Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования ( Основания наследования)

Содержание:

Введение

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла в истории человеческого общества далеко не сразу. Обращаясь к истории наследования 20 века, стоит отметить, что одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти владельца, объявлялось достоянием РСФСР. Лишь нетрудоспособные родственники умершего могли получить содержание из него. Институт наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение было отменено.

С 01.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по закону доведено до восьми.

Положения наследственного права в последнее время приобретают все большую актуальность, что вызвано изменением и развитием экономических отношений в нашей стране. В законодательстве о наследовании, действующем в настоящее время, имеется ряд новелл: введены новые формы завещания, изменены правила и порядок составления завещания, круг наследников по закону значительно расширен. В этой связи, изучение темы «Понятие наследства» является весьма злободневной.

В качестве объекта исследования в рамках темы рассмотрены правоотношения, возникающие из конституционно определенных прав гражданина распоряжаться своей собственностью в порядке наследования.

Предметом исследования выступают нормы гражданского и наследственного права и теоретические воззрения на разрабатываемую проблему.

Цель исследования заключается в рассмотрении и анализе теоретических положений о процессе наследовании и его конкретных аспектах.

Для достижения указанной цели перед исследованием были поставлены следующие задачи:

дать понятие наследованию и наследству;

изучить перечень субъектов наследственных правоотношений;

рассмотреть основания наследования и по завещанию и по закону).

В процессе исследовательской работы были применены совокупность методов сравнительно-правового анализа, классификаций и обобщений, а также описания - один из важных методов изучения рассматриваемого вопроса.

Нормативную базу составили акты федерального законодательства в области гражданского права.

Структурно работа состоит из введения, двух глав (включающих 4 параграфа), заключения, содержащего основанные на результатах проведенного исследования выводы, библиографического списка.

Глава 1. Содержание наследственных правоотношений

1.1. Понятие наследования и наследство

наследование закон завещание

В теории наследственного права ключевым является понятие «наследование», так как от него происходят такие понятия, как «наследственное право», «наследство» и т. д. В данном параграфе мы рассмотрим понятие «наследования» и «наследства».

«Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое».

С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).

«В отличие от других форм перехода имущества от одних лиц к другим (по договорам об отчуждении имущества, по сделкам о переходе права владения и пользования, при аренде и др.) правопреемство, присущее наследованию по ГК РФ, характеризуется тем, что здесь происходит восприятие одним лицом от другого целостного комплекса прав и обязанностей.

Правопреемство имеет два основных вида:

а) сингулярное, когда правопреемство представляет собой разовые, единичные случаи перехода определенных прав и обязанностей (такие, в частности, как перемена лиц в обязательстве;

б) универсальное, когда имущество в определенном отношении одномоментно (в один и тот же момент) переходит от одного лица к другим в неизменном виде в комплексе как единое целое (так же, в частности, как правопреемство при реорганизации юридических лиц; при купле-продаже предприятия)».

Наследование относится к универсальному правопреемству.

Универсальное правопреемство является одним из главных принципов наследственного права. Для наиболее полного анализа понятия рассмотрим перечень остальных принципов.

«Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания, определить круг наследников и распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех наследников, либо вообще не делать завещательных распоряжений. В противном случае его волеизъявление может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным для недействительности сделок. Данный принцип реализуется и в том, что наследники, призванные к наследованию, самостоятельно и без какого-либо воздействия решают вопрос о принятии наследства и отказе от него. В случае призвания к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять причитающееся ему наследство по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого наследника, в пользу которого он отказывается.

Принцип свободы завещания закреплен в ст. 1119 ГК РФ, согласно которой завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия рассматриваемого принципа.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Принцип тайны завещания проявляется в том, что тайна завещания - это принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо и подлежит защите в случае нарушения

Исчерпывающий перечень лиц, являющихся субъектами ответственности за разглашение тайны завещания, закреплен в ст. 1123 ГК РФ, согласно которой нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ».

Применение принципов наследственного права позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их.

«В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим ГК РФ.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага».

Имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина прекращается смертью). «Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством - прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица».

