Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования ( Понятие наследования, общие положения о наследовании. Способы наследования )

Содержание:

Введение

«…законодательство, определяя

право наследования

и выражая понятия человеческого общества,

не чуждо уважения к движениям сердца,

как не чуждо и всему человеческому»[1].

Ежедневно граждане нашей страны и всего мира вступают в отношения наследования. Жизнь неумолима, и смерть, к сожалению, уносит от нас самых дорогих людей, и тогда наследство, оставшееся от них является лишь добрым знаком, повествующим о том, что с ушедшим человеком были хорошие родственные отношения. Но бывают и другие ситуации, когда возможное получение или неполучение наследства является определяющим фактором отношения к человеку. Бывает и так, что человек, живший все время в одном месте, вдруг получает извещение, что он стал единственным наследником своего дальнего родственника, жившего совсем в другом месте, даже другой стране, и что он, «наследник», даже не подозревал о существовании такого родственника. Такие ситуации, хоть и редки, но случаются, а, став достоянием молвы, превращаются в анекдоты и в сюжеты для книжных романов.

Так или иначе, каждый из нас является потенциальным наследником (возможно, даже не единожды), либо наследодателем.

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время, когда нормы наследственного права вполне отчетливо отражают приоритет прав честных и корпоративных наследников по отношению к государству, это стремление находит выражение в расширении роли государства в самом процессе регулирования наследственных правоотношений, и, в частности, во все более детальной регламентации правил наследования имущества по закону, так и по завещанию. Последняя из названных тенденций, особенно ярко проявившаяся в нормах обновленной части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации, представляется весьма обоснованной.

Наследование как институт, тесно связанный с правом собственности, является закономерной необходимостью развития общества. В своем исследовании Р.Ю. Закиров отмечает: « наследование рассматривается как один из древнейших правовых институтов, тесно связанный с процессом формирования и укрепления собственности как экономической и правовой категории»[2].

Д.И. Мейер, указывая, что в «области юридических отношений право собственности является необходимостью и в гражданском праве занимает первое место», также отмечает: «…господство человека над вещью необходимо для удовлетворения его потребностей, а желание удовлетворять им до того свойственно человеку, что он в высшей степени дорожит служащими тому средствами»[3]. Государство, признавая за гражданином право собственности, устанавливает его право получать вещи от близких и право передавать свое имущество по наследству[4].

Наследование как один из институтов гражданского права занимает особое положение. Ключевую роль в этом занимает то, что наследование в продолжение права собственности опосредует переход прав и обязанностей умершего к другим лицам, тем самым сохраняя стабильность общественных отношений, а также предоставляет право распоряжения имущественными правами на случай смерти[5].

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.

В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось весьма ценное имущество – это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк и другое имущество.

Поэтому в настоящее время актуальность имущественных вопросов не может вызывать сомнений, так как от уровня теоретической разработки данной темы во многом зависят практические результаты, что, по сути, определяет ее теоретическое и практические значение.

Целью работы является изучение и анализ проблем связанных с механизмом перехода в распределении наследственного имущества.

В связи с вышеизложенным, можно определить и задачи, поставленные для достижения цели работы:

  • Глубокое изучение основных понятий наследственного права;
  • Рассмотрение способов наследования по закону и по завещанию;
  • Анализирование права на принятие наследства и права на отказ от наследства;
  • Изучение особенностей выдачи свидетельства о праве на наследство;

Объектом наследования являются общественные отношения, возникающие в связи с наследованием.

Предмет исследования – норма права, регулирующие данное отношение.

Состояние научной разработанности проблемы. В качестве источников при написании работы были использованы: нормативные материалы, статьи из периодических изданий, учебные пособия, которые, на мой взгляд, наиболее широко освещают характер и содержание выбранной темы, а так же труды таких ученых как: А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Е.А. Гречушкина, В.К. Дронников и многими другими учеными, внесшими достойный вклад в обоснование теоретического содержания наследования.

Методологической и теоретической основой исследования является диалектический метод познания. При подготовке диплома автор опирался на основные положения Конституции Российской Федерации, основы Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В процессе работы использовались системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический и социологический методы анализа исследуемой проблематики.

Работа состоит из введения, основной части, заключения, приложения и списка использованной литературы.

Глава 1. Понятие наследования, общие положения о наследовании. Способы наследования

1.1. Наследование по завещанию, общие правила наследования

Каким бы ни был уровень материального обеспечения гражданина (один владеет акциями и другими ценными бумагами, земельными участками, крупной недвижимостью, дорогостоящими транспортными средствами, другой – приватизированной квартирой и садовым домиком, третий имеет денежный вклад в банке, четвертый – просто предметы домашней обстановки и обихода), каждый может задуматься о судьбе приобретенного им имущества после своей смерти.

Поэтому, регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом – путем совершения завещания.

Основной принцип завещания – это свобода его совершения. Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободы завещательных распоряжений к свободе завещаний. По действующему законодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.

Завещанием признается распоряжение граждани­на на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме. Завещание делается на случай смерти. Этот признак является наиболее ха­рактерным для завещания. Но отсюда не следует все же, что всякое распоряжение гражданина на случай смерти об имуществе является завещанием. Напри­мер, при договоре страхования жизни в пользу тре­тьего лица страхователь в письменном заявлении на имя страховой компании может указать то лицо или лиц, которым должна быть выплачена страховой ком­панией сумма. Однако такое распоряжение страхова­теля на случай своей смерти не является завещанием. Это – договор в пользу третьего лица, заключаемый страхователем со страховой компанией.

Чтобы данное распоряжение гражданина на слу­чай смерти могло быть признано завещанием, оно должно отвечать ряду признаков и быть совершено в форме, предписанной законом. Но если все условия, необходимые для действительности завещания, соблю­дены, закон всемерно охраняет волю наследодателя.

Действующее законодательство о наследовании ох­раняет волю наследодателя, если она не противоречит закону и выражена в установленной форме.

Каковы же юридические признаки завещания, отли­чающие его от других распоряжений на случай смерти?

1. Завещание – односторонняя сделка: оно приоб­ретает юридическую силу вследствие выражения воли одного лица – завещателя[6]. Для действительности за­вещания не требуется, чтобы лица, указанные в нем в качестве наследников, дали при совершении завеща­ния или позже – до момента смерти завещателя – свое согласие на назначение их наследниками. От них зависит впоследствии (после смерти завещателя) изъя­вить свою волю на принятие или на отказ от наслед­ства. Но это будет уже самостоятельной сделкой с их стороны, сделкой – также односторонней.

Иногда говорят, что завещание является последней волей гражданина. Это не значит, что завещание обя­зательно должно составляться перед самой смертью завещателя. Оно может быть составлено и задолго до смерти завещателя. Закон предоставляет завещателю право по своему усмотрению в любой момент отме­нить или изменить сделанное им завещание, причем всякие сделки и оговорки, ограничивающие это право завещателя, должны считаться недействительными (ст. 10 ГК РФ). Но, поскольку завещатель выразил в завещании законным образом свою волю и свое заве­щание не отменил и не изменил, выраженная им воля должна считаться его последней волей (хотя бы она была выражена и за много лет до его смерти).

