Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В течение многих лет российское законодательство в области наследования регулярно претерпевало изменения, которые были направлены на обеспечение права наследования, гарантированного Конституцией Российской Федерации. Однако Конституция РФ не является единственным нормативно-правовым актом, гарантирующим данные права. Так, законодателем в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации были закреплены права наследования по завещанию и по закону. Закрепление данных норм делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти.

Однако институт наследования не является идеально урегулированным, так как отдельные законодательные положения зачастую вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Например, это нередко относится к очередности при наследовании по закону.

Поэтому цель данной работы - описать и проанализировать отдельные проблемы, связанные с регулированием наследования в Российской Федерации. Для достижения данной цели перед работой поставлены следующие задачи:

  1. уточнить понятие и показать значение наследования;
  2. выявить и проанализировать проблемы наследования по закону и завещанию;
  3. рассмотреть правовое состояние уровня законодательного регулирования института наследования в России;
  4. раскрыть состав наследственного имущества;
  5. проанализировать наследование по закону;
  6. выявить особенности наследования по завещанию.

Объектом данного исследования выступают гражданско-правовые отношения, возникающие в сфере наследования. Предметом - нормативно-правовые акты и законодательство РФ, регулирующие наследование. Среди таких актов в первую очередь следует указать Конституцию РФ[1], Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ[2]), Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ[3]).

Проблемы понятия и видов наследования исследовались в трудах О.В.Аксёновой, Г.Н. Ахметзяновой, Г.М. Беловой, С.П.Гришаева, М.А. Карташова, И.Л. Корнеевой, Г.С. Лиманского, А.В. Никифорова, Л.В. Щенниковой, Э.Б. Эйдиновой и др. Работы названных авторов явились теоретической базой настоящего исследования.

Методологической основой исследования выступили исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, логико-юридический и другие методы.

Структура работы соответствует целям и задачам, поставленным перед ней. Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

1. Общая характеристика института наследования

1.1 Понятие и значение наследования

Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, тесно связанный с процессом формирования и укрепления собственности как экономической и правовой категории. Взаимосвязь между названными институтами вполне очевидна; как отмечает C.П. Гришаев, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой стороны является одним из оснований возникновения права собственности[4]. При этом различия в юридическом толковании норм о наследовании и в подходе к правилам, действовавших на разных этапах развития общественных отношений, сводились преимущественно к двум моментам: во-первых, к той или иной степени ограничения свободы воли наследодателя по распоряжению судьбой своего имущества после смерти; во-вторых, к установлению круга лиц, правомочных стать наследниками[5].

В действующей Конституции РФ закреплено: "Право наследования гарантируется" (ч. 4 ст. 35). Для того чтобы данное конституционное положение могло быть реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в ст. ст. 1110 - 1185 ГК РФ, образующих разд. V этого акта, который состоит из гл. 61 - 65.

В элементарном виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на следующие указания:

1) в порядке наследования переходит имущество - наследство, наследственное имущество, наследственная масса (ст. 1112 ГК РФ);

2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим (ст. 1113 ГК РФ);

3) имущество умершего переходит к определенным субъектам - наследникам (ст. ст. 1116, 1117, 1121, 1141 - 1149, 1151 ГК РФ);

4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства. Под правопреемством понимается переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Различают правопреемство универсальное (общее) и сингулярное (частичное). При универсальном правопреемстве осуществляется переход всех (всей совокупности) прав и обязанностей одного лица к другому лицу. Следует отметить, что переход абсолютно всех прав и обязанностей от одного лица к другому невозможен, всегда были, есть и будут исключения из общего правила, которые, впрочем, не исключают этого общего правила. При сингулярном правопреемстве от одного субъекта к другому переходят только отдельные права.

Переход имущества (от наследодателя к наследникам) в порядке универсального правопреемства характеризуется следующими чертами.

Во-первых, имущество переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. в том виде, в котором оно существовало на момент открытия наследства (ст. 1113 ГК РФ). Конечно, с момента смерти наследодателя до принятия наследства наследниками наследственная масса в той или иной мере может меняться. Так, вещи могут измениться из-за каких-либо органических процессов, например из-за того, что иным стал уход за ними, и т.д. Может возрасти или уменьшиться объем прав и обязанностей, входящих в состав наследства. Однако в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, т.е. считается, что наследник получил имущество наследодателя в том виде, в котором тот его оставил.