В ст. 1113 ГК РФ определен момент открытия наследства, обусловливающий возникновение наследственного правоотношения и запускающий механизм наследственного правопреемства. «Моментом открытия наследства является: а) фактическая смерть гражданина, подтвержденная свидетельством о смерти, выданным органом записи актов гражданского состояния; б) юридическая смерть гражданина, подтвержденная соответствующим решением суда и выданным на основании данного решения свидетельством о смерти.

В том случае, если решением суда объявлена (определена) дата смерти гражданина (в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ), именно с этой даты наследство считается открывшимся и именно с этой даты действия потенциальных наследников такого гражданина, направленные на принятие наследства, будут считаться фактическим принятием наследства».

«Наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период - право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство». Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.

«Говоря о порядке предъявления требований кредиторами наследодателя, законодатель указывает, что такие требования предъявляются к наследникам, принявшим наследство, к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последних двух случаях суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства кем-либо из наследников или до перехода его к публичным образованиям в качестве выморочного (п. 2 ст. 1175 ГК). Аналогичным образом предъявляются требования о возмещении расходов, обременяющих наследство (п. 2 ст. 1174).

Таким образом, закон прямо признает, что, во-первых, наследственное имущество вообще нельзя признать субъектом чего-либо (оно и понятно), а во-вторых, душеприказчик обладателем наследства не является и соответственно отвечать по долгам умершего не может. В силу этого суд в любом случае ожидает того момента, когда преемник в имуществе наследодателя будет четко установлен».

«Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 ГК РФ (место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал). Правильное определение места жительства имеет значение для определения нотариуса, которому подается заявление о принятии наследства, отказе от него. Если наследование осложнено иностранным элементом, установление места открытия наследства поможет установить, по праву какого государства оно будет происходить».

Кроме этого, место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.

Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет, а также недееспособных считается место жительства их законных представителей (родителей, опекунов).

1.2 Субъекты наследственных правоотношений

Как известно из общей теории права субъектами признаются участники правоотношений, обладающие по закону правоспособностью, т. е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности

Стороны или субъекты наследственных правоотношений - наследодатель и наследник.

Такая группа субъектов наследственных правоотношений как наследодатели делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию. Данные категории наследования более подробно будут рассмотрены в главе 2.

«Под наследодателем понимается умерший человек, имущество которого переходит к наследникам по закону или по завещанию. Завещатель - более узкий термин, обозначающий человека, выразившего свою волю относительно имущества посредством составления завещания. Наследодателем может быть только физическое лицо, причем его гражданство не имеет значения. Способность передавать имущество по наследству входит в состав гражданской правоспособности, возникающей у человека с момента рождения и прекращающейся в случае смерти (ст. 18 ГК РФ). Таким образом, наличие или отсутствие дееспособности никак не влияет на возможность лица быть наследодателем по закону. Однако завещательная дееспособность возникает только у полностью дееспособного лица. Это связано с тем, что составление завещания является односторонней сделкой. Следовательно, завещателями не могут быть:

 недееспособные граждане (ст. 29 ГК РФ);

 ограниченно дееспособные граждане (ст. 30 ГК РФ);

 несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными после вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ)».

«По нормам российского наследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующей соблюдение права наследования, наследодателем в нашей стране может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества».

«Наследодатель (завещатель) вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определять доли наследников в наследстве (в том числе - лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения), а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний.

Кроме того, завещатель вправе подназначить наследника - указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, или не успеет во время его принять, или откажется от него, или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1121 ГК РФ)».

«Наследники - это лица, которые в соответствии с гражданским законодательством могут быть призваны к наследству. Так как право наследовать имущество также входит в состав гражданской правоспособности, наследниками могут быть и недееспособные, и несовершеннолетние, и ограниченно дееспособные лица, независимо от гражданства, пола, национальности и пр.

Полный состав возможных наследников определен ст. 1116 ГК РФ.

 Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. Они могут наследовать как по закону, так и по завещанию.

 Дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Включение неродившихся детей в число наследников направлено на защиту их прав и интересов. К наследованию призываются дети, родившиеся в течение 300 дней с момента смерти наследодателя. Традиционно наследодателем в этом случае выступает отец ребенка, однако это могут быть и другие родственники или же лицо, не приходившееся родственником ребенку. Например, можно завещать имущество детям первой жены.

