Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Назначение и подназначение наследника в завещании )

Содержание:

Введение

Инcтитут нaследовaния возник несколько тысячeлeтий назад с появлeниeм частной собственности. Упоминaниe о наслeдовaнии можно найти в самых первых письменных источниках: египетских папирусах, глиняных табличках Шумера и других источниках.

Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит – momento more (помни о смерти). Жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются.

В реальной жизни люди совсем не задумываются о том, что наступает момент, когда человек уходит из жизни, оставляя наследство, а в некоторохы случаях и долги. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники в процессе таких споров в буквальном смысле становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Появление частной собственности у значительного числа российских граждан сформировало новое отношение к вопросу правопреемственности передачи своей собственности в случае смерти, и принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства.

За последние несколько лет в российском законодательстве наиболее полной переработке подверглась третья часть Гражданского кодекса РФ - наследственное право, количество статей значительно выросло. Обусловлено это расширением толкования основных понятий наследственного права - наследование по закону и наследование по завещанию.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.

Важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны, актуальность темы, определяют цель курсовой работы, связанной с изучением института наследования в Российской Федерации.

Цель представленной контрольной работы – рассмотреть наследование по закону и наследование по завещанию.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

  • охарактеризовать правовую природу института наследования;
  • рассмотреть понятие наследования;
  • изучить виды наследования.

Объект исследования – гражданские правоотношения, возникающие вследствие наследования.

Предмет исследования – наследование по закону и по завещанию.

Глава 1. Правовая природа института наследования

1.1. Историко-правовой аспект

Первым источником, в котором мы обнаруживаем нормы, регулирующие наследственные правоотношения, является «Русская правда» (XI в.) «Русская правда» - первый письменный сборник норм феодального права Киевской Руси. Как отмечает Г. Ф. Шершеневич с более ранние указания договоров с греками «… Отражая в себе иноземные взгляды, не могут служить выразителем чисто русского порядка наследования».

Наследство в «Русской Правде» носит название «остатка» или «задницы», т.е. того, что оставялет позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, упоминаются только движимое имущество, дом, двор, товары, рабы и скот. О землях не говорится ни слова, поскольку, не являясь еще частной объектом собственности, она не могла переходить по наследству.

До распада СССР наследственное законодательство относилось к совместному ведению СССР и союзных республик, что нашло отражение в сложившейся к тому времени системе законодательства. Раздел "Наследственное право" был включен в Основы гражданского законодательства 1961 года, в ГК РСФСР 1964 года и в ГК Союзных республик. После распада СССР вступили в действия в 1992 году основы гражданского законодательства 1991 года, которые содержат раздел "Наследственное право".

Конституция РФ 1993 года в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч.4, ст.35 Конституции РФ). Указанное положение размещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан. Нормы Конституции закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования. Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско – правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Современное официальное определение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что данный этап развития наследственного права завершился принятием части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел пятый "Наследственное право", вступившей в действие с 1 марта 2002 года.

Глава 2. Общие положения о наследовании

2.1.Понятие и виды наследования

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например телевизора, путем его просмотра - это право собственности). По аналогии наследник

принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар).

Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых. Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, - достаточно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории наследования. Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой письменной форме. Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским Кодексом РФ

Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса.

Глава 3. Наследование по завещанию

3.1. Общие положения о наследовании по завещанию

Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.[1]

Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти.

При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием от одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий.

Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. Завещания малолетних не допускаются.

В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда несовершеннолетние имели намерение составить завещания, могут встречаться только как исключение. Также, на мой взгляд, должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния. В таких случаях, необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным.[2]

Важно знать, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания.

Поэтому если завещание было составлено недееспособным гражданином, то такое завещание будет недействительным, даже если впоследствии гражданин стал дееспособным.

И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи других лиц (например, нотариус), а если завещатель страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя.

Завещание, как односторонняя сделка, также характеризуется элементом условности. До тех пор, пока не наступила смерть завещателя, акт составления завещания, не является необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Например, он может лишить права наследования всех своих наследников, т.е. лишить наследства.

