Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (изучение и анализ наследования и его видов)

Содержание:

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях становления гражданского общества, развития рыночных отношений, а также сложившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус, который требует правового регулирования.

Наследственное правоотношение в той или иной мере затрагивает интересы почти каждого гражданина, которые могут быть обусловлены как ростом благосостояния граждан, так и усложнением гражданского оборота, расширением числа его объектов и др. Поэтому определение и разграничение правового регулирования наследственного правоотношения имеет большое теоретическое и практическое значение.

В последнее десятилетие существенно расширился круг объектов наследования, так как теперь в состав наследственной массы входят не только имущественные права и обязанности умершего, но и предприятия, земельные участки, жилые дома, квартиры и многие другие вещи, которые раньше граждане не могли иметь в собственности[1].

Основной целью исследования является: изучение и анализ наследования и его видов.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи, связанные с исследованием данной проблематики:

- рассмотреть общие вопросы наследования по законодательству Российской Федерации;

- выделить субъекты и объекты наследования по закону;

- рассмотреть особенности принятия наследства и оформления, наследственных прав;

- обозначить основные правовые категории наследования по завещанию;

- рассмотреть виды завещаний по российскому наследственному праву;

- обозначить правовую природу завещания.

Впервые в ГК РФ (глава 65) предпринята попытка урегулирования вопросов, связанных с наследованием отдельных видов имущества и имущественных прав.

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, связанные с наследованием.

Предмет исследования - нормы российского законодательства, регулирующие наследственные отношения, сложившаяся судебная и нотариальная практика применения указанных норм, основные научно-теоретические концепции по вопросам исследования.

Методологической основой исследования являются системный метод и метод сравнительного анализа, в том числе формально-юридический, лигвистический, сравнительно исторический метод, метод системного толкования нормативных текстов. Настоящая работа основана на нормах ГК РФ, Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, а также научных трудах известных ученых.

Эмпирическая основа исследования - нормативно-правовые акты Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, судебная и нотариальная практика, а также информация, доступная из публикаций, указанных в Списке используемой литературы.

Теоретической базой послужили научные труды отечественных авторов в области гражданского и наследственного права, таких как: И.А.Покровский, Ю.К. Толстой, Д.И. Майер А.Е.Казанцева, И.Л. Корнеева и ряда других.

Практическая значимость исследования заключается, в том, что выводы и предложения, сформулированные автором, углубляют теорию российского гражданского права.

Глава I. Общие вопросы наследования по законодательству Российской Федерации

Наследование выступает одним из самых старых и консервативных областей права. Ни одно основательное изучение государственно-правовых механизмов того либо другого государства не может обойтись без хотя бы поверхностного обзора системы наследования. Характер наследственных положений указывает с экономической точки зрения специфичность перераспределения материальных благ, а с юридической точки зрения выступает звеном, которое логически завершает всю последовательность цивилистических связей, как лица, так и общества.

Институт наследования возникает тогда, когда на сцене появляется индивид, пусть даже находящийся в плотной связи со своим родом, племенем и общиной. Само присутствие наследования, тем не менее, не означает появление самого наследственного права.

Древнеримские Законы XII таблиц V в. до н.э. хотя и не были самыми первыми в мире памятниками, которые содержали положения о наследовании, но исключительно этот исторический документ заложил основу последующего формирования всего европейского наследственного права. Только с того времени стала прививаться культура testamentum, т.е. воли завещателя о своем имуществе, которой и на сегодняшний день отдается предпочтение. В Древнем Риме формируются положения наследственного права, в той либо другой степени, которые были восприняты романо-германской правовой семьей, возникает и система наследственного права, которая состояла из субинститутов наследования по завещанию, а также наследования по закону и разнообразных наследственных процедур[2].

Для теории отечественного права, во многом включившего идеи романо-германской системы, очень важен опыт французского, итальянского и германского законодательства. К примеру, рассмотрев нынешний итальянский Codice Civile, который был введен Декретом короля Виктора Эммануэля III от 16 марта 1942 г., можно отметить, что сформировавшаяся система наследственного права образует вторую книгу (сразу же за книгой первой - о праве лиц и семейном праве) и включает 354 статьи[3].

Отечественное наследственное право состоит из небольшого количества (всего семьдесят шесть статей) специальных положений, но с прямыми и предполагаемыми отсылками к семейному, вещному, обязательственному и «нотариальному» праву.

Рассматривая научные труды ученых по наследственному праву, мы видим, что лишь в некоторых работах дано понятие наследственного правоотношения, под которым понималось правоотношение с участием наследника, обладающего абсолютным правом наследования, и всеми третьими лицами, которые должны воздержаться от любых посягательств на право наследника, однако какого-либо анализа наследственного правоотношения и полного единодушия в его определении не было, как не было и единства в определении субъектного состава указанного правоотношения. Российский ученый И.А. Покровский указывал, что вопрос о судьбе имущества после ухода из жизни его субъекта-хозяина получает большое как личное, так и общественное значение, так как тут встречаются самые различные интересы, самые противоречивые направления, которые дают истории наследственного права то одно, то иное направление[4]. Как он считает, наследование предполагает появление целого ряда отношений, но не все из них можно указать:

  1. в первую очередь, гражданско-правовыми, так как отдельные из них базируются на непосредственно властном подчинении, отсюда выступают административно-юридическими, финансовыми и налоговыми (защита наследства, регистрация наследственного имущества и прочее.);
  2. кроме того, не все из установленных гражданско-правовых отношений, которые связаны с наследством, можно обозначить наследственными, так как к наследственному отношению необходимо причислить лишь то, в процессе которого на место выбывшего наследодателя зайдет иной субъект-наследник, у которого появляются, в основном, те же, либо сходные права, что принадлежали при жизни его наследодателю.

Институт наследования способствует более прочному бытию гражданских правомочий, несмотря на то, что индивид не вечно существует. Однако, сплоченность правоотношений с участием физических лиц с их смертью не может прекратиться, а продолжается с участием уже других лиц. Правомочия, которые были непрерывно сплочены с личностью уже умершего человека, прекращают свое действие в связи с его смертью, другие сохраняют правовую силу.