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, или в течение 300 дней после расторжения брака либо признания его недействительным, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется свидетельством об их браке. В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен решением суда.

Получив заявление о возможности рождения еще одного наследника, нотариус обязан принять меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ), не проводится раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Призываться к наследованию может только ребенок, родившийся живым. В этом случае значение имеет сам факт начала жизнедеятельности ребенка, независимо от того, сколько прожил ребенок. Согласно ст. 20 Закона «Об актах гражданского состояния», обычно родителям ребенка, умершего на первой неделе жизни, выдается только свидетельство о смерти ребенка. Однако при этом по просьбе родителей (одного из родителей) может быть выдан документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка.

 Юридические лица, указанные в завещании и существующие на момент открытия наследства; наследовать могут и коммерческие, и некоммерческие организации, внесенные в государственный реестр на момент открытия наследства. Если к этому времени организация была ликвидирована, имущество будет наследоваться по закону.

 Российская Федерация; она может наследовать имущество как по завещанию, так и по закону. В последнем случае согласно ст. 1151 ГК РФ происходит наследование выморочного имущества.

 Субъекты РФ.

 Муниципальные образования.

 Иностранные государства.

 Международные организации».

Последние четыре категории субъектов могут призываться к наследованию только при наличии указания в завещании.

Одновременно ст. 1117 ГК устанавливает перечень лиц, которые не могут призываться к наследованию (недостойные наследники).

«Недостойными наследниками могут быть только граждане, которые по соображениям нравственности или не имеют права наследовать в силу прямого указания закона, или отстраняются от наследования судом по требованию заинтересованных лиц (ср. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК). Во всяком случае ст. 1117 ГК возлагает на наследника специфическую гражданскую санкцию за его недостойное поведение в отношении конкретного наследодателя или потенциальных наследников, а поскольку данная мера не касается случаев наследования этим же лицом после любых других наследодателей, она, как верно подчеркнуто, означает именно санкцию, но не ограничение наследственной правоспособности».

Следует отметить, что категория «недостойный наследник» универсальна: по кругу лиц она распространяется на граждан, наследующих как по закону, так и по завещанию, в том числе имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК). Однако универсальность не означает ни ее равенства, ни отсутствия исключений.

Кроме наследодателя и наследника в изучаемом правоотношении присутствуют должностные лица, содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

«Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, - главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права.

Еще одна категория граждан, которые содействуют наследованию, - исполнители завещания - играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам».

Глава 2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

Наследование по завещанию является на сегодня наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к другому. Приоритет наследования по завещанию основывается не только на том, что законодатель поставил главу, посвященную наследованию по завещанию, перед главой, посвященной наследованию по закону, но и на содержании правовых предписаний раздела 5 ГК РФ в целом.

«В пункте 1 статьи 1118 ГК РФ закреплено правило, согласно которому гражданин может распорядиться имуществом на случай смерти только посредством составления особого документа, именуемого завещанием. Все иные документы будут являться недействительными. Например, недействительным будет договор дарения, по которому имущество гражданина переходит к одаряемому после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК РФ)».

Однако отсутствие завещания не означает, что имущество гражданина после его смерти не достанется никому. Это означает лишь, что в отсутствие завещания активизируется механизм наследования по закону.

«Завещание - это выражение воли завещателя, сделанное на случай его смерти в отношении собственного имущества. По прямому указанию закона это является единственным способом для гражданина распорядиться своим имуществом на случай смерти. Правоотношения, связанные с совершением завещания, имеют ряд особенностей.

 Права и обязанности возникают только после открытия наследства. Если наследодатель обуславливает переход имущества наследникам предоставлением какого-либо встречного исполнения в течение своей жизни (завещает квартиру в счет того, что наследники будут его пожизненно содержать), такое завещание будет признано недействительным. К нему следует применять правила о недействительности притворных сделок (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

 Права и обязанности возникают не у наследодателя (к тому времени умершего), а только у наследников.

При составлении завещания следует соблюдать ряд принципов.