Также по завещанию, он может оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.

В случае указания в завещании несколько наследников, их доли должны быть определены в идеальном выражении.

Однако, при составлении завещания на доли завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома, к примеру, предназначена им в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну – южная половина, дочери – северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Наследниками по завещанию могут быть:

  • наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;
  • иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Завещатель может лишить в завещании права наследования наследников по закону.

Лишение права наследования может быть выражено в двух формах:

  • путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;
  • путем умолчания о ком-либо из наследников.

Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть. Во втором случае наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества. Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону. В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ). Закон, ограничивая свободу завещательных распоряжений, устанавливает круг необходимых наследников.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособный супруг наследодателя;
  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Нетрудоспособные и иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании п.1 ч.2 ст.1148 ГК РФ. Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей.[3] Например, у наследодателя жена и четверо детей, двое из которых имеют право на обязательную долю. Все имущество, стоимостью 180000 рублей, наследодатель завещал матери. При определении обязательной доли вначале необходимо определить законную долю.

При отсутствии завещания к наследованию по закону было бы призвано шесть наследников и каждый из них получил бы 30000 рублей (180000/6=30000). Обязательная доля составляет Ѕ от 30000 рублей, т.е. 15000 рублей. Завещание в пользу матери будет недействительно в части двух обязательных долей.

Согласно ст.1122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.

3.2. Форма и порядок совершения завещания.

Ст. 1124 ГК РФ определяет общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Удостоверение завещания другими лицами допускается, во-первых, в случае, когда право совершения нотариальных действие предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ. Завещание в данном случае может быть удостоверено вместо нотариуса вышеперечисленными должностными лицами с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания (п.7 ст.1125 ГК РФ).

Во-вторых, приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

  • Завещания граждан, находящихся на излечении в больнице, в стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями, директорами или главврачами домов для престарелых и инвалидов;
  • Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
  • Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • Завещания военнослужащих, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами военных частей;
  • Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы;

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном, к такому завещанию соответственно применяются правила ст.1124 и ст.1125 ГК РФ. Как только представится возможность, завещание, удостоверенное таким образом, должно быть направленно лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

В-третьих, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК РФ (ст.1124-1128 ГК РФ), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он предоставляет собой завещание.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещания составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

К нотариально удостоверенным завещаниям предъявляются соответствующие требования, указанные в ст.1125 ГК РФ.

Статья 1126 ГК РФ вводит особый порядок нотариального удостоверения – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам возможность ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а не соблюдение этих требований ведет к недействительности завещания.

3.3. Завещательные распоряжения

Завещатель имеет право совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст.1120 ГК РФ).

3.3.1.Назначение и подназначение наследника в завещании

В соответствии со статьей 1121 ГК РФ, завещатель может совершить завещание в пользу одного ил нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостаточный.

3.3.2. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке

Согласно статье 1128 ГК РФ, права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны, либо в порядке, предусмотренном ст.1124-1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство, кроме расходов на достойные похороны наследодателя (п.3 ст.1174 ГК РФ).

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст.1128 ГК РФ), вправе в любое время до истечения 6-ти месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые на его похороны.

3.3.3.Завещательный отказ

В соответствии со статьей 1137 ГК РФ, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.[4]

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретения для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Согласно статье 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем либо отказался от получения завещательного отказа, в течение 3-х лет со дня открытия наследства не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии со статьей 1117 ГК РФ, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

3.4. Отмена, изменение, исполнение завещания

В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения об его отмене.

Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания21.

К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила п.3 статьи 1130 ГК РФ, т.е. если оно признается недействительным, то наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание) по статье 1131 ГК РФ.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием22.

В соответствии со статьей 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Так, в соответствии со ст. 1134 ГК РФ, завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником, при этом согласие гражданина быть исполнителем завещания должно быть собственноручно написано на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Также гражданин признается давшим согласие на исполнение завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

В ч.2 ст. 1134 ГК РФ закреплено, что после открытия наследства, решением суда, исполнитель завещания может быть освобожден от своих обязанностей, как по собственной просьбе, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст.1135 ГК РФ).

Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных учреждениях.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст.1136 ГК РФ).

Глава 4. Общие положения наследования по закону

4.1. Понятие и виды наследников по закону

Ранее мы рассмотрели основные проблемы наследования по завещанию, которое согласно действующему законодательству имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. И тем не менее гораздо чаще в повседневной жизнедеятельности встречается именно этот вид наследования, поскольку люди не столь активно реализуют предоставленную ГК РФ возможность оставления распоряжений на случай своей смерти. Наследование на основании закона в теории наследственного права еще именуют автоматическим наследованием, так как оно применяется вне зависимости от волеизъявления наследодателя с учетом его предполагаемой воли (поскольку круг наследников по закону указан в законодательстве таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю - дети, родители и др., а затем иные лица).

Этапы развития современного законодательства о наследовании по закону.

1. 1964 г. - 17 мая 2001 г. В указанный период времени действовали положения ГК РСФСР 1964 г., предусматривающие наличие всего двух наследственных очередей, в которых указывались самые близкие родственники наследодателя.

2. 17 мая 2001 г. - 1 марта 2002 г. За данный период в законодательство были внесены изменения, увеличившие количество наследственных очередей до четырех, в которые дополнительно был включен круг лиц, также обладающих достаточно высокой степенью социальной близости к умершему наследодателю.

3. 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты была введена в действие часть третья ГК РФ, включающая в себя раздел V "Наследственное право". Данный нормативный документ увеличил число наследственных очередей до восьми, в качестве последней, девятой, очереди называется

государство - Россия, наследующая выморочное имущество. По мнению большинства исследователей, столь серьезное расширение круга наследников связано с необходимостью соблюдения принципов социальной справедливости, которые предполагают максимальное предупреждение возможности наследования имущества государством.

Наследники по закону - физические лица, являющиеся родственниками (социально близкими людьми) по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

Признаки наследников по закону:

1) в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;

2) указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);

3) наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом – смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

Виды наследников по закону:

I очередь:

1) дети наследодателя (в том числе усыновленные). В качестве детей признаются лица, в отношении которых в определенном семейном законодательством порядке установлено материнство и отцовство. Усыновленные дети согласно положениям Семейного кодекса РФ приравниваются в своих правах к биологическим;

2) родители наследодателя (усыновители). В данной ситуации законодатель имеет в виду биологических, а не приемных родителей, т.е. которые являются таковыми в силу заключенного договора о передаче ребенка в приемную семью;

3) супруг наследодателя. В нашем государстве признается действительным брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные, национальные браки, фактические брачные отношения не порождают прав наследования;

4) ребенок, зачатый в браке при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти в течение трехсот дней;

5) внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

II очередь:

1) братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. В указанную группу наследников не включаются так называемые сводные братья и сестры (например, когда женщина, имеющая ребенка, вступает в брак с мужчиной, у которого есть свои дети);

2) дедушка и бабушка наследодателя, со стороны как отца, так и матери (родители родителей наследодателя);

3) племянники и племянницы (дети братьев и сестер) - наследуют по праву представления.

III очередь:

1) тети и дяди наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя);

2) двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя), которые наследуют по праву представления.

IV очередь: прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы родителей родителя наследодателя).

V и VI очереди: наследниками данных очередей является достаточно большое количество родственников умершего наследодателя, которые связаны с ним весьма отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их характеристике не будем, а перейдем к наследникам последующих очередей.

VII очередь:

1) пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку - отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой);

2) отчимы и мачехи.

VIII очередь: нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников

призывается к наследованию в особом порядке.

4.2. Порядок призвания к наследованию наследников по закону

Достаточно актуальным представляется анализ теоретических и правоприменительных проблем, связанных с законодательными требованиями, определяющими процедуру вступления наследников по закону в свои наследственные права.