Во-вторых, наследник получает имущество как единое целое. По наследству переходит все наследственное имущество (вся наследственная масса). Невозможно наследование лишь вещей или только отдельных вещей и прав, нельзя принять актив (вещи и права) и отказаться от пассива (обязанностей). Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК).

В-третьих, имущество умершего переходит наследникам в один и тот же момент, т.е. оно считается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства. Интересно, что если есть несколько наследников, то они могут принять (и чаще всего принимают) наследство в разное время. Однако считается, что переход имущества умершего наследника состоялся в один и тот же момент[6].

1.2 Правовое регулирование института наследования в России

В современной Российской Федерации институт наследования в общих чертах имеет подобную структуру. Регулирование наследственных отношений можно разделить, как и в римском праве, на наследование по закону и наследование по завещанию. Хотя, конечно, детализация его намного более полная, он обеспечен более объективной и систематизированной судебной защитой, а доступ к знаниям о гражданско-правовых нормах в сфере регулирования наследования имеет каждый без исключения гражданин. Кроме того, институт наследования в РФ опирается на Конституцию и всеобщее равенство граждан[7].

В современной российской практике, как правило, имеет место наследование по закону. При этом наследниками становятся ближайшие родственники. Наследование по закону реализуется тогда, когда нет действительного завещания. И согласно ст. 1151 ГК РФ, когда нет наследников и по завещанию, и по закону, то наследником становится государство.

Закон четко оговаривает категории граждан, которые не имеют права наследовать: это лица, которые своими действиями, направленными против наследователя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, которую он выразил в завещании, способствовали призванию их к наследованию (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ). Не будут призваны к процедуре наследования после умерших детей лишенные родительских прав родители (ч. 2 ст. 1117 ГК РФ)[8].

Порядок наследования по закону регламентирован несколькими очередями. В ст. 1142 ГК РФ установлено, что в первую очередь наследуют дети, супруг и родители. Если ребенок умершего рождается после смерти, или он был усыновлен, то он вступает в права наследования на равных основаниях. Усыновители умершего наследуют в порядке первой очереди. Если никого из наследников первой очереди нет, либо они отказываются от принятия наследства, то к наследованию призывается вторая очередь. Это братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки. В законе установлены третья и иные очереди.

Отдельную категорию представляют собой нетрудоспособные лица, которые состоят на иждивении не менее одного года и до смерти умершего. Они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Здесь хочется обратить внимание на парадокс законодательной системы. Удивительной особенностью сферы наследования является то, что она создает право наследования для еще не рожденных детей. Вместе с тем согласно ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в стране допускаются аборты[9]. Получается, что ребенок, находящийся в материнской утробе обладает менее значительным правом на наследование, характерным для живущих наследников, но не обладает самым главным правом на жизнь.

Порядок наследования по завещанию устанавливается ч. 1 ст. 1120 ГК РФ. Каждый гражданин может завещать все свое имущество, в том числе лицам, не входящим в круг наследников по закону, а также государству. В силу данной статьи наследодатель вправе лишить наследования одного или даже всех наследников по закону[10]. При этом наследодатель должен обязательно быть дееспособным лицом (ст. 21 ГК РФ). Любой гражданин согласно ст. 29 ГК РФ «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ». При этом завещание недееспособного лица будет недействительно. Согласно ст. 1124-1127 ГК РФ в завещании также обязательно должны быть указаны время, место его составления, оно должно быть подписано и надлежаще удостоверено.

После вступления в силу ч. 3 ГК РФ в правовом регулировании наследования возникли проблемы. Для их разрешения было принято Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[11].

