Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), раздел V которой посвящен наследственным правоотношениям. Его принятие и общее реформирование наследственного законодательства связаны с коренными изменениями в политической, социальной и экономической жизни России, прямо воздействующими на наследственные правоотношения.

Современное построение разд. V «Наследственное право» части третьей ГК РФ отражает положение наследственного права как подотрасли гражданского права. Наследственное право как подотрасль гражданского права опосредует динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с другими. Правовое регулирование отношений по наследованию имущества носит комплексный, межотраслевой характер. Он заключается: в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество; в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом наслучай смерти и границ их свободного усмотрения; в закреплении нормами гражданского процессуального права правовой процедуры защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. Цель изучения наследственного права – приобретение студентами глубоких знаний правового регулирования наследственный правоотношений в новых социально-экономических условиях. Основными задачами курса являются изучение: особенностей предмета и метода наследственного права, его функций и принципов особенностей правовых институтов гражданского права, применяемых к наследственным правоотношениям; способов защиты гражданских прав в наследственных правоотношениях. Исходя из указанных задач построена структура настоящего пособия, которое состоит из пяти глав, вопросов для самоконтроля знаний тестов, списков основной и дополнительной литературы. При изучение курса рекомендуется пользоваться не только настоящим пособием, но также ГК РФ, федеральными законами, другими нормативно-правовыми актами и постановлениями Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Учебное пособие обобщает вопросы, возникающие в рамках правового регулирования наследственных отношений, позволяя приобрести навыки в вопросах выявления особенностей наследственных правоотношений, порядка и условий приобретения наследства, охраны наследства и управления им и других вопросах. Проработка предложенных тестов и анализ вопросов для самоконтроля даст возможность определить уровень запретов и предписаний, которое не дает в целом чисто императивный или диспозитивный метод, а представляет собой совокупность отдельных элементов этих двух методов. Как мы уже выяснили, первая группа отношений, составляющих предмет наследственного права, — отношения собственно наследования и тесно связанные с ними иные отношения. Метод правового регулирования отношений в рамках данной группы можно определить как в основном диспозитивный, но с элементами императивности. Диспозитивность наследственного права проявляется в том, что его субъекты вправе из многообразия предоставляемых им законом возможностей самостоятельно выбирать тот или иной вариант поведения; могут сами определять состав и содержание своих прав и обязанностей; сами решают, приобретать или не приобретать наследственные права (институт отказа от наследства); субъекты наследственного права действуют на основе равенства предоставляемых законом прав и обязанностей; резюмируется равенство наследственных долей при наследовании по закону. Зачастую права и обязанности субъектов возникают на основании договора, например при разделе наследства по соглашению наследников, и это тоже следует рассматривать как элемент диспозитивности наследственного права. Причем в этом случае наследственное право исходит из признания свободы договора, т.е. независимости и самостоятельности его сторон при выборе и формулировании условий договора.

Особая роль элемента диспозитивности правового регулирования, присущего наследственному праву, совершенно закономерна. Дело в том, что наследственное правопреемство — не что иное, как часть гражданского оборота, регулирование которого производится гражданским и иными отраслями права. Под гражданским оборотом подразумевается осуществление физическими и юридическими лицами (а в случаях, определенных законодательством, — Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями) имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Общие положение о наследовании. Понятие и виды наследования

Вообще действующее законодательство предусматривает два вида наследования: 1) наследование по закону, 2) наследование по завещанию.

Если до смерти умершим человеком было составлено завещание, и оно действительно, то происходит наследование по завещанию. Наследование по закону происходит тогда, когда наследодатель не оставил завещания.

Рассмотрим вначале наследование в случае отсутствия завещания, то есть наследование по закону. (ст. 1111 ГК РФ)

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. Предусмотрено пять очередей наследников по закону, причем каждая последующая очередь наследников призывается к наследованию (проще говоря наследует) в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от наследования, непринятия ими наследства или отказа от его принятия.