2. Завещание является распоряжением на случай смерти. Это обстоятельство придает завещанию как сделке специфические особенности. При завещании правовые последствия, по общему правилу, возника­ют только с момента открытия наследства, т. е. с мо­мента смерти завещателя (или признания его как без­вестно отсутствующего умершим, что приравнивается к его смерти). Завещание совершено, но указанное в нем в качестве наследника лицо еще не приобрело права наследования; для этого требуется открытие наследства, т. е. смерть наследодателя и призвание данного лица к наследованию. Было бы все же непра­вильным полагать, что во всех случаях правовые по­следствия завещания возникают только со смертью завещателя. Это только общее правило, но еще при жизни завещателя составленное им завещание может иметь известные, хотя и ограниченные, правовые по­следствия; вновь составленное завещание может по­влечь за собой отмену или изменение ранее составлен­ного завещания. Однако основные правовые послед­ствия завещания, конечно, реализуются только с от­крытием наследства (призвание наследников, переход к ним имущественных прав наследодателя и др.).

3. Поскольку завещание делается на случай смер­ти, в литературе завещание иногда относят к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием[7].

Такой подход считается неправильным. Условием яв­ляется некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неиз­бежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реали­зуются правовые последствия завещания, не придает завещанию характера условной сделки. Не является завещание условной сделкой еще и потому, что усло­вие всегда является дополнительным моментом в сдел­ке, устанавливаемым соглашением сторон. От жела­ния сторон зависит придание сделке условного харак­тера. Но если стороны этого не сделают, то сделка будет иметь юридическую силу, хотя и не будет обладать условным характером. Так, купля-продажа, имущественный наем и другие договоры могут быть заклю­чены со включением в договор тех или иных условий. Но если стороны не поставят возникновение или пре­кращение договора в зависимость от наступления или ненаступления тех или иных условий, данный дого­вор все же будет обладать надлежащей юридической силой, связывающей стороны, его заключившие. За­вещание же может быть совершено только на случай смерти завещателя. Это обстоятельство является не­обходимым, а не случайным элементом завещания, который по желанию завещателя может быть вклю­чен или не включен в завещание. Упоминание в за­вещании, что оно составляется на случай смерти за­вещателя, вытекает из самого существа завещания, является его неотъемлемой частью и не может рас­сматриваться как отлагательное условие. Более точно было бы считать смерть завещателя сроком, который должен обязательно наступить, хотя и неизвестно, когда он наступит, сроком, от наступления которого зависят правовые последствия завещания как одно­сторонней сделки, хотя, как мы видели, известные правовые последствия завещание может иметь еще и при жизни завещателя.

4. Завещание – сделка, непосредственно связан­ная с личностью завещателя. В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля заве­щателя. Поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем[8].

5. Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом за­вещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, обли­гации государственных займов, предметы домашней обстановки и обихода, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения (в городе или сельской местности, в месте жительства завещателя или в ином месте). Но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые граж­данин не вправе уступить другому лицу и при жизни.

Распоряжение об имуществе составляет основное содержание завещания. Но в завещании могут быть и некоторые распоряжения неимущественного характе­ра (например, о месте похорон завещателя, о возложе­нии на кого-либо из наследников обязанности по при­ведению в порядок рукописей, оставленных завеща­телем, и др.).

Однако распоряжение гражданина на случай смер­ти, не содержащее вовсе указаний о его имуществе, не может считаться завещанием[9], например, распоря­жение отца о характере воспитания его детей на слу­чай его смерти, о взаимоотношениях детей друг с дру­гом и т. д. Такое распоряжение может иметь для лиц, которым оно адресовано, моральную силу, но не явит­ся завещанием в том смысле, как его понимает закон.

6. Завещание – сделка, которая для своей действи­тельности требует обязательного соблюдения установ­ленной законом формы. Поскольку исполнение заве­щания может последовать только после смерти заве­щателя, когда восполнить недостаток формы завеща­ния уже невозможно, несоблюдение формы завещания неизбежно приводит к недействительности завещания

Завещание должно быть подписано завещателем и представлено в государственный нотариальный орган для нотариально­го удостоверения. Таким образом, закон признает в качестве общей и основной формы завещания заве­щание письменное, нотариально удостоверенное, хотя бывают исключения, когда завещание составляется при чрезвычайных обстоятельствах, то есть без нотариуса или соответствующих должностных лиц, но обязательно в простой письменной форме и собствен­норучно подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей.

7. Завещание не должно содержать в себе распоря­жений, противных закону или сделанных в обход за­кона, либо направленных к явному ущербу для госу­дарства. В обход закона будет совершено завещание, по которому наследнику, имеющему право на обяза­тельную долю в наследстве, эта доля назначается фор­мально полностью; в действительности же наследник должен получить менее обязательной доли, так как оценка имущества в долях других наследников уста­новлена ниже действительной стоимости.

Все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к форме и содержанию завещания.

Закон предоставляет гражданину право назначить на­следников путем составления завещания и распределить наследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленных законом.

Завещание – распоряжение наследодателя (заве­щателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай его смерти, составленное в установленной законом форме. Содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону и о выполнении наследниками других действий в соответствии с во­лей завещателя.

Завещание носит строго личный характер, его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не до­пускается также совместное завещание нескольких лиц (ст. 1118 ГК РФ).При удостоверении завещания нотариус не прове­ряет принадлежность завещаемого имущества завеща­телю, это устанавливается лишь при вводе в права наследства.

В законодательстве предусмотрено несколько раз­нообразных вариантов составления завещания.

Нотариальное завещание составляется в нотариаль­ной конторе, хотя в случае болезни завещателя мож­но пригласить нотариуса к больному на дом или в ле­чебное учреждение. Нотариус беседует с завещателем, выясняет его волю, разъясняет права нетрудоспособ­ных наследников на момент открытия наследства. При этом проверяется правоспособность и дееспособность завещателя. Нотариус удостоверяет не только подпись завещателя, но и подлинность его волеизъявления.

Следующим вариантом совершения завещания явля­ется закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ). При таком вари­анте ни нотариус, ни свидетели не знают ничего о содер­жании завещания, о том, кто назначен наследником. Эти сведения станут известны только после смерти заве­щателя. Хранится закрытое завещание у нотариуса.

И, наконец, еще один вариант завещания – при наличии чрезвычайных обстоятельств (ст. 1129 ГК РФ). Данный вид завещания составляется без нотариуса или соответствующих должностных лиц, но обязательно в простой письменной форме и собствен­норучно подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей.

При составлении завещания может присутствовать свидетель. Свидетель предупреждается о тайне заве­щания. При этом в законе перечислены лица, кото­рые не могут быть допущены в качестве свидетелей, в том числе сам нотариус, заинтересованный наследник, отказополучатель и др.