  1. Часто возникают ситуации, в которых на момент открытия наследства нет в наличии должным образом оформленных документов, закрепляющих право собственности умершего на имущество. В Постановлении № 9 оговорено, что до момента истечения срока принятия наследства можно направить иск о включении такого имущества в общий состав наследства. При этом, если в данный срок окончательное решение не было принято, допускается направить требование о признании права собственности в порядке наследования.
  2. Согласно Постановлению № 9 в наследство включается имущество умершего супруга вне зависимости от того, на ком из супругов оно зарегистрировано. Живущий супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в общем имуществе, и тогда все оно включается в состав наследства. При этом все же не оговаривается особая ситуация, когда имущество (по тем или иным причинам) жизненно необходимо для живущего супруга и в связи с этим должно принадлежать ему.
  3. Статья 1117 ГК РФ устанавливает порядок признания недостойного наследника, при этом в п. 19 Постановления № 9 данный порядок установлен более конкретно: теперь мотивы и цели умышленных действий недостойного наследника не имеют смысла, потому что могут быть совершены исходя из самых разных причин, главное, что они были совершены умышленно. И нотариус обязан исключить недостойных наследников из процедуры наследования, при наличии соответствующего приговора или решения.
  4. В п. 27 Постановления № 9 предусмотрена возможность отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство при установленной ничтожности завещания. Однако данный отказ можно оспорить. Не делают завещание ничтожным неправильное указание времени, места совершения завещания, исправления, небрежности и описки. Если при этом в завещании ясно выражено волеизъявление. В этом же пункте отражены основания для признания недействительности завещания: присутствие при составлении и подписании завещания лица, в пользу которого составлено завещание, или его супруги, детей, родителей. Завещание недействительно при грубом нарушении порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также когда волеизъявление умершего искажено.
  5. Статья 1145 ГК РФ в качестве седьмой и последней очереди наследования устанавливает отчима, мачеху, падчериц и пасынков. Но пп. 28 и 29 Постановления № 9 конкретизировано, что в случае расторжения брака или признания его недействительным, перечисленные лица не призываются к наследованию.
  6. В случае, если кредитор умершего преднамеренно, без уважительных причин не информирует нотариуса и наследников о требованиях, суд, ссылаясь на норму ст. 10 ГК РФ, отказывает в выплате процентов за период со дня открытия наследства. И наследники, таким образом, не отвечают за неблагоприятные последствия действий кредитора. Этот порядок регламентирован п. 61 Постановления № 9. В п. 62 устраняется неточность относительно ответственности поручителей (ст. 367 ГК РФ). Решение Пленума Верховного Суда РФ устанавливает, что поручитель умершего становится поручителем наследника лишь в случае, если он сам согласился отвечать на неисполнение обязательств наследниками. При этом наследники умершего поручителя обязаны отвечать за счет стоимости полученного наследства по обязательствам поручителя.
  7. Важно то, что Постановление № 9 п. 64 регламентирует право наследников на самовольную постройку и признает ее официально наследуемым имуществом. Указывается, что наследник, за которым признается право собственности на самовольную постройку, компенсирует другим наследникам доли в ней, из собственной доли наследства. Вместе с тем недостаточно четко и полно прописана процедура оценки подобной самовольной постройки.

8. Значительным плюсом принятого Постановления № 9 является создаваемая им возможность для нотариуса отказать в услугах при особых обстоятельствах (ничтожность наследования, существенные нарушения в завещании, неопределенность волеизъявления, недостойные наследники). Вместе с тем нотариус обязан письменно изложить причину отказа и пояснить порядок обжалования.

Таким образом, современные тенденции и инновации в сфере регулирования наследственного права значительно улучшили гражданско-правовое регулирование данного института. И все же остаются нерешенными и противоречивыми ряд моментов, как, например, право на наследование еще не рожденного ребенка и вместе с тем право женщины на аборт (аборт автоматически уничтожит жизнь еще не рожденного наследника). Недостаточно четко и ясно указан порядок оценки отдельных видов имущества. Нет особых решений для ситуаций, когда отчуждаемое у еще живущего супруга имущество в пользу других наследников жизненно важно для его дальнейшего существования. Все эти вопросы требуют более глубокого изучения и разрешения. Со временем острые ситуации, возникающие в судебной практике, создадут необходимый и неизбежный опыт, который позволит принять новые Постановления Пленума ВС РФ, регламентирующие регулирование наследования в Российской Федерации.

1.3 Состав наследственного имущества

Наследство - это совокупность имущественных прав и имущественных обязанностей, которые могут перейти от умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке наследственного правопреемства, установленного законом[12].

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество. Оно может находиться как в России, так и за рубежом. Это, в частности:

- вещи, включая деньги и ценные бумаги;

- имущественные права - в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм;

- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1112 ГК РФ).

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то это жилое помещение или его часть включается в наследственную массу, поскольку наследодатель по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Не входят в состав наследства:

- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Это, например, право на алименты, алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами. Например, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора (ст. 701, п. 1 ст. 977, п. 1 ст. 1002, ст. 1010 ГК РФ);

- личные неимущественные права и другие нематериальные блага, например право авторства.