В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, родители. (п. 1 ст. 1142 ГК РФ)

Во второй очереди наследников: родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери. (п. 1 ст. 1143 ГК РФ)

Третья очередь – родные дяди и тети наследодателя. (п. 1 ст. 1144 ГК РФ)

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 — 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Существуют случаи когда законом допускается изменение очереди на получение права на наследство, но они очень редки. Здесь мы сталкиваемся с понятием право представление.

Право представление — переход наследства к потомкам лица, которое должно было наследовать, но умерло до открытия наследства или одновременно с наследодателем — в случаях, прямо предусмотренных законом. Т. е это внуки наследодателя и их прямые потомки (п. 2 ст. 1142 ГК), племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК), двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).

Наследование по завещанию является приоритетным по сравнению с наследованием по закону. Иными словами во всех случаях когда есть завещание, тогда происходит наследование по завещанию. И только в случае, когда нет завещания, происходит наследование по закону.

Наследником по завещанию могут быть не только родственники и близкие покойного, но и любой человек, организация, как российская, так и иностранная, государство Россия и другие государства. (п. 1, 2 ст. 1116 ГК РФ) Закрытое завещание. Главным его отличием от обычного завещания есть то, что до смерти завещателя никто не знает, какова его воля. (п. 1 ст. 1126ГК РФ)Процедура составления такого завещания следующая: человек собственноручно на обычном листе бумаги пишет завещание. Затем кладет документ в конверт и запечатывает. В присутствии нотариуса завещатель подписывает конверт, нотариус ставит на нем удостоверительную надпись, после чего упаковывает в другой конверт и опечатывает его.

При этом нотариус разъясняет завещателю, что текст документа должен быть составлен таким образом, чтобы после открытия завещания не возникло недоразумений, неясностей или разногласий. После этого завещание принимается нотариусом на хранение. (п. 2, 3 ст. 1126 ГК РФ)

Закрытое завещание может быть вскрыто нотариусом только после смерти завещателя, в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей. Об оглашении завещания составляется протокол, в котором отображается весь текст документа. Протокол подписывают нотариус и свидетели. Наследникам, указанным в этом завещании, нотариус выдает соответствующее свидетельство, на основании которого они могут оформить полученное наследство. (п. 4 ст. 1126 ГК РФ)

В ГК РФ существует завещательное возложение. По такому завещанию наследник получит имущество, только выполнив указанные в документе требования завещателя. Причем условия должны существовать на момент смерти наследодателя, а не на момент его составления.

Указываемые условия могут быть самыми различными, они могут быть связаны с образованием (наследник получает квартиру только после окончания вуза) или со вступлением в брак, рождением ребенка и так далее. (п. 1 ст. 1139 ГК РФ)

1.2 Предмет и метод наследственного права

Из теории права известно, что отрасли и подотрасли права, формирующие в совокупности систему права государства, разграничиваются на основании предметного критерия, подразумевающего под собой определенный круг общественных отношений, регулируемых нормами той или иной конкретной отрасли (подотрасли) права. Можно сказать, что предмет правового регулирования — это то, на что воздействуют правовые нормы, на что направлен их регулирующий потенциал, т.е. те общественные отношения, которые испытывают на себе действие правовых норм. Как уже было отмечено, область правового регулирования наследственного права составляют общественные отношения, которые возникают в особой сфере жизни общества, связанной с переходом имущества и имущественных прав в связи со смертью физических лиц, и регулируются нормами различных отраслей права. Иными словами: предметом наследственного права выступает особый круг общественных отношений, складывающихся при правопреемстве между наследодателем и наследниками, а также связанные с ними общественные отношения по государственному регулированию в сфере реализации наследственных прав. Классифицируем их условно на две подгруппы:

— к первой можно отнести отношения, складывающиеся в связи с переходом имущества и имущественных прав от умершего физического лица к его наследникам в порядке универсального правопреемства, а также иные тесно связанные с ними отношения, в том числе предшествующие правопреемству и возникающие после него;

— во вторую следует включать достаточно разнообразные отношения по государственному воздействию в сфере реализации наследственных прав.

