Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Актуальность темы исследования. Граждане в течение жизни приобретают имущество, понимаемое как совокупность прав и обязанностей лица. После смерти гражданина объективно возникает вопрос о судьбе этого имущества. Эффективное правовое регулирование наследственных отношений – гарантия стабильности, как отношений собственности, так и имущественного оборота.

Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти имеет важное политическое и социальное значение. Получение наследства ведет к обогащению наследника, налогообложение при переходе имущества по наследству служит источником пополнения государственного бюджета. Оптимальное соотношение частного и публичного интереса обеспечивается через установление круга наследников по закону, ограничений свободы завещания с целью защиты интересов нетрудоспособных иждивенцев, способов принятия наследства. Всестороннее исследование наследственных отношений позволит определить баланс публичного и частного интереса.

Обновление наследственного права не исключает наличие в нем пробелов, противоречий с иными нормами права. Поэтому требуются предложения по изменению и дополнению действующего законодательства с целью его дальнейшего совершенствования.

Наследование по закону как одно из оснований наследования возникло значительно раньше наследования по завещанию. Однако наследование по закону развивалось с институтом завещания параллельно на протяжении всей истории развития и становления современного наследственного права.

В современном праве на первый план выдвигается наследование по завещанию, как приоритетный вид наследования, позволяющий максимально точно исполнить последнюю волю наследодателя, в отличие от наследования по закону, где содержание последней воли только предполагается.

Объектом исследования в данной работе являются общественные отношения, возникающие при наследовании в России.

Предмет исследования – нормы законодательства, регулирующие института наследования в России.

Целью данного исследования является изучение понятия и видов наследования.

Задачи исследования:

1. изучить понятие и сущность наследования;

2. рассмотреть порядок нормативно-правового регулирования открытия и принятия наследства;

3. изучить порядок и правила наследования по закону;

4. изучить обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества;

5. определить преимущественные права в наследственном праве.

Научная новизна исследования состоит в том, что в ней учтены все наработки, новейшие теоретические и практические материалы, исследованы правовые проблемы наследования в России и зарубежных стран.

Методы исследования. Специфика предмета исследования предопределила и методологическую основу настоящей работы, которую составили общенаучный диалектический метод и отдельные частные научные методы (анализ, синтез и т.п.).

При написании работы в качестве теоретической основы были использованы работы, публикации ученых в области гражданского права и института наследования (таких как М.С. Абраменков, Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева, Р.И. Виноградова, В.С. Репин, А.П. Горелик, Е.А. Суханов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой и другие), учебные пособия, энциклопедии и словари, труды учебных заведений, а также научные статьи.

Нормативной основой работы составили Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» и Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.

Структура курсовой работы включает в себя введение, две главы, объединяющие 5 параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.

1. Общая характеристика института наследования в Российской Федерации

1.1. Понятие и виды наследования

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Указанное положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчёркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан.

До 2002 г. порядок наследования определялся Гражданским кодексом РСФСР, утвержденным Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г.

Правовая реформа в Российской Федерации, проведение которой было обусловлено переходом страны к рыночной экономике, не могла не коснуться наследственного права. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого количества неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона – все это привело к острой необходимости совершенствования законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. В связи с этим, 1 марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)[1], которая регулирует отношения в области наследственного права.

В ГК РФ нормы наследственного права расположены в пятом разделе, объединяющем пять глав: «Общие положения о наследовании» (глава 61), «Наследование по завещанию» (глава 62), «Наследование по закону» (глава 63), «Приобретение наследства» (глава 64), «Наследование отдельных видов имущества» (глава 65).

В теории наследственного права ключевым является понятие «наследование», так как от него происходят такие понятия, как «наследственное право», «наследство» и т. д[2].

Ст. 1110 ГК РФ именуется «Наследование», однако четкого определения этому понятию статья не дает. Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ)[3]. Таким образом, данный пункт указанной статьи опирается на положение конституционного права.

Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в Гражданском кодексе РФ по-новому. Если ранее принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию, то теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства, либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ)[4]. Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношений самостоятельно реализуют свою правоспособность и принадлежащие им права.

Отдельного внимания заслуживает положение п. 1 ст. 1110 ГК РФ, в соответствии с которым правилами Кодекса может быть регламентирован и иной порядок перехода наследства. Например, в ст. 1179 ГК РФ, где речь идет о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае, когда наследник не является членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет лишь право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.

Также особые правила установлены для наследования государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (ст. 1185 ГК РФ)[5].

Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым Гражданский Кодекс РФ связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством – прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК РФ имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно переходит к другим лицам[6].

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам)[7]. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Основаниями для наследования традиционно служат завещание и закон (ст. 111 ГК РФ)[8]. При этом наследование непосредственно из закона не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во–первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во–вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании сам наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещать. Таким образом, не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует переход наследства к государству или иному социальному образованию.

Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений юридические факты, а точнее – юридические составы, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходит по закону.

При этом по общему правилу наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. А это значит, что при наличии завещания наследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) – если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию, и по закону – если завещание составлено лишь на часть наследства.

Например, умирает гражданин М., оставив после себя жилой дом и автомобиль, принадлежавшие ему на праве собственности. Принять наследство изъявляют желание дочь и сын умершего (других наследников нет). Но после смерти М. выясняется, что при жизни он сделал завещание на имя сына и отписал ему автомобиль. При таких обстоятельствах сын вправе рассчитывать как на автомобиль, являясь наследником по завещанию, так и на причитающуюся ему долю в праве собственности на жилой дом, как наследник по закону. Дочь же умершего сможет унаследовать лишь долю в праве собственности на дом. Сделав завещание, гражданин М. изменил законный порядок наследования, увеличив долю сына и соответственно уменьшив долю дочери[9].

Предметом или объектом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ)[10]. То есть объектом наследственных отношений могут быть движимые и недвижимые, оборотоспособные вещи, деньги, иное имущество, а также нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу (наследодателю). На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадлежащее наследодателю, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается). С другой стороны, закон четко устанавливает, что в состав наследства не входят личные неимущественные права. К их числу относятся: право на жизнь и здоровье, достоинство и честь личности, право на доброе имя, иные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, известно ли место его нахождения. Как предмет правопреемства оно переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ). Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ), независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (см. п. 4 ст. 1152 ГК РФ)[11].

Субъекты наследственных правоотношений определяются как при помощи завещания, так и на основании закона, однако, при определении, кто является субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке, нет четких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектами наследственных правоотношений наследодателя и его наследников, призываемых к наследованию в силу закона. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (статья 1127 ГК РФ, статьи 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате), отказополучатель, свидетели. Суханов Е.А. отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»[12]. Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[13]. Пожалуй, юридически грамотнее будет определение, что наследодатель – это живой гражданин, после смерти которого, его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам.

Таким образом, можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке.

1.2. Нормативно-правовое регулирование открытия и принятия наследства

В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него. Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения – открытия наследства – является смерть гражданина либо объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ)[14], а также установление судом факта смерти гражданина.

Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.

В соответствии со ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Факт смерти подтверждается свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя[15].

Объявление гражданина умершим осуществляется в соответствии со ст. 45 ГК РФ. Так, суд может объявить гражданина умершим, если:

– в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет подряд;

– таких сведений нет в течение 6 месяцев в случае, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель;

– военнослужащий (иной гражданин) пропал без вести в связи с военными действиями: в этом случае он может быть объявлен судом умершим только по прошествии 2-х лет со дня окончания военных действий.

Если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, то лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина дня его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны[16].

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомобиль, зарегистрированный на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа – его брату свидетельство о праве на наследство на автомобиль и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены – ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).

Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, то есть место, где он постоянно или преимущественно проживал непосредственно перед смертью[17].

Местом жительства наследодателей – граждан, находящихся под опекой, а также несовершеннолетних граждан – не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК РФ)[18].

В качестве подтверждения постоянного или временного проживании гражданина в данном месте, может быть представлен документ о регистрации по месту жительства или «Свидетельство о регистрации по месту пребывания».

Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно–эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства, справкой органа местного самоуправления аналогичного содержания, справкой с места работы умершего о месте его жительства, решением суда об установлении факта места открытия наследства и иными документами.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (дома, квартиры или иной недвижимости; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя). Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества.

Место открытия наследства играет важную роль для применения законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям, а также для решения ряда процедурных вопросов по оформлению наследства. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе на наследство (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате). По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате), а также предъявляются претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ законодательства о нотариате).

Кроме того, по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей.

В результате открытия наследства права и обязанности умершего наследодателя не переходят к наследникам в порядке правопреемства автоматически. Любой наследник, который призывается к наследству по закону или по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследственное имущество, и выразить свое желание определенным образом: совершить акт принятия наследства.

Акт принятия наследства – это индивидуальный акт: если к наследованию призвано несколько наследников, каждый из них должен выразить свою волю на принятие наследства. Например, если к наследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель – от имени ребенка. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принять наследство, но с согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей, попечителя (ст. 26 ГК РФ), лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ)[19].

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ)[20]. Заявление так же может быть передано нотариусу через посредника или нунция (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Нунций – это лицо, призываемое для передачи объявленной воли, поэтому в отличие от представителя его воля и волеизъявление не имеют правового значения для совершения сделки. Для заявления, передаваемого с посыльным, установлено специальное требование: подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом.

Часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя по отношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником (пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.). Со времен римского права такие действия (pro herede gestio – действие в роли наследника) рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать. Подобный способ принятия наследства – фактическое принятие – предусмотрен и российским законодательством (п. 2 ст. 1153 ГК РФ)[21].

В соответствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением некоторых случаев. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. За выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить государственную пошлину (подп. 22 п.1 ст. 333.24 НК РФ). Одновременно с этим наследственное имущество не подлежит налогообложению (подп. 18 ст. 217 НК РФ).

Наряду с непринятием наследства наследнику предоставлено право отказаться от наследства путем осуществления совершенно определенных активных действий. Такой отказ безоговорочно свидетельствует о нежелании наследника принять наследство (ст. 1158 ГК РФ)[22]. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, или отказаться от части имущества по одному из оснований в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (п. 2 ст. 1157 ГК РФ)[23]. В соответствии со ст. 1160 ГК РФ отказаться можно не только от наследства, но и от завещательного отказа. Общее правило о том, что отказ в пользу другого лица, а также отказ с оговорками или под условием не допускается, действует и в этом случае.

Не допускается отказ в пользу какого–либо из указанных лиц в п. 1 ст. 1158 ГК РФ:

– от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

– от обязательной доли в наследстве;

– если наследнику подназначен наследник[24].

Не допускается отказ при наследовании выморочного имущества, поскольку речь идет о судьбе наследства, у которого не оказалось наследников ни по завещанию, ни по закону, т.е. о потенциально бесхозяйном имуществе, которое Российская Федерация принимает безоговорочно.

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).

В целом, порядок отказа от наследства похож на порядок принятия наследства, т.е. отказ подается нотариусу в письменном виде по месту открытия наследства, в случае с подачей заявления иным доверенным лицом, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована (ст. 1159 ГК РФ).

Важно подчеркнуть, что в отличие от принятия наследства отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Но, так же как и принятие наследства, отказ от него универсален и безусловен. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Не допускается отказ отчасти причитающегося наследнику наследства (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Не допускается ни принятие наследства, ни отказ от него под условием или с оговорками (часть третья п. 2 ст. 1152, п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по другим основаниям недействительности сделок.

Указывая при направленном отказе лиц, в пользу которых осуществляется отказ, необходимо указать и их родство с наследодателем. Это необходимо для установления соответствия сделки закону.

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариус по месту открытия наследства, на которого возложено оформление прав на наследство, в случае необходимости обязан принять меры по охране имущества наследодателя (п. 1 ст. 1171 ГК РФ)[25]. Выезжая по месту нахождения имущества умершего, нотариус производит его опись и по договору передает на хранение. Если имущество, в отношении которого приняты меры охраны, требует управления, нотариус заключает договор доверительного управления. Совокупность всех этих мер именуется «охраной наследственного имущества».

Кроме нотариусов меры к охране наследства обязаны принимать также уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений по месту открытия наследства (п. 7 ст.1171 ГК РФ). А, если наследование осуществляется по завещанию, принимать меры по охране наследству может самостоятельно и исполнитель завещания (пп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ)[26]. Однако по требованию одного или нескольких наследников по завещанию исполнитель завещания должен принять меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников через нотариуса.

Необходимость обращения к нотариусу для принятия им мер к охране наследственного имущества чаще всего возникает:

– когда кто-то из других наследников или иных лиц, имеющих доступ к имуществу наследодателя, либо лиц, у которых имущество находится, проявляет недобросовестность по отношению к этим наследникам;

– когда наследники по каким-либо причинам не могут сами обеспечить сохранность оставшегося после смерти гражданина его имущества и опасаются утраты этого имущества до их вступления во владение наследством;

– когда имущество завещано юридическому лицу, а наследственная масса может быть определена только при описи.

В интересах государства нотариус обязан принять меры по охране:

– имущества, оставшегося после смерти одинокого человека, когда к нотариусу для оплаты расходов на похороны обратилось лицо, которое произвело захоронение;

– имущества, оставшегося незавещанным, когда наследодатель завещал лишь часть принадлежавшего ему имущества, а наследников по закону у него нет. В интересах общественной безопасности нотариус обязан принять меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей – ружия, сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных средств и др. – до получения наследником (наследниками) специального разрешения на эти вещи[27].

Итак, опись наследственного имущества является одной из наиболее распространенных мер по охране наследства. От точного определения состава наследственного имущества в описи зависит, в каком состоянии и количестве оно будет передано наследникам, отказополучателям. Также опись является необходимой предпосылкой для передачи наследственного имущества на хранение и в доверительное управление. Принятие мер к охране наследственного имущества является одним из важных нотариальных действий, которые гарантируют защиту имущественных интересов наследников (физических и юридических лиц, иных организаций и государства), отказополучателей, а также кредиторов наследодателя.

2. Особенности наследования по российскому закону и порядок их призвания к наследованию

2.1. Порядок и правила наследования по закону

Порядок и правила наследования по закону закреплены в . 1141–1151 63 части третьей ГК РФ.

по закону – одно из предусмотренных оснований наследования, к наследники призываются в очередности, установленной .

Несмотря на то, что в ГК РФ по завещанию предшествует по закону, на практике в большинстве случаев предпочитают на закон. Многих устраивает именно тот распределения имущества смерти, установлен соответствующими наследственного права. Это и , ведь наследниками по являются близкие родственники . Не исключено, что человек не успевает заблаговременно завещание из-за смерти.

Таким , наследование по закону – это принципа предполагаемой наследодателя: он не оставил завещания (не свою действительную ), считается что таким он желал бы, его имущество после перешло к его ближайшим , т. е. той очереди наследников, в соответствии с подлежит призванию к [28].