 Свобода завещания. Содержание этого принципа раскрывалось выше. Дополнительным проявлением свободы волеизъявления является право наследодателя не сообщать никому о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Свобода завещания признается лишь в той степени, в какой не нарушает публичный порядок государства, положения законодательства, норм морали и нравственности.

 Полная дееспособность завещателя на момент составления завещания. Завещать имущество может только полностью дееспособный гражданин, так как по своей юридической природе завещание является односторонней сделкой и, соответственно, к нему применяются все правила, установленные для гражданско-правовых сделок.

 Личный характер завещания. Как указано в п. 3 ст. 1118 ГК РФ, совершение завещания через представителя не допускается. Такое завещание признается ничтожным.

 Единоличный характер завещания. Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ, завещание может выражать волю только одного лица. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается».

Для завещания обязательна письменная форма. Устное волеизъявление лица, сделанное им на случай смерти, завещанием не признается и не имеет юридической силы. По общему правилу завещание должно быть удостоверено нотариусом, простая письменная форма допускается как исключение для завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).

«Наследниками по завещанию могут быть следующие лица.

 Наследники по закону. При этом установленная законом очередность призвания к наследованию не применяется: лицо может завещать свое имущество наследникам четвертой очереди при наличии наследников первой очереди.

 Граждане, не входящие в число наследников по закону.

 Юридические лица, в том числе и международные организации.

 Публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства).

Зачастую факт неуказания лица в завещании в числе наследников приравнивают к лишению его наследства. Действительно, это один из способов, но не самый «надежный»: если неуказанный субъект входит в число наследников по закону, и завещана только часть имущества, он будет призываться к наследованию в отношении незавещанной части наравне с наследниками по завещанию».

Приведем пример: гр-н А. завещает все свое недвижимое имущество, автомобиль и другое имеющееся на момент открытия наследства ценное имущество своему племяннику, гр-ну К. Однако у него есть сын, не указанный в завещании в числе наследников. Сын будет наследовать вместе с К. все остальное малоценное имущество.

Помимо такого способа лишение права наследования может быть выражено путем прямого перечисления лиц, которых завещатель лишает прав на наследство. В этом случае наследник устраняется от наследования целиком и полностью, независимо ни от каких обстоятельств.

«Лицо, прямо указанное в завещании, - это назначенный наследник. В то же время завещатель может составить завещание, учитывая все возможные ситуации, и указать подназначенного наследника. Подназначенный наследник - это «запасной» наследник, который становится таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по тем или иным причинам (ст. 1121 ГК РФ):

 назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства;

 назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет одновременно с наследодателем;

 назначенный наследник или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, но не успев его принять;

 назначенный наследник или наследник завещателя по закону не примет наследство или откажется от него;

 назначенный наследник или наследник завещателя по закону не будет иметь права наследовать, или будет отстранен от наследования как недостойный».

Право завещать любое имущество, указанное в стать 1120 ГК РФ, подразумевает следующие положения: 1) завещать можно любое имущество; 2) завещать можно как имущество, которое уже имеется в наличии, так и то, которое будет приобретено в будущем; 3) завещать можно все имущество или его определенную часть; 4) можно составить как одно завещание, так и несколько.

«При составлении завещания можно завещать все имущество, его часть, то, что будет приобретено в будущем (а иначе пришлось бы после приобретения новой вещи каждый раз снова обращаться за составлением дополнительного завещания). Все вопросы о принадлежности имущества наследодателю, а также о возможности поступления его в собственность наследникам будут решаться уже в процессе приобретения наследства».

Завещатель сам определяет, кому и какое имущество он передает. Существуют различные способы распределения его между наследниками:

закрепление конкретного имущества за конкретным наследником;

установление доли, выраженной в виде дроби или процентов.

Если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания долей и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, доли наследников признаются равными.

«Есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя (так называемых необходимых наследников) в любом из следующих трех случаев: 1) если они лишены наследства; 2) если все имущество завещано другим лицам; 3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли».

В соответствии со ст. 1124, 1125, 1127, 1134 ГК определен круг лиц, обязанных хранить тайну завещания: это нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо (п. 7 ст. 1125, ст. 1127 ГК); переводчик, исполнитель завещания (ст. 1134 ГК); свидетели (п. 2 ст. 1124 ГК); рукоприкладчик (п. 3 ст. 1125 ГК).