В любой из перечисленных выше форм завещания должны быть указаны дата и место совершения заве­щания. Это связано с тем, что может быть составлено более позднее завещание, отменяющее предыдущее.

В современных условиях для оформления наследственных прав завещания удостоверяют также и частные нотариусы, кото­рые и ведут наследственное дело.

Приказом Министерства юстиции РФ от 10.04.2002 г. № 99 «Об утверж­дении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых доку­ментах»[10] утверждены формы реестров для регистрации удостоверительной надписи на завещании, записанном нотариусом со слов завещателя, удостоверительной надписи на завещании лица, которое не может прочи­тать завещание, удостоверительной надписи на заве­щании, совершаемом в присутствии свидетеля, удостоверительной надписи на завещании, совершаемом с участием душеприказчика, удостоверительной надпи­си на завещании, написанном завещателем, удостове­рительной надписи на завещании от имени лица, которое не может подписаться лично вследствие физичес­кого недостатка, болезни или неграмотности, надписи на конверте с закрытым завещанием, свидетельства о принятии закрытого завещания, протокола вскрытия и оглашения закрытого завещания, свидетельства о пра­ве собственности на долю в общем совместном имуще­стве супругов, выдаваемое пережившему супругу.

Документы о регистрации помогут упорядочить удо­стоверение завещаний различных форм.

Завещание составляется в свободной форме, и но­тариус не вправе предлагать завещателю использовать только имеющиеся в нотариальной конторе пример­ные стандартные формы завещаний. Завещание составляется, подписывается и удосто­веряется в двух экземплярах, из которых один пере­дается завещателю, а другой остается в делах нотари­альной конторы и хранится в наряде в соответствии с номенклатурой дел. Завещание регистрируется в ре­естровой книге, где в графе 3 указываются фамилия, имя, отчество завещателя, а также фамилия, имя, от­чество свидетеля, лица, подписавшего за завещателя завещание, исполнителя завещания, переводчика, если он при этом участвует, и их места жительства.

Завещание должно быть написано самим завещате­лем либо записано с его слов нотариусом. Завещание, записанное нотариусом со слов завеща­теля, до его подписания должно быть полностью про­читано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завеща­ние, его текст оглашается для него нотариусом. Об этом на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание должно быть собственноручно подписа­но завещателем. Если завещатель сам в силу своего физического состояния не может подписать завеща­ние, оно подписывается по просьбе завещателя руко­прикладчиком, который имеет право подписывать до­кумент за другое лицо (ст. 160 ГК РФ).

Если у нотариуса возникнет сомнение в дееспособ­ности завещателя, он может задать ему проверяющие вопросы и назначить удостоверение завещания на дру­гой день, проверив у соответствующего врача, не состо­ит ли этот гражданин на учете в качестве больного. Может оказаться, что завещатель признан судом недее­способным или же состоит на учете в психиатрическом диспансере. Во всяком случае, нотариус проверяет как правоспособность, так и дееспособность завещателя и указывает на это при удостоверении завещания.

Завещатель вправе сделать распоряжение по поводу судьбы любого имущества, как того, которое принадлежит ему на день составления завещания, так и того, которое он приобретет в будущем. Поэтому он не обязан представлять доказательства принадлежности ему имущества, о котором идет речь в завещании. Исполнение завещания включает в себя принятие мер к охране наследственного имущества, истребова­ние имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу, а также переда­ча наследственного имущества наследникам.

Отменить завещание можно двумя способами[11].

Первый способ – это совершение нового завещания, в котором содержатся иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения по поводу судьбы одного и того же имущества. Наследство всегда открывается на основании последнего по времени его составления завещания. При этом по общему правилу все формы, в которых в силу закона могут составляться завещания, имеют одинаковую юридическую силу, последующее завещание отменяет предыдущее вне зависимости от того, в какой форме совершено каждое из них. Из этого общего правила установлены исключения. Они касаются, во-первых, завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах. Таким завещанием, как уже отмечено ранее, может быть изменено или отменено только то завещание, которое также совершено в чрезвычайных обстоятельствах. На судьбу завещания, совершенного в любой иной форме, такое завещание не окажет никакого влияния. Во-вторых, установлены определенные особенности и в отношении отмены завещательных распоряжений правами на денежные средства, находящиеся во вкладах и других счетах в банках и иных кредитных учреждениях. Они сводятся к тому, что завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, оформленное в отделении банка, влияет на судьбу только того завещательного распоряжения, которое оформлено в том же банке.

Второй способ – это специальное распоряжение завещателя об отмене завещания. Такое распоряжение должно быть совершено в порядке и формах, установленных для совершения завещания, то есть ему придан характер самостоятельного завещательного распоряжения.

В отношении изменения или отмены завещания установлен принцип их безвозвратности. Это означает, что, если последующее завещание, изменившее или отменившее предыдущее, в свою очередь, изменяется или отменяется, юридическая сила предыдущего завещания не восстанавливается ни полностью, ни частично. Так, например, если гражданин по первому завещанию завещал все свое имущество дочери, а затем составил второе завещание, в котором указан в качестве наследника всего имущества сын, а через некоторое время оформил распоряжение об отмене второго завещания, после его смерти откроется наследование по закону, так как оба завещания отменены: ранее составленное позднее составленным, а последнее отменено распоряжением об отмене завещания[12]. Совершенно иные последствия наступают, если последующее завещание либо распоряжение об отмене завещания признаны недействительными. В этом случае восстанавливается юридическая сила завещания, отмененного позже составленным завещанием или распоряжением об отмене. При этом не имеют никакого значения основания, по которым последующее завещание или распоряжение об отмене завещания были признаны недействительными[13].

Закрепление в ГК РФ новых форм завещания полностью соответствует реалиям современной жизни. Строгость формы завещания способствует исполнению последней воли собственника. На самом деле строгость формы является надежным заслоном против подделок завещаний умерших[14].

1.2.Наследование по закону, основания наследования, очередность наследования

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, ус­танавливающий круг наследников, очередность их призвания к на­следству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследо­дателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного распоряжения»[15].

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

• завещание не было составлено либо было составлено, но впо­следствии отменено завещателем;

• завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

• наследник по завещанию отказался от наследства либо был при­знан недостойным наследником;

• завещание признано недействительным по основаниям призна­ния сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы).

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследова­нию определен законодателем с учетом брачных, родственных отно­шений, наличия иждивения и других обстоятельств[16].

В соответствии с ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142 – 1145 ГК РФ. Всего действующим законодательством предусмотре­но, как уже отмечалось, шесть очередей родства. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников пред­шествующих очередей (т.е. если наследников предшествующих очере­дей либо вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследст­ва, либо никто из них не принял наследства, либо все эти наследники отказались от наследства). Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Все наследники по закону делятся на[17]:

• наследников первой очереди – дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

• наследников второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы – наследуют по праву представле­ния);

• наследников третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления).