Следует отметить, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву (п. 1 ст. 1224 ГК РФ)[13].

Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"[14] устанавливает, что с 1 сентября 2018 г. вводится новая организационно-правовая форма юридического лица – наследственный фонд. Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству в своем решении от 11.04.2016 г. отметил, что указанный «законопроект расширяет возможности наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений и предусматривает введение новых конструкций: совместное завещание, наследственный договор, наследственный фонд»[15].

Между тем, как отмечают О.В.Аксёнова, Г.Н.Ахметзянова, «среди большинства специалистов выработалось мнение о том, что на сегодняшний день нет острой необходимости в кардинальных законодательных преобразованиях в сфере наследственных правоотношений, и следовательно, можно говорить о достаточности и исчерпывающем характере базовых институтов наследственного права»[16].

Однако многие авторы, напротив, отстаивают целесообразность введения новых институтов, отмечая неэффективность правового урегулирования некоторых вопросов, возникающих при наследовании, «например, порядок охраны и управления наследством, процедура перехода в порядке наследования имущественных прав, проблема сохранения и развития бизнеса и других активов в шестимесячный период между открытием наследства и получением свидетельства о наследстве и др.»[17].

Цели введения наследственного фонда не регламентированы законодательством, что вызывает определенную дискуссию в научной литературе. Так, например, М.А. Карташов говорит о том, что «при принятии новых положений ГК РФ законодателем были заявлены следующие цели:

- создание более эффективной системы норм об охране наследственной массы и управлении ею;

- приведение наследственного законодательства в соответствие с уровнем развития экономических отношений;

- совершенствование правового регулирования в связи с усложнением состава наследственной массы;

- вовлечение российских граждан в предпринимательские отношения, требующие особых правил об управлении долями (акциями) в хозяйственных обществах после смерти участников»[18].

А в пояснительной записке к законопроекту были заявлены следующие цели: «расширение возможностей наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений, упрощение процедур принятия наследства, а также повышение эффективности принимаемых мер по охране наследственной массы и управление ей в период до определения круга наследников и принятия ими наследства»[19].

Представляется, что основными целями при введении института наследственного фонда явилось:

1) создание благоприятных условий для последующего наследования, сохранение наследственного имущества;

2) обеспечение иных благоприятных гражданско-правовых и налоговых последствий при переходе прав на наследственное имущество наследникам.

Указанные цели повышают «степень инвестиционной привлекательности наследственного фонда, а следовательно, желание резидентов Российской Федерации избрать формой наследования фонд под юрисдикцией России»[20]. Так, руководствуясь благоприятным налогообложением доходов, приобретаемых от европейского фонда, эта форма наследования получила завидную популярность у резидентов европейских стран, имеющих высокие ставки налогообложения доходов физических лиц[21].

Очевидным является то, что введение института наследственного фонда – это следствие сближения российской правовой системы и правовой системы Западной Европы. Этот тезис обусловлен тем обстоятельством, что предложенная законодателем конструкция создания физическим лицом новой организационно-правовой формы юридического лица на основе наследственного имущества имеет определенное сходство с фондами, которые широко распространены европейских странах.

2. Виды наследования

2.1 Наследование по закону

Наследование по закону в России – важнейший институт наследственного права. Наследование по закону имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. В ч. 4 ст. 35 Конституции РФ закреплено положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий находит свое развитие в части 3 Гражданского кодекса РФ. Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы также Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Основами законодательства о нотариате, другими федеральными законами об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти.

Существенным изменением в современном наследственном праве стало значительное расширение круга наследников[22]. Такая перемена породила в научной доктрине множество критики, излагаемой в трудах, научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное поощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение круга наследников до лиц пятой степени родства, которые в основном не поддерживают близких отношений с наследодателем[23]. Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.

14 июля 2014 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации был внесен Проект Федерального закона № 567773-6 «О внесении изменений в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым расширяется круг лиц, призываемых по закону. В пояснительной записке к указанному Проекту в частности предполагается, что наследниками по закону могут стать родственники до шестой степени родства включительно. К ним относятся дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети двоюродных племенников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, в значительной степени уменьшает возможность перехода наследства к государству. Благодаря этому защищается частная жизнь граждан.