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданский кодексом.

2.2 Наследование по закону

Наследование по закону в отличие от наследования по завещанию более простая форма наследования, поскольку с точки зрения как накопления юридических фактов (обусловливающих наследование), так и документального их подтверждения (и соответственно возможных дефектов, как содержательных, так и формальных) предполагает усеченный юридический состав, минимизацию возможных споров по поводу наследства, а также "чистоту" универсального правопреемства.

Наследование по закону является вторым из возможных оснований наследования. Как отмечалось, законодатель отдает предпочтение завещанию. «Наследование по закону происходит в случаях, когда невозможно унаследовать имущество по завещанию:

 если завещание отсутствует (не составлялось или было отменено);

 завещана только часть имущества, незавещанная часть наследуется по закону;

 завещание признано недействительным полностью или частично;

 в завещании содержится только указание на лишение наследства одного, нескольких или всех наследников;

 указанные в завещании наследники отсутствуют, отказались от наследства, не имеют права наследовать, умерли до открытия наследства;

 к наследованию призвано лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве».

Круг наследников по закону значительно ограничен: ими могут быть только определенные физические лица или, при отсутствии таковых, - государство.

Наследование осуществляется в порядке установленной очередности. Включение гражданина в эти очереди осуществляется на основе:

 родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

 усыновления;

 нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных условий.

Принцип очередности означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если они:

вообще отсутствуют;

никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они отстранены от наследования);

лишены наследства;

никто из них не принял наследства или все они отказались от наследства.

«В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Основных очередей три.

Первая очередь (ст. 1142 ГК РФ):

дети наследодателя;

супруг наследодателя;

родители наследодателя.

При этом усыновленные и его потомство, с одной стороны, а с другой - усыновитель и его родственники приравниваются к родственникам по происхождению, т. е. кровным родственникам (но зато они, кроме некоторых исключений, не наследуют по правилам, относящимся к «своим» кровным родственникам - ст. 1147 ГК РФ).

Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ):

братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные);

дедушка и бабушка наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери.

Третья очередь (ст. 1144 ГК РФ):

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (то есть дяди и тети наследодателя).

Последующие очереди согласно ст. 1145 ГК РФ образуют родственники третьей, четвертой степени родства, которые определяются по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Это:

четвертая очередь (прадедушки и прабабушки наследодателя);

пятая очередь (дети родных племянников и племянниц наследодателя - двоюродные внуки и внучки; родные братья и сестры его дедушек и бабушек - двоюродные дедушки и бабушки);

шестая очередь (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя - двоюродные правнуки и правнучки; дети его двоюродных братьев и сестер - двоюродные племянники и племянницы; дети его двоюродных дедушек и бабушек - двоюродные дяди и тети);

седьмая очередь (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха);

восьмая очередь (нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они по закону не входят в предшествующие очереди и нет других наследников по закону - ст. 1148 ГК РФ)».

Как мы отмечали в предыдущем параграфе, независимо от воли, изложенной в завещании, закон охраняет интересы социально незащищенных наследников, предоставляя им право на обязательную долю в наследстве.

«К лицам, имеющим право на обязательную долю, отнесены: а) нетрудоспособные дети, супруг, родители наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; б) несовершеннолетние дети наследодателя.

Обязательная доля в наследстве согласно положениям комментируемого пункта равняется 1/2 законной доли соответствующего наследника.

При определении размера обязательной доли необходимо исходить из количества наследников соответствующей очереди по закону».

Так, если у наследодателя было два сына (наследника первой очереди), другие наследники отсутствуют, а один из сыновей является несовершеннолетним, то в случае составления наследодателем завещания в пользу второго сына (совершеннолетнего) он сможет распорядиться лишь 3/4 своего имущества. Несовершеннолетний сын будет иметь право на 1/4 имущества своего отца как обязательный наследник.

«При отсутствии наследников, указанных в ст. ст. 1142 - 1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные ст. 1151 ГК РФ.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со ст. 1151 ГК РФ».

Кроме того, гражданский кодекс РФ закрепляет субинститут «наследование по праву представления», под которым следует понимать переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК РФ).