В нынешних реалиях, в условиях рыночных отношений и установления за гражданами права частной собственности на имущество, определенную актуальность получает право осуществить распоряжение им на случай смерти и по своему непосредственному усмотрению. Гарантии подобного права зафиксированы ст. 35 Конституции РФ[5], в п. 4 которой отмечено, что право наследования может гарантироваться. Переход прав и, вероятно, обязанностей наследодателя к наследникам производится в границах наследственного правоотношения. Необходимо указать, что вообще что-либо правозначимое может появиться лишь в границах правоотношения, отсюда уяснение сути, в том числе определения и содержания наследственного правоотношения и понятие его субъектного состава, может разрешить большинство теоретико- методологических и практических возникающих проблем, которые связаны с наследственным правопреемством.

Не секрет, что в мировой правовой доктрине и практике вычленяют два главных подхода к установлению сути наследования. В государствах континентального права, к примеру, в нашей стране, наследование рассматривается как разновидность определенного универсального правопреемства. Подобная точка зрения зародилась в классическом римском праве, где в лице наследника указывали продолжение правовой личности наследодателя[6]. Подобная теория говорит о том, что наследник при принятии наследства выступает носителем правомочий наследодателя в целом и не может принять только их часть, а от других отказаться (универсальное правопреемство).

В государствах «общего права» наследование рассматривается как распределение имущества умершего между лицами, отмеченными в законодательстве и (либо) завещании.

В государствах континентальной Европы наследование, как универсальное правопреемство, установилось только после выхода научного труда правоведа Ф.К. Фон Савиньи «Система современного римского права», который указывал, что наследственное имущество требуется рассматривать как целостный комплекс, фундамент которого нужно отыскивать в личности умершего владельца[7]. Этот правовед пришел к заключению, что наследование требуется квалифицировать как универсальное правопреемство.

Отечественная современная цивилистическая мысль обозначает наследование как преемство в правомочиях умершего лица. Гражданский кодекс РФ в ст. 1110 устанавливает легальное определение термину «наследование», под которым следует понимать переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к иным лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целостное и в один и тот же момент. В отечественном гражданском праве установлено два вида наследования: по закону и по завещанию. Следовательно, в законодательстве зафиксировано давно сформировавшееся в теории определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального. То есть, при наследовании имущество к наследникам должно переходить как единое целое, в том числе активы и пассивы. Исключение могут составлять только неразрывно связанные с личностью умершего лица правомочия, к которым следует отнести: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, право на жизнь, личную неприкосновенность и прочие.

По мнению М.Ю. Барщевского наследственное правоотношение - это общественное отношение, которое возникает между участниками любого гражданского оборота из-за смерти лица по поводу принадлежавших ему имущественных правомочий, урегулированное положениями наследственного права[8].

Ученые Антимонов Б.С. и К.А. Граве самыми первыми в отечественной доктрине обозначили два этапа наследования. Первое появляется из события (открытие наследства), второе возникает по воле наследников, которая выражается в принятии либо отказе от принятия наследства, и для каждого из которых характерно определенное правоотношение[9].

Правоведы В.Л. Инцас и Ю.К. Толстой обозначают два этапа, а не стадии такого наследственного правоотношения[10]. При всем этом каждый из них вычленяет разнообразные правоотношения с участием наследника.

К первому этапу Ю.К. Толстой относит момент открытия наследства, возникновение права у наследников принять это наследство, корреспондирующее с обязанностью всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права с одной стороны, а с другой - обязанность соответствующих органов и должностных лиц оказывать наследнику содействие в осуществлении этого права. Второй этап, по его мнению, наступает с момента принятия наследства и длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества и не произойдет его правовое оформление[11].

Следует понимать, что являясь гражданско-правовым, наследственное правоотношение имеет свои особенности. Прежде всего, оно является единственным видом гражданских правоотношений, причинно обусловленных смертью гражданина, возникает после его смерти, которую нельзя отменить. При жизни, каждый человек является потенциальным наследодателем и наследником. С момента смерти меняется субъектный состав предшествующих наследственному правоотношению отношений, так смерть человека превращает потенциального наследодателя в наследодателя, а возможных потенциальных наследников в наследников. Наследники же с момента принятия наследства становятся правопреемниками умершего лица (т.е. они становятся собственниками, стороной обязательства, будь то кредитором или должником и др.), у них появляется новый правовой статус.

Особенностью наследственного правоотношения является и то, что с момента открытия наследства может меняться субъектный состав (в частности наследники), так в качестве примера можно привести случаи, когда наследники подают заявления о принятии наследства вскоре после смерти своего близкого (чтобы не пропустить пресекальный шестимесячный срок для принятия наследства установленный ст. 1154 ГК РФ), а после того, когда им становится известен состав наследственной массы, в который входят долги покойного, порой превышающие стоимость иного принадлежащего ему на день смерти имущества, они реализуют свое право на отказ от наследства в рамках п. 2 ст. 1156 ГК РФ, тем самым выбывая из субъектного состава рассматриваемого правоотношения. Это доказывает, что принятие наследства сегодня это условная сделка на первом этапе.

Вывод по главе.

Наследование – это переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к иным лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целостное и в один и тот же момент. В отечественном гражданском праве установлено два вида наследования: по закону и по завещанию.

В науке гражданского права наследственное правоотношение понимают как в широком, так и в узком смысле слова.

В широком смысле наследственное правоотношение - это наличие целостного правоотношения, которое возникает с момента открытия наследства и должно прекратиться, когда у наследников появляются правомочия, сходные правам наследодателя. В узком смысле - это определенное правоотношение, регламентированное положениями наследственного права, появившееся из-за смерти гражданина по поводу наследства.

Как видим, в юридической литературе, да и в законодательной базе нет определенного единства в определении наследственного правоотношения, кроме этого, оно не в полной мере исследовано. И камнем преткновения, нам видится неправильная терминология, применяемая законодателем, где, нет четкого определения «потенциального наследодателя» и «наследодателя», а также «потенциального наследника» и «наследника». В случае устранения этого пробела в большинстве случаев отпадёт необходимость острых дискуссий по вопросу множественности наследственных правоотношений.

Следует согласиться, что, действительно, множественность наследственных правоотношений выделяется на основании правовых норм, регулирующих не только принятие наследства и отказ от него, но и защиту наследственного имущества, выдачу свидетельства о праве на наследство, раздел наследственного имущество и другие отношения, связанные с наследованием, тогда как умерший гражданин не может быть субъектом данных отношений.