Условия и порядок призвания к наследованию наследников по закону:

1) отсутствие наследников по завещанию. В данном случае имеется в виду как физическое отсутствие указанных лиц, так и юридическое - отказ наследников от принятия наследства (активные действия, связанные с написанием соответствующего заявления нотариусу); непринятие наследства

(пассивное бездействие, выражающееся в молчании наследника в течение шестимесячного срока принятия наследства); признание наследника недостойным и др.;

2) наследники последующей очереди наследуют только в случае отсутствия всех наследников предыдущей очереди (например, после смерти наследодателя остались супруга, сын и дочь, а также брат и сестра; супруга и дочь отказались от принятия наследства, однако, несмотря на данный факт,

брат и сестра не могут призываться к наследованию пока сын участвует в наследственном правоотношении, в частности, пока он не примет наследство в установленный законом срок);

3) при вступлении в наследственные права нескольких наследников по закону они наследуют права и обязанности наследодателя в равных долях (например, если после смерти наследодателя остались бабушка и дедушка, они унаследуют по 1/2 части принадлежащего ему имущества, т.е. доля

наследника напрямую определяется их количеством). Исключение составляет случай призвания к наследованию необходимых (обязательных) наследников, доля которых рассчитывается по специальным правилам;

4) нетрудоспособные иждивенцы наследуют вне очереди и одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Например, после смерти наследодателя к наследованию были призваны двое его детей - наследники первой очереди, однако впоследствии выяснилось, что при жизни наследодатель обеспечивал за свой счет жизнедеятельность брата-инвалида - наследника второй очереди. В данном случае брат также будет наследовать, причем размер его наследственной доли будет таким же, как у детей, - по 1/3 наследственного имущества. При отсутствии наследников с первой по седьмую очередь они наследуют самостоятельно, как наследники восьмой очереди (например, все наследники отказались от наследства, а на иждивении наследодателя при жизни находилось двое малолетних детей, над которыми была установлена опека; данные дети будут самостоятельными наследниками восьмой очереди и унаследуют по 1/2 части наследства). Небезынтересным является тот факт, что по ранее действующему законодательству нетрудоспособные иждивенцы включались в число наследников первой очереди и в случае их наличия устраняли от наследования наследников всех последующих очередей;

5) помимо нетрудоспособных иждивенцев существует еще одна особая категория наследников, которые наследуют в специальном порядке, т.е. при наличии определенных обстоятельств, - наследники по праву представления. К ним закон относит следующих лиц: наследники первой очереди - внуки и

внучки; наследники второй очереди - племянницы и племянники; наследники третьей очереди -двоюродные братья и сестры.

4.3. Наследование по праву представления

Как уже отмечено выше, существуют категории наследников трех первых очередей, которые наследуют в особом порядке, именуемом наследованием по праву представления. Данный вид наследования применяется в исключительных случаях при наличии установленных законом условий. Более детально остановимся на его понятии и юридической характеристике.

Наследование по праву представления - особый вид наследования, в соответствии с которым доля наследника по закону первой, второй или третьей очереди, умершего до открытия наследства (смерти наследодателя) либо одновременно с наследодателем (коммориенты), переходит к его потомкам (детям), являющимся наследниками по закону.

Юридическая характеристика наследования по праву представления.

1. Обязательным условием анализируемого вида наследования является тот факт, что наследник умирает раньше наследодателя. В том случае если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Однако так как данного наследника уже нет в живых (первой очереди - ребенка наследодателя; второй очереди - брата, сестры наследодателя; третьей очереди - тети и дяди наследодателя), то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

2. Указанный порядок наследования применяется и в том случае, когда наследодатель и наследник умирают в один день (коммориенты). Вообще в действующем законодательстве установлено правило, что в целях наследственного правопреемства коммориенты друг после друга не наследуют (в целях избежания путаницы при определении наследственных долей), однако наследование по праву представления является в данном случае единственным исключением из закрепленных в законе правил.