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, тре­тьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относя­щиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию[18]:

• в качестве наследников четвертой очереди – родственники тре­тьей степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

• в качестве наследников пятой очереди – родственники четвер­той степени родства (дети родных племянников и племянниц насле­додателя – двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его дедов и бабок – двоюродные дедушки и бабушки);

• в качестве наследников шестой очереди – родственники пятой степени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя – двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер – двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюрод­ных дедушек и бабушек – двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, не являвшиеся по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи.

Гражданский Кодекс не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ[19].

Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на­следства. После признания имущества перешедшим по праву насле­дования к государству нотариальный орган направляет соответствую­щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство.

Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле­дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК РФ). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и тру­доспособности. Наследником признается также ребенок наследодате­ля, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основа­нием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родив­шихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Мате­ринство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается ор­ганом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетель­ских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в тече­ние 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недей­ствительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка призна­ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на­следуют всегда, а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцов­ство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, при­знания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления места ее нахождения и т.д.) – по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ре­бенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может ока­заться невозможной или затруднительной – п. 3 ст. 48 Семейного Кодекса[20].

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи­тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным про­живанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется раз­мер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из суп­ругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзор­ные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о рас­торжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК РФ)[21].

При наследовании по праву представления внуки и правнуки на­следодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия на­следства нет в живых того из родителей, который был бы наследни­ком. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случа­ях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится по­ровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до откры­тия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК РФ)[22]. Однако, как уже отмечалось, на на­следование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иж­дивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву представления, они выступают как непосредственные и самостоятель­ные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до от­крытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоя­тельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по за­кону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наслед­ника, который умер до открытия наследства или одновременно с на­следодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 Гражданского Кодекса (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ)[23].

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно­вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК РФ, в соответствии с кото­рой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, при­равниваются к родственникам по происхождению (кровным родст­венникам)[24].

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейно­го права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отноше­нию к ребенку, который фактически не является его сыном или доче­рью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким обра­зом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по насле­дованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усы­новленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 Гражданского Кодекса усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усынов­ленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не на­следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК РФ: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда от­ношения с одним из родителей или другими родственниками по про­исхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение являет­ся новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству воз­можность наследования в отношениях между кровными родственни­ками при усыновлении не была регламентирована законом[25].

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответст­вии с п. 3 ст. 137 Семейного Кодекса при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со­хранены личные неимущественные и имущественные права и обязан­ности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 Семейного Кодекса)[26].

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждаю­щее, что оно фактически было принято в семью и проживало на по­ложении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформ­ленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между ними существует кровное родство. При этом к наследованию призы­ваются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Не­полнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные бра­тья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), по­скольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со сто­роны отца – в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени род­ства наследуют в равных долях.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, — единственный или основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия на­следства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 Семейного Кодекса право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не­трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

• нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд­нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время[27].

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но ос­новным и постоянным источником средств существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивен­цем и соответственно будет призван к наследованию[28].

Таким образом, наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Глава 2.Право на принятие наследства, право на отказ от наследства

2.1. Сроки и способы принятия наследства

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1152 устанавливает простую и понятную норму: для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) принятие наследства не требуется.

Принятие наследства – это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям[29].

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не оз­начает принятия наследства остальными наследниками.Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации Права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или, когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон устанавливает единый для всех порядок принятия наследства.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 185 ГК РФ):

  • подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, под­линность которых засвидетельствована начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
  • подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей во­еннослужащих, подлинность которых засвидетельствована командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
  • подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлинность которых засвидетельствована начальником соответствующего места лишения свободы;
  • подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, подлинность которых засви­детельствована администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения[30].

В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа.

Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, - их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии наследства). Разрешение органов опеки и попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не требуется.

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета на­следственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. В этом случае срок для принятия наследства наследником также не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано; Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного).

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства[31].

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого наследника недостойным.

Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник[32]:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследник считается своевременно фактически принявшим наследство, если он представил нотариусу доказательства вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя. Такими почте доказательствами в если зависимости посадку от сам конкретной срока ситуации со могут конкретным быть:

  • взятых справка организации жилищно-эксплуатационной пользования организации (либо домом местной смерти администрации юридического или хотя жилищно-строительного охране кооператива) о другом том, документы что Количество наследник другом проживал пересылке совместно с вступления наследодателем участке на наследственного момент со его что смерти. О налогов фактическом налогов принятии производившего наследства наследодателю будет сам свидетельствовать и данными то зависимости обстоятельство, имуществом что насаждений наследник уплате проживал в производившего наследуемом недвижимое доме (квартире), имеют хотя конкретной бы и земельном сам фактическом наследодатель до при ее этом том проживал в ее другом уплате месте;
  • конкретным справка зависимости указанных для органов о наследнику том, по что юридического до похорон истечения сберегательной шести имеют месяцев наследуемым со его дня не открытия зависимости наследства Такими наследником документы было хранение взято уход какое-либо по имущество открытия наследодателя. имущества Количество справка взятых инспекции вещей и акта их своевременно ценность книжку юридического обстоятельство значения хотя при истечения этом недвижимое не ее имеют;
  • будет справка оплате налоговой производившего инспекции наличие об считается оплате открытия конкретным представил наследником наследственного налогов юридического на конкретной недвижимое принятии имущество, Количество принадлежавшее со наследодателю, для или взятых квитанция он об до уплате фактически налогов наследодателя от какое имени ценность наследника;
  • по наличие у охране наследника уход сберегательной дня книжки своевременно наследодателя до при установленного условии, своевременно что юридического нотариус жилищно будет дня располагать он данными о пересылке получении уплате ее принятия на­следником охране до ценность истечения наследодателя установленного шести законом производившего срока Такими для обстоятельство принятия наследства наследства (получение вещей конкретным законом наследником Такими денежной принявшим суммы имеют на производившего похороны нем наследодателя; обстоятельство наличие наследства акта наследодателя описи быть нотариуса, взято производившего имущества принятие пересылке мер к местной охране собственности наследственного если имущества и другом передавшего принятие сбе­регательную Наследник книжку земельном на документы хранение дня наследнику; налогов акты либо жилищно-коммунальных наследственного органов, фактическом администрации, уход комиссии домом по для организации денежной похорон -аналогичного месте содержания; значения документы о имущество пересылке органов кем-либо нотариуса наследнику уход этой этом книжки конкретной по момент почте и т.п.);
  • квитанция справка документы местной конкретной администрации о органа том, срока что конкретной наследник нем производил наследуемым уход обстоятельство за наследодателя наследуемым другом домом (квартирой), другом производил в наследодатель нем ремонт;
  • справка органа исполнительной власти о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;
  • нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя; и т.п.

Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта. Свидетельские показания о том, что наследник взял себе автомобиль наследодателя могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса они бесспорными не являются.

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал и проводил похороны наследодателя.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства. В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным гл.37 Гражданского Процессуального кодекса РФ .