Наследственное правоотношение имеет свою специфику, поскольку обладает множеством особенностей, среди которых можно выделить следующие:

  1. оно преследует такую цель, как обеспечение универсального правопреемства (переход имущества от наследодателя к наследнику (кам) и обеспечение его стабильности);
  2. оно, как правило, носит абсолютный характер;
  3. оно отличатся от иных гражданско-правовых правоотношений, тем что основанием его возникновения всегда является только смерть человека или объявление его умершим;
  4. оно не может иметь место до открытия наследства;
  5. оно отличается особенным субъектным составом, являющимся его сторонами;
  6. наследственное правоотношение не может быть сведено только к имущественному правоотношению, оно может выступать и личным неимущественным, которое возникло из-за перехода от умершего лица к наследникам исключительных прав на плоды творческой деятельности;
  7. оно прекращается принятием наследства, отказом от него или не принятие наследства;
  8. оно регламентировано положениями наследственного права, которые носят комплексный характер;

9) оно не может быть урегулировано положениями иных подотраслей гражданского права (к примеру, обязательственного права), иных отраслей права (жилищного, земельного, семейного, административного).

Наследственные правоотношения - это правоотношение, обусловленное смертью (либо объявлением умершим) человека, поэтому оно не может быть трансформировано и прекращается только волею наследника. Основной целью наследственного правоотношения является обеспечение универсальности правопреемства. Оно является абсолютным, безвозмездным, срочным и возникает с участием наследника и любого третьего лица. Круг наследников ограничен и заранее определён законом или завещателем. Рассматриваемое правоотношение возникает только в случае наличия имущества, принадлежащего гражданину до его смерти[12].

На наш взгляд, наследственное правоотношение не может иметь стадий или этапов, как считают некоторые учёные. Не может существовать и множественности наследственных правоотношений, которые выступают абсолютными имущественными правоотношениями, которые возникли с момента открытия наследства и которые прекратились в момент раздела наследства и появления у наследников прав, сходных правам наследодателя. Всякое правоотношение, в том числе и наследственное, параллельно не может выступать абсолютным и относительным. Его субъектом не выступает лицо умершее, называемое праводателем, правопредшественником, наследодателем либо завещателем, иные лица либо органы. Оно не может быть отнесено и к динамически формирующемуся правоотношению.

Глава II. Правовое регулирование наследования по закону

2.1 Субъекты и объекты наследования по закону

Выделяют два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону является одним из двух указанных по закону оснований наследования.

Правовед Г.Ф. Шершеневич расценивает наследование по закону в качестве восполнения наследования по завещанию, которое «вступит в силу в тот момент и настолько, когда и насколько не успевает выражать свою воля наследодатель о судьбе оставляемого им имущества», кроме этого он указывает на то, что «догматическое соотношение между двумя типами не изменяется от признания наследования по завещанию только при помощи, допускаемой по закону заменой законного наследования, вариацией на законную тему»[13].

На основании ст. 1141 ГК РФ наследование по закону – это тот общий порядок наследственного правопреемства, исполнение которого обуславливают не завещательной волей наследодателя, а только правилами, которые установлены в нормах наследственного права. Во время наследования по закону воля наследодателя не принимает участие в процессе определения условий и правил наследования, которыми определяются наследники, очередность призвания их к наследованию, размер доли участия наследников в наследстве, преимущество во время наследовании и так далее. Наследование по закону появляется, когда и поскольку его не изменили при помощи завещания, а кроме этого в других случаях, которые прямо установлены в ГК РФ (ст.1111)[14].

На основании этого положения условия и правила наследования по закону будут действовать, в частности, в случаях, когда: наследодателем не оставлено завещание; наследодателем отменено составленные им завещание и устранено его действие в роли основания для наследования; завещание признано в суде недействительным и в целом отпадает в качестве основания для наследования; завещательное распоряжение касается только части наследства, на основании чего оставшаяся не завещанной часть наследства перейдет к правопреемникам на основании наследования по закону; завещание имеет другие распоряжения, которыми не устраняется наследования по закону в общем, как, допустим, распоряжение о завещательном отказе, возложенном на одного из наследников по закону, при отсутствии в завещании иных указаний, которые изменяют правила наследования по закону, или распоряжение, лишающее определенных наследников по закону прав на наследство, но не отменяющее иные правила наследования по закону.

Наследование по закону – в качестве института современного наследственного права Российской Федерации имеет ряд общих свойств и признаков, которые характерны для страны социального и демократического направления[15].

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. «В назначении умершему определенных преемников закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель»[16], - писал в свое время Г.Ф. Шершеневич. В.Н. Никольский, отдавая предпочтение наследованию по закону, весьма красочно описал его: «Закон прежде всего призывает к наследованию тех лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, соединенных с умершим естественною связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой - соучастниками его жизни, а потому и естественными продолжителями его юридических отношений»[17]. Конечно же, «наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом (разд. V части третьей ГК РФ). Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства[18].

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления.

На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

На практике основная часть наследников по закону - это наследники первой очереди. Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Зачастую дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи), равно как и наоборот, однако призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:

- при отсутствии наследников первой очереди;

- при непринятии наследства наследниками первой очереди;

- если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;

- в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию в таких случаях призываются:

- родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);

- неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери)[19].

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя).

Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону или завещанию в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя возможен по аналогии с отказом в пользу иных наследников, наследующих по праву представления: в их пользу возможно отказаться лишь в случае, если к моменту открытия наследства они сами являются наследниками по закону либо по завещанию.

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями[20].

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)[21].

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 [22]в п. 29 обращает внимание на то, что названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются.

Пятая, шестая и седьмая очереди до вступления в силу части третьей ГК РФ к наследованию не призывались.

2.2 Особенности принятия наследства и оформления, наследственных прав

Наследственные правоотношения, выступая в качестве правовой формы, которая опосредует переход прав, а также обязанностей от наследодателей к наследникам, предполагают осуществление, а также защиту прав, возникающих в результате наступления факта открытия наследства.