Однако, данное изменение также предполагает необходимость обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, проживающих в двух новых субъектах Российской Федерации - Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, так как ранее они находились в правовой системе другой страны (Украины), которая предусматривает наследование по закону до шестой степени родства включительно.

Тем не менее до настоящего времени данный законопроект не получил нормативного закрепления.

Анализ данного проекта показывает, что значительная часть теоретиков и практиков поддерживают принятие таких изменений, аргументирую применения подобной практики в других странах, например в Республике Беларусь, которая соответствует современным требованиям необходимым для дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации. Кроме того, такая практика поможет устранить разногласия норм материального права между нашими странами, что особенно актуально в связи с созданием Евразийского союза. Тем не менее, появляется и критика, возникающая при подходе законодателя к установлению состава наследников шестой степени родства, как, впрочем, и ныне закрепленная в российском наследственном законодательстве очередность наследования родственниками наследодателя.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ. Однако общее основание, в соответствии с которым наследники распределяются по очередям, в законе прямо не указано[24].

Следует отметить, что в кодексе четко закреплен только состав наследников первой, второй и третьей очереди. В случае установления последующих очередей возникают вопросы, поскольку законодатель в абз. 1 п. 1 ст. 1145 ГК РФ дает скрытное основания распределения, а именно «если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей».

Комментируемая статья вводит термин «степень родства». При этом степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит[25].

Анализ ч. 1 ст. 1145 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что основным основанием распределения родственников наследодателя, относящихся к третьей, четвертой и пятой степени родства, является их «не относимость» к наследникам предшествующих очередей.

В соответствии с мнением Победоносцева К.П. «между двумя лицами, из коих одно произошло, родилось от другого, есть одно только рождение. Кроме того, между двумя лицами того же рода всегда можно насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений между двумя лицами, тем ближе их родство, и наоборот - чем более рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называются степенями»[26].

«Не относимость» как основание не создает сложностей в понимании. Её наличие отнимает у родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства возможность наследования в кругу наследников последующих очередей, так как они не наследуют в предшествующих очередях.

Так, в первую очередь по праву представления наследуют внуки и внучки, а также их потомки (т.е. правнуки и правнучки наследодателя и т.д., не смотря на их степень родства); во вторую очередь - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), в третью - двоюродные братья и сестры наследодателя. Таким образом, ко второй степени родства можно отнести внуков, к третьей - правнуков, племянников и племянниц; к четвертой - праправнуков, двоюродных братьев и сестер.

Таким образом, родственники первой-третьей очередей могут наследовать первоочередно вне зависимости от степени их родства с наследодателем, в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, можно выделить такое основание распределения родственников наследодателя как наделение родственников третьей-пятой степени родства качеством наследника исключительно в силу закона. Исходя из этого основания, закон наделяет определенных родственников наследодателя правом наследовать в строгом соответствии с советующей очередностью (степенью родства). Таким образом, даже если родственник наследодателя входит в одну из перечисленных степень родства, но на законодательном уровне он не включен в круг наследников по закону соответствующей очереди, то он не будет иметь права наследования по закону.

Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 1145 устанавливает круг лиц, призываемых к наследованию в соответствии со степенью родства:

  • наследниками четвертой очереди родственники третьей степени родства признаются прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • наследниками пятой очереди родственники четвертой степени родства признаются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • наследниками шестой очереди родственники пятой степени родства признаются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)[27].

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что законодатель огранивает наследников строго поочередности, вне зависимости от степени их родства с наследодателем.

Такое разграничение между наследниками, а также лишение права наследования некоторых родственников вполне понятно, ведь возможность того, что у наследодателя остаются в живых, например, такие родственники четвертой степени родства как прапрабабушка или прапрадедушка, весьма мала, но все же такая вероятность существует, и устранять ее по отношению к таким родственникам несправедливо. Кроме того, не понятно, почему законодатель решил разделить родственников, находящихся в одинаковой степени родства в разные очереди. Так, например, третья степень родства включает таких родственников наследодателя как дяди и тети, двоюродные братья и сестры, которые могут наследовать по праву представления, а также прабабушки и прадедушки, однако первые наследуют в порядке третьей очереди, а прадедушки и прабабушки в порядке четвертой. Законодатель не объясняет такой подход к разделению родственников, что зачастую вызывает разногласия и критику по раскрытию данных причин у теоретиков и практиков, утверждающих, что родственники одной степени родства должны быть отнесены к одной и той же очереди возможных наследников по закону, но, представляется, пределы при этом все равно должны быть.