Наследование по закону место:

– если завещание или завещание было ;

– если завещано не все, а имущества (незавещанное наследуется по );

– если суд признал недействительным полностью или в ;

– если наследник свое на обязательную долю в ;

– если завещание , т.е., все наследники не приняли или не принять в закона (недостойные ), или отказались от принятия , или умерли до открытия одновременно с , не успев его принять

– содержание завещания в лишении наследства , нескольких или наследников по закону, ограничивается завещательным или завещательным возложением.

наследования по как порядок наследственного , характеризуется рядом свойств, отличающих его от наследования. свойства наследования по проистекают из императивных закона и не могут изменены наследников или иным , например, судебным [29].

При наследовании переход и обязанностей к его наследникам осуществляется в правопреемства. Согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ, наследники последующей наследуют, в случаях:

  • нет наследников предшествующих ;
  • если никто из предшествующих не имеет права ;
  • если все они отстранены от (ст. 1117 ГК РФ);
  • лишены (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
  • из них не принял наследства или все они от наследства.

При наследовании по наследники имеют права , независимо от пола, или имущественного положения. не устраняется от наследования наследодателя. приравнивает усыновленного или к родственникам наследодателя по . Институт наследования по опирается на принципы частной , защиты интересов , справедливости и нравственности. права по закону допускаются в с принципами ст. 35 Конституции Федерации и ст. 1 ГК РФ. Так, в частности, родственного по закону ограничена государства наследником имущества.

В ГК РФ порядок и наследования по закреплены в части 3 63 в статьях 1141-

Ст. 1141 ГК РФ устанавливает два очередности:

– к последующей очереди при отсутствии наследников очереди;

– доли являются (за исключением наследников по представления, которые на получают долю , которого они как бы – п.2 ст.1146 ГК РФ). Соотношение равных долей может измениться в отказа от одного или нескольких в пользу других лиц из совместно наследующих (ст. ГК РФ).

Очередность исходит из степени их с наследодателем, чем оно ближе, тем вероятность попасть в наследников. родства определяется рождений, отделяющих от наследодателя, не считая последнего (абз. 2 п. 1 ст. ГК РФ). В случае с боковыми степень родства суммированием числа , отделяющих от общего предка, с рождений, отделяющих предка от родственника.

, родители для являются родственниками по степени родства, – родственниками второй родства, и сестры – родственниками степени родства, и тети – родственниками степени ; племянники и племянницы – третьей степени и т.д.

Принципиальным является то, что возможных по закону сформулирован в ст. –1148 ГК РФ исчерпывающим . Соответственно, наличие и кровнородственных для целей призвания к по закону имеет лишь тогда, лица к указанным в законе семьи, родственникам и . Этим обеспечивается интересов лиц, в соответствии с предполагаемой наследодателя являются для самыми близкими.

законодательство расширило круг наследников и довело их до восьми:

1. Дети, , родители.

2. , сестры, бабушки, .

3. Дяди, тети.

4. , прабабушки.

5. Двоюродные и внучки, бабушки и дедушки.

6. правнуки и правнучки; племянники и племянницы; дяди и .

7. Пасынки, падчерицы, , мачеха.

8. Нетрудоспособные , не являющиеся наследниками ( отсутствии наследников по закону.

наследодателя входит в очередь наследников по . Право призванным к наследованию на основании брака, в органах загса и документально о заключении брака. В признания брака , лицо, состоящее в браке, права наследования в первой очереди по .

Права супруга на не зависят от отношений в браке. В , если день наследства совпал с государственной заключения брака, наследодателя должен признан наследником, права и супругов возникают со дня регистрации заключения (ст.10 СК РФ).

В соответствии со ст. ГК РФ право пережившего супруга не устраняет права супруга на долю в совместном , нажитом супругами во брака. Это означает, что получает по праву собственности совместно нажитого с имущества и, кроме , наследует свою в остальном вместе с другими по закону[30].

К имуществу, супругами во время (общему супругов), относятся каждого из супругов от деятельности, предпринимательской и результатов деятельности, полученные ими , пособия, а также денежные выплаты и др. (п. 2 ст. 34 СК РФ).

Для чтобы долю пережившего и выявить объем имущества, необходимо у нотариуса по открытия наследства о праве собственности на в общем имуществе по пережившего (ст. 75 Основ законодательства РФ о ). Свидетельство может выдано на половину нажитого . Нотариус не вправе в выдаче данного даже в случае, установить по время приобретения не представляется возможным, но при со стороны наследников не возражений выдачи пережившему данного свидетельства.

пережившего супруга и () его доля в имуществе могут определены и на основании договора, заключенного лицами, в брак или между согласно семейному [31].

Порядок наследования и усыновителями ст. 1147 ГК РФ. Усыновление и (далее – усыновление) специальным правовым принятия несовершеннолетнего ребенка в усыновителя для обеспечения содержания и надлежащего и духовного его . Условия, порядок, последствия усыновления ст.124-144 Семейного Российской [32].

Закон приравнивает к родственникам, т.е. к родственникам по усыновленного и его потомство, с стороны, и и его родственников – с другой. они могут только усыновителя, его родственников (, дедушки, ), а также детей , но не после своих и их родственников, поскольку связь с у усыновленного ребенка в результате акта (усыновленный и его потомство не по закону смерти родителей и других его родственников по , а родители усыновленного и его родственники по не наследуют по закону смерти усыновленного и его (п. 2 ст. 1147 ГК РФ)[33]. Исключения случаи, усыновленный сохраняет по суда отношения с из биологических родителей или родственниками по , усыновленный и его потомство по закону после этих родственников, а наследуют по после смерти и его потомства.

На усыновленных и распространяются также и «о недостойных » и «об отстранения от наследства». В очередь, если до открытия наследства отмена , это ведет к прекращению прав усыновителей и и к восстановлению прав в с кровными (ст. 143 СК РФ).

Особый интерес седьмая очередь, включает в себя – пасынков, , отчима, мачехи . Пасынок – это сын одного из по отношению к другому, для неродному. – дочь одного из по отношению к другому, для нее . Отчим – муж матери по к ее детям от брака или от другого , с которым мать в не состояла. Мачеха – отца по к его детям от прежнего или от другой женщины, в с которой отец не , но его отцовство установлено в порядке, законом. Для призвания свойственников к наследству, в наследников очередей, необходимо наличие отношений с наследодателем на день наследства. других условий права быть к наследованию по закону ГК РФ не .

Определенные новый Гражданский РФ внес в правовое наследования нетрудоспособными наследодателя (ст. ГК РФ). К нетрудоспособным относятся , достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет, 1, 2, 3 групп (независимо от пенсии по или инвалидности), а также , не достигшие 16 лет, а учащиеся – 18 лет. нетрудоспособности должно подтверждено медицинским освидетельствованием.

на иждивении наследодателя нетрудоспособные лица, на полном наследодателя или получавшие от такую помощь, была для них основным и источником к существованию. Нерегулярная, материальная помощь по наследодателя не может основанием к лица иждивенцем.

наследования обеими нетрудоспособных иждивенцев с иными по закону одинаков: они в равных долях с призываемой к наследованию по очереди.

При других наследников по вторая группа иждивенцев наследодателя самостоятельно: из них последняя, восьмая, наследников по закону (п. 3 ст. ГК РФ).

Следует отметить, что широкий наследников по закону законодательством развитых , а также был установлен в дореволюционной . Вместе с тем, как показывает других стран, подобной системы сложность наличия родственных . Такие дела рассматриваться в порядке производства при спора о праве и .

Есть особенность, свойственна только по закону – это по праву представления (ст. ГК РФ). Оно осуществляется исключительно при по закону, поскольку, в по завещанию, до открытия наследства или с наследодателем умер по завещанию, которому не был наследник, правила приращения долей (ст. 1161 ГК РФ).