Наследственное право в субъективном понятие предполагает право лиц на принятие наследства, а также другие правомочия такие как право на отзыв акта принятия наследства, право на отказ от наследства, право на получение свидетельства о праве на наследство, право на раздел и перераздел наследства и так далее. Так, у наследников, которые приняли наследство после истечения установленных сроков, но с соблюдением норм ст. 1155 ГК РФ, при невозможности получения части наследства, появляется право денежной компенсации данной доли в наследстве.

Довольно много правомочий наследников обусловливает надобность наделения их, а кроме этого иных субъектов возможностями для их защиты. Правомочия субъектов наследственных прав разные по характеру, а также содержанию, некоторые из них обладают организационным характером, но все они сопровождаются возможностью защиты в рамках наследственных правоотношений. На основании этого защита в наследственных правовых отношениях обладает существенным значением.

Говорить о защите наследственных правоотношений, возможно, только после их появления, что связано с юридическим фактом открытия наследства.

После открытия наследства у наследника в качестве субъекта наследственных правовых отношений и носителя соответствующих субъективных прав появляется право, на защиту реализуемое в рамках наследственных правовых отношений.

Во время выбора определенных способов защиты нужно учитывать определенные в законодательстве способы защиты (ст. 12 ГК РФ).

Оценка перечня способов защиты в качестве исчерпывающего либо неисчерпывающего является неоднозначной. Например, Р.С. Бевзенко приводит по данному поводу ряд подходов, которые сформированы по указанному вопросу в судебной практике - от «либерального», допустившего неисчерпывающий характер перечня и возможность отбора способов защиты по усмотрению участников правовых отношений, до «консервативного», на основании которого защиту гражданских прав в суде осуществляют только при помощи способа, установленного в ГК РФ либо который напрямую предусмотрен законом[23].

В Гражданском законодательстве содержится норма, на основании которой принятое наследство признают, принадлежащим наследникам с момента открытия наследства несмотря на время его принятия (ч. 4 ст. 1152 ГК РФ), а по ГК РФ – несмотря на момент государственной регистрации прав наследников на наследственное имущество, если данное право подлежит государственной регистрации. Является очевидным, что разговор заходит о появлении у наследника субъективных прав на наследство, но содержание данных прав законодатель не раскрыл.

Способам принятия наследства и возможности их реализации в юридической практике посвящена ст. 1153 ГК РФ. Именно данная часть законодательства классифицирует способы их принятия, она рассматривает вопросы о том, как может быть принято наследство и специфику правовых действий, связанных со вступлением в такие правовые отношения. В соответствии с этой частью идет защита права наследополучателей и лиц, которые решили по тем или иным причинам отказаться от наследования имущества умершего.

Принятие наследства или отказ от него – личное решение гражданина. Действия по принятию наследства должны подчиняться не только воле наследодателя, но и законодательству.

Закрепленный в ст. 1153 ГК РФ принцип универсальности правопреемства заключается в том, что, если наследник принимает часть наследства, данное действие распространяется на всю предназначенную ему наследственную массу. Принятие наследства законодательством рассматривается как односторонняя сделка, чьи сроки и определяет кодекс. Передача имущественных прав осуществляется в строго установленный законом срок, либо наследник может обратиться в судебные органы с заявлением о продлении времени на осуществление процессуальных действий[24].

В любом случае кодекс указывает, что как только наследство открыто, оно уже принадлежит наследнику – правопреемнику имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Принятие наследства возможно в России двумя способами: подача заявления в нотариат или органы местной власти; фактическое принятие.

Каждый из вариантов обладает своей спецификой, чьи критерии и содержат статьи, посвященные вопросам наследования. Способы принятия наследства зависят от конкретных обстоятельств.

Вывод по главе.

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что под наследованием по закону общий порядок наследственного правопреемства, исполнение которого обуславливают не завещательной волей наследодателя, а только правилами, которые установлены в нормах наследственного права. Во время наследования по закону воля наследодателя не принимает участие в процессе определения условий и правил наследования, которыми определяются наследники, очередность призвания их к наследованию, размер доли участия наследников в наследстве, преимущество во время наследовании и так далее. Наследование по закону появляется, когда и поскольку его не изменили при помощи завещания, а кроме этого в других случаях, которые прямо установлены в ГК РФ.

Такое наследование осуществляется тогда, когда нет завещания либо когда завещана лишь часть какого-либо имущества. В ч. 3 ГК РФ предусмотрено восемь очередей наследников по закону.

Глава III. Наследование по завещанию

3.1 Основные правовые категории наследования по завещанию

Наследование по завещанию занимает в наследственном праве важное место. Решению вопросов, которые связаны с наследованием по завещанию посвящены специальные положения национального законодательства и международных договоров.

Существующее законодательство Российской Федерации, не закрепляя понятия завещания, само определение «завещание» применяется в двух интерпретациях:

- под завещанием понимается документ, в котором представлена воля завещателя;

- под завещанием подразумевается сам акт волеизъявления завещателя, который в последнем своем значении выступает как сделка.

В отношении первого случая, где под завещанием понимается документ, в котором представлена воля завещателя, требуется указать следующее.

Воля завещателя (с взаимозаменяемыми определениями завещатель и наследодатель) облачается в предписанную законодательством форму, которая направлена на определение правовой судьбы его имущества после смерти. Подобное волеизъявление, как правило, имеет односторонний характер и проявляется отзывным.

В отношении другого положения, где завещание по своей юридической природе выступает сделкой, в отечественном законодательстве разъясняется вполне полно. Завещание выступает односторонней сделкой, формирующая права и обязанности после открытия определенного наследства (ст. 1118 ГК РФ). Подобная норма не провоцирует сомнений у правоприменителей практически всех стран мира, так как выступает правильным и по форме и по содержанию[25].

Завещание - это распоряжение личного характера. Осуществить его может лишь завещатель. Посмертный характер действия завещания провоцирует еще одно свойство – это тайность осуществления подобной сделки. Лишь от завещателя будет зависит, ознакомить либо нет заинтересованных лиц с завещанием. До смерти завещателя никто из должностных и других лиц, которые причастны к составлению и удостоверению завещания, не имеет права разглашать его содержание. После смерти завещателя информация о завещании нотариусы могут сообщить определенным заинтересованным лицам, а также по просьбе суда, прокуратуры, следственных органов в связи с имеющимися в их производстве уголовными либо гражданскими делами[26].