3. В том случае, если бы на момент открытия наследства указанные выше лица были живы, причитающуюся им долю должны были бы унаследовать их потомки (биологические и усыновленные дети): 1) наследники первой очереди - внуки и внучки; 2) наследники второй очереди - племянницы и племянники; 3) наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

4. При возникновении ситуации, когда наследников по праву представления несколько, полагавшуюся бы их родителю часть наследства они должны разделить в равных долях. Например, умирает наследодатель, выясняется, что наследники первой очереди отсутствуют, а у него была сестра, которая умерла за несколько лет до смерти брата, однако у сестры осталось двое детей - племянник и племянница умершего наследодателя, которые в соответствии с положениями закона унаследуют причитавшуюся бы матери часть наследства в равных долях - в нашем случае по 1/2 от наследственного

имущества.

5. В том случае, когда вышеуказанное лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, впоследствии будет признано недостойным наследником (например, вследствие того, что не оказывало при жизни материальную помощь нуждающемуся в ней родителю; совершило в отношении его противоправные действия и др.), то наследование по праву представления не осуществляется.Аналогичной будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника права на наследство.

6. Наследование по праву представления не допускается в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно нему наследник (его ребенок) наследовал даже большую часть имущества, нежели чем по закону (например, наследодателем было совершено завещание, согласно которому после своей смерти он оставляет дочери 2/3 имущества, а сыну 1/3 имущества; если дочь умерла раньше отца и у нее остались дети - внуки наследодателя, все равно единственным наследником будет являться сын).

7. При наличии составленного наследником при жизни завещания, согласно которому имущество переходит к определенным лицам (даже не к его детям), потомки наследника в любом случае будут наследовать причитавшуюся бы их родителю долю по праву представления, поскольку данная процедура регламентирована законом (т.е. гипотетическая доля умершего наследника в состав его наследства не входит), например наследник (сын), имеющий двоих детей (внуков наследодателя), умирает ранее наследодателя (отца, он же дедушка), при жизни составляет завещание в пользу своего друга; после смерти наследодателя (дедушки) причитавшуюся бы их отцу.

Соотношение наследования по праву представления со смежными институтами наследственного права.

Наследование по праву представления имеет ряд сходных положений с иными институтами наследственного права, например подназначенным наследованием и наследственной трансмиссией. Принципиальное отличие анализируемого нами вида наследования от подназначенного состоит в том,

что в последнем переход прав и обязанностей осуществляется на основании завещания, согласно которому в случае выбытия основного наследника (смерти, отказа от наследства и др.) наследует иное лицо. При наследственной трансмиссии ситуация также не совпадает с условиями наследования по праву представления - основной наследник умирает позже наследодателя, не успев принять наследство, а причитавшаяся бы ему часть наследства переходит к его наследникам либо по закону, либо по завещанию.

4.4. Подтверждение прав наследования по закону

Весьма серьезным обстоятельством для определения совокупности наследственных прав, возможность приобрести которые имеет наследник по закону, является деятельность организационно-юридического характера, связанная с контролем за соблюдением процедур и механизмов вступления в права наследования. Осуществление указанной деятельности возлагается на

нотариуса, обязанного, согласно действующему законодательству, оформить наследственные права. Юридической основой реализации данных полномочий являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате РФ 1993 г., определяющие порядок подтверждения наследниками по закону принадлежащих им прав наследования, а также последовательность действий нотариуса по приданию легитимности указанной процедуре.

Обязанности нотариуса при подтверждении наследственных прав наследников по закону.

1. Определить круг наследников на момент смерти наследодателя. Указанное действие осуществляется путем ожидания нотариусом подачи наследниками по закону заявлений о принятии наследства, розыском наследников нотариус не занимается.

2. Установить степень родства (социальной близости) между наследодателем и наследниками (например, является ли лицо, подавшее заявление, ребенком, родителем, супругом, братом, сестрой наследодателя).

3. Выявить характер отношений между наследодателем и наследниками (в частности, в случае предъявления претензий на наследство нетрудоспособными иждивенцами необходимо определить наличие у них указанных свойств - факта отсутствия (существенного ограничения) возможности трудиться и факта получения при жизни содержания от наследодателя).

4. Затребовать доказательства отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности потенциальных наследников.

5. Определить наследственную очередь, которая будет призываться к наследованию. Нотариусу могут быть поданы заявления от различных потенциальных наследников, поэтому он обязан установить принадлежность каждого к конкретной наследственной очереди и сделать вывод о том, какая из них будет вступать в наследственные права.

