Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Основания и порядок наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования тем, что за последние годы жизнь в нашей стране значительно изменилась. Поменялась политическая ситуация, возникли новые экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и непредсказуемо, сформировалась новая социальная структура общества.

Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью - становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и единожды - наследодателем (при этом еще при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество).

Институт наследования прав, как по завещанию, так и по закону, обеспечивает решение указанных задач. Следовательно, можно отметить высокую значимость вопросов регулирования, защиты и обеспечения наследственных прав.

Особую актуальность данные вопросы обрели в связи с включением в главу 62 Гражданского кодекса Российской Федерации ряда норм о недействительности завещаний. При этом возникли проблемы соотношения общих правил о недействительности любых сделок, закрепленных в § 2 главы 9 ГК РФ; и специальных норм наследственного права о недействительности завещаний. Данную задачу считаем одной из актуальных, стоящих перед современным гражданским правом России.

Вопросы наследования содержат работы, в частности, таких ученых, как Б.С. Антимонова, М.В. Гордона, К.А. Граве, О.С. Иоффе, К.В. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Серебровского, Г.Ф. Шершеневича и других. Суждения данных ученых не потеряли своей актуальности до настоящего времени, в связи с чем последующие исследования проблем наследственного права находили в работах указанных авторов надежное основание.

Однако, несмотря на большую научную ценность работ всех названных цивилистов, исследование проблем принятия и оформления наследства и их гражданско-правовое регулирование по законодательству России еще далеко от завершения.

Это свидетельствует о необходимости изучения и анализа института наследования по завещанию в свете изменения гражданского законодательства России.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при наследовании.

Предметом исследования выступают нормы отечественного права, регулирующие общественные отношения, складывающиеся при наследовании.

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, гражданское законодательство советского периода, действующее гражданское законодательство, а также судебная практика по гражданским делам.

Цель исследования – проанализировать понятие и виды наследования.

Вышеуказанная цель определила ряд задач исследования:

- исследовать развитие законодательства о наследовании в современной России;

- рассмотреть понятие и элементы наследственных правоотношений;

- охарактеризовать виды наследования в России;

- определить основания и порядок наследования по завещанию и по закону;

- раскрыть порядок определения долей наследников при разделе наследственного имущества, включая несовершеннолетних детей.

Методологическую основу исследования составляют частно-научные, общенаучные методы познания; нормативно-логический, сравнительного правоведения, аналитический, синтеза, системно-правовой и другие.

Нормативная база работы сложилась за счет положений нормативно-правовых актов как действующих, так и недействующих, регулирующих принятие наследства и оформление наследственных прав.

Эмпирическая основа исследования сложилась за счет практики судов и органов нотариата.

Теоретическую базу работы составили труды таких как ученых как: Абраменкова М.С. Андрияхиной А.М. Беспалова Ю.Ф., Беспаловой А.Ю. Бессараба Н.С. Блинкова О.Е. Булаевского Б.А. Гаврилова В.Н. Гаджиева В.А. Гареза А.Р., Гоголевой А.В., Косаревой И.А. Ляпунова С.Г., Сергеева А.П., Толстого Ю.К., Чурилова Ю. и других.

Структура исследования определена его целями и задачами. Представленная работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка используемых источников и литературы.

1. Общие положения о наследовании в Российской Федерации

1.1 Понятие наследования в России

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст.1111 ГК РФ), при этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ, в частности в случае признания наследства выморочным в соответствии со ст.1151 ГК РФ.

Итак, наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей.

Основными элементами наследственных правоотношений выступают основания наследования, открытие наследства (место и время), субъекты наследственного правопреемства.

Согласно ч.2 ст.8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии с ч.4 ст.35 Конституции РФ, право наследования гарантируется государством. При этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются «урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам)»[1].

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой «охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства»[2]. Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закреплённые в ст.1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкования понятия «наследования». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[3]. Более широкое определение наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживших его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения[4]. Данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств.

Из приведённого определения наследования и положений ч.1 ст.1112 ГК РФ можно вывести и понятие наследства. Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших наследодателю на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей.

В.И. Серебровский в указанной работе исключает из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что «долги являются…только «обременением» наследства, но не его составной частью»[5].

В п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» уточнено содержание наследственного имущества: в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права; имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч.2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора. Также исключаются из состава наследства неимущественные права и другие нематериальные благ, принадлежавшие умершему, перечисленные в ст.150 ГК РФ. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство. Его надо отличать от частного, или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника.

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Приведем пример судебной практики.