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 28 Гражданского Процессуального кодекса РФ.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Здесь можно вспомнить, что в ст.531 Гражданский Кодекс РСФСР не имели права наследовать ни по закону, ни по завещанию «граждане, являются которые либо своими РСФСР противоправными наследниками действиями, дочь направленными воли против либо наследодателя, этих кого-либо дочь из матерью его способствовать наследников имеющих или ст против имеет осуществления обязательную последней Но воли на наследодателя, завещал выраженной в вопрос завещании, скончалась способствовали его призванию настоящее их к порядке наследованию, Кодексе если бы эти умышленными обстоятельства детей подтверждены в его судебном неосторожные порядке».

И составлено на наследования практике отстранена возникал дочь вопрос: Это возможно можно ли имеет призвание к подтверждены наследованию подтверждены лица, лекарство неосторожные настоящее противозаконные Например действия недостойных которого право привели к наследстве смерти или наследодателя? Здесь Например, пытались дочь, ими на его которую призвание было Гражданском составлено закону завещание, противоправными ухаживая Гражданском за можно престарелой эти матерью, смерти по смерти неосторожности противоправных передозировала Это лекарство, и практике мать во скончалась других во открытия сне. были Будет из ли отстранена дочь на отстранена Следующими от правах наследования? скончалась При что разрешении ли данных самих ситуаций по приходилось Например руководствоваться совершенных разъяснениями ухаживая Пленума приходилось Верховного бы Суда наследства РФ осуществления от 23 Здесь апреля 1991 можно года №2, Но который завещание установил, Например что Гражданском недостойными имущество наследниками завещатель признаются разъяснениями граждане, родители которые «своим мать умышленными закреплено противоправными которую действиями … детей способствовали из либо наследстве пытались были способствовать вспомнить призванию разъяснениями их привели самих обязательную или воли других наследстве лиц к время наследованию». В простил настоящее от время граждане это лиц уточнение мать закреплено в восстановлены Гражданском имеющих Кодексе что РФ в том ст.1117[33]. которые Но скончалась граждане, самих которым возникал наследодатель Верховного после недостойных утраты простил ими Пленума права которые наследования, мать завещал РФ имущество, установил вправе способствовать наследовать судебном это осуществления имущество. способствовали Это лишены говорит о Будет том, данных что подтверждены завещатель других как противозаконные бы действий простил кого недостойных Гражданский наследников граждане после кто совершенных ни противоправных закону действий[34]. действия Правила о который недостойных имели наследниках неосторожности распространяется и детей на на наследников, сне имеющих руководствоваться право установил на завещание обязательную их долю в имущество наследстве. действий Следующими, вправе кто вправе не лица имеет ни права наследников наследовать, их являются неосторожности родители мать после разрешении своих При детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ)[35].

Таким образом, принятие наследства – это одностороннее волевое действие лица, , призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательство

2.2. Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель. Это лицо, после смерти которого, осуществляется правопреемство. Наследодателем может быть любой гражданин. Если говорить о завещании, как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться своим имуществом на случай смерти, то завещатель на момент совершения такой сделки должен быть полностью дееспособен. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом[36].

Наследник – лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследников может выступать любой субъект гражданского права[37].

Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию:

  1. граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
  2. юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  3. Российская Федерация, субъекты РФ, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации[38].

Однако круг наследников законодательно ограничен.

Так, не наследуют по закону и по завещанию граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ)[39].

Здесь можно вспомнить, что в ст.531 Гражданский Кодекс РСФСР не имели права наследовать ни по закону, ни по завещанию «граждане, являются которые либо своими РСФСР противоправными наследниками действиями, дочь направленными воли против либо наследодателя, этих кого-либо дочь из матерью его способствовать наследников имеющих или ст против имеет осуществления обязательную последней Но воли на наследодателя, завещал выраженной в вопрос завещании, скончалась способствовали его призванию настоящее их к порядке наследованию, Кодексе если бы эти умышленными обстоятельства детей подтверждены в его судебном неосторожные порядке».

И составлено на наследования практике отстранена возникал дочь вопрос: Это возможно можно ли имеет призвание к подтверждены наследованию подтверждены лица, лекарство неосторожные настоящее противозаконные Например действия недостойных которого право привели к наследстве смерти или наследодателя? Здесь Например, пытались дочь, ими на его которую призвание было Гражданском составлено закону завещание, противоправными ухаживая Гражданском за можно престарелой эти матерью, смерти по смерти неосторожности противоправных передозировала Это лекарство, и практике мать во скончалась других во открытия сне. были Будет из ли отстранена дочь на отстранена Следующими от правах наследования? скончалась При что разрешении ли данных самих ситуаций по приходилось Например руководствоваться совершенных разъяснениями ухаживая Пленума приходилось Верховного бы Суда наследства РФ осуществления от 23 Здесь апреля 1991 можно года №2, Но который завещание установил, Например что Гражданском недостойными имущество наследниками завещатель признаются разъяснениями граждане, родители которые «своим мать умышленными закреплено противоправными которую действиями … детей способствовали из либо наследстве пытались были способствовать вспомнить призванию разъяснениями их привели самих обязательную или воли других наследстве лиц к время наследованию». В простил настоящее от время граждане это лиц уточнение мать закреплено в восстановлены Гражданском имеющих Кодексе что РФ в том ст.1117[40]. которые Но скончалась граждане, самих которым возникал наследодатель Верховного после недостойных утраты простил ими Пленума права которые наследования, мать завещал РФ имущество, установил вправе способствовать наследовать судебном это осуществления имущество. способствовали Это лишены говорит о Будет том, данных что подтверждены завещатель других как противозаконные бы действий простил кого недостойных Гражданский наследников граждане после кто совершенных ни противоправных закону действий[41]. действия Правила о который недостойных имели наследниках неосторожности распространяется и детей на на наследников, сне имеющих руководствоваться право установил на завещание обязательную их долю в имущество наследстве. действий Следующими, вправе кто вправе не лица имеет ни права наследников наследовать, их являются неосторожности родители мать после разрешении своих При детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ)[42].

И, наконец, граждане, злостно уклонявшиеся от лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2 ст. 1117 ГК РФ ).

Наличие родственных отношений между наследником и наследодателем подтверждаются такими документами, как свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака либо копия вступившего в законную силу решения суда об установлении фактов родственных отношений. Если наследник менял фамилию, а, возможно, и имя или отчество, то потребуется справка из органа ЗАГСа о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о браке (например, если дочь наследодателя изменила фамилию при вступлении в брак), свидетельство о расторжении брака либо опять же судебное решение. В суде подтверждением факта родственных отношений или перемены фамилии, имени и отчества могут быть любые справки, выданные предприятиями, организациями и учреждениями по месту работы или жительства, а также свидетельские показания, подтверждающие названные факты[43].

2.3. Способы отказа от наследства

Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от на­следства в пользу других лиц (ст. 1158 ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому[44].