призываются к наследованию по представления при , что их предок, который был бы к наследованию по закону смерти наследодателя, до открытия или одновременно с наследодателем (ст. ГК РФ)[34].

В описанном выше имеет место трансмиссия, то переход права на наследства.

Сущность трансмиссии заключается в том, что к открывшегося вместо наследника, после открытия , не успев его принять, его наследники ( правопреемники), к которым его право на принятие наследства.

Правила трансмиссии в случае возникновения у права на наследство, как по , так и по завещанию.

Итак, н трансмиссию отличать от наследования по представления. В первом – неограниченный субъектный правообладателей ( и по завещанию, и по закону), смерти правообладателя после открытия , круг – наследники правообладателя по или по завещанию. Во втором – ограниченный субъектный правообладателей ( по закону), момент правообладателя предшествует наследства или совпадает со наследодателя, правопреемников – лица, указанные в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ.

2.2. Обязательная доля в наследстве и наследование выморочного имущества

Нормами Гражданского Кодекса предусмотрено право отдельных лиц на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Это является одним из основных ограничений свободы волеизъявления завещателя. Ограничение, прежде всего, направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее при наследовании по закону. Обязательная доля выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли. Причем, для выделения обязательной доли нет необходимости в совместном проживании этих лиц с наследодателем. И согласие других наследников закон тоже не предусматривает.

Перечень обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К таковым относятся:

– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные дети);

– нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

– нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – на обязательную долю из той части имущества, которая не завещана (п. 2 ст. 1149 ГК).

При определении, соответствует ли доля обязательного наследника половине того, что ему должно было причитаться при наследовании по закону, в размер полученной наследником доли включается не только имущество, которое было завещано наследнику, но все, что он получает из наследства по какому–либо основанию, в том числе и по завещательному отказу.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении[35]. Указанное положение свидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет наследника по завещанию, пользовавшегося имуществом перед обязательным наследником, который имуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам 2 и 3 ст. 1168 ГК РФ, закрепляющим преимущественное право наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью при жизни наследодателя.

Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Далее речь пойдет о наследовании выморочного имущества.

«Выморочное имущество» представляет собой юридический термин, который получил легальное закрепление в части третьей ГК РФ.

До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации «выморочное имущество» в законодательстве не употреблялось. Предпочитали говорить об имуществе, «переходящее по праву наследования к государству». В то же время эти понятия отнюдь не равновелики. По праву наследования имущество может переходить к государству не только как к наследнику по закону, но и как к наследнику по завещанию. Между тем выморочное имущество переходит к государству именно как к наследнику по закону[36].

Наследственное имущество признается выморочным, если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1151 ГК РФ). Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, то есть государство не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия. Представляется, что принятие государством наследства возможно и по истечении сроков, определенных статьей 1154 ГК РФ[37]. В остальном права и обязанности государства аналогичны правам и обязанностям иных наследников. Государство наделено правом получения свидетельства о праве на наследство (статья 1162 ГК РФ).

Право наследования по закону признается за Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Ранее до принятия и введения в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281–ФЗ данное право признавалось только за Российской Федерацией, а субъекты РФ и муниципальные образования могли призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Таким образом, федеральным законом предусмотрена возможность наследования по закону выморочного имущества в виде жилых помещений не только Российской Федерацией, как это устанавливалось ранее, но и муниципальными образованиями либо субъектами РФ – городами федерального значения, на территории которых расположены указанные жилые помещения. Выморочное жилое помещение включается в соответствующий фонд социального использования. Иное выморочное имущество, как и прежде, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Возможность наследования выморочного имущества в виде жилых помещений муниципальными образованиями и городами федерального значения поможет частично решить проблему нехватки жилья, предоставляемого муниципальными образованиями по договору социального найма гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий.

Особенность положения государства как наследника по закону выморочного имущества заключается в применении к нему большинства гражданско-правовых норм, установленных для всех наследников по закону.

Государство, будучи наследником по закону, попадает под действие нормы п. 1 ст. 1175 ГК РФ и несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме того, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию как наследнику по закону. При этом данным наследникам, как и любому наследнику, дается процессуальная льгота. Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд обязан приостановить рассмотрение дела, возбужденного в связи с предъявлением кредиторами исков к выморочному имуществу, до перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.

Споры о том, является ли имущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочным полностью или в части, подлежат разрешению судом. В первую очередь они могут возникать между лицами, претендующими на наследство, и соответствующими государственными органами, которые в интересах государства отстаивают выморочность наследства. Так, они могут возникать тогда, когда признание имущества выморочным зависит от того, будет ли наследник отстранен от наследования как недостойный или нет. Наследник может оспаривать, что им был пропущен срок на принятие наследства, или ссылаться на то, что завещание, в котором он лишен наследства, завещатель совершил, когда он не отдавал отчет в своих действиях или не мог ими руководить, и т. д.

2.3. Преимущественные права в наследственном праве

Практически все правовые системы содержат положения об обязательной доле, т.е. той части имущества, которая адресно переходит к определенной категории наследников и должна обеспечить им существование после смерти наследодателя. Таким способом государство перекладывает бремя содержания нетрудоспособных на имущество частных лиц.

В настоящее время в России происходят интенсивные преобразовательные процессы, затрагивающие, в числе прочего, и правовую сферу общества. Одним из примеров такого преобразования является принятие в 2001 г. части третьей Гражданского кодекса РФ, регулирующей правоотношения в области наследственного права. Данный нормативный акт более детально регулирует наследственное право по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., законодательно закрепляя многие положения, отсутствовавшие ранее. Одним из таких нововведений являются преимущественные права в наследственном праве[38].

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые раньше не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они раньше этой вещью или нет[39].

Статья 1148 в п.3 устанавливает восьмую очередь наследников, поэтому можно считать целесообразным рассмотрение ее положений.

1. В соответствии с настоящей статьей, кроме наследникам по закону, указанных в статьях 1142 -1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

3. При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, указанные в п.2 настоящей статьи наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Особый статус нетрудоспособных иждивенцев наследодателя определяется тем, что поскольку наследодатель содержал их при жизни, то можно предположить, что при составлении завещания он оставил бы им что–нибудь после смерти. Иными словами, закон пытается, как бы предположить и восполнить направленность воли наследодателя в отношении иждивенцев.

ГК РСФСР 1964 г. также исходил из особого статуса указанных лиц, устанавливая в ч.5 ст.532, что нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении наследодателя не менее года, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Таким образом, во-первых, устанавливался единый статус иждивенцев (независимо от того, были они наследниками второй очереди либо не были наследниками вовсе); во-вторых, не было ответа на вопрос о возможности наследования иждивенцев при отсутствии наследников и первой, и второй очереди.

Действующий Гражданский кодекс в целом сохранил, но при этом изменил и дополнил положения, определяющие статус нетрудоспособных иждивенцев и порядок призвания их к наследованию.

Неизменным остался срок, в течение которого иждивенец, желающий стать наследником, должен был получать от наследодателя средства к существованию. Этот срок равен одному году. Не изменилось отношение к понятиям иждивения и нетрудоспособности, поскольку, оперируя ими, статья 1148 ГК не раскрывает их содержания. Иждивенцем считается субъект, получавший от наследодателя средства к существованию, которые были единственным либо основным источником его дохода. Для того чтобы такой субъект призывался к наследованию, необходимо доказать, что на иждивении наследодателя он находился не одного менее года до смерти наследодателя. Таким образом, если наследодатель, в течение нескольких лет содержавший иждивенца, незадолго до смерти перестал это делать, то данный иждивенец к наследованию не призывается.

