Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Актуальные проблемы наследования)

Содержание:

Введение

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что институт наследования возник несколько тысячелетий назад, но и сегодня наследство – это один из важнейших институтов гражданского права. Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения будут существовать.

Наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. В РФ порядок наследования существует в данном варианте около сорока лет с незначительными изменениями и дополнениями. Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права.

Нормы наследственного права содержатся в третьей части Гражданском Кодексе Российской Федерации от 1 ноября 2001 года. Это явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране. В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства Российской Федерации.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.

Деятельность нотариуса занимает центральное место при реализации гражданами наследственных прав. Именно нотариальные действия обеспечивают полноту вступления в наследство, определения доли каждого наследника, объем наследственной массы, и т.д. Именно на нотариат, в основном, ложится обязанность придания субъективным правам в сфере наследственных правоотношений должной определенности и бесспорности, реальное обеспечение свободы завещания и его исполнимости, защита интересов семьи при наследовании, обеспечение сохранности наследственного имущества до принятия наследниками наследства, гарантирование прав социально незащищенных субъектов наследственных отношений - несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев. Российский нотариат создает основы и для осуществления правоохранительной деятельности другими органами, в том числе, судами, в частности, обеспечивая доказательственную базу. Нельзя недооценивать и роль российского нотариата в обеспечении законности при реализации наследственных правоотношений, осложненных иностранным элементом.

Объектом исследования являлись общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Основная цель настоящей работы заключается в изучении особенностей института наследования.

Были решены следующие задачи:

- выявлена роль нотариуса в сопровождении оформления наследства;

 -изучено действующее гражданское законодательство России по вопросу наследования;

 - изучены способы принятия наследства;

-выявлены проблемы, связанные с наследственными правоотношениями.

Теоретическую основу исследования в области наследственного права составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, работы авторов: Стольникова М.В., Алексеева А.А., Корнеевой И.Л., Беспалов Ю.Ф., Гусев А.Н., Барщевский М.Ю., Крайновой Т.К., Абраменко М.С., Петров В.В. и других.

Глава 1. Понятие наследства

При наследовании имущества умершего - наследственное имущество переходит к другим лицам (ст.1110 ГК РФ). Это означает, что к наследникам переходит лишь имущество, т.е. вещи и имущественные права. Иные объекты гражданских прав, прямо не относящиеся к имуществу, а также права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не могут быть переданы по наследству. Под универсальным правопреемством понимается переход всего объёма и прав, и обязанностей умершего.

В качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам: 1

- в неизменном виде,

- как единое целое,

- в один и тот же момент.

Существуют и особые правила, установленные для наследования:

- государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

- прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных, потребительских кооперативах (ст.1176, 1177 ГК РФ);

- при недействительности завещания (ст.1131 ГК РФ).

В настоящее время наследование по завещанию является одним из приоритетных оснований наследственного правопреемства. Лишь при отсутствии завещания либо признании завещания недействительным осуществляется наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ).

Завещание - это распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, совершенное и оформленное в соответствии с требованиями закона, предъявляемые к завещаниям.

Здесь следует подчеркнуть три обстоятельства:

1) завещание является односторонней сделкой, чье действие приурочивается к моменту смерти завещателя (п.5ст.1118 ГК РФ),

2) оно должно быть совершено в установленной форме.

3) прямой запрет содержится и относительно завещания, содержащего волеизъявление двух и более граждан.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности,

что предусмотрено в ст.1142- 1145,1148 ГК РФ. В ст. 1141 ГК РФ установлено важное процедурное правило - наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Нотариус должен достоверно установить, что нет наследников первой очереди, призывая наследников второй очереди,

б) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследователя

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство или отказались от него.

Все наследники одной очереди получают наследство в равных долях, т.е., если наследников 5, то они и получают каждый по 1\5 доле.