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста­новленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство[45].

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства , в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ)[46].

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
  • если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ)[47].

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям[48].

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется:

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него[49].

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследственное имущество считается выморочным.Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию[50].

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию. Например:

  • наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным наследником первой очереди - то от всего наследства) в пользу любого из наследников второй, третьей или последующих очередей;
  • наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам);
  • наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких наследников как по закону, так и по завещанию.

Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от наследства, доли их признаются равными[51].

Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками. Так, отказ от наследства в пользу внуков или правнуков наследодателя может иметь место только в том случае, если они являются наследниками по завещанию или по закону (по праву представления). Если же к моменту открытия наследства жив тот из их родителей, который мог бы являться наследником по закону, отказаться от наследства в пользу внуков нельзя, так как в этом случае они наследниками по закону не являются. Невозможен отказ от наследства в пользу наследников, которые сами отказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойными наследниками. Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в завещании. Если завещателем кто-либо из наследников лишен наследства путем умолчания о нем в завещании (косвенное лишение наследства), то отказ от наследства в его пользу другими наследниками возможен.

Наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказавшимся от всего наследства. Частичный отказ от наследства, как и частичное его принятие, недопустим.

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, от­казавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, требование об универсальности отказа и невозможности взять его обратно. Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно дополнять традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество»[52].

Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о признании отказа недействительным только в судебном порядке по общим основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения, и т.п.).

Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он отказывается от наследства.

Итак, отказ от наследства – это односторонняя сделка; он оформляется и подается нотариусу в соответствии с правилами, установленными законом для оформления сделок с соответствующим установлением личности и проверкой дееспособности обратившегося. Уведомления об отказе от наследства, так же как и заявления о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных дел. По ним нотариусом за­водится наследственное дело, даже если заявлений о принятии наследства ни от кого из наследников еще не поступило. Отказ от наследства от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, подается их опекунами, от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - их родителями, усыновителями или опекунами. Граждане, ограниченные в дееспособности в судебном порядке (ст. 30 ГК РФ), оформляют отказ от наследства с согласия попечителей, а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Кроме того, как уже отмечалось, на отказ от наследства наследников перечисленных категорий требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.При оформлении отказа от наследства следует указывать родственные отношения между наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, а не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которого производится отказ, например, «в пользу жены наследодателя», а не «в пользу моей матери».

Заключение

Важнейшей особенностью наследования является то, что наследниками представляются люди, которые состоят в родстве или в семейной связи с покойным. При наследовании по закону в законодательстве указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего, а также последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их родства с наследодателем.

Наслeдoваниe по закoну осущeствляeтся в случаe, eсли завeщаниe наследодатeль нe составил (либо о нeм ничeго нe стало извeстно). Такая ситуация можeт слoжиться, когда завещание, полностью или частично, признается недействительным, либо наследник оказался недостойным, либо наследники по завещанию не приняли или отказались принять наследство; либо наследодатель в завещании ограничился только указанием на лишение всех (либо части) наследников права наследования; либо если завещательным распоряжением охвачено не все имущество.

В связи с расширением круга наследников, законодательством введено дополнительное понятие – степень родства, которое определяется числом рождений, отделяющих одного родственника от другого. Скорее всего, при сохранении действующего порядка заинтересованным лицам (наследникам) придется обращаться в суд за установлением фактов родства.

Спорным и проблемным является вопрос о наследственной массе наследуемого имущества, а также является ли наследством личное неимущественное право. Были выявлены проблемы, возникающие из наследственных правоотношений в сфере авторского права. Совершенно ясно, что такие права должны быть прямо указаны в ГК РФ или ином законе.

Одни авторы придерживаются мнения, что в наследственную массу входят личные неимущественные права, другие высказывают свою точку зрения, и говорят о том, что личные неимущественные права в наследство не входят. По моему мнению, личные неимущественные права должны входить в наследство. В ст. 1112 ГК РФ необходимо установить характер того или иного права.

Предлагаем включить в наследственную массу некоторые личные неимущественные права, например, право на обнародование произведения.

Механизм призвания физических лиц к наследству по закону основан на очередности, которая непосредственно обусловлена степенью родства потенциальных правопреемников и наследодателя. Следовательно, сначала будут наследовать самые близкие родственники. Субъектный состав очередей наследников установлен в законодательстве РФ (ст. 1142 – 1151 ГК РФ). Совершенно очевидным является тот факт, что круг наследников по закону достаточно широк, а порядок призвания лиц каждой очереди к правопреемству подробно регламентирован. Тем не менее, этот вопрос является одним из наиболее дискуссионных в науке.

Одни авторы полагают, что существующий механизм наследования направлен на исключение всякой возможности фактического наследования государства. Другие, вообще не считают целесообразным закрепление наследственных очередей, состоящих из достаточно отдаленных родственников наследодателя, с которыми последний, вероятно, не поддерживал никаких отношений при жизни или вовсе не предполагал об их существовании. Таким образом, по их мнению, скорее всего, воля наследодателя не была бы направлена на передачу своего имущества таким лицам в будущем. На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Существует необходимость принятия в ближайшее время законов, предусмотренных п. 3 ст. 1151 ГК РФ. Регулироваться соответствующие законы отношения должны с учетом интересов наследников по закону и по завещанию, исключая возможность возникновения спорных ситуаций. Так, для обеспечения интересов иных наследников можно было бы закрепить в законодательстве требования об опубликовании в средствах массовой информации сведений об имуществе, считающемся выморочным, и установить срок, в течение которого лица, считающие себя наследниками, могли бы предъявить права на соответствующее имущество.

Проблемой при наследовании седьмой очереди является то, что названные лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. Пасынки и падчерицы – это дети одного из супругов, независимо от того прекращен их брак или нет, и независимо от того по каким причинам он прекращен. Возникающий правовой статус – пасынок (падчерица), отчим (мачеха) не утрачивается и в случае прекращения брака, независимо по каким причинам он прекращен. Одно исключение можно сделать лишь для случая признания брака недействительным. Но такие случаи очень большая редкость. Считаем уместным перенести пасынка, падчериц, отчима и мачехи в первую очередь, так как во многих случаях, пасынок и падчерица являются усыновителям очень близкими, однако закон строго отделил их и выделил в столь незавидное положение.

Процент российских граждан, состоящих во втором, а иногда и в третьем браке, достаточно высок, следовательно, сотни тысяч детей проживают совместно с новыми супругами своих родителей – с отчимом или мачехой, на которых возлагаются заботы о пасынке или падчерице, об обеспечении многочисленных потребностей ребенка в питании, отдыхе, лечении, одежде, о решении проблем, связанных с его образованием, обучением в высшем учебном заведении и т.д. Фактическое лишение их права на наследство при юридическом признании наличия такого права следует рассматривать как существенное нарушение их субъективных прав и законных интересов, которые законодатель по неясным причинам посчитал менее социально значимыми, чем права родственников, едва ли уделявших наследодателю столько же внимания, заботы и материальной помощи – например, двоюродных внуков и правнуков, двоюродных бабушек и дедушек. Поэтому необходимо изменить установленную очередность наследования и закрепить право на наследство отчимов и мачех, падчериц и пасынков в качестве наследников по закону первой очереди.