Основными среди отношений, составляющих предмет наследственного права и входящих в первую подгруппу, являются собственно наследственные. Наряду с ними в эту подгруппу входят и те, которые предшествуют наследственным или возникают после того, как наследственное правопреемство состоялось. Такие отношения могут иметь разное содержание, но они всегда тесно связаны с наследственными: именно наследственные отношения определяют их сущность и характер, придают им определенную специфику, отличающую их от общественных отношений иных отраслей права и позволяющую однозначно включить их в предмет наследственного права.

Например, категория отношений, входящих в состав предмета наследственного права, охватывает и действия по составлению и удостоверению завещания. По своей сути эти отношения не являются наследственными, поскольку наследодатель жив и нет наследственного правопреемства. Однако при составлении завещания потенциальный наследодатель и создает непосредственную основу содержания будущих наследственных отношений, которые возникнут после его смерти: определяет круг наследников, закрепляет содержание их прав и обязанностей, формирует состав наследственного имущества, предопределяет само основание будущего наследования — по завещанию.

Отношения рассматриваемой группы регулируются в основном нормами части третьей ГК РФ и вместе с тем нормами иных отраслей и подотраслей права — семейного, земельного, нотариального и пр.

Отношения, составляющие вторую подгруппу, — общественные отношения по государственному воздействию в сфере реализации наследственных прав — имеют определенную специфику. На их содержание определяющее влияние оказывает прежде всего характер наследственных отношений. Наследование традиционно является областью, в которой физические лица реализуют свой частный интерес, и это не может не налагать отпечаток на сущность государственного регулирования данных отношений. Являясь членами гражданского общества, субъекты наследственных отношений должны быть ограждены от излишнего «государственного внимания», что и предполагается как условие самого существования и функционирования гражданского общества как такового. В то же время интересы законности, поддержания правопорядка, публичный интерес общества в целом предопределяют не абсолютную, а лишь относительную независимость гражданского общества (и одного из его элементов — сферы наследования) от государства. Гражданское общество — саморазвивающаяся и автономная по отношению к государству система, но это не означает, что государство должно самоустраниться от совершенствования и отлаживания этой системы, однако при том условии, что воздействие государства будет происходить посредством демократических правовых методов. Следовательно, особенность входящих в предмет наследственного права отношений по государственному воздействию в сфере наследования состоит в том, что это воздействие носит крайне ограниченный характер, минимально достаточный для обеспечения законности и защиты интересов социально незащищенных лиц. В остальном наследственные отношения реализуются их субъектами свободно, своей волей и в своем интересе: наследник и наследодатели самостоятельно выбирают вариант поведения в рамках предоставленной им свои функции и роль государства в регулировании институтов гражданского общества, в том числе наследования, основываются на отказе от монопольного вмешательства в частные дела и недопустимости тотального контроля над всеми сферами жизнедеятельности. Основными направлениями воздействия государства на наследственные отношения являются: 1)законотворчество, т.е. определение правовых основ наследования и осуществления наследственных прав их субъектами. Государство создало нормы права, закрепляющие основания наследования, устанавливающие круг наследников, провозглашающие общее правило о свободе завещания и случаи и пределы ее ограничения и пр.;

2) финансовое воздействие в сфере наследования. Данное воздействие реализуется государством, в частности путем налогообложения при переходе наследственного имущества;

3) государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере наследования, в том числе судебный. Важнейшая цель государственного регулирования в сфере наследования состоит в создании баланса частного и публичного интересов, в законодательном обеспечении компромисса между интересами частных лиц и общества в целом, заинтересованного в защите прав социально незащищенных членов семьи. Особенность отношений второй подгруппы в том, что входящие в предмет наследственного права общественные отношения по государственному регулированию в сфере наследования одновременно с наследственным правом регулируются и нормами других отраслей или подотраслей права: налогового, административного, нотариального, а также институтов и подотраслей гражданского права.