Отнесение прабабушек и прадедушек к наследникам третьей очереди заслуживает внимания[28]. Если сравнивать эти две категории родственников, то к наследникам третьей очереди следует отнести прадедушек и прабабушек. Они в отличие от полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя знают своих правнуков, растят их, воспитают, у них всегда есть время для общения с ними. Правнуки и правнучки их любят, общаются с ними. Поэтому данных родственников третьей степени родства следует отнести к третьей очереди.

Кроме того, следует упомянуть и о седьмой очереди по закону. К седьмой очереди законодатель впервые в истории отечественного наследственного права относит таких субъектов, как пасынки, падчерицы, мачеха и отчим[29]. Отчимы и мачехи зачастую заменяют ребенку, как правило, одного из родителей, осуществляя возложенные семейным законодательством обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. Также Семейным кодексом РФ на пасынков и падчериц возлагается обязанность, при принятии такого решения судом, по предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся в помощи отчимам и мачехам[30]. Следует отметить, такие категории родственников живут вместе и довольно часто у них складываются хорошие отношение, учитывая, что повторных браков становится все больше, а стереотип злобных мачехи и отчима постепенно разрушается. Отнесение указанных лиц к седьмой очереди считаем также несправедливой и безосновательно, поскольку закон отдает предпочтение наследовать тем родственникам, которые зачастую не только не видели, но даже и не знали о существовании друг друга. Таким образом, многие научные деятели считают справедливым отнесение такой категории родственников к третьей, максимум четвертной очереди[31]. Однако с такой позицией также можно не согласиться. Поскольку отчим и мачеха выполняют роль отца и матери, а пасынок и падчерица - сына и дочери соответственно, то правильнее будет отнести их к первой, максимум ко второй очереди, что, безусловно, будет способствовать развитию и укреплению отношений между такими родственными отношениями.

Исходя и вышеперечисленного, считаем внести изменения в следующие статьи гражданского законодательства:

«Статья 1142. Наследники первой очереди.

    1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
    2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Статья 1144. Наследники третьей очереди.

      1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя) прадедушки и прабабушки наследодателя.
      2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Статья 1145. Наследники последующих очередей

        1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

        1. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), родители прабабушек и прадедушек наследодателя (прапрабабушки и прапрадедушки);

в качестве наследников пятой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)».

Таким образом, автором предлагается изменение не только состава круга лиц, призываемых к наследованию, но и сокращение количества очередности наследования по закону

2.2 Наследование по завещанию

Завещание как основание наследования характеризуется определенными принципами. К ним следует относить:

  • личный характер завещания;
  • свобода завещания;
  • завещание как односторонняя сделка;
  • тайна завещания[32].

Рассмотрим данные признаки более подробно.

Личный характер завещания означает, что завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. В соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ такими причинами могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином, с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

Наряду с этим помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность[33].

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме.

Вторым принципом завещания выступает принцип свободы завещания, в соответствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приватизировать его.

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, гласящее, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

Как было отмечено ранее завещание - это односторонняя сделка, то есть сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части.

Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. ст. 168-179 ГК РФ).

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ (должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 ГК РФ (лицами, перечисленными в статье, рассматривающей завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (уполномоченными служащими банков, если речь идет о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках).

Несоблюдение установленных Гражданским кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, в частности, если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами ГК РФ, то он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме[34].

Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся: нотариус; другое удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания (душеприказчик); свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик)[35].

Тайна совершения завещания - известный нотариальной практике принцип завещания.

С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти - указанным в завещании наследникам по представлению свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях - и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если документы не были представлены ранее).

Из вышеизложенного следует, что в силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Однако не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны[36].

Подводя итог вышеизложенному, под завещанием следует понимать сделку, позволяющую определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, и является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение.

Исходя из принципов, завещанием признается только:

    1. гражданско-правовая сделка;
    2. односторонняя сделка;
    3. бессрочная сделка;
    4. безвозмездная сделка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курс России на интеграцию в мировое сообщество нашел заметное отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации. Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года III части Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право», внесло кардинальные изменения в институт наследственного права. Важным является то, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права.

