. Во вторую очередь право предусмотрено для того из наследников, в чьем пользовании был земельный участок, но только если участок в целом принадлежал наследодателю и никто из других наследников при жизни наследодателя им не пользовался.

Надлежащая компенсация другим наследникам со стороны лица, претендующего на земельный участок, должна быть полной и предварительной (п. 2 ст. 1170 ГК РФ).[69]

Если же никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3.4.3. Наследование предприятия

Понятие «предприятие» употребляется в гражданском праве относительно как к субъектам, так и объектам права. Гражданский кодекс РФ признает одним из видов юридических лиц государственные, муниципальные унитарные, а также казенные предприятия (ст. 113-115). Также данное понятие используется для формулировки определенного объекта права. Конкретно в этом значении речь идет о предприятии в ст. 132 ГК и в нем же предприятие является объектом наследования.

Исходя из вышесказанного согласно п. 2 ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного объединения входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, исключительность предприятия, фирменное наименование, товарные знаки и другие неповторимые права.[70]

Предприятие может быть объектом как вещных прав (в первую очередь права собственности), так и объектом обязательственных отношений (купли-продажи, аренды и т.д.). В целом предприятие рассматривается как разновидность недвижимости. Поскольку возможно право собственности гражданина (физического лица) на предприятие как имущественный комплекс, то возможно и его наследование. Вместе с тем действующее законодательство о наследовании не учитывает особенностей наследования предприятия.[71]

Специфика наследования предприятия устанавливается нормами ст. 1178 ГК РФ. Наследник, являющийся индивидуальным предпринимателем, при разделе наследства имеет преимущественное право получения наследуемого предприятия. Подобным преимуществом обладает коммерческая организация, если она указана наследником по завещанию. При этом предприятие считается как недвижимость, даже если в предприятии вообще нет недвижимости. Основная характерность заключается в том, что при передаче предприятия оно должно быть сохранено как единый объединение и наследник займется дальнейшим управлением предприятия. Предприятие должно быть единым, его нельзя делить. Так как наследование предприятия подразумевает не только переход входящих в его состав вещественных, но и иных элементов, без которых функционирование предприятия невозможно, поэтому в состав наследственной массы включаются еще исключительные права (права на изобретение, на товарный знак и т. д.).[72]

Если никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и переходит в общую долевую собственность наследников с причитающимися им долями, за исключением случаев предусмотренных соглашением наследников, принявших наследство, в которое входит предприятие.

Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, но все же нужно принимать во внимание специфику наследуемого имущества. Так, в контексте рассмотрения предприятия, как разновидности недвижимости переход прав на него проходит через государственную регистрацию. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельство о праве на наследство является основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Стоит отметить, что в соответствии с п. 1 и 2 ст. 22 указанного Закона государственная регистрация прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса и сделок с ними происходит в учреждении юстиции по регистрации прав в месте нахождения данных объектов. Одновременно с этим в месте регистрации предприятия как юридического лица должна происходить регистрация прав на предприятие в целом и сделок с ним.

Структура имущества предприятия не является постоянной: одни виды его продаются, другие приобретаются, что всегда видно в балансе предприятия. Движение имущества предприятия отражается в бухгалтерской отчетности и выводится итогом за определенный отрезок времени (месяц, квартал и т.д.).

Следовательно, чтобы фактически вступить в наследство, нужно приступить к управлению предприятием. Но вполне допустима ситуация, при которой управление предприятием осуществляет не сам собственник, а нанятый менеджер, с которым был заключен договор. Поэтому, говорится об отстранении этого менеджера от выполнения своих обязанностей в нарушение условий контракта. Решение этого вопроса требует дополнительной правовой проработки.

Заключение

Подводя итог вышеизложенного можно сказать что, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно охарактеризовать следующими пунктами:

  • наследство отходит другим лицам в порядке универсального правопреемства, а именно в неизменном виде - единое целое и в один и тот же момент;
  • в наследство включаются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;
  • Гражданский Кодекс РФ выделяет два вида основания наследования – это завещание и закон, а также закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;
  • наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Важно понимать, что современное законодательство о наследовании строится по примерам, заимствованным из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Так, происходит расширение круга наследников по закону, расширение круга переходящего по наследству имущества, закрепление принципа свободы завещания.

Важная роль наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть обеспечена возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И только в случаях, непосредственно предусмотренных законом, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель имел негативное отношение (необходимые наследники). Строгое соблюдение этих начал в современном наследственном праве гарантирует исполнение интересов как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может понести различные правовые последствия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Барщевский М.Ю. Наследственное право - учебное пособие 1995г

2. Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. Наследственное право - М., 2005г.

3. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. № 4. 1998г.

4. Гонгало Б.М. (ред.) Гражданское право. Том 1. 2017г.

5. Гришаев С.П.  Наследственное право, Учебник, 2005г.

6. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. 2013г.

7. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право.  - Учебное пособие – 2008г.

8. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., 2005 г.

9. Кириллова Е. А. Наследственное право России 2017г.

10. Кириллова Е. А. Нотариат 2017г.

11. Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций.– 2008г.

12. Толстой Ю.К. Наследственное право. Учебное пособие. – М., Проспект, 1999г.

13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Статут, 2003г.

14. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. – М., 1984г.

  1. Наследственное право. Булаевский Б.А., К.Б. Ярошенко и др.– Учебник, 2005г С .5

  2. Наследственное право. Гришаев С.П. 2005. С.4

  3. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008 С.14

  4. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. - 2008 С.21

  5. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.6

  6. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.6-7

  7. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.7

  8. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.7

  9. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.7

  10. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.7

  11. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.8

  12. Толстой Ю.К. Наследственное право. Учебное пособие. – М., Проспект, 1999. С. 34–39.

  13. Наследственное право. Гришаев С.П., 2005г – Учебник С.12

  14. Наследственное право. Булаевский Б.А., К.Б. Ярошенко и др. 2005г. – Учебник С.17

  15. Наследственное право. Гришаев С.П., 2005г – Учебник С.9

  16. Наследственное право. Хамицаева Ю.А. Конспект лекций – 2008г. С.17

  17. Наследственное право. Гришаев С.П. 2005г. – Учебник С.10

  18. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008 С.8

  19. Наследственное право. Гришаев С.П. - Учебник - 2005 С.7

  20. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут,2017 С. 435-436

  21. Наследственное право. Гришаев С.П. - Учебник - 2005 С.7

  22. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С.8

  23. Наследственное право России. Кириллова Е. А. 2017 С.64

  24. Наследственное право. Булаевский Б.А., К.Б. Ярошенко, и др. 2005г. С.143

  25. Наследственное право. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. 2013г. С.28

  26. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., 2005 г. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. – пособие С.23

  27. Гражданское право. Гонгало Б.М. (ред.). Том 1. 2017 с.435

  28. Наследственное право. Гришаев С.П. – Учебник – 2005 С.7

  29. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. - 2008. С.73

  30. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С.9

  31. Наследственное право. Гришаев С.П. 2005г. – Учебник с.8

  32. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) 2005 г. – пособие С. 27

  33. Наследственное право. Булаевский Б.А., К.Б. Ярошенко и др. 2005г – учебник С.182

  34. Наследственное право,. (Булаевский Б.А., К.Б. Ярошенко и др.) - учебник 2005г С.84

  35. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С. 56

  36. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. 2005 г. – Пособие С.97

  37. Кириллова Е. А. Наследственное право России. 2017 Учебник С.58

  38. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. - 2008 С.58

  39. Кириллова Е. А. Нотариат. 2017 С. 64

  40. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. 2013г – 15 с.

  41. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., 2005 г. (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) – пособие С.31

  42. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. – М., 1984. С. 98.

  43. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. 2005 г – Пособие С.41

  44. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Статут, 2003. С. 485.

  45. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. 1998. № 4. С. 29–30.

  46. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008. С21

  47. Гущин В.В., Дмитриева Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для вузов, 2-е изд. 2006г. С. 19

  48. Гражданское право. Гонгало Б.М. (ред.) Том 1. 2017 С.448

  49. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. 2005 г. – пособие С.69-74

  50. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008. С65

  51. Ивашин Д.И. Наследственное право. Желонкин С.С. 2013 С.34

  52. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.40

  53. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008. С153

  54. Наследственное право России. Кириллова Е. А. 2017 С.71

  55. Кириллова Е. А. Наследственное право России. 2017 С.86

  56. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие - 2008. С.70

  57. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.46

  58. Кириллова Е. А. Наследственное право России. 2017 С.98

  59. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., 2005 г. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. – Пособие С97,103

  60. Наследственное право Гришаев С.П..  2005 С.89

  61. Наследственное право. Гришаев С.П. , 2005г – Учебник С.64

  62. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С.203

  63. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008г С. 82-83

  64. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С.111

  65. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.84

  66. Наследственное право в нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп., 2005 г. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. – Пособие С.111

  67. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения Зайцева Т.И., Крашенинников П.В..  2006. С.137

  68. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. - Учебное пособие – 2008 С.105

  69. Наследственное право, 2005г. Гришаев С.П. – Учебник С.50

  70. Наследственное право. Конспект лекций. Хамицаева Ю.А. – 2008 С.79