2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Наследование по закону

Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

  • Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
  • Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);
  • Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);
  • Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
  • Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
  • Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
  • Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
  • Восьмая очередь — государство.
  • Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
  • Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него поправу представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

  • Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);
  • Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);
  • Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть третья ГК РФ, составной частью которой является раздел V – «Наследственное право».Одной из отличительных особенностей нового законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно:

— установление и гарантированность законом принципа тайны завещания; в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ (ст. 1123 ГК РФ);

— установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом, вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников либо ограничение их права и т.п. (ст. 1119 ГК РФ);

— снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2 (п. 1 ст. 1149 ГК РФ);

— изменение порядка определения обязательной доли в наследственном имуществе (п. 2 ст. 1149 ГК РФ);

— ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ);

— возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного (п. 4 ст. 1117 ГК РФ);

— возможность выбора формы совершения завещания (ст. 1125, 1126, 1127, 1128, 1120 ГК РФ) и др. Направленность норм ГК РФ на стимулирование граждан к совершению завещаний представляется вполне логичной, так как именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федераций в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Возникает резонный вопрос — что есть наследование в современном, в чем сущность данного явления и института гражданского права? Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.

Наследованием является переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное. Переход имущества как единого целого означает переход принадлежащих наследодателю на день открытия наследства вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и нематериальные блага.

Ограничивает правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и ставит её в зависимость от «дожития» до конца календарных суток, что противоречит п. 1 ст. 22 ГК РФ, в силу которой ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, установленных законом. Например, муж и жена попадают в аварию. Муж умирает в 2 часа ночи, а жена, в пределах тех же суток, в 23 часа. Жена 21 час сохраняет полную дееспособность и может осуществлять даже принятие наследства, вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Тем не менее, она уже не считается субъектом правоотношений и лишена всяких возможностей принять наследство после смерти мужа11. Достаточно интересно, на наш взгляд, решается подобная проблема в зарубежном законодательстве. Так, по французскому праву, если нельзя установить, кто из лиц умер первым, то предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если они не известны, в соответствии с возрастом и полом. При этом если коммориенты были младше пятнадцати лет, предполагается, что старший по возрасту пережил других, а если старше шестидесяти, то младший по возрасту пережил других. В случаях, когда возраст погибших был от пятнадцати до шестидесяти лет, предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте, или если разница в возрасте не превышает года. Если погибшие были одного пола, то «в порядке природы должно быть принято так: более молодой считается пережившим старшего по возрасту» (ст. 720–722 Гражданского кодекса Франции). Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает свою юридическую силу, а наследство открывается после каждого из умерших. Факт открытия наследства подтверждается свидетельством органов загса о смерти наследодателя. В случае если органы загса отказывают в выдаче свидетельства о смерти гражданина, лицо, которому отказывают, вправе обратиться в суд и обжаловать это решение. Факт смерти подтверждается также сообщением (извещением и т. д.) о гибели на фронте Великой Отечественной войны, других локальных конфликтах, справкой о смерти наследодателя.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).

В этой связи призываются к наследованию:

— в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;

— в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

— в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

— Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей[9] .

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

2.2 Наследование по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях (медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме. При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть заменено на завещание, состав общим правилам.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

При оформлении наследства по завещанию наследники пред­ставляют все документы, необходимые для удостоверения мес­та и времени открытия наследства и для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлин­ного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему за­вещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания, К тако­му заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.

Прекращение наследственных долей. На основании ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследни­ком по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в рав­ных долях. В случае если наследодатель завещал все ϲʙᴏе имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наслед­никам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Отпадение наследника происходит в следующих случаях: непринятия наследства; отказа от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; лишения за­вещателем наследника права наследования.

Приращение наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого на­следника по завещанию или по закону, либо в пользу государ­ства или юридического лица, либо когда отпавшему наследнику под назначен наследник. При переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии приращения наследствен­ных долей также не наступает.