Третья часть Гражданского кодекса РФ значительно модернизировала институт наследования и вывела российское гражданское право на новый, гораздо более высокий уровень регулирования. Вся третья часть свидетельствует о том, что в ней нашли отражение современные концепции и доктрины в области наследования, использован прогрессивный опыт зарубежных стран.

Из анализа, проведенного в настоящей работе можно сделать следующие выводы.

Приоритет наследования по завещанию, поставленный о части третьей ГК на первое место объясняется желанием законодателя воплотить в наследственном праве основные принципы гражданско-правового регулирования (принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности).

Эта позиция не может быть признана убедительной. Действительно, наследственное право составляет раздел гражданского права, поэтому принципы гражданского права распространяются и на него. Однако субъектами наследственного права являются в большинстве случаев члены семьи, то есть в нем используются понятия, свойственные семейному праву. Обладание соответствующим семейно-правовым статусом должно служить предпосылкой для получения прав на имущество.

Недостаточный учет в гражданско-правовом регулировании отношений наследования со спецификой семьи и приводит к неосновательному приоритету прав завещателя, проявляющийся, главным образом, в институте обязательной доли. Эта тенденция не соответствует понятию социальной справедливости, критериями которой являются соразмерность и пропорциональность. Обеспечение баланса интересов противоположных сторон (завещателя и его нетрудоспособных иждивенцев) в этой ситуации не достигается. Крен в одну или другую сторону приводит к нарушению принципа социальной справедливости. Интересы завещателя явно превалируют в институте обязательной доли, а интересы членов его семьи должным образом не защищены.

Представляется, что большее ограничение свободы завещания в пользу семьи наследодателя, за которой будет резервироваться известная часть имущества частного собственника, будет способствовать обеспечению большей стабильности гражданского и торгового оборота в России, а также соответствовать правовым нормам большинства экономически развитых стран.

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 49. – Ст. 4552.
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 1. – Ст. 16.
  4. Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2017. – N 31 (Часть I). – Ст. 4808.
  5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 48. – Ст. 6724.
  6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7.
  7. Решение Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 11.04.2016 N 183 "О проекте федерального закона N 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. М., 2018. – Доступ: свободный.
  8. Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ: свободный.
  9. Аксёнова О.В., Ахметзянова Г.Н. О некоторых изменениях в законодательстве о наследовании / О.В.Аксёнова, Г.Н. Ахметзянова // Вестник ВЭГУ. – 2017. – № 6 (92). – С. 16-20.
  10. Белова Г.М. Завещание как основание наследования /Г.М. Белова // Наука, техника и образование. – 2017. – № 6 (36). – С. 102-105.
  11. Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону / О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3-6.
  12. Вавилин Е. В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав /Е.В. Вавилин // Наследственное право. – 2010. – № 1. – С. 8-12.
  13. Валькова, Е. В. Наследственное право: учебное пособие / Е. В. Валькова; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 197 с.
  14. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право /Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2013. – 458с.
  15. Гришаев С.П. Наследственное право: учеб. пособие / С.П.Гришаев. – М.: Юристъ, 2012. – 418с.
  16. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания /Р.Ю. Закиров // Наследственное право. – 2007. – № 11. – С. 54-58.
  17. Казанцева А. Е. К вопросу о возможных наследниках по закону /А.Е. Казанцева // Наследственное право. – 2016. – № 3. – С. 15-18.
  18. Карташов М.А. Наследственный фонд: новое российское законодательство и иностранный опыт /М.А. Карташов // Современное право. – 2017. – N 10. – С. 83-86.
  19. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Юрист, 2008. – 508с.
  20. Крашенинников П. В. Наследственное право /П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 2016. – 485с.
  21. Лиманский Г.С. Наследование по завещанию: актуальные проблемы наследственно-правовой теории и практики: монография /Г.С. Лиманский. – Самара, 2012. – 550с.
  22. Лиманский Г.С. Гражданско-правовые средства охраны и защиты права завещателя на тайну завещания / Г.С. Лиманский // Российский судья. – 2016. – №2. – С. 18-21.
  23. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. М.А. Димитриева. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012.
  24. Наследственное право: учебник для магистров / Абраменков М. С., Чугунов П. В.; отв. ред. В. А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 674с.
  25. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования /А.В. Никифоров // Наследственное право. – 2013. – N 4. – С. 5-9.
  26. Павлов Н.В. Проблемы регулирования наследования в Российской Федерации / Н.В. Павлов // В сборнике: Философские и социально-экономические аспекты формирования правового сознания граждан материалы научно-практической конференции. Отв. ред.: И.И. Грунтовский. 2016. – 410с.
  27. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 602с.
  28. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса РФ /М.В. Телюкина // Законодательство и экономика. – 2007. – № 8. – С. 14-18.
  29. Щенникова Л.В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского права / Л.В. Щенникова // Наследственное право. – 2017. – N 4. – С. 3-5.
  30. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги /Э.Б. Эйдинова // Бюллетень нотариальной практики. – 2010. – N 6. – С. 32-35.
  1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 49. Ст. 4552.