Нетрудоспособными являются лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть снижен); инвалиды всех трех групп инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся – 18 лет).

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет – главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.

Законодательство выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев.

Первую группу составляют граждане, относящиеся к наследникам по закону (ст.ст.1143 – 1145 ГК РФ), но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследству, при условии, что они не менее года находились на иждивении наследодателя. В данном случае эти иждивенцы призываются к наследованию независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет, и наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Например, у человека после смерти остались супруга, двое детей, нетрудоспособные бабушка и дедушка, которые были на его иждивении. В данном случае наследство будет делиться между пятью наследниками.

На месте бабушки и дедушки могут быть сестры и братья, дяди и тети, прабабушки и прадедушки, мачеха, отчим и другие наследники по закону, указанные в ст.ст. 1143 – 1145 ГК РФ[40].

Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся граждане, которые не входят в круг наследников, если ко дню открытия наследства они были нетрудоспособными и не менее года: а) находились на иждивении наследодателя; б) проживали совместно с ним.

Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Например, у человека после смерти остались супруга, двое детей; на иждивении умершего находились нетрудоспособная сестра жены и старая няня. В данном случае наследство будет делиться между пятью лицами.

На месте сестры жены, старой няни могут быть другие граждане, не связанные с наследодателем родственными узами[41].

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности паспортом, пенсионным удостоверением, заключением медико–социальной экспертизы, справками об инвалидности. Для признания лиц иждивенцами они должны либо находится на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Пункт 3 ст. 1148 ГК РФ предусматривает правило, касающееся маловероятных, но возможных ситуаций, когда наследники всех семи очередей отсутствуют, т.е. иждивенец технически не может быть призван к наследованию вместе с той очередью, которая наследует. В такой ситуации, в соответствии с п.3 ст.1148 ГК РФ, нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с наследодателем, и не являющиеся наследниками по закону, становятся таковыми, т.е. наследуют в рамках восьмой очереди.

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана (п.2 ст. 1149 ГК РФ).

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.3 ст. 1149 ГК РФ).

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п.4 ст. 1149 ГК РФ).

Таким образом, обязательная доля – это часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании. Следовательно, обязательная доля на наследственное имущество ограничивает свободу завещания, установленную ст.1119 ГК РФ, и наследодатель должен иметь в виду, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, получат эту долю независимо от его воли. Нотариус либо лицо, удостоверяющее завещание в соответствии со ст.1127 ГК РФ, должны извещать об этом наследодателя.

Законодательством установлен исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. К ним относятся:

  • дети наследодателя (в том числе усыновленные), как несовершеннолетние, так и совершеннолетние нетрудоспособные независимо от наступления дееспособности, в том числе до 18 лет вследствие эмансипации или вступления в брак;
  • супруг и родители (в том числе усыновители), причем они должны являться нетрудоспособными, в эту категорию попадает и несовершеннолетний супруг;
  • нетрудоспособные иждивенцы (те, которые подлежат призванию к наследованию в соответствии с пп.1 и 2 ст.1148 ГК РФ, т.е. все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем наследников по закону).

Указанные лица должны быть нетрудоспособными не на момент составления завещания, а на момент открытия наследства.

Указанные категории были известны и ГК РСФСР 1964 г., ст. 535 которого называла субъектов (обязательных наследников), которые получали определенное имущество наследодателя независимо от содержания завещания, т.е. в ситуациях, когда завещанием имущество передается другим лицам либо даже если в завещании сказано о лишении обязательных наследников права наследования.

Действующий Гражданский кодекс уменьшил размер обязательной доли по сравнению с действующим ранее – с 2\3 до 1\2, при этом уточняется, что обязательный наследник наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, т.е. при отсутствии завещания. Таким образом, чтобы не возникало проблем, в завещании достаточно указать, что обязательный наследник получает 50% того, что получил бы при наследовании по закону.

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках, в соответствии с п.4 ст.1117 ГК РФ, и, следовательно, обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается[42].

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание, во-первых: количество всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону первой очереди, но умерли до открытия наследства), и, во–вторых, стоимость всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки.

Рассмотрим следующий пример.

Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и брату в равных долях.

На день открытия наследства наследниками являются: жена 55 лет, совершеннолетний внук (сын умершей дочери), и три сына, один из которых – инвалид третьей группы. Таким образом, имеются пять наследников по закону.

Обязательными наследниками являются: жена и сын – инвалид, пожелавшие получить причитающуюся им обязательную долю.

При отсутствии завещания законная доля каждого из наследников составила бы 1\5 доли наследства. Обязательная доля составляет 1\2 от 1\5 и равна 1\10.

В результате свидетельства о праве на наследство будут выданы:

– по закону – на основании ст.1142, 1149 ГК – жене и сыну – инвалиду по 1\10 доли от всего имущества каждому;

– по завещанию – сыну и брату по 4\10 доли от всего имущества каждому.

Обязательная доля удовлетворяется, прежде всего, из незавещанной части наследственного имущества. Данное положение защищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявления ограничения свободы завещания. Иными словами, обязательный наследник не может претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности ни для данного наследника, ни вообще не представляет).

Когда незавещанного имущества для выдачи обязательной доли недостаточно, нехватка может быть восполнена из завещанной части имущества.

В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, предусмотренной законом, нотариус, при наличии заявления от обязательного наследника, должен выдать ему свидетельство о праве на наследство по закону.

Статья 1149 ГК РФ в п.4 содержит положения, допускающие уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Это возможно при наличии следующих условий:

– решение суда, которое выносится только при наличии указанных ниже обстоятельств (следовательно, нотариус изменить обязательную долю не может);

– имущественное положение обязательного наследника примерно одинаковое с положением других наследников, причем этот баланс не должен нарушаться в результате принятия наследства другими наследниками (следовательно, суд не имеет права изменить обязательную долю, если обязательный наследник обеспечен менее остальных). Возможно и другое мнение, в соответствии с которым суд не должен сравнивать имущественное положение обязательных и иных наследников, а должен проводить сравнение положения обязательного наследника с минимальным уровнем жизни. « С учетом того, каковы сейчас официальный и реальный минимальные прожиточные уровни, данная позиция представляется несправедливой, способной на практике значительно ущемить права обязательных наследников»[43];

– отсутствие незавещанного имущества;

– факт не использования обязательным наследником спорного имущества при жизни наследодателя (соответственно начало использования имущества после открытия наследства не учитывается);

– факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого имущества при жизни наследодателя. При этом имеется в виду использование для проживания (постоянного или временного – жилого дома, квартиры, иного жилого помещения, дачи и т.п.) В качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

Все вышеперечисленные условия должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.

Ситуация, предусмотренная п. 4 ст. 1149 ГК РФ, может быть охарактеризована как злоупотребление правом обязательного наследника. Злоупотребление правом состоит в том, что не нуждающийся обязательный наследник требует имущество у наследника, которому оно необходимо на основании имеющегося у него права на обязательную долю. На основании этого можно сделать вывод, что нормы п.4 ст.1149 ГК РФ корреспондируют норме п.2 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которой при злоупотреблении правом суд может отказать в защите этого права. При этом аннулирование обязательной доли может рассматриваться, как полный отказ в обязательной доли может рассматриваться как полный отказ в защите права, уменьшение – как отказ частичный[44].

Статья 8 Вводного закона к третьей части ГК РФ предусматривает, что правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002 г. Таким образом, на завещания, совершенные ранее этого срока, распространяет свое действие ст.535 ГК РСФСР, которая устанавливает, что «Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода».