Указанные особенности завещания как юридического акта помогают признать наиболее абсолютным понятие завещания, которое представил В.К. Дронников. Профессор отмечает, что завещание – это правовой акт, который не имеет юридического характера при жизни составителя и содержит в себе одностороннее распоряжение физического лица, которое сделано в определенной законодательством форме, о том, что обязано быть выполнено после его смерти и главным образом в отношении предоставления его имущества в пользу конкретных лиц[27].

Правовед М.Ю. Барщевский также дает определение завещания, под которым он понимает одностороннюю сделку, которая носит лично-формальный характер, закрепляющая порядок правопреемства в правомочиях наследодателя после его смерти[28].

При всей свободе, которая дается гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти, законодательство закрепляет одно-единственное ограничение данной свободы (ст. 1149 ГК РФ).

На протяжении всего исторического пути становления российского наследственного права вычленялись два основания наследования граждан – это завещание и закон. Тем не менее, делались попытки выделить в качестве основания наследования и обязательность доли. На основании гражданского законодательства, закон по отношению к завещанию выступает специальным основанием правопреемства, так как имеет место тогда, когда и поскольку не трансформирован завещанием, а также в других случаях: признание завещания недействительным полностью либо в части; завещана лишь часть имущества гражданина; есть лица, которые наделены правом на обязательную долю.

Наследниками по завещанию могут выступать любые категории граждан (принцип свободы завещания): наследники по закону не зависимо от очередности их правопреемства; другие граждане, которые не входят в круг наследников по закону, не зависимо от нахождения в живых законных правопреемников. Единственным ограничением свободы завещания являются правила о наследовании лиц, которые имеют право на обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве – это личное предоставление. Право на обязательную долю не может переходить к иным лицам ни по какому основанию: ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа. Наследник может лишиться права на обязательную долю как недостойный[29].

При установлении размера обязательной доли, которая причитается необходимому наследнику, требуется определить общую стоимость наследственного имущества, а также число наследников по закону.

Статья 1119 ГК РФ на основании принципов дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регламентирования устанавливает один из главных принципов наследственного права – это принцип свободы завещания. Подобная свобода отмечается, в первую очередь в том, что завещатель имеет право завещать имущество по своему усмотрению. Свобода завещания отмечается и в том, что завещатель имеет право включить в завещание и другие распоряжения, к примеру о подназначении наследника, а также о завещательном отказе и завещательном возложении[30].

Свобода завещания представляется и в том, что завещатель, который сохранил полную дееспособность, в любой момент имеет право отменить либо изменить завещание (ст. 1130 ГК РФ).

Статья 1123 ГК РФ, фиксируя тайну завещания, призвана охранять, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.

Общие требования, предъявляемые к порядку совершения завещания, состоят в следующем: завещание обязательно должно быть совершено письменно.

По действующему законодательству впервые процедура совершения завещания допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). Свидетель сделки – практически не сформированная вне рамок наследования по завещанию категория, поскольку их присутствие (или отсутствие) при совершении иных сделок, нежели завещание, не регламентируется гражданским правом, а значит и не может само по себе сказаться на процессе совершения (заключения) сделок или на их действительности. Присутствие свидетеля при совершении завещания может быть обязательным – требование закона, и добровольным – пожелание наследодателя. Свидетель в наследственном праве определяется методом «от противного», т.е. за счет перечисления тех условий, которые препятствуют гражданину выступать в роли свидетеля (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

3.2 Виды завещаний по российскому наследственному праву

Имеющееся законодательство довольно либерально подходит к проблеме регулирования возможности составления разнообразных видов завещаний. Все они должны подчиняться отдельным правовым требованиям, которые определяют специальную форму и порядок их осуществления. Выделяют такие виды завещаний, как: обычное (нотариально удостоверенное) завещание; завещание, аналогичное нотариально удостоверенному; завещание, которое приравнено к нотариально удостоверенному; закрытое завещание; банковское завещание, а также чрезвычайное завещание.

Правовая характеристика нотариально удостоверенного завещания.

1. Удостоверяется специально уполномоченным должностным лицом - нотариусом (государственным либо частным), которые руководствуются в своей работе Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.[31], а также ведомственными нормативными документами Министерства юстиции РФ.

2. Сведения об удостоверенном завещании вносятся в установленный реестр нотариальных действий.

3. Завещание может быть составлено самим наследодателем либо нотариусом, при его осуществлении разрешается применение рукописного исполнения, а также разнообразных вспомогательных технических печатающих средств.

4. Перед подписанием завещание обязано быть прочитано самим наследодателем.

5. При невозможности прочтения наследодателем лично текст завещания должен быть оглашен нотариусом, о чем в завещании проставляется соответствующая отметка с указанием причин невозможности прочтения самим наследодателем.

6. Завещание обязано быть собственноручно подписано наследодателем, при невозможности осуществления подобных действий применяется помощь рукоприкладчика. По правилам выполнения нотариальных действий подпись обязана содержать фамилию, имя, отчество полностью, а также роспись наследодателя.

7. При присутствии во время осуществления завещания свидетелей они подписывают текст завещания, нотариус отмечает их фамилии, имена, отчества, места жительства на основании документа, который удостоверяет личность.

8. Рукоприкладчик и свидетели (если они находятся при удостоверении завещания) под роспись должны быть предупреждены о недопустимости разглашения тайны завещания. Правовыми последствиями подобных действий выступает возможность последующего привлечения отмеченных лиц к гражданско-правовой ответственности.

9. Наследодателю под роспись объявляются нормы законодательства о необходимом (обязательном) наследовании, на основании которому присутствует круг социально близких лиц, которые наследуют долю в имуществе вне зависимости от содержания завещания, лишающего либо ограничивающего их в праве на наследство.

Правовая характеристика завещания, схожего нотариально удостоверенному. В этой ситуации завещания должны быть удостоверены должностными лицами в порядке, которое предусмотрено для реализации нотариальных действий, и влекут правовые последствия, которые тождественны тому, как если бы завещание удостоверялось нотариусом. Законодательством предусмотрено два подобных случая[32]:

1) при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению завещаний исполняют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. Нормативной основой совершений указанных действий являются ГК РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Приказ Минюста России от 27 декабря 2007 г.[33];

2) при возникновении необходимости совершения завещания за пределами Российской Федерации на территории иностранного государства возможно осуществление указанных действий должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за рубежом. Нормативной основой является Консульский устав, который определяет компетенцию и порядок осуществления данных действий указанными учреждениями.