На основании ст. 552 ГК РСФСР наследственное иму­щество по праву наследования переходит к государству в сле­дующих случаях:

1) если имущество завещано государству;

2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

3) если все наследники лишены завещателем права насле­дования;

4) если ни один из наследников не принял наследства.  В случае, если кто-либо из наследников отказался от на­следства в пользу государства, к государству переходит причи­тавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. При завещании только части имущества наследодателя и отсут­ствии наследников по закону к государству переходит незавещанная часть наследства,

В завершении изложения материала настоящей главы хотелось бы обратить внимание на не кᴏᴛᴏᴩые обобщения нотариальной практики по удостоверению завещаний. Как правило удостоверяются заве­щания, в кᴏᴛᴏᴩых одному или нескольким наследникам завеща­ется все или какое-то определенное имущество, например дом или вклад. При этом сложные завещания, такие, как, например, с подназначением наследника, с возложением на наследника исполнения каких-либо обязательств в пользу других лиц или с назначением исполнителя завещания, удостоверяются исключительно в исключительных случаях. По-видимому, ϶ᴛᴏ свидетельствует о нежелании нотариусов составлять проекты завещаний, содер­жание кᴏᴛᴏᴩых могло бы учитывать весь правовой массив на­следования по завещанию. При всем этом, несмотря на то; что согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации при­зван обеспечивать в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граж­дан и юридических лиц путем совершения нотариусами предус­мотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, анализ практики указывает на ряд существенных нарушений и ошибок, допущенных нота­риусами при удостоверении завещаний:

удостоверялись завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим ϲʙᴏбоду распоряжения полученным по наследству имуществом (на­пример, завещатель обязывает наследника продать по­лученный по наследству дом); в некᴏᴛᴏᴩых завещаниях не ясно, а порой неграмот­но, излагалась воля завещателя (например, в одном из завещаний указано: «Из принадлежащего мне имущества: а) камышитового дома из трех комнат, кухни, веранды завещаю жене С,, внуку Е. в равных долях. После моей смерти ϲʙᴏю долю завещаю племяннику Ю.; б) все ос­тальное имущество — им же»); имелись случаи удостоверения в присутствии свиде­телей завещаний, не подписанных завещателем или нотариусом, а также завещаний, составленных от имени нескольких лиц; при составлении завещания в пользу нескольких лиц не всегда определялись их доли в наследственном иму­ществе; многие завещания составлялись небрежно, при ис­пользовании бланков текст завещания печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались ϲʙᴏбодные места; нередко исправления в текстах завещаний делались небрежно и неправильно оформлялись; не делалось необходимых отметок при удостовере­нии завещаний на дому или в больнице; в ряде случаев не соблюдались правила отмены за­вещаний, в частности, не делались отметки об Отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний; нотариусами при удостоверении завещаний не соблю­дались формы удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или бо­лезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо: в удостоверительных надписях не всегда указыва­лись причины, по кᴏᴛᴏᴩым завещатель не смог подписать завещание, в них часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание, применялись такие устаревшие термины, как «самоличность», «соб­ственноручно», не всегда отмечалось, что завещание под­писано завещателем в присутствии нотариуса, не указы­валась фамилия нотариуса, удостоверившего завещание. Имелись случаи, когда в удостоверительной надписи ука­зывались фамилия, имя, отчество одного нотариуса, а завещание подписывалось другим нотариусом. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы на­деяться, что приведенные ошибки будут учтены при изучении курса «Наследственное право Российской Федерации».

Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства.

Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.

В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

3. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.

Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана — отказавшимся, а в праве Юстиниана — принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам — в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

— в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;

— в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;

— в период принципата такое наследство поступает государству;

— в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т. е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

 Наследственная трансмиссия (transmissio delationis) — это переход права принять наследство к наследникам лица, не успевшего принять назначенное ему наследство вследствие своей смерти.