6. Определить состав наследников, входящих в очередь, призываемую к наследованию. Нотариус обязан четко выявить число лиц, представляющих очередь, которая будет вступать в наследственные права. Данное обстоятельство имеет важнейшее юридическое значение, поскольку от него зависит размер наследственной доли каждого из наследников.

Правила установления наличия прав наследования по закону.

1. Не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности свидетельские показания.

2. В качестве доказательства вышеуказанных юридических фактов могут выступать только официальные документы, подтверждающие наличие соответствующих отношений между наследодателем и наследником. В качестве наиболее распространенных документов в этом случае могут выступать:

1) свидетельство о браке;

2) свидетельство о рождении;

3) свидетельство об усыновлении;

4) выписки из книг записи актов гражданского состояния, метрических книг (ранее документы, которые фиксировали различные состояния человека, например рождение, именовались метрическими книгами, а выдаваемые на их основе свидетельства - метриками);

5) документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства (например, учреждений социальной защиты населения, жилищно-коммунальных служб), подтверждающие наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги);

6) документы, выданные работодателем (например, выписка из личного дела работника, копия листка по учету кадров и др.);

7) записи в паспорте (заполненные графы о наличии брака, детей);

8) соглашения об уплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, которые удостоверяют факт иждивенчества наследника;

9) удостоверение пенсионера по возрасту, удостоверение инвалида, справки из учебного заведения об обучении по очной форме и др., подтверждающие наличие у наследника нетрудоспособности.

3. В случае невозможности предоставления соответствующих документов факт наличия наследственных отношений подлежит установлению в суде (в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение). В данном случае документом, подтверждающим наследственные права, является копия вступившего в законную силу решения суда.

4. При невозможности подтвердить право на наследство (ни документальным, ни судебным способом) наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство (документ, выдаваемый нотариусом, подтверждающий право собственности на наследственное имущество) с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Указанное согласие оформляется письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.

4.5. Наследование выморочного имущества

В рамках вышеизложенных вопросов мы рассмотрели ряд положений, которые касаются определения наследственных прав наследников по закону. При анализе указанной проблемы нами подробно исследовались виды и состав наследственных очередей, которые призываются к наследованию. В качестве особой (специальной), девятой, очереди (хотя она не названа таковой в законе) в теории наследственного права определяют государство - Россию. По ранее действующему законодательству права и обязанности наследодателя, передававшиеся на основании закона к государству, именовались имуществом, переходящим в порядке наследования к государству. Однако такой термин признавался абсолютным большинством исследователей юридически неточным, поскольку наследство может переходить к государству и на основании завещания. В настоящее время указанный недостаток устранен, а такое имущество именуется выморочным.

Выморочное имущество - наследство, переходящее в собственность государства – Российской Федерации в силу отсутствия наследников как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям законодательства владельцем такого имущества становится Россия в целом, а не органы государственной власти ее субъектов.

С учетом того, что в настоящее время наследование государством выморочного имущества осуществляется в порядке наследования девятой очереди (при отсутствии наследников восьми очередей), такие случаи редки сами по себе. Вместе с тем исключать развитие ситуации в данном направлении также представляется недопустимым, поэтому законодательство устанавливает ряд правил вступления Российской Федерации в права наследования по закону.

Основания признания имущества выморочным:

1) физическое отсутствие наследников как по завещанию, так и по закону. Может сложиться ситуация, когда завещана лишь часть наследственных прав, в этом случае выморочным будет считаться оставшаяся часть имущества;

2) все наследники отказались от наследства, т.е. совершили юридически значимые действия, написав соответствующее заявление нотариусу;

3) все наследники не приняли наследство, т.е. фактически путем молчания воздержались от вступления в наследственные права;

4) все наследники лишены права на наследство. В данном случае наследодателем совершено завещание, в котором он указал, что лишает наследственных прав всех своих родственников, а необходимые (обязательные) наследники отсутствуют;

5) все наследники признаны недостойными (например, вследствие совершения противоправных действий в отношении наследодателя, направленных на призвание себя к наследованию, - покушение на жизнь наследодателя).