  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996 N 1. Ст. 16.

  4. Гришаев С.П. Наследственное право: учеб. пособие / С.П.Гришаев. М.: Юристъ, 2012. С. 87.

  5. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования /А.В. Никифоров // Наследственное право. 2013. N 4. С. 5.

  6. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие / И.Л. Корнеева. М.: Юрист, 2008. С. 87.

  7. Павлов Н.В. Проблемы регулирования наследования в Российской Федерации / Н.В. Павлов // В сборнике: Философские и социально-экономические аспекты формирования правового сознания граждан материалы научно-практической конференции. Отв. ред.: И.И. Грунтовский. 2016. С. 12.

  8. Валькова, Е. В. Наследственное право : учебное пособие / Е. В. Валькова ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. С. 51.

  9. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6724.

  10. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги /Э.Б. Эйдинова // Бюллетень нотариальной практики. 2010. N 6. С. 33.

  11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

  12. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации" / Под общ. ред. М.А. Димитриева. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012. С. 59.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право /Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 56.

  14. Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2017. N 31 (Часть I). Ст. 4808.

  15. Решение Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от 11.04.2016 N 183 "О проекте федерального закона N 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. М., 2018. – Доступ: свободный.

  16. Аксёнова О.В., Ахметзянова Г.Н. О некоторых изменениях в законодательстве о наследовании / О.В.Аксёнова, Г.Н. Ахметзянова // Вестник ВЭГУ. 2017. № 6 (92). С. 16.

  17. Аксёнова О.В., Ахметзянова Г.Н. О некоторых изменениях в законодательстве о наследовании / О.В.Аксёнова, Г.Н. Ахметзянова // Вестник ВЭГУ. 2017. № 6 (92). С. 17.

  18. Карташов М.А. Наследственный фонд: новое российское законодательство и иностранный опыт /М.А. Карташов // Современное право. 2017. N 10. С. 83.

  19. Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ: свободный.

  20. Щенникова Л.В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского права / Л.В. Щенникова // Наследственное право. 2017. N 4. С. 3.

  21. Там же. С. 3

  22. Вавилин Е. В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав /Е.В. Вавилин // Наследственное право. 2010. № 1. С. 8.

  23. Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону / О.Е. Блинков // Наследственное право. 2014. № 4. С. 3.

  24. Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону / О.Е. Блинков // Наследственное право. 2014. № 4. С. 4.

  25. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 92.

  26. Крашенинников П. В. Наследственное право /П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016. С. 113.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  28. Вавилин Е. В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав /Е.В. Вавилин // Наследственное право. 2010. № 1. С. 7.

  29. Наследственное право: учебник для магистров / Абраменков М. С., Чугунов П. В.; отв. ред. В. А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 271.

  30. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

  31. Казанцева А. Е. К вопросу о возможных наследниках по закону /А.Е. Казанцева // Наследственное право. 2016. № 3. С. 15.

  32. Белова Г.М. Завещание как основание наследования /Г.М. Белова // Наука, техника и образование. 2017. № 6 (36). С. 102.

  33. Лиманский Г.С. Наследование по завещанию: актуальные проблемы наследственно-правовой теории и практики: монография /Г.С. Лиманский. Самара, 2012. С. 84.

  34. Закиров Р.Ю. К вопросу о недействительности завещания /Р.Ю. Закиров // Наследственное право. 2007. № 11. С. 54.

  35. Лиманский Г.С. Гражданско-правовые средства охраны и защиты права завещателя на тайну завещания / Г.С. Лиманский // Российский судья. 2016. №2. С. 18.

  36. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса РФ /М.В. Телюкина // Законодательство и экономика. 2007. № 8. С. 14.