Определим порядок очередности наследников. Это:

-дети наследователя (в т.ч. усыновленные). Речь идет о всех детях: и о тех, которые были в живых к моменту открытия наследства, и о тех, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

-супруг (супруга) наследодателя. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака в органах загса.

-родители умершего.

-усыновители наследодателя. Усыновители приравниваются к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 СКРФ).

К числу наследников второй очереди относятся следующие лица:

а) полнородные братья, сестры наследодателя, когда оба родителя являются родными

б) неполнородные братья и сестры, т.е. лица, с которыми наследодатель имеет общих одного из родителей

в) дедушка и бабушка наследодателя.

Так же закон предусматривает, что ко второй очереди наследников относятся, неполнородные племянники и племянницы. Они наследуют в связи с тем, что их родители (братья и сестры наследодателя) умерли к моменту открытия наследства.

К числу наследников третьей очереди относятся:

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя

б) двоюродные братья и сестры наследодателя.

Право наследовать по закону переходит к родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, только если нет наследников предыдущих очереди.

В соответствии с п.2 ст.1145 ГК к наследникам четвертой очереди относятся прабабушки прадедушки наследодателя; к наследникам пятой очереди относятся дети родных племянников и племянниц, родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя.

К наследникам шестой очереди относятся двоюродные правнуки и правнучки наследодателя, двоюродные племянники племянницы, а также дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети) наследодателя.

К седьмой очереди наследования по закону относятся: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Эти лица призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку нет наследников первой – шестой очереди.

Возможность наследовать по праву представления имеют только потомки наследников первой, второй и третьей очереди. Но если лицо было лишено наследства, то потомки также лишаются права наследования.

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения, если имеют место следующие юридические факты:

а) смерть гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя.

Глава 2. Приобретение наследства

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, при котором наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель. Приобретение наследства представляет собой установленную законом процедуру.

Принятие наследства является односторонней сделкой, влекущей за собой правовые последствия. Принятие наследником наследства означает принятие им всего причитающегося ему наследственного имущества, наследство не может быть принято частично, лишь в полном объеме. Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (ст.1152 ГК РФ). Способами принятия наследства являются:

1) изначально подается заявление лично наследником по месту открытия наследства о принятии наследства

2) далее предусмотрено полномочие на принятие наследства;

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В некоторых случаях принятие наследства может быть осуществлено и по истечении установленного срока. Например:

-через суд, который вправе восстановить срок на принятие наследства – если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (п.1 ст.1155 ГК РФ);

-при согласии в письменной форме всех остальных наследников, принявших наследства ( п.2 ст.1155 ГК РФ).

Наследство может быть принято наследниками двумя способами, которые условно можно определить, как формальный и неформальный.

Две стадии формального способа принятия наследства:

1) осуществляется подача заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

2) принятие заявления нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностным лицо.

В первой стадии субъект – это наследник, призванный к наследованию, он совершает действия, свидетельствующие о его желании принять наследство. Он подаёт заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если подано второе заявление, первое подавать не нужно, а вот если подано только первое заявление, то впоследствии необходимо будет подать и второе.

Заявление подаётся в письменной форме по месту открытия наследства нотариусу. Наследник может подать заявление лично, отправить по почте, или принять наследство через представителя. В случае, когда заявление передаётся нотариусу не лично наследником, а другим лицом или пересылается по почте, необходимо нотариальное засвидетельствование подписи наследника на таком заявлении (абз.2 п.1 ст.1153 ГК РФ).

Возможность принятия наследства через представителя предусматривается ГК РФ.

Вторым субъектом наследственных правоотношений является нотариус или уполномоченное лицо. Действия данных лиц заключаются в принятии заявления, что и составляет содержание второй стадии процедуры формального способа принятия наследства. Нотариус по месту открытия наследства принимает заявления, которые регистрируются в книге учёта наследственных дел. На их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое также регистрируется в книге учёта наследственных дел. На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса.