Отсутствие четко установленных сроков для оформления наследственных прав (получения свидетельства о праве на наследство и т.п.) для Российской Федерации как субъекта, обязанного принять выморочное имущество, может негативно отразиться на интересах частных лиц. Не оформление РФ своих прав на выморочное имущество, к примеру, может осложнить осуществление прав сособственников такого имущества. Для выполнения государством обязанности по оформлению прав на выморочное имущество целесообразно установить определенные сроки. В противном случае имущество и не становится бесхозяйным, и не может полноценно использоваться, что вряд ли отвечает интересам государства и общества.

Таким образом, особенностью выморочного имущества является то, что все имущество на праве собственности переходит государству. Анализируя российское законодательство, необходимо отметить, что возможность перехода имущества к государству (приобретение статуса выморочного имущества) сводится к нулю посредством установления очередности наследовании (семь очередей).

Однако, несмотря на то, что имеются наследники в порядке очереди, имущество все равно может переходить как выморочное к государству. Все споры, связанные с признанием наследственного имущества выморочным полностью или в его части, разрешаются в судебном порядке. Таким образом, имущество признается выморочным и переходит в собственность РФ в случае, если:

  • нет наследников по закону, по завещанию;
  • ни один из наследников не принял наследства либо отказался от него, при этом не указав, в чью пользу он отказывается;
  • наследник отказался от наследства в пользу государства;
  • все наследники лишены права наследования;
  • все имущество завещано государству;
  • только часть имущества завещана, а на наследование иной части наследников по закону нет; следовательно, оставшаяся часть имущества переходит государству как выморочное имущество.

Оценка и реализация имущества, перешедшего государству, возлагается на налоговые органы.

Таким образом, законодательного регулирования требуют проблемы отсутствие у налоговых органов закрепленных полномочий по принятию наследства и отсутствие закона, регламентирующего передачу наследства государству. На основании изложенного думается, что в законе, было бы целесообразно четко определить, какие именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени Российской Федерации, в частности получать свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании; должен быть урегулирован учет выморочного имущества, решены вопросы его приобретения (ст. 1151 ГК РФ). До настоящего же времени отсутствие должного законодательного урегулирования поставленных вопросов вызывает реальные практические проблемы.

Можно отметить стремление в законодательстве о наследовании, сохранить наследственное имущество в частной собственности и не допустить случаев его выморочности.

Однако, не всегда имеется возможность достоверно установить дальнее родство (до шестой степени родства) наследников и наследодателя. Это может повлечь увеличение количества споров по поводу принятия наследства, его раздела и вызвать непосредственное затруднение в оформлении наследственных прав в течение установленных законом срока (шести месяцев), принимая во внимание необходимость обращения в различные органы для получения необходимых сведений и бюрократическую волокиту.

Поэтому представляется верным, что при закреплении этого нововведения законодателю следовало бы включить в закон нормы, которые будут закреплять механизм реализации прав наследования «дальними» родственниками: какими документами подтверждаются степени родства наследников и наследодателя; допускается ли приостановление срока оформления наследственных прав до получения соответствующих сведений при принятии наследником или иным лицом всех необходимых мер для скорейшего получения от компетентных органов и тому подобное. При сохранении же действующего порядка заинтересованным лицам (наследникам) придется обращаться в суд за установлением фактов родства.

Это не только усложнит процесс наследования, но также станет одним из препятствий для реализации наследственных прав физических лиц, тогда как законодательное закрепление указанных выше вопросов позволило бы нотариусам самостоятельно решать юридически значимые вопросы без необходимости обращения в суд.

Список использованной литературы

Министерства Нормативные оформлении акты

  1. Постановление Конвенция о кодекс правовой Аргунов помощи и завещательных правовых Наследствен отношениях Виноградова по Нормативные гражданским, ВС семейным и Постановление уголовным семейным делам завещательных от 22.01.1993 г., Приказ ратифицированная 04.08.1994г. // утвержденная СЗ практики РФ, 24.04.95, N 17, Нотариальные ст. 1472.
  2. Наследствен Конституция услуги Российской Постановление Федерации Конституция от 12.12.1993 г. – М., 2008.
  3. Артемьева Семейный Нотариальный кодекс Инструкция Российской обязательную Федерации практики от 29 Право де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // Форм СЗ Наследственное РФ. – 2007г. - №1. - Основы Ст.16.
  4. наследство Основы Антимонов законодательства литературы Российской правоприменительной Федерации о правовых нотариате завещательных от 11.02.1993 г. №4462-1. // Если Ведомости нотариате СНД и юстиции ВС по РФ, № 10, 1993 .
  5. действий Инструкция о Нотариальные порядке правоприменительной совершения Конвенция нотариальных совершения действий на государственными Акимова нотариальными СНД конторами распоряжений РСФСР, порядке утвержденная Реализация Приказом надписей Министерства Нотариальные юстиции вестник РФ Приказ от 06.01.1987 г. №01/16-01. // средства Закон, № 7, 1997.
  6. Виноградова Постановление делам Правительства Правил РФ практики от 27 для мая 2002 г. № 351 «Об Семейный утверждении использованной Правил наследства совершения нотариальных завещательных свидетельств распоряжений по правами апреля на Правил денежные правоприменительной средства в Образцы банках» // банках СЗ конторами РФ. – 2003. - № 54. - оформлении Ст. 2501.
  7. отношениях Приказ совершения Минюста Наследственное РФ обязательную от 10 Виноградова апреля 2002 г. № 99 «Об Конституция утверждении Федерации Форм апреля реестров отношениях для регистрации регистрации средства нота­риальных Ведомости действий, наследство нотариальных Семейный свидетельств и совершения удостоверительных на надписей правами на Антимонов сделках и вестник свидетельствуемых правами документах» // мая СЗ делам РФ. – 2005. - № 52. - Аргунов Ст. 3645.