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным. По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону. Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела (cognita causa) его наследникам в порядке restitutio in integrum (восстановления в первоначальном положении) может быть предоставлено право принять наследство. В праве Юстиниана это правило обобщено: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, или в течение испрошенного им время на размышление, то право принять наследство считается перешедшим к его наследникам, которые и могут осуществить это право в течение срока, еще оста ющегося в силу общих правил на принятие наследства.

В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну. Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, не приняв наследства и не оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

С принятием наследства на наследника переходили все права и обязанности наследователя за исключением личных прав и обязанностей. Кроме того, все наследуемое имущество присоединялось к имуществу наследника. Слияние beneficium separationis («льготы отделения») было невыгодно разным лицам. Если наследник был обременен долгами, то слияние было невыгодно кредиторам наследодателя, которые должны были при удовлетворении их претензий терпеть конкуренцию кредиторов наследника. Ввиду этого претор стал предоставлять кредиторам особую льготу (beneficium separationis), в силу которой наследственная масса сливалась с имуществом наследника лишь после того, как из нее будут покрыты претензии кредиторов наследодателя. Если наследство было обременено долгами, то слияние могло быть невыгодно кредиторам наследника. Однако претор не давал им подобной льготы, ибо должнику вообще не воспрещается делать новые долги и тем ухудшать положение кредиторов. Необходимость отвечать своим имуществом по долгам наследодателя могла быть невыгодна для наследника. Для него, после ряда предшествующих мероприятий, также была введена Юстинианом льгота (beneficium inventarii), благодаря которой наследник, начавший в течение 30 дней со дня открытия наследства в присутствии нотариуса и свидетелей составление описи наследственного имущества и окончивший ее составление в следующие 60 дней, отвечал по долгам наследодателя только в пределах описанного наследства (intra vires hereditatis). При множественности наследников они становились собственниками вещей, принадлежавших на праве собственности наследодателю, каждый в размере своей наследственной доли. Требования и долги, предмет которых был делим, распадались на соответственные доли. Неделимые требования и долги создавали солидарные права и солидарную ответственность наследников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким   образом,   все   основные   положения   наследственного   права закреплены   в   III   части   Гражданского   кодекса   РФ.   Их   можно   определить следующим образом:

•наследство   переходит   к   другим   лицам   в   порядке   универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

•в   состав   наследства   входят   принадлежавшие   наследодателю   на   день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

•ГК   РФ   выделяет   два   основания   наследования   -   завещание   и   закон   и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

•наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные   участки,   предприятия,   вещи   ограниченные   в   обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно   отметить,   что   нынешнее   законодательство   о   наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной   экономикой.   Вообще   все   последующее   развитие   наследственного права   как   в   советский   так   и   в   постсоветский   период   свидетельствует   о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место   в  начале   двадцатого   века.  В   частности,  происходит  расширение   круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Значение   наследования   и   состоит   в   том,   что   каждому   члену   общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после   его   смерти   все   приобретенное   им   при   жизни,   воплощенное   в материальных   и   духовных   благах   с   падающими   на   них   обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким   ему   людям.   И   лишь   в   случаях,   прямо   предусмотренных   законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что   принадлежало   наследодателю   при   жизни,   в   соответствующий   части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым   необходимым   наследникам).   Неукоснительное   проведение   этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1111.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 п. 2 ст. 1
  3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ от 26 января 2009 г. N 4 ст. 8
  4.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ от 26 января 2009 г. N 4 ст. 35
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552
  6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Российская газета. - 13 марта 1993г.
  7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ», 1 января 1996, № 1
  8. Гражданский процессуальный кодекс РФ  от 14 ноября 2002 года // Собрание законодательства Российской Федерации 2002г. № 46. ст. 4532.
  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1114.
  10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1115.
  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 п. 2 ст. 20.
  12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1185.
  13. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Аст, Астрель, 2008 – 65с.
  14. Белов В.А. Круг наследников по закону. // Вестн. Моск. Университета. Серия 11, Право. 2002. №1.
  15. Волкова Н.А., Максютина М.В. Наследственное право. – М: "ЮНИТИ", 2009 - 239 с.