Правовые основы наследования выморочного имущества.

Согласно действующему законодательству - ГК РФ, должен быть принят федеральный закон, который определил бы порядок оформления Россией наследственных прав на выморочное имущество, а также основания и процедуру его возможной передачи субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. В соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории

Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или

Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Однако, несмотря на достаточно продолжительное действие части третьей ГК РФ (с 1 марта 2002 г.), такой закон до сих пор не принят, вследствие чего при установлении порядка наследования выморочного имущества необходимо руководствоваться иными нормативными документами, некоторые из них были приняты еще во времена существования СССР:

1. Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 (в ред. от 25 июля 1991 г.), утверждающее Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов.

2. Инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 (в ред. от 13 августа 1991 г., с изм. от 15 января 2007 г.), устанавливающая порядок учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, которое конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету выморочного имущества.

3. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 (в ред. от 29 марта 2011 г.) "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", утверждающее Положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения

выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом.

Первые два вышеуказанных документа устарели и действуют в части, не противоречащей современному законодательству, поэтому их положения применяются дифференцированно и требуют детального анализа.

Порядок принятия выморочного имущества.

1. По заявлению заинтересованных лиц (органов местного самоуправления, территориальных налоговых органов, иных государственных органов) о выявлении наличия выморочного имущества государственный нотариус обязан принять меры по его охране (в частности, в присутствии двух понятых составить опись имущества и назначить лиц, ответственных за его сохранность, заключив с ними договоры хранения).

2. Территориальные налоговые органы должны получить у данного нотариуса свидетельство о праве государства на наследство либо при наличии споров (например, с наследниками, не принявшими наследство в установленные сроки) обратиться в суд с требованием о признании своих наследственных прав. После вступления решения суда в законную силу они также получают на его основании одноименное свидетельство.

3. Одновременно с выдачей свидетельства о праве на наследство нотариус обязан передать налоговым органам составленную им опись имущества, а также документы о передаче его на ответственное хранение, за вычетом расходов, связанных с данным хранением.

4. Территориальные налоговые органы должны принять по описи и договорам имущество у ответственных хранителей, в случае его утраты, порчи, недостачи в течение десяти дней ими должен быть заявлен в суд иск о возмещении причиненного вреда.

5. В пятидневный срок после принятия имущества от ответственных хранителей налоговый орган, при необходимости с приглашением специалиста-оценщика, производит оценку наследственного имущества, о чем составляется акт описи и оценки имущества, который в трехдневный срок утверждается руководителем данного территориального налогового органа.

6. После совершения указанных действий налоговые органы должны в соответствии с составленным актом передать имущество государственным (муниципальным) структурам, которые осуществляют полномочия собственника от имени публично-правовых образований. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" на основании п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а

также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований – их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

7. Получив переданное имущество, вышеуказанные структуры занимаются вопросами его реализации путем заключения различных гражданско-правовых договоров (купли-продажи, комиссии, агентирования и др.). Запрещается приобретение указанного имущества работниками налоговых

органов и указанного федерального агентства. Максимальный размер вознаграждения за оказание услуг по реализации (например, реализующей комиссионной организации) не может составлять более 15% от стоимости имущества.

8. Структуры по управлению федеральным имуществом вправе принять решение о передаче поступившего им имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.

9. Вырученные от реализации выморочного имущества денежные средства подлежат зачислению в бюджет соответствующего уровня.Заключение

В данной курсовой работе мы рассмотрели понятие, а также виды наследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Как выяснилось, институт наследования прошел длительный путь развития, от Древнего Рима и до современного российского законодательства.

Наследование по закону возможно, когда отсутствует завещание и в иных случаях, предусмотренных законом. По ранее действующему законодательству существовало только две очереди наследования по закону, в то время как действующий Гражданский Кодекс РФ предусматривает восемь очередей.