Таким образом, наследодатель, не желающий оставлять достаточно благоприятный режим для обязательных наследников (которые могут появиться и после составления завещания), может составить новое завещание, изменив в нем только дату.

Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч.2 ст.137 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанных в ч.4 ст.137 Семейного кодекса РФ, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. По правилам ст. 1151 ГК РФ «Наследование выморочного имущества», таковое имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. а «выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, – в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования». По мнению Зайцевой Т.И. и Крашенинникова П.В. «…Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону»[45].

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом (п.3 ст. 1151 ГК РФ).

Таким образом, при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были призваны к наследованию, (в том числе внуков и правнуков наследодателя, на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

Заключение

Итак, значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Наследование по закону – одно из двух предусмотренных законом оснований наследования, регулируется, прежде всего, нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации в соответствующем разделе и относится к отрасли наследственного права. Правовое регулирование наследования по закону также взаимодействует с Семейным законодательством, поскольку тесно связано с вопросом о родственных отношениях наследодателя с потенциальными наследниками.

Наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено наследованием по завещанию и в иных случаях по закону.

В силу того, что наследодатель на момент своей смерти может иметь довольно большое количество родственников, законодатель объединяет их определенные группы в очереди наследников, исходя из принципа степени родства потенциального наследника с наследодателем. Указанный принцип позволяет предположить волю наследодателя относительно судьбы своего имущества и имеет целью сокращение случаев перехода имущества наследодателя к государству в качестве выморочного.

Законодатель, устанавливая несколько очередей наследников, вводит принцип наследования каждой очередью при условии отсутствия наследников предыдущих очередей. Кроме того, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследования по праву представления, которое, к слову сказать, имеет место только при наследовании по закону.

Примечательно, что к наследованию вместе с другими родственниками призывается переживший супруг. Сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

И, наконец, при отсутствии всех наследников по закону либо, когда по тем или иным причинам они не могут наследовать или принять наследство, законодатель предусматривает процедуру признания наследуемого имущества выморочным и перехода его к государству, расценивая его в данном случае как наследника с определенными специфическими свойствами.

Несмотря на это, новое наследственное право России, в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого обеспечения определенных лиц за счет наследственного имущества. Так, представляется актуальной проблема расширения по социальным признакам круга обязательных наследников из круга восьмой очереди наследников по закону, т.е. исключение нетрудоспособных лиц, находившихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, которые, не будучи родственниками наследодателя, не проживали совместно с ним. Экономические и семейно-имущественные реалии убеждают в том, что нельзя оставлять без материальной поддержки за счет наследства нетрудоспособных лиц, не имеющих легитимных оснований родства или брака с наследодателем, но получавших от него постоянное и основное материальное содержание и оказавшихся без средств для жизни.

Что же касается рассмотрения проблемы отстранения недостойных наследников от наследования, то состояние недостойности влияет на правовое положение не только самих недостойных наследников, но и их потомков, поэтому вычленяется целая ветвь наследников, следующая за недостойными и будет ли это справедливо по отношению к следующим за ними, т.к., те не совершали противоправных действий и родства их никто не лишал.

В современном наследственном праве наследование по завещанию (62 глава пятого раздела ГК РФ) предшествует наследованию по закону (63 глава пятого раздела ГК РФ). Однако граждане по разным причинам отдают предпочтение именно наследованию по закону. Кроме того, достаточно сложная процедура обращения в нотариальные органы и дополнительные расходы также не способствуют повышению интереса к составлению завещания. Следовательно, на практике для населения предпочтительным остается наследование по закону.

Список использованных источников

1. Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст по состоянию на 21.07.2014 г. // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
  2. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // Собрание законодательства РФ, 29.03.1999, № 13, ст. 1489.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51–ФЗ принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ) // «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26.01.1996 № 14–ФЗ принят ГД ФС РФ 22.12.1995 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая» от 18.12.2006 № 230–ФЗ принят ГД ФС РФ 24.11.2006 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ// «Российская газета», № 289, 22.12.2006.
  7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223–ФЗ (в ред. от 28 марта 2017 г. № 39–ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16.
  8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ (в ред. от 19 декабря 2016 г. № 438–ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532.
  9. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 3 июля 2016 г. № 361–ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г., № 47, ст. 5340.

2. Научная и учебная литература

  1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право. – М.: «Юрайт–издат, 2013. – 432 с.
  2. Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В. Гражданское право. В 3–х томах / Под ред. Сергеева А.П. – М.: Рг–Пресс, 2014. – 800 с.

Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно–практический комментарий (под ред. А.П. Сергеева). – М.: «Проспект», 2011. – 615 с.

  1. Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. Коршунова Н.М., Андреева Ю.Н., Эриашвили Н.Д., 3–е издание. – М.: «ЮНИТИ–ДАНА»: Закон и право, 2012. – 543 с.
  2. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно–практический). Части первая, вторая, третья, четвертая» / Под ред. Степанова С.А.), – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: «Проспект», 2010. – 598 с

Булаевский Б.А. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 488 с.

Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – 830 с.

  1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М.: «Юрайт», 2012. 355 с.
  2. Волкова Н. Наследственное право. 6–е издание. – М.: «Юнити», 2013. – 287 с.
  3. Горелик А.П. Наследственное право. – М.: МОДЭК, МПСИ, 2013. – 456 с

Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9 – 12 / Под ред. П.В. Крашенинникова). – М.: «Статут», 2013. – 570 с.

Гражданское право. В 4–х т., Том II / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С.647.

Гражданское право. Том 3. Учебник. 4–е изд., перераб. и доп. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2015. – С. 609.

  1. Гущин В.В., Дмитриева Ю.А. Наследственное право и процесс. Учебник. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Изд–во «Эксмо», 2015 . – 717 с.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6–е, перераб. и доп. – М.: Статут. 2015. – 678 с.

Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право: Уч. пос. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 342 с.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: «Юрайт», 2014. – 1015 с.

  1. Крашенников П.В. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. – М.: «Статут», 2013. – 557 с.
  2. Мурадьян Э.М. Нотариальные и судебные процедуры. – М.: «Юрист», 2012. – 470 с.
  3. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2–е изд. перераб. и доп./ Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. – М.: Эксмо, 2015. – 510 с.

Наследственное право. / Под общ. ред. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. – М.: Дашков и К, 2013. – 664 с.

  1. Наумова Р. Наследство и споры, с ним связанные. – М.: Московская Финансово–Промышленная Академия, 2014. – 216 с.

Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др. / Под общ. ред. М.А. Димитриева. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 790 с.

Рашидова А.И. История развития института наследования. – М.: «Нотариус», 2015. С. 66.

  1. Российское гражданское право: Учебник: В 2–х томах. Том I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: «Статут», 2016. – 958 с.

Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. – М., 2012. – С. 103.

  1. Тихомирова Л. Споры о наследстве. Судебная практика. Официальные разъяснения. Образцы документов. / Под ред. Тихомирова М. Ю. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2013 – 64 с.

Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций. – М,: Высшее образование, 2011. – С. 78.

  1. Черемных Г.Г. Наследственное право России. – М.: «Юрайт». 2013. – 516 с.

Чистяков О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, 1917 – 1991 гг. – М.: Зерцало, 2013. – 619 с.

3. Научные статьи:

  1. Ворошилова С. В. Право наследования вдовы в законодательстве России ХIХ в. // История государства и права. – 2010. – № 8. – С.31–34.
  2. Григолава С.Н. Становление и развитие наследственного права в России и зарубежных странах // Вестник Российской правовой академии. – 2010. – № 4. – С. 29–32.
  3. Дементьева Ю.А. Имущественные отношения супругов по советскому семейному законодательству (1918–1926 г.) // «Право и образование». – 2012. – № 6. – С. 141–146.
  4. Дружнев А.А. Наследственное право // Нотариус. – № 5. – 2013. – С. 37.
  5. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России // Государство и право. – 2013. – № 7. С. 93.

Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права // «Нотариус». – 2010. – № 6. – С. 55.

  1. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. – 2011. – № 3. – С. 23–27.

Левушкин А.Н. Правовые последствия усыновления и тайна усыновления // «Российская юстиция». – 2011. – № 6. С. 20.

Никольский С.Е. Наследственное право // Нотариус. – № 1. – 2014. – С. 16.

  1. Огнев В.Н. Лишение права наследования в России. // Законодательство. – №2.– 2016. – С. 32.

Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция – 2010. – №7. – С. 23–27.

Чеговадзе Л.А., Рябов А.Е. Юридические факты: события, действия, состояния // «Правосудие в Поволжье». – 2014. – № 2. – С. 34.

4. Материалы судебной практики

  1. Судебная практика по гражданским делам – М.: Юридическая программа (сост. Е.А. Борисова), под ред. В. М. Житкова, 2004. – 635 с.
  2. Архив Кызылского городского суда Республики Тыва. Эл.ресурс. Режим доступа: http://kizilskiy-g.tva.sudrf.ru (Дата обращения: 12.05.2017 г.)
  3. Определение Московского городского суда от 27.04.2012 по делу № 33–10121 «В удовлетворении исковых требований о признании недостойными наследниками и признании права собственности в порядке наследования по закону отказано, поскольку не представлено доказательств наличия оснований для признания ответчиков недостойными наследниками». // СПС «КонсультантПлюс».
  4. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2013 по делу № 11–23252 Основным условием уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее присуждении является не факт отсутствия нуждаемости в ней наследника, имеющего право на обязательную долю, а невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания и использовал в качестве средств к существованию // СПС «КонсультантПлюс».
  5. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.10.2013 по делу № 11–23560 Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено // СПС «КонсультантПлюс».

Приложение 1

Форма № 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

Место выдачи свидетельства (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью)

Дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства прописью

Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа) удостоверяю, что на основании статьи (номер статьи, соответствующий очереди призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского кодекса Российской Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего (дата смерти), является:

– (родственные и иные отношения с наследодателем, фамилия, имя, отчество наследника, его дата рождения и место постоянного жительства или преимущественного пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность наследника).

Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:

(указывается объект наследования, его характеристика, стоимость, а также в отношении движимого имущества, подлежащего учету, – место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты свидетельства о регистрации, реквизиты паспорта транспортного средства, в отношении недвижимого имущества – его местонахождение, кадастровый номер), принадлежащего наследодателю (указывается вид права) на основании (указываются реквизиты правоустанавливающего документа, при его нотариальном удостоверении и (или) государственной регистрации – инициалы и фамилия нотариуса, наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа, дата удостоверения и реестровый номер, дата, номер государственной регистрации сделки, наименование регистрирующего органа. В случае регистрации права указывается наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер праворегистрирующего документа о регистрации права. Если регистрация права не проводилась, то это указывается).

Указание обременений при их наличии.

Право (указывается вид права) на (наименование объекта) подлежит регистрации в (указывается полное наименование регистрирующего органа).

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на вышеуказанное наследство.

Наследственное дело №

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус (подпись нотариуса)

Печать

Примечание к форме 3:

Дата смерти указывается следующим образом: "число и год – цифрами, месяц – прописью".

В случае совершения нотариального действия лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, наделенным полномочиями нотариуса на основании статьи 20 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в формах нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах слова "нотариус", "нотариусом" заменяются словами "временно исполняющий (исполняющим) обязанности нотариуса" (с указанием фамилии, имени, отчества нотариуса и наименования соответствующего нотариального округа).

В случае если выдаваемое нотариусом свидетельство содержит информацию о правообладателе (лице, права которого ограничиваются (обременяются), лице, в пользу которого права ограничиваются (обременяются), стороне сделки), форма нотариального свидетельства дополняется сведениями, указанными в пункте 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2006 г. № 710 "О внесении изменений в Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5038).

Приложение 2

http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/21/20679/20679_html_4aaf808c.png

Рис. Наследование

Приложение 3

Дело № 33-370/2017

    

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Кызыл                                  21 февраля 2017 года

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Тыва в составе:

    председательствующего Соскал О.М.,

    судей Бады-Сагаана А.В., Кочергиной Е.Ю.,

    при секретаре Тулуш Т.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Кочергиной Е.Ю. гражданское дело по исковому заявлению Ч. к О. о включении в число наследников, аннулировании свидетельства о праве на наследство по закону, об установлении факта принятия наследства по апелляционной жалобе ответчика О. на решение Тандинского районного суда Республики Тыва от 29 сентября 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

Ч. обратилась в суд с исковым заявлением к О. о включении в число наследников, аннулировании свидетельства о праве на наследство по закону и об установлении факта принятия наследства, указывая на то, что ее отец Ч. умер ДД.ММ.ГГГГ, мать С. ДД.ММ.ГГГГ. До начала совместной жизни родителей, отец состоял в зарегистрированном браке с О. (Ч.). Они с семьей проживали в квартире, расположенной по адресу: **. После смерти родителей она остались проживать в указанной квартире с бабушкой. В мае 2016 года она узнала, что О. оформляет документы на квартиру, и попросила освободить ее. После смерти отца О. вступила в права наследования по закону, поскольку квартира принадлежала отцу на основании договора на передачу квартир в собственность. Правоустанавливающих документов на квартиру у нее не имеется. Однако она в данной квартире зарегистрирована и постоянно там проживает, фактически приняла наследство. Просила включить ее в число наследников наследодателя Ч., умершего ДД.ММ.ГГГГ, аннулировать свидетельство о праве на наследство по закону наследодателя Ч., которое состоит из квартиры, расположенной по адресу: **, переданное наследнице О., установить факт принятия наследства наследодателя Ч. наследником Ч.

Решением Тандинского районного суда Республики Тыва от 29 сентября 2016 года исковое заявление Ч. к О. о включении в число наследников, аннулировании свидетельства о праве на наследство по закону, об установлении факта принятия наследства удовлетворено. Ч. включена в число наследников наследодателя Ч., умершего ДД.ММ.ГГГГ, как наследник первой очереди. Аннулировано свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ № о наследовании имущества Ч., умершего ДД.ММ.ГГГГ, супругой О. наследства состоящего из квартиры, находящейся по адресу: **, расположенной в двухквартирном жилом доме, состоящей из трех комнат, одноэтажный, материал стен брус, площадью ** кв.м., в том числе жилой площадью ** кв.м., принадлежащей на основании договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан, выданного администрацией совхоза «**» ** Тандынского кожууна ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в ** сумонной администрации Тандинского кожууна Республики Тыва ДД.ММ.ГГГГ Ч., умершему ДД.ММ.ГГГГ. Установлен факт принятия наследства Ч. квартиры, находящейся по адресу: **, расположенной в двухквартирном жилом доме, состоящей из трех комнат, одноэтажный, материал стен брус, площадью ** кв.м., в том числе жилой площадью ** кв.м., принадлежащей на основании договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан, выданного администрацией совхоза «**» ** Тандынского кожууна ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в ** сумонной администрации Тандинского кожууна Республики Тыва ДД.ММ.ГГГГ Ч., умершему ДД.ММ.ГГГГ. Установлен факт принятия наследства Ч. квартиры, находящейся по адресу: **.