Юридическая характеристика завещания, приравненного нотариально удостоверенному.

Особенностью данных видов завещаний является тот факт, что они не могут быть совершены в обычных условиях, возможность использования такого вида завещания, как правило, связана с нетипичной ситуацией, в которой оказался наследодатель и которая вынуждает его обратиться именно к такому варианту удостоверения завещания.

Закрытое завещание - завещание, содержание которого неизвестно третьим лицам в силу того факта, что удостоверяется нотариусом в запечатанном виде.

Банковское завещание является установленной законодательством возможностью упрощенного распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами, которые хранятся гражданами на банковских счетах и вкладах. Нормативным актом, регулирующим порядок и условия оформления такого вида завещаний, является Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351[34].

Чрезвычайный вид завещания впервые предусмотрен российским законодательством и связан с возможность совершения завещательных распоряжений, когда лицо оказывается в экстремальной ситуации и желает, чтобы после его смерти имущество перешло к определенным лицам.

Совершение данного вида завещания возможно только при наличии следующих обстоятельств:

1) лицо попало в чрезвычайную ситуацию, которая явно угрожает его жизни (находится в предсмертном состоянии, эпицентре стихийного бедствия - наводнения, землетрясения и др.);

2) у него отсутствует возможность совершить завещание в иных формах - экстренно пригласить нотариуса, главного, дежурного врача, капитана плавучего судна и пр. для того, чтобы они удостоверили завещание.

При составлении такого завещания допустимо использование простой письменной формы.

3.3 Юридическая природа завещания

Завещательный отказ может быть закреплен лишь в завещании, содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом, исполнение завещательного отказа может быть определено как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону.[35]

Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлением завещательного отказа, следует, что завещатель имеет право обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа (скрытая форма лишения наследника наследства), что приведет к ситуации, когда наследник будет должен расплатиться за счет наследства с долгами завещателя, а затем передать все оставшееся имущество отказополучателю. Предметом завещательного отказа могут быть разнообразные объекты гражданских прав. Содержанием завещательного отказа может быть исполнение не любой, а лишь обязанности имущественного характера[36].

Завещатель имеет право обязать наследника предоставить отказополучателю право пользования жилым помещением на конкретный срок либо на период жизни отказополучателя (пожизненно). Смерть отказополучателя в данном случае влечет прекращение подобного права. В случае если срок истекает при жизни отказополучателя, то право будет прекращено с истечением срока.

Важно указать, что, несмотря на то, что право пользования имуществом, которое предоставлено отказополучателю, не может относиться к вещным правам, оно следует за вещью: в случае перехода права собственности на жилое помещение к иному лицу права пользования помещением сохраняют свою силу[37].

Отказополучатель имеет право до истечения трех лет осуществить отказ от завещательного отказа, и подобное обстоятельство провоцирует прекращение определенной обязанности осуществить завещательный отказ. Подобный отказ равен прощению долга, установленному ст. 415 ГК РФ.

В том случае, если завещательный отказ обременяет сразу нескольких наследников, появляется обязательство с пассивной множественностью лиц, т.е. с множественностью лиц на стороне наследников, которые выступают как должники. Подобное обязательство на основании общего правила ст. 321 ГК РФ будет признаваться долевым, т.е. каждый наследник должен к исполнению завещательного отказа соразмерно его доле в наследственном имуществе. Завещанием, тем не менее, может быть установлен другой порядок: наследники обязаны к исполнению завещательного отказа в одинаковых долях, даже если подобное не отвечает их долям в наследстве[38].

Правовая конструкция завещательного возложения возникло из римского права и по своей юридической природе очень близка к завещательному отказу: при завещательном отказе завещатель может возложить на одного либо нескольких наследников по завещанию либо по закону обязанности имущественного характера; при завещательном возложении он имеет права обязать наследников осуществить какое-либо действие имущественного либо неимущественного характера, которое направлено на реализацию общеполезной цели[39]. Помимо этого, исполнение завещательного возложения может быть возложено как на наследников, как подобное указано в отношении завещательного отказа, так и на исполнителя завещания при условии установления в завещании части наследственного имущества для осуществления завещательного возложения (подобная обязанность, как и при завещательном отказе, обязана быть отмечена в самом завещании, причем с согласия непосредственно исполнителя).

Возложение, в отличие от завещательного отказа, не носит личного характера. В процессе завещательного возложения появляется обязательство, в котором на стороне, которая имеет право требования, выступает не определенное лицо (отказополучатель), а неопределенное множество заинтересованных лиц.

В случае если предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, к нему применяются правила об исполнении завещательного отказа (п. 2. ст. 1139 Гражданского Кодекса), что еще раз подчеркивает близость завещательного возложения и завещательного отказа. При этом нельзя забывать об общеполезной цели такого возложения, в отличие от цели завещательного отказа, направленной на удовлетворение личных интересов отказополучателя.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле. Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, которым независимо от содержания завещания гарантируется определенная доля в наследстве. Эта доля называется обязательной, а сами наследники – необходимыми, т.к. они не могут быть лишены права ее унаследовать[40].

Изменение круга лиц, являющихся обязательными наследниками согласно ст. 1149 ГК РФ, связано с уточнением статуса иждивенцев: теперь только нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю. Таким образом, законодатель внес необходимое и справедливое уточнение в этот перечень.

Обязательная доля в наследстве – это личное предоставление. Право на обязательную долю не может переходить к другим лицам ни по какому основанию: ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа. Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостойный[41].

При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику, необходимо установить общую стоимость наследственного имущества, а также число наследников по закону.

Для определения размера обязательной доли сначала надо установить законную долю наследника в идеальном выражении. В соответствии с п. 10 Постановления Верховного Суда РФ № 2 от 23 апреля 1991 года при исчислении законной доли должны учитываться все подлежащие призванию к наследованию наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, включая нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и наследников по праву представления, к которым перешла бы доля умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника по закону, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Права наследника на обязательную долю могут сталкиваться как с правами других наследников по закону, так и с правами наследника по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приводит к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества.