Большое значение в регулировании наследственных отношений, имеет принятое Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", направленное на обеспечение единообразия практики применения и толкования законодательства о наследовании. В данном Постановлении содержатся указания по поводу процессуальных особенностей рассмотрения дел, так или иначе связанных с наследованием (правила подсудности, порядок подачи исков и допустимости мировых соглашений). Далее даются разъяснения о применении и толковании норм, относящихся к общим положениям о наследовании. Данное Постановление определенно можно назвать долгожданным, поскольку суды общей юрисдикции практически более пяти лет не имели для непосредственного руководства акта официального толкования наследственного законодательства. Стоит напомнить, что 26 апреля 2007 г. Пленум Верховного Суда РФ Постановлением N 15 признал утратившим силу Постановление от 23 апреля 1991 г. "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании".

Обращаясь к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", стоит отметить, что это весьма значительный по объему акт, в котором суды общей юрисдикции получили, наконец, точные и верные разъяснения. Например, вп. 29названного Постановления Пленум определил, кого судам следует считать отчимом, мачехой, пасынками и падчерицами наследодателя в качестве его наследников по закону седьмой очереди. По мнению высшего суда, названные лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся, соответственно, родителем пасынка, падчерицы либо наследодателя. В случаях же, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные лица к наследованию не призываются.

В то же время спорные вопросы в наследственных правоотношениях остаются. Чаще всего разногласия возникают у наследников первой и второй очереди по поводу недвижимого имущества, вкладов в банках и т.д. Очень часто, граждане, в силу своей неграмотности пропускают сроки для вступления в наследство. Пропуск сока чреват негативными последствиями, поскольку суд в большинстве случаев отказывает в восстановлении срока для принятия наследства, ввиду того, что у наследников отсутствуют уважительные причины пропуска срока. Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности обстоятельств, которые отражены в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Подводя итог всему вышесказанному хочу отдельно отметить то, что при исследовании данной темы, я установил главное отличие наследования по закону от наследования по завещанию, несмотря на то, что данный момент совсем не входил в тему моей работы. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону в том, что наследников и порядок распределения имущества между ними зависит лишь от воли завещателя, и ни от кого другого.

Хотелось бы отметить, что наследственные споры являются довольно –таки сложной категорией дел, подлежащей рассмотрению в судебном порядке и длительной процедурой. И лучше не затягивать с оформлением документов и вступить в наследство надлежащим образом, в установленный законом срок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Гражданское право: учебник. Ч.3 /под ред. Д.П. Сергеева, Ю.К. Толстого – М., Проспект, - М., Юрист, 2004.
  2. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2004.
  3. Калпин А.М. Наследование по завещанию // вестник МГУ, сер.5 – право – 2002.
  4. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Юридический вестник – 1998 г.
  5. Завещание и договор дарения / под ред. Абашина Э.А. – М., Форму, 2004.
  6. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., Проспект, 2003.
  7. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ. – сер.5 – право – 2002.
  8. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание // Вестник РАН. – 1999, №6
  9. Дегичев А. Наследственное право в проекте 3 части ГК РФ // Российская юстиция. – 1999, №12.
  10. Петренко Д.Ю. Доверенность и завещание // Вестник РАН – 1999, №6
  11. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002.
  12. Гражданское право: учебник. Ч.3 /Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М., Проспект, 2004.
  13. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание // Вестник МГУ – 1999, №6
  14. Резников Е.В. Наследственное право РФ. // Юридический вестник – 1998, №
  15. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – 2001, ст.1124.
  16. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – право – 2002, №4.
  17. Завещание и договор дарения / Под ред. Абашина А.А. – М., Форум, 2002.
  18. Комментарий к ГК РФ (постатейный). Части первая - третья. – М., Экзамен, 2004.
  19. Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой - М. Юрайт. - 2006. - с.305
  20. Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под редакцией А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - Allpravo, 2007. - 456 с.
  21. Желонкин С.С., Ивашин Д.И.// Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014.
  1. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание // Вестник РАН. – 1999, №6

  2. Дегичев А. Наследственное право в проекте 3 части ГК РФ // Российская юстиция. – 1999, №12

  3. Петренко Л.Ю. Доверенность и завещание // Вестник МГУ – 1999, №6

  4. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция – 1999, №11.