В рамках неформального способа принятия наследства наследник совершает такие действия, которые явно свидетельствуют о его отношении к наследственному имуществу как к своему и, следовательно, о его намерении приобрести наследство. Принятие наследства в отличие от рассмотренной выше процедуры включает в себя три стадии.

1) совершение действий, свидетельствующих о фактическом вступлении наследника во владение наследным имуществом. В ГК РФ дается примерный перечень наиболее часто встречающихся на практике таких действий. Наследник

-вступает во владение или в управление наследственным имуществом,

-принимает меры по сохранению наследственного имущества,

-производит за свой счет расходы на содержание наследственного имущества,

-оплачивает за свой счет долги наследодателя.

Вторая стадия заключается в представлении документов нотариусу или должностному лицу, список документов определяет закон.

Третья стадия необходима тогда, когда наследник фактически принял наследство, совершив одно из указанных выше действий, но не может представить необходимых подтверждающих документов. В этом случае он вправе обратиться в суд с заявлением о признании факта принятия наследства.

Хотелось бы остановиться на обязательной доле в наследстве. В ст. 1149 ГК установлен круг лиц, обладающих правом на обязательную долю :

а) наследники первой очереди, а именно:

-дети наследодателя (несовершеннолетние или нетрудоспособные);

- нетрудоспособные супруг или родители;

б) иждивенцы наследодателя, причем независимо от того, наследниками какой очереди они являются. в данном случае это те, кто

- являлись иждивенцами наследодателя не менее года до дня его смерти;

- проживали совместно с наследодателем и являлись иждивенцами последнего не менее года до дня его смерти.

Независимо от содержания завещания перечисленные лица имеют право на обязательную долю. Даже если наследник завещал все наследство другому лицу, граждане, указанные в ст.1149 ГК, имеют право на обязательную долю; в размере не менее половины той доли в наследстве, которая причиталась бы каждому из таких граждан, если бы они наследовали по закону.

Право на обязательную долю в наследстве может быть удовлетворено:

- за счет незавещанной части наследства, в случае, если этого достаточно для покрытия обязательной доли,

- в противном случае - за счет завещанного имущества.

Удовлетворение права на обязательную долю из незавещанной части имущества всегда уменьшает права других наследников по закону.

Обязательная доля – это вся доля в наследстве, которую получает наследник

Необходимо учитывать, что:

-право на обязательную долю в наследстве к наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит (ст. 1156ГК);

-отказ от обязательной доли в пользу других наследников закон не допускает (ст. 1158 ГК).

Установление завещательного отказа и его предмет – отдельный вопрос, на котором так же стоит остановиться.

Завещательный отказ или легат, как особое завещательное распоряжение, урегулирован ст. 1117,1131,1135,1137-1138,1140,1149,1160 ГК РФ. В российском праве остается значительное число пробелов, с которыми сталкиваются на практике нотариальные работники. В этой связи приобретает особое значение порядок установления легата.

Завещателю предоставлена возможность возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) (п.1 ст.1137 ГК РФ).

К существенным элементам завещания следует отнести: волеизъявление управомоченного субъекта (п.1-3 ст.1118 ГК РФ), оформление сделки, наличие имущественного актива. Порок в любом из этих элементов ведет к недействительности всей сделки. Поскольку завещание – распоряжение на случай смерти, то именно к данному моменту должно быть имущество, которым можно распорядиться, до этого момента его могло не быть. К случайным элементам относятся отдельные виды распоряжений завещателя:

- назначение наследника,

- определение долей наследников в наследстве,

- лишение наследства законных наследников,

-назначение душеприказчика,

- установление легата и возложения,

- иные непротиворечащие закону указания.

Назначение наследника перестало быть существенным элементом завещания.