В случае недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю, то удовлетворение происходит из завещанной части.

Третья часть ГК РФ предоставляет возможность суду право при определенных обстоятельствах (невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым наследник на обязательную долю не пользовался при жизни наследодателя, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию) уменьшить размер обязательной доли, а то и совсем отказать в ее присуждении.

Необходимо особо отметить, что перечень обязательных наследников является исчерпывающим: это прямо указано в п. 10 Постановления Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 2, в котором не допускается применение норм об обязательной доле к наследникам, не являющимся наследниками по закону первой очереди или иждивенцами наследодателя.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при определении размера обязательной доли – «не менее половины доли» – законодатель отошел от жестко установленного размера и использовал гибкую диспозитивную норму. Получается, что при определенных обстоятельствах, признанных судом, обязательный наследник может пытаться претендовать и на получение наследства в большем размере.

Вывод по главе.

Часть 3 ГК РФ в отличие от предыдущего законодательства определила приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону.

Главной фигурой в наследовании по завещанию является завещатель, дееспособность которого не может вызывать каких-либо сомнений.

Воля должна отвечать волеизъявлению. Неверное формирование, как и выражение воли, может привести к недействительности завещания.

Впервые в отечественном законодательстве в третьей части ГК РФ предлагается легальное определение завещания, где под ним понимается односторонняя сделка, образующая правомочия после открытия наследства.

Завещание, выступая односторонней сделкой, обязано иметь правовую цель, осуществляться дееспособным лицом и в определенной законом форме, воля в завещании обязана совпадать с волеизъявлением. Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов в составе завещания может привести к аннулированию тех правовых последствий, которые оно провоцирует.

Недействительность завещания – это отрицание в той либо другой степени правовых последствий по основаниям, которые существуют в момент его осуществления. Завещание может быть недействительным из-за пороков формы и воли, содержания, а также в субъектном составе.

Законом определена письменная и нотариально удостоверенная формы завещания, невыполнение которых влечет недействительность завещания в целом либо в части.

Таким образом, с принятием третьей части ГК РФ российское наследственное право стало полноценной составной частью гражданского права, нормы права получили необходимую стройность и законченность, к большинству институтам наследственного права с 1 марта 2003 года применяются «общегражданские» правила.

Новшеством наследственного права выступает законодательное фиксирование возможности осуществления закрытых завещаний. Важным достоинством подобных завещаний является обеспечение полной тайны завещания.

Параллельно с этим видно, что на практике появляются как правовые, так и технические проблемы, которые связаны с оформлением и реализацией завещания. Требуется особо указать на факт, что на основании ст. 1128 ГК РФ на завещания на распоряжение вкладами, которые оформлены прямо в банке с 1 марта 2003 года, полностью распространяются положения наследственного права в отличие от порядка, который был введен ранее существовавшим законодательством.

Заключение

Рассмотрев такую тему курсовой работы, как «Наследование и его виды», мы пришли к ряду выводов.

Наследование – это переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к иным лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целостное и в один и тот же момент. В отечественном гражданском праве установлено два вида наследования: по закону и по завещанию.

В юридической литературе, да и в законодательной базе нет определенного единства в определении наследственного правоотношения, кроме этого, оно не в полной мере исследовано. И камнем преткновения, нам видится неправильная терминология, применяемая законодателем, где, нет четкого определения «потенциального наследодателя» и «наследодателя», а также «потенциального наследника» и «наследника». В случае устранения этого пробела в большинстве случаев отпадёт необходимость острых дискуссий по вопросу множественности наследственных правоотношений.

Следует согласиться, что, действительно, множественность наследственных правоотношений выделяется на основании правовых норм, регулирующих не только принятие наследства и отказ от него, но и защиту наследственного имущества, выдачу свидетельства о праве на наследство, раздел наследственного имущество и другие отношения, связанные с наследованием, тогда как умерший гражданин не может быть субъектом данных отношений.

Под наследованием по закону общий порядок наследственного правопреемства, исполнение которого обуславливают не завещательной волей наследодателя, а только правилами, которые установлены в нормах наследственного права. Во время наследования по закону воля наследодателя не принимает участие в процессе определения условий и правил наследования, которыми определяются наследники, очередность призвания их к наследованию, размер доли участия наследников в наследстве, преимущество во время наследовании и так далее. Наследование по закону появляется, когда и поскольку его не изменили при помощи завещания, а кроме этого в других случаях, которые прямо установлены в ГК РФ.

Такое наследование осуществляется тогда, когда нет завещания либо когда завещана лишь часть какого-либо имущества. В ч. 3 ГК РФ предусмотрено восемь очередей наследников по закону.

Часть 3 ГК РФ в отличие от предыдущего законодательства определила приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону.

- Главной фигурой в наследовании по завещанию является завещатель, дееспособность которого не может вызывать каких-либо сомнений.

- Воля должна отвечать волеизъявлению. Неверное формирование, как и выражение воли, может привести к недействительности завещания.

- Впервые в отечественном законодательстве в третьей части ГК РФ предлагается легальное определение завещания, где под ним понимается односторонняя сделка, образующая правомочия после открытия наследства.

- Завещание, выступая односторонней сделкой, обязано иметь правовую цель, осуществляться дееспособным лицом и в определенной законом форме, воля в завещании обязана совпадать с волеизъявлением. Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов в составе завещания может привести к аннулированию тех правовых последствий, которые оно провоцирует.

- Недействительность завещания – это отрицание в той либо другой степени правовых последствий по основаниям, которые существуют в момент его осуществления. Завещание может быть недействительным из-за пороков формы и воли, содержания, а также в субъектном составе.

- Законом определена письменная и нотариально удостоверенная формы завещания, невыполнение которых влечет недействительность завещания в целом либо в части.

Таким образом, с принятием третьей части ГК РФ российское наследственное право стало полноценной составной частью гражданского права, нормы права получили необходимую стройность и законченность, к большинству институтам наследственного права с 1 марта 2003 года применяются «общегражданские» правила.

Новшеством наследственного права выступает законодательное фиксирование возможности осуществления закрытых завещаний. Важным достоинством подобных завещаний является обеспечение полной тайны завещания.