«Правила о наследовании по праву представления подлежат применению в следующих случаях:

а) если наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

б) если отсутствует завещание.

Наследование по праву представления может иметь место только при наследовании по закону, и перечень лиц, которые могут наследовать по праву представления, ограничивается только первыми тремя очередями наследников по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, то применению подлежат правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ)».

Заключение

Подводя итог рассмотрения темы «Понятие наследства», прежде всего, стоит отметить то, что понятия «наследование» и «наследство» не являются тождественными. Наследование представляет собой правоотношение универсального правопреемства, вытекающее из возможности гражданина распоряжаться свой собственностью. Наследство же - это любое имущество, находящееся в собственности наследодателя.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего ГК РФ не следует иное.

Процесс наследования включает в себя целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью гражданина. В частности, это отношения, вытекающие из фактов: составления завещания; открытия наследства; принятия наследства; отказа от наследства; исполнения завещания и др. Субъектами таких правоотношений является наследник и наследодатель, а также лица, способствующие наследованию (нотариус, свидетели и т.д.).

Гражданин, обладающий имуществом, может осуществить его передачу своим правопреемникам либо посредством составления завещания, либо посредством молчаливого согласия с определенным законом порядком наследования. Таким образом, юридическая конструкция наследования по завещанию исходит из непосредственно выраженной воли наследодателя, а юридическая конструкция наследования по закону - из предполагаемой воли наследодателя. В том случае, если наследодатель не сделал волеизъявления о судьбе своего имущества, предполагается, что он согласен с тем распределением наследства, которое закреплено в законе (наследование по очередям), поскольку, скорее всего, именно так и распределил бы его сам, будучи здравомыслящим человеком.

Отметим, что наследование по завещанию осуществляется путем разделения конкретного имущества между конкретными наследниками или же по определенным завещателем долям. В процессе же наследования по закону наследство распределяется в равных долях. Кроме того, закон предусматривает обязательную долю в наследовании.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или иным лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Изучив оба основания наследования, можно сказать, что в настоящее время наследование по завещанию, согласно нормам российского гражданского законодательства, в полной мере соответствует высоким мировым стандартам, требованиям стабильности экономической деятельности в условиях цивилизованной товарно-рыночной экономики, экономической свободе, закрепленной в ГК РФ, неприкосновенности собственности, праву субъектов самим определять условия своей деятельности, другим основным началам российского гражданского права.

Библиографический список:

1. Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства / М.С. Абраменков М. С // Нотариус, 2012. - № 3. - с. 30-32.

2. Абрамова Е. Н. Гражданское право: учебник / Е. Н. Абрамова, Н.Н. Авчеренко и др. - М.: «РГ Пресс», 2010. - 1008 с.

3. Алексеев С. С. Гражданское право: учебник / С. С. Алексеев - М.: Проспект; Екатеринбург, 2009. - 528 с.

4. Волкова М.А. Гражданское право. Часть 3: Учебный курс (учебно-методический комплекс) / М. А. Волкова - М.: Волтер Клувер, 2010. - 380 с.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс] от 26.11.2001 № 146 - ФЗ (ред. от 05.06.2012, изм. от 02.10.2012) Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130765;dst=0;ts=9B7B8EF618CA627BB4DC5FA024699E8F;rnd=0.29270267067477107;

6. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве / М. А. Димитриев // Юрист, 2012. -№ 8. - с. 38-41.

7. Димитриев М.А. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / М.А. Димитриев. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17100;dst=0;ts=518ECA3D8F54FC5C4FDEE1C9AD3ED5EB;rnd=0.0828418442979455 ;

8. Закиров Р. Ю. Наследственное право: учебное пособие / Р. Ю. Закиров - М.: Дашков и К, 2008. - 288 с.

9. Тихомирова Л.В. Наследство: приобретение и защита прав, вопросы налогообложения / М.Ю. Тихомиров - Издательство Тихомирова М.Ю., 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=16987;dst=0;ts=397C625EA9C5D6EC82318318AA2C855F;rnd=0.104569150833413.

10. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций / Ю.А. Хамицаева - М.: Высшее образование, 2008. - 160 с.