Волеизъявление на случай смерти должно быть полностью осознанным и свободным от постороннего влияния, Главный принцип наследования по завещанию – свобода волеизъявления. Отечественный законодатель весьма снисходительно относится к лицам ограниченно дееспособным. Сам перечень оснований, по которым можно ограничить дееспособность лица, в современном российском праве крайне урезан и неполон. Совершенно не учитывается такой дефект воли как болезненная склонность к азартным играм, алеаторным сделкам или неразумным затратам. Гражданин, признанный в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно недееспособным, не может совершить завещание. Такого рода сделка будет ничтожной (ст.171 ГК РФ). Однако с приобретением дееспособности в полном объёме, что должно быть обязательно подтверждено решением суда, гражданин свободно может распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Но если завещание было им составлено в период действия судебного решения о признании его недееспособным, то такое завещание однозначно следует считать ничтожным. Исходя из общих положений о недействительности ничтожной сделки, следует признать, что ставшее полностью дееспособным лицо не может с помощью подтверждения (как простого письменного, так и нотариального) придать силу завещанию, составленному в период его недееспособности.

Завещание может быть признано недействительным, если гражданин в момент его совершения был не способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст.177 ГК РФ), или же совершил завещание под влиянием заблуждения (ст.178 ГК РФ) или если завещание составлено под влиянием обмана, насилия, угрозы, тяжелого стечения обстоятельства (ст.179 ГК РФ). Пока завещатель жив, он может самостоятельно защитить свое право на свободу завещания, отменив его, либо составление нового завещания. Возможна и судебная защита нарушенных прав завещателя. После смерти завещателя бремя доказывания будет лежать на лицах, заинтересованных в признании его недействительным. Суд склонен придерживаться презумпции психического здоровья лица, если при жизни оно не было обследовано психиатром. Сам факт удостоверения завещания нотариусом не всегда может быть достаточным аргументом для суда. Только совокупность доказательств помогут суду принять верное решение.

Закон дает закрытый перечень форм завещания:

1) нотариально удостоверенное завещание;

2) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти;

3) зарытое завещание;

4) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию;

5) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;

6) завещание в чрезвычайных условиях.

Таким образом, завещание является сделкой строгой формы.

Глава 3. Актуальные проблемы наследования

Одной из самых распространенных проблем является проблема, связанная с признанием завещания недействительным. Основной и наиболее распространенной в повседневной жизни формой завещания является нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК). Общий порядок совершения его состоит в следующем. Как правило, завещания удостоверяются в помещении нотариальной конторы, однако могут удостоверяться и вне его – например, в случаях, когда нотариус приглашается на дом или в лечебное учреждение к завещателю, не имеющему возможности прибыть в контору по причине болезни или физических недостатков.

Непреложным требованием закона в отношении порядка совершения завещания является установление личности завещателя на основании соответствующих документов, к каковым относятся:

1) для граждан РФ – паспорт гражданина РФ как основной документ, удостоверяющий личность (п. 1 Указа Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации");

2) для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (п. 1 статьи 10 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ);

3) для лица без гражданства (апатрида) – а) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, б) разрешение на временное проживание, в) вид на жительство, г) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документов, удостоверяющих личность апатрида (п. 2 статьи 10 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). С учетом того, что закон позволяет совершать завещания лишь полностью дееспособным физическим лицам, на нотариуса или на иное должностное лицо, удостоверяющее завещание, возлагается обязанность проверить дееспособность того, кто обращается к нему с просьбой об удостоверении завещания. Примечательно, что констатацией такой обязанности нормативная регламентация соответствующей процедуры исчерпывается.

Наличие достаточного числа подобных исков связано не столько с действительно имевшим место пороком сделки, сколько с желанием наследников, отстраненных завещанием от наследования, вопреки последней воле завещателя, получить наследство. Осуществить это возможно, поставив под сомнение способность завещателя понимать значение своих действий в момент совершения завещания. Поэтому ст. 177 ГК РФ часто используется как "последний шанс" для участия в разделе наследства, как правило, между наследниками по закону или лицами, указанными в ранее составленном завещании, которым по воле завещателя оно и не предназначалось. Названные лица, подав иск о признании завещания недействительным, имеют возможность, ссылаясь на болезненное состояние завещателя (физическая или психическая болезнь), поставить под сомнение способность завещателя понимать значение своих действий в момент совершения завещания. Суд в таких случаях при выяснении вопросов действительности завещания должен также установить причину, по которой гражданин в момент составления завещания не понимал значения своих действий или хотя понимал, но не мог руководить ими.