Параллельно с этим видно, что на практике появляются как правовые, так и технические проблемы, которые связаны с оформлением и реализацией завещания. Требуется особо указать на факт, что на основании ст. 1128 ГК РФ на завещания на распоряжение вкладами, которые оформлены прямо в банке с 1 марта 2003 года, полностью распространяются положения наследственного права в отличие от порядка, который был введен ранее существовавшим законодательством.

Список использованных источников

Нормативные акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ — 2014 — № 31 — Ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 11.03.1993. - № 10. - Ст. 357.
  6. Приказ Минюста РФ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2007 № 10832) // Российская газета. - № 3. - 11.01.2008.
  7. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Собрание законодательства РФ. - 03.06.2002. - № 22. - Ст. 2097.

Материалы судебной практики

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 7. – 2012.

Научная литература

  1. Абрамов М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. 2012. № 3. С. 28.
  2. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с.
  3. Анненкова Л.А. Проблемы реализации залогового механизма на практике и пути совершенствования методологических инструментов работы с залогом // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 2 (16). С. 21-22.
  4. Ануфриева Л. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч.3. М., 2010. С. 226.
  5. Баринов Н. Новый гражданский кодекс Российской Федерации: наследственное право // Закон. 2010. № 2. С. 115.
  6. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Издание 2-е, испр. и доп. – М.: Белые Альвы, 2011. – С. 57.
  7. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012
  8. Гаврилов В.Н. Наследование по новому российскому законодательству. – М., 2012. – С. 35.
  9. Гентарев А.В. Процедура принятия наследуемого имущества // Сибирский юридический вестник. 2012. №4. – С. 34.
  10. Гражданское право. Том I. / под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – С. 544.
  11. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.3.- 7-е изд., перераб. и доп./ отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – С. 670.
  12. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134 с.
  13. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
  14. Инцас В.Л. Наследование как особый вид правопреемства в советском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1973. 76 с. ; Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. 222 с.
  15. Комментарий к части третьей ГК РФ / под редакцией А.Л. Маковского и Е.А.Суханова. – М., 2011. – С.186.
  16. Костычева А.И. Наследование по завещанию // Бюллетень нотариальной практики. 2013. № 2.
  17. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.
  18. Наследственное право / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; [Булаевский Б.А. и др.]; отв. ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 78
  19. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Проблемы теории и практики / Под ред. О.В. Овчинникова. Кишинев: Штиинца, 1973. 258 с.
  20. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91 // Справочно-правовая система Гарант, дата обращения 25.10.2018.
  21. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2005. С. 294.
  22. Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2012. – С. 84.
  23. Рудик И.Е. Механизм реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 31 с.
  24. Савиньи Ф.К. фон Система современного римского права. В 8 т. Т. 1. / пер. с нем. Г. Жигулина ; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М., 2011. 510 с.
  25. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М., 2012. – С. 96.
  26. Смирнов С.А. Теория и история наследственного права России: вопросы развития // Наследственное право. 2014. N 3. С. 18 - 21.
  27. Трапезникова А.В. Наследственное правоотношение: концепция и суть // Наследственное право. 2012. № 4. С. 22–25.
  28. Ходыкин О.М. Понятие наследственного правоотношения // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 2 (16). С. 40-42.
  29. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.
  1. Ануфриева Л. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч.3. М., 2010. С. 226.

  2. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Проблемы теории и практики / Под ред. О.В. Овчинникова. Кишинев: Штиинца, 1973. 258 с.; Рудик И.Е. Механизм реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 31 с.

  3. Смирнов С.А. Теория и история наследственного права России: вопросы развития // Наследственное право. 2014. N 3. С. 18 - 21.

  4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2005. С. 294.

  5. "Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.

  6. Ходыкин О.М. Понятие наследственного правоотношения // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 2 (16). С. 40-42.

  7. Савиньи Ф.К. фон Система современного римского права. В 8 т. Т. 1. / пер. с нем. Г. Жигулина ; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М., 2011. 510 с.

  8. Барщевский М.Ю. Наследственное право : учеб. пособие. М., 1996. 192 c.

  9. Трапезникова А.В. Наследственное правоотношение: концепция и суть // Наследственное право. 2012. № 4. С. 22–25.

  10. Инцас В.Л. Наследование как особый вид правопреемства в советском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1973. 76 с. ; Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. 222 с.

  11. Анненкова Л.А. Проблемы реализации залогового механизма на практике и пути совершенствования методологических инструментов работы с залогом // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 2 (16). С. 21-22.

  12. Абрамов М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. 2012. № 3. С. 28.

  13. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012

  14. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.

  15. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012

  16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.

  17. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91 // Справочно-правовая система Гарант, дата обращения 25.10.2018.

  18. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.

  19. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.

  20. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.

  21. Там же.

  22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 7. – 2012.

  23. Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2012. – С. 84.

  24. Гентарев А.В. Процедура принятия наследуемого имущества // Сибирский юридический вестник. 2012. №4. – С. 34.

  25. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с.

  26. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с.

  27. Наследственное право / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; [Булаевский Б.А. и др.]; отв. ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 78

  28. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Издание 2-е, испр. и доп. – М.: Белые Альвы, 2011. – С. 57.

  29. Комментарий к части третьей ГК РФ / под редакцией А.Л. Маковского и Е.А.Суханова. – М., 2011. – С.186.

  30. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.3.- 7-е изд., перераб. и доп./ отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – С. 670.

  31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 11.03.1993. - № 10. - Ст. 357.

  32. См.: Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134 с.

  33. Приказ Минюста РФ от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2007 № 10832) // Российская газета. - № 3. - 11.01.2008.

  34. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Собрание законодательства РФ. - 03.06.2002. - № 22. - Ст. 2097.

  35. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М., 2012. – С. 73.

  36. Гражданское право. Том I. / под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – С. 544.

  37. Костычева А.И. Наследование по завещанию // Бюллетень нотариальной практики. 2013. № 2.

  38. Гаврилов В.Н. Наследование по новому российскому законодательству. – М., 2012. – С. 35.

  39. Баринов Н. Новый гражданский кодекс Российской Федерации: наследственное право // Закон. 2010. № 2. С. 115.

  40. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М., 2012. – С. 96.

  41. Комментарий к части третьей ГК РФ / под редакцией А.Л. Маковского и Е.А.Суханова. – М., 2011. – С.186.