Не согласившись с решением суда, ответчик О. подала апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, в обоснование указывая на то, что истец Ч. не проживает в данной квартире, мер по сохранению наследственного имущества и защите его от посягательств и притязаний третьих лиц не принимает. Кроме того, она состоит в очереди на получение жилья в городе Кызыле как сирота. Указанную квартиру они с Ч. получили в период их брака. После его смерти в квартире проживают дальние родственники истца, которые на ее неоднократные требования освободить квартиру, отвечают отказом, чем нарушают ее права и права их троих детей.

В заседании суда апелляционной инстанции ответчик О. апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам поддержала.

Истец Ч., е представитель Л. в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в связи с чем, судебная коллегия в порядке ст. 167 ГПК РФ рассматривает дело в их отсутствие.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме.

Согласно п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» в соответствии с частями 1, 2 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции только в обжалуемой части исходя из доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них.

В то же время суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго части 2 статьи 327.1 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя доводами жалобы, представления.

В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4).

По правилам п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В силу положений ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1).

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2).

Согласно п.36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, изложенным в пункте 34 Постановления Пленума от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом) (пункт 34).

Согласно п.41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» в силу пункта 1 статьи 1155 ГК РФ при вынесении решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (при необходимости), а также признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях - лишь в части). Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства.

Пунктом 1 ст.1155 ГК РФ предусмотрено, что по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Согласно ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что Ч., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №.

Согласно свидетельству о рождении, выданного ДД.ММ.ГГГГ Балгазынской сумонной администрацией, родителями Ч., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являются: отец – Ч., мать – С.

Согласно свидетельству о смерти, С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умерла ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №.

По договору от ДД.ММ.ГГГГ № на передачу квартир (домов) в собственность граждан, администрация совхоза «**» села ** Тандынского кожууна Республики Тыва передала Ч. безвозмездно в собственность квартиру, общей площадью ** кв.м. по адресу: **.

Согласно свидетельству о заключении брака, выданному Органом Управления записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентства) в Тандинском районе ДД.ММ.ГГГГ, Ч. и О. заключили брак ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ произведена запись за №, после заключения брака супругам присвоены фамилии Ч..

Из свидетельства о перемене имени следует, что Ч. переменила фамилию и отчество на О., о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о перемене имени №.

Из свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ следует, что наследником имущества Ч., умершего ДД.ММ.ГГГГ, является супруга О. Наследство, на которое выдано свидетельство, состоит из квартиры, находящейся по адресу: **, принадлежащей наследодателю на праве собственности на основании договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан, выданного администрацией совхоза «**» ** Тандынского кожууна ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в ** сумонной администрации Тандынского кожууна Республики Тыва ДД.ММ.ГГГГ.

Право собственности на земельный участок с кадастровым номером **, площадью ** кв.м., расположенный по адресу: **, зарегистрировано за ответчиком О., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана соответствующая запись о регистрации, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Ч., суд первой инстанции исходил из того, что истец Ч. фактически приняла наследство после смерти отца Ч., поскольку вступила во владение и управление наследственным имуществом, приняла меры по сохранению наследственного имущества, произвела за свой счет расходы на ее содержание, со дня его смерти там проживает.

Судебная коллегия с таким выводом суда первой инстанции согласна.

Однако суд первой инстанции, сделав вывод о том, что истец Ч. приняла фактически наследство, не определил при этом ее долю.

Согласно п.1 ст.36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Судебная коллегия приняла во внимание то, что в случае приобретения супругом имущества в собственность в порядке приватизации, оно не входит в состав совместного имущества супругов, поскольку в силу статьи 1 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" приватизация жилых помещений представляет собой бесплатную передачу в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Указанная сделка является безвозмездной.

Поэтому судебная коллегия полагает необходимым определить долю истца Ч. и ответчика О. по ? в наследственном имуществе.

Также необходимо согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ взыскать с О. в пользу Ч. расходы по оплате государственной пошлины в сумме ** руб.

Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ необходимо взыскать с О. государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Тандинский кожуун Республики Тыва» в сумме ** руб.** коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тандинского районного суда Республики Тыва от 29 сентября 2016 года изменить, дополнив абзацами в следующей редакции:

«Определить доли наследников Ч., О. после Ч., умершего ДД.ММ.ГГГГ по ? в имуществе, состоящей из квартиры, находящейся по адресу: **, общей площадью ** кв.м.

Взыскать с О. в пользу Ч. расходы по оплате государственной пошлины в сумме ** руб.

Взыскать с О. государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Тандинский кожуун Республики Тыва» в сумме ** руб.** коп.».

    В остальной части решение оставить без изменения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 22 февраля 2017 года.

Председательствующий

Судьи

Приложение 4

Рис. 1. Очередность наследования по закону

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  2. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право: Уч. пос. – М.: Дашков и Ко, 2012. –С.17.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  6. Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций. – М,: Высшее образование, 2011. – С. 78.

  7. Гражданское право. Том 3. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2015. – С. 609.

  8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  9. Архив Кызылского городского суда Республики Тыва. Эл.ресурс. Режим доступа: http://kizilskiy-g.tva.sudrf.ru (Дата обращения: 12.05.2017 г.)

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  12. Гражданское право. В 4–х т., Том II / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С.647.

  13. Гражданское право. Том 3. Учебник. 4–е изд., перераб. и доп. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2015. – С. 609.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  15. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 3 июля 2016 г. № 361–ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 ноября 1997 г., № 47, ст. 5340.

  16. Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект лекций. – М,: Высшее образование, 2011. – С. 79.

  17. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26.01.1996 № 14–ФЗ принят ГД ФС РФ 22.12.1995 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.

  19. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 83.

  20. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  21. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 84.

  22. Булаевский Б.А. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – С.107.

  23. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  24. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 87.

  25. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  26. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26.11.2001 № 146–ФЗ принят ГД ФС РФ 01.11.2001 (в ред. от 28 марта 2017 г. № 43–ФЗ)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001.

  27. Наследственное право. / Под общ .ред. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. – М.: Дашков и К, 2013. – С. 164.

  28. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. – М., 2012. – С. 98.

  29. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно–практический комментарий (под ред. А.П. Сергеева). – М.: «Проспект», 2011. – С. 415.

  30. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно–практический комментарий (под ред. А.П. Сергеева). – М.: «Проспект», 2011. – С. 415.

  31. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право: Уч. пос. – М.: Дашков и Ко, 2012. –С.142.

  32. Чеговадзе Л.А., Рябов А.Е. Юридические факты: события, действия, состояния // «Правосудие в Поволжье». – 2014. – № 2. – С. 34.

  33. Левушкин А.Н. Правовые последствия усыновления и тайна усыновления // «Российская юстиция». – 2011. – № 6. С. 20.

  34. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. – М., 2012. – С. 102.

  35. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция – 2010. – №7. – С. 23–27.

  36. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: «Юрайт», 2014. – С.615.

  37. Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др. / Под общ. ред. М.А. Димитриева. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – С. 79.

  38. Гражданское право. Том 3. Учебник. 4–е изд., перераб. и доп. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2015. – С. 725.

  39. Никольский С.Е. Наследственное право // Нотариус. – № 1. – 2014. – С. 16.

  40. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 83.

  41. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. – М., 2012. – С. 103.

  42. Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ. – М., 2012. – С. 103.

  43. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 87.

  44. Виноградова Р.И., Репин В.С.. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу 5 «Наследственное право». – М.: ТК Велби, 2014. – С. 88.

  45. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6–е, перераб. и доп. – М.: Статут. 2015. – С. 15.