Для установления психического состояния лица, оставившего спорное завещание, суд в соответствии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации назначает судебно-психиатрическую экспертизу, допрашивает свидетелей, оценивает представленные письменные доказательства. Однако показания свидетелей, представленные письменные доказательства, заключения экспертов могут противоречить друг другу. Кроме того, в соответствии со ст. 86 ГПК РФ заключение экспертизы для суда необязательно и оценивается им, как и всякое иное доказательство, на основании всех обстоятельств дела в их совокупности. Тем более нельзя признать завещание недействительным по основаниям ст. 177 ГК РФ, если заключение посмертной судебно-психиатрической экспертизы носит предположительный характер и другими доказательствами по делу не подтверждается. Для того чтобы повлиять на вывод суда о том, что завещатель "не мог отдавать отчета в своих действиях, не мог руководить своими поступками, достаточно после его смерти в его медицинскую карту приписать всего лишь одну строчку, что он страдал старческой деменцией, или вклеить отдельный лист с указанием на не существовавший медицинский осмотр узкого специалиста с необходимыми выводами".

Таким образом, иски с требованиями о признании завещания недействительными представляют определенную сложность в силу того, что безошибочно установить психическое состояние завещателя на момент составления им завещания не всегда возможно. Следовательно, не исключено, что суд может вынести ошибочное решение о признании завещания недействительным. Это приведет к восстановлению юридической силы ранее совершенного завещания, а если других завещаний не было – к призванию наследников по закону, к отпадению завещательного отказа, завещательного возложения и др. Поэтому исполнение последней воли завещателя относительно судьбы его имущества на случай смерти не может быть гарантировано.

Как говорилось ранее, завещателем может быть только лицо, полностью дееспособное. Нотариус должен удостовериться в этом, согласно действующему законодательству – документально и визуально: проверка документа, в котором указан возраст, и беседа с целью оценить поведение и ход мыслей. Однако, не всегда нотариус может оценить дееспособность безошибочно. Это связано с тем, что если судом было вынесено решение о признание лица недееспособным, он, суд, не уведомляет об этом нотариуса. Кроме того, не имея специальных знаний – медицинского характера, например – нотариус не может всегда безошибочно определить визуально уровень адекватности гражданина.

Конечно, следуя ст. 41 Основ законодательства РФ, нотариус вправе отложить удостоверение завещания, если усомнился в данном вопросе. При этом данную норму применить не так просто, так как решение о признание лица недееспособным могло быть вынесено любым судом на территории РФ. А запрос в медицинские учреждения нотариус отправлять не уполномочен.

При отсутствии решения суда о признании его недееспособным такой гражданин обладает сделкоспособностью и соответственно может составить завещание (презюмируется, что лицо является дееспособным). Возможны ситуации, когда гражданин, не состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, может не понимать значения своих действий и не способен руководить ими. Поэтому, на наш взгляд, предложения о внесении в нотариальное законодательство изменений, связанных с предоставлением нотариусу права требовать предоставления сведений о состоянии психического здоровья гражданина не гарантируют правильного вывода о наличии у лица полной дееспособности и способности понимать значение своих действий и руководить ими. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, определить психическое состояние лица, обратившегося за удостоверением завещания, для нотариуса не всегда возможно. В целом приходится признать, что нотариус в настоящее время практически лишен возможности проверять дееспособность завещателей в строгом смысле слова. Следовательно, традиционная для завещаний формула – "дееспособность завещателя проверена" – представляет собой лишь констатацию презумпции, но не факта. И даже если у нотариуса возникают сомнения в дееспособности завещателя в силу того или иного его поведения, следует признать, что юридические основания для отказа в удостоверении завещания не имеют места, ибо отказ в совершении нотариального действия не может основываться на предположениях.

Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, велика вероятность удостоверения ничтожных завещаний и завещаний, которые могут быть признаны судом недействительными.

Чтобы данные проблемы были решены, возможно прибегнуть к следующему:

1. Создать единую систему, содержащую сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными. Хотя единая система есть, но она все же не содержит сведений об ограниченно дееспособных.

2. Создание практики привлечения специалистов для выявления признаков недееспособности, если у нотариуса появились сомнения в данном вопросе.

3. Дать право нотариусу на назначение психиатрической экспертизы, которая давала бы заключение о дееспособности граждан.

Впервые в законодательстве о наследовании определяет правовое положение свидетелей. Данное нововведение имеет существенное значение, поскольку участие свидетелей создает дополнительные гарантии прав граждан в области наследования; благодаря свидетельским показаниям увеличивается объем доказательств, которые могут быть приобщены при разрешении наследственного спора в суде.

Отсутствие свидетеля в случаях, когда обязательность его присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу продиктована законом, влечет недействительность завещания. Следует учитывать, что круг лиц, которые могут быть привлечены в качестве свидетелей, законодателем ограничен (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). При этом перечень лиц, которые не могут выступать в качестве свидетелей, а также лиц, которые не могут подписывать завещание вместо завещателя, совпадают.

Очевидным представляется, что ограничения законодателя в отношении лиц, которые могут быть свидетелями, связаны с возможной их заинтересованностью в совершении. В связи с указанными обстоятельствами, полагаем, что как в круг лиц, не имеющих право подписывать завещание вместо завещателя, так и в круг лиц, не имеющих право выступать в качестве свидетелей, должны быть включены лица, относящиеся к любым наследникам по закону. Более того, участие свидетелей является дополнительной к нотариальной гарантией подлинности завещаний и иных действий, совершенных завещателем. Впервые введя институт свидетелей в наследственное право, думается, законодатель исходил из того, что показания свидетелей будут объективны, однако для большей гарантии достоверности свидетельских показаний, необходимо ужесточение требований к лицам, могущих быть свидетелями. Нам близка точка зрения Ю.Н. Власова и В.В. Калинина, считающих, что правовое положение свидетелей законодателем определено не достаточно полно. В частности, в отличие от уголовного и гражданского процессуального законодательства в гражданском кодексе РФ не установлена ответственность свидетелей за сообщение ими ложных сведений по наследственному делу, находящемуся у нотариуса. Основы законодательства РФ о нотариате, Гражданский кодекс РФ не содержат нормы, предусматривающие ответственность свидетелей. Поэтому необходимо дополнить пункт 5 статьи 1125 ГК РФ указанием на то, что на свидетелей, участвующих в удостоверении завещания в любой форме, в оглашении завещания либо в совершении иных мероприятий в сфере наследования, возлагается ответственность, установленная законодательством РФ, за сообщение ими ложных сведений (в случае необходимости решения спорных вопросов наследственного дела в нотариальном производстве). Нотариус предупреждает свидетеля, а также рукоприкладчика о необходимости соблюдать тайну завещания.

На завещании должно быть указано, что завещателю разъяснены правила об обязательной доле в наследстве (ст.ст. 1124 и 1149 ГК). Завещание составляется, подписывается и удостоверяется в двух экземплярах, из которых один передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы и хранится в наряде в соответствии с номенклатурой дел. Кроме того, завещание регистрируется в реестровой книге, где в соответствующей графе указываются фамилия, имя, отчество завещателя, а также фамилия, имя, отчество свидетеля, лица, подписавшего завещание вместо завещателя, исполнителя завещания, переводчика, если он при этом участвует, и их места регистрации. Завещание регистрируется также в алфавитной книге учета завещаний.

Заключение

Итак, в целом, можно сказать, что институт наследования решает следующие задачи:

1) стимулирует развитие частной собственности;

2) способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя;

3) гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев.

Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него, в том числе в пользу других наследников.

Однако, и в настоящее время множество проблем остаются до конца не разработанными. В том числе и бюрократическая волокита, связанная с наследством и оформлением наследственных прав. Все это создает значительные проблемы беспрепятственного осуществления гражданских прав.

К одной из проблем также относятся:

- основания и пределы наследования по закону,

- условия отстранения от наследования недостойных наследников,

- порядок призвания к наследованию.

Относительно времени открытия наследства весьма существенным моментом является день, а не час смерти наследодателя. В формулировке статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая называется «Время открытия наследства» слово «время» не используется, а заменяется словом «день».

В связи с уже отмеченными проблемами необходимы изменения в действующем законодательстве. В первую очередь необходимо дополнить формулировку термина «недостойные наследники». К недостойным наследникам также следует относить и тех лиц, которые, имея информацию о наличии других наследников, не сообщают об этом нотариусу.

В результате исследования, поставленные задачи:

  -изучение действующего гражданского законодательства России по вопросу наследования;

       - изучение способов принятия наследства;

-выявление проблем, связанных с наследственными правоотношениями, были решены.

Список использованных источников

  1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. //Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации: (Часть первая ) от 30 ноября 1994 года № 146-ФЗ [Текст]: офиц. текст. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.- 474 с. ISBN 978-5-370-01685-1.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации: (Часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ [Текст]: офиц. текст. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.- 474 с. ISBN 978-5-370-01685-1.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации: (Часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ [Текст]: офиц. текст. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.- 474 с. ISBN 978-5-370-01685-1.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации: (Часть четвертая) от 18декабря 2006 года № 230-ФЗ [Текст]: офиц. текст. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009.- 474 с. ISBN 978-5-370-01685-1.
  6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Эксмо, 2009.- 128 с. ISBN 978-5-699-38199-9.
  7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в редакции от 02.07.2013 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление 15.07.2019 г.
  8. Семейный кодекс Российская Федерация (СК РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс» Послед. обновление 15.07.2019г.
  9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. N 4462-I (с изм. и доп.) // Компания «Консультант Плюс» Послед. обновление 15.07.2019г.
  10. Гусев А.Н. Гражданское право [Текст] / А.Н.Гусев – М.: Издательство«Экзамен», 2010.- 319с. ISBN 5-472-01999-0
  11. Беспалов Ю.Ф. Гражданское право Российской Федерации в схемах [Текст] / Ю.Ф.Беспалов – М.: Издательство «Ось-89», 2009.- 304с. ISBN 5-98534-584-х
  12. Комментарий к Гражданскому Процессуальному кодексу Российской Федерации Рыжаков А.П. 2012 г.-703 с. ISBN 978-5-37701433-1.
  13. Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. [Текст] / И.А.Минахина – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2009.- 220с. ISBN 5-91131-308- 1.
  14. Односторонний отказ от исполнения обязательства. [Текст] / Под ред. Оболнкова Е.В. М.: Контракт, 2010 г. - 144 с. - ISBN 978-5-466-0577-6; 978-5-98209-081-2.
  15. Роганова Е.К. Теоретические аспекты правоспособности и дееспособности // Современные проблемы юридической науки. Сборник научных трудов сотрудников Института права. - М., 2011

Приложение 1

https://mfc-list.info/wp-content/uploads/2019/04/Nasledovanie-po-pravu-predstavitelja-i-nasledstvennaja-transmissija-2.jpg

Приложение 2

http://elearning.mslu.by/static/assignments/84/img/img_7.1.4.png

Приложение 3

https://101jurist.com/wp-content/uploads/2017/11/Porjadok-nasledovanija-nedvizhimosti.jpg

Приложение 4

https://cf.ppt-online.org/files2/slide/m/mMDJeygfH5udWZibLGpORV9Cc0oUsE1vB2ntxQ6a8/slide-22.jpg