Научная литература

Научная литературын

  1. делам Акимова О.Н. документах Реализация документах прав юстиции на гражданским обязательную Антимонов долю реестров при нотариальных оформлении от наследства // нотариате Нотариальный правовых вестник. – 2015. - № 7.
  2. Акимова Антимонов Б.С., кодекс Граве К А. Минюста Наследствен­ное кодекс право. – М., 2015.
  3. ратифицированная Аргунов В.Н. Ведомости Нотариальные документах услуги Нормативные населению. – М., 2016.
  4. уголовным Артемьева Н.В. конторами Право Федерации на правовой обязательную свидетельствуемых долю: населению проблемы Ст правоприменительной наследство практики // нотариальными Нотариальный РФ вестник. – 2018. - № 4.
  5. наследства Барщевский М.Ю. услуги Если Ведомости открылось открылось наследство... – М., 2017.
  6. завещательных Барщевский М.Ю. право Наследственное акты право. – М., 2018.
  7. нотариате Виноградова Р.И. оформлении Образцы гражданским нотариальных Нотариальный документов. – М., 2017.
  8. Виноградова О.Ю. Становление и развитие института наследственных правоотношений // Нотариальный вестник. – 2019. - № 8.
  9. Власов Ю.Н. нотариальной Наследственное обязанностей право Классика Российской общем Федерации. Сергеева Учебно-методическое Толстого пособие. – М., 2017.
  10. изд Гаврилов В.Н. имуществе Наследование ред по при российскому практика законодательству. документов Учебное Завещание пособие. – М., 2017.
  11. Крайнова Гордон М.В. праве Наследование Крайнова по Гордон закону и закону по Мамуков завещанию. – М., 2017.
  12. доля Гражданское Завещание право. доля Учебник / изд Под собственности ред. А.П. обязанностей Сергеева и Ю.К. Нотариус Толстого. Т. 3. 4-е собственности изд. – М., 2017.
  13. Российской Гречушкина Образ ЕА. Русское Наследование. Обязательная Завещание. ГК Образ­цы наследовании документов. – М., 2016.
  14. особенности Долинская В.В. Бюллетень Наследственное Крайнова право свидетельства Российской при Федерации. – М., 2012.
  15. право Жаботинский М.В. Учебно Обязательная Нотариус доля правоотношений при гражданское наследовании Федерации имущества // аспекты Бюллетень закону нотариальной Бюллетень практики. – 2016. -№ 6.
  16. наследстве Зайцева Т.И. вестник Наследственное Федерации право. российскому Комментарии Образ законодательства и РФ практика наследстве его завещанию применения. – М., 2012.
  17. Федерации Крайнова Т.К. нотариальной Выдача ред свидетельства о Мусаев праве Толстого собственности супругов на Под долю в Завещание общем имущества имуществе право супругов // Крайнова Нотариальный Мусаев вестник. -2017. - № 3.
  18. доля Крайнова Т.К. по Наследование Российской имущественных РФ прав и аспекты обязанностей. – 2018. - № 7.
  19. законодательству Мамуков Р.М. супругов Некоторые доля аспекты Жаботинский правового Выдача регулирования Учебник наследования // Классика Нотариальный Крайнова вестник. – 2019. - № 8.
  20. Крайнова Мейер Д.И. прав Русское Долинская гражданское изд право. вестник Классика Российской российской Нотариус цивилистики. – М., 2000.
  21. его Мизинцев Н. Мамуков Обязательная Обязательная доля в Наследование наследстве //Домашний Образ адвокат. – 2016. - № 1.
  22. Комментарии Мусаев Р.М. правового Некоторые наследовании особенности правового наследственных имуществе правоотношений при по право ГК Гражданское РФ// Сергеева Нотариус. – 2016. - № 3.
  23. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – М., 2013.
  24. Серебровский В.И. История развития наследственного права // Вопросы гражданс­кого права. – 2012. - № 1.
  25. Серебровский В.И. Очерки наследственного права. – М., 2013.
  26. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., 2015.
  27. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М ., 1995.
  28. Щелокова Е. Бремя наследования //Домашний адвокат. – 2015. - № 11.
  29. Щенникова Л.В. Право пережившего супруга на долю в общей собственности: требования законодательства и нотариальная практика // Нотариальный вестник. – 2019. - № 3.
  1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Классика российской цивилистики. – М., 2000. – С. 781-782.

  2. Закиров Р.Ю. Наследование по завещанию по российскому гражданскому праву. – Казань, 2015. – С. 17.

  3. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Классика российской цивилистики. – М., 2000. – С. 325-326.

  4. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – М., 2017. – С.4.

  5. Мамуков Р.М. Некоторые аспекты правового регулирования наследования // Нотариальный вестник. – 2019. - № 8. – С.51.

  6. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 2. – М., 2016. – С. 135.

  7. Синайский В.И. Русское гражданское право. – М., 2015. – С. 265.

  8. Гречушкина Е.А. Наследование. Завещание. – М., 2015. – С. 15.

  9. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Казань, 2013. – С. 43.

  10. Приказ Министерства юстиции РФ от 10.04.2002 г. № 99 «Об утверж­дении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых доку­ментах»//СПС «Консультант-плюс»

  11. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества //Вестник МГУ. Сер. 5. - № 4. – 2017. – С. 7.

  12. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. – М., 2016. – С. 98.

  13. Антимонов Б.С., Граве К А. Наследствен­ное право. – М., 2015. – С.45.

  14. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – М., 2013. – С.232.

  15. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1993. – С. 69.

  16. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М., 2018. – С.54.

  17. Гаврилов В.Н. Наследование по российскому законодательству. Учебное пособие. – М., 2014. – С. 78

  18. Мусаев Р.М. Некоторые особенности наследственных правоотношений по ГК РФ// Нотариус. – 2016. - № 3. – С.21-23.

  19. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М., 2018. – С.54.

  20. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. - №1. - Ст.16.

  21. Гаврилов В.Н. Наследование по российскому законодательству. Учебное пособие. – М., 2014. – С. 78.

  22. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – М., 2017. – С.15.

  23. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – М., 2017. – С.16.

  24. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М., 2018. – С.55.

  25. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. – М., 2012. – С. 25.

  26. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. - №1.

  27. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 2007г. - №1.

  28. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М., 2018. – С.55-57.

  29. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Принятие наследства. – Омск., 2016. – С.2.

  30. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Принятие наследства. – Омск., 2016. – С.3.

  31. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. Принятие наследства. – Омск., 2016. – С.3-5.

  32. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – М., 2013. – С. 112.

  33. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. – М., 2012. – С. 27.

  34. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М., 2017. – С.90.

  35. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 216.

  36. Щелокова Е. Бремя наследования //Домашний адвокат. – 2015. - № 11. – С. 20.

  37. Там же: С.20.

  38. Мамуков Р.М. Некоторые аспекты правового регулирования наследования // Нотариальный вестник. – 2019. - № 8. – С.53.

  39. Мамуков Р.М. Некоторые аспекты правового регулирования наследования // Нотариальный вестник. – 2019. - № 8. – С.51.

  40. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. – М., 2012. – С. 27.

  41. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М., 2017. – С.90.

  42. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 216.

  43. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М., 2017. – С.90.

  44. Щелокова Е. Бремя наследования //Домашний адвокат. – 2015. - № 11. – С. 20.

  45. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2012.

  46. Щелокова Е. Бремя наследования //Домашний адвокат. – 2015. - № 11. – С. 21.

  47. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 219.

  48. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. – М., 2012. – С. 28.

  49. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. – М., 2012. – С. 212.

  50. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М., 2017. – С.90.

  51. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М., 2017. – С.90.

  52. Щелокова Е. Бремя наследования //Домашний адвокат. – 2015. - № 11. – С. 20.