Жилина Л.Я. обратилась в суд с иском к администрации г Красноярска о включении в наследственную массу имущества, оставшегося после смерти Саламатова Якова Ефимовича, умершего 02.10.1992 года, Саламатовой Степаниды Гордеевны, умершей 20.02.1997 года в виде жилого дома (литер А,А1), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Пировская, 44 общей площадью 48, 5 кв.м. в т.ч. жилой 37,5 кв.м.; признании за истцом права собственности в порядке наследования на жилой дома (литер А,А1), по адресу: г. Красноярск, ул. Пировская, 44, общей площадью 48, 5 кв.м. в т.ч. жилой 37,5 кв.м., мотивируя требования тем, что в вышеуказанный жилой дом был выстроен ее отцом Саламатовым Я.Е., умершим в 1992 г. и матерью Саламатовой С.Г., умершей в 1997 г., право собственности на вышеуказанный дом, в установленном порядке, зарегистрировано не было. После смерти Саламатова Я.Е. и Саламатовой С.Г. истец фактически вступила в наследство на указанное имущество, проживает и несет бремя содержания жилого дома, оплачивает коммунальные услуги и электропотребление, в связи с чем просит удовлетворить заявленные требования.

Определением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 29.03.2017 г. в связи со смертью истца Жилиной Л.Я. была произведена замена истца на Ивонину В.В.

Впоследствии истец требования уточнила, просила признать за ней право собственности в порядке наследования на жилой дома (литер А,А1), по адресу: г. Красноярск, ул. Пировская, д. 44 общей площадью 48, 5 кв.м. Требования истца были удовлетворены в полном объеме[6].

Согласно ст.1113 ГК РФ, по общему правилу, наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений: это имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона, что и позволяет в дальнейшем последовательно раскрыть конструкцию наследственного правоотношения в целом.

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, поэтому важное значение приобретает время и место открытия наследства.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, с которым закон связывает определение: круга наследников, призываемых к наследству; состава наследственного имущества; начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя; момента возникновения права наследников на наследственное имущество; срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; законодательство, которым следует руководствоваться.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому, граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.[7]

Доказательствами места открытия наследства являются: выписка из домовой книги, выписка из похозяйственных книг местных администраций, справки с места работы наследодателя о месте его жительства и иные доказательства. Свидетельство о смерти не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений в России

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвует нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст.1127 ГК РФ, ст.37 и 38 Основ законодательства о нотариате – далее Основ), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.

Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Дееспособность наследодателя не учитывается только при наследовании по закону, что касается же совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются определенные требования: это физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностью на момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь юридической силы.

Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст.1116 могут быть: граждане (физические лица); юридические лица; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванными к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными вследствие психического заболевания. В соответствии со ст.1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребёнка жизнеспособным независимо от времени, которое ребёнок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются ввиду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.

Приведем пример судебной практики.

Панфилов О.А. обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя свои требования следующим. 02.02.2014 года умер Панфилов О.А., наследниками которого по закону являются истец Панфилов А.О., родители умершего - Панфилова Т.И. и Панфилов А.Ф. Завещания Панфилов О.А. не оставил. После смерти Панфилова О.А. открылось наследство в виде 1/3 доли в праве собственности на квартиру, находящуюся по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, 1/3 доли в праве аренды земельного участка № 23 с кадастровым номером 24:50:0100463:33, которое было принято истцом Панфиловым А.О., а также его бабушкой Панфиловой Т.И. и дедушкой Панфиловым А.Ф.

22.11.2015 года умирает Панфилов А.Ф., наследниками которого по закону являются истец Панфилов А.О., жена умершего - Панфилова Т.И. (бабушка истца) и его дочь Тишкова Ю.А. (тетя истца). Завещания Панфилов А.Ф. также не оставил. После смерти Панфилова О.А. открылось наследство в виде 1/9 доли в праве собственности на квартиру, находящуюся по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, 1/3 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 6, кв. 75, которое было принято истцом Панфиловым А.О., а также его бабушкой Панфиловой Т.И. и тетей Тишковой Т.И.

Соглашение о разделе наследственного имущества между истцом и ответчиками не достигнуто. При этом истец ко дню открытия наследства проживал в квартире по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89. Раздел данного жилого помещения в натуре не возможен, а иного места жительства заявитель не имеет. При этом ответчики собственниками жилого помещения по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, не являются, проживая в квартире, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 6, кв. 75, в связи с чем не нуждаются в выше указанном жилом помещении, вследствие чего в соответствии со ст. 1168 ГК РФ Панфилов А.О. имеет перед ними преимущественное право на получение в счет его наследственной доли спорного жилого помещения.

Исходя из изложенного, основываясь на положениях ст.ст. 1168, 1170 ГК РФ и сложившегося порядка пользования наследственным имуществом., истец просит с учетом уточненных требований разделить наследственное имущество в виде 1/9 доли в праве собственности на квартиру по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, наследуемой Панфиловой Т.И. после смерти Панфилова О.А., с учетом преимущественного права истца и выплатой ответчику Панфиловой Т.И. денежной компенсации за наследуемую ею долю, разделить наследственное имущество в виде 1/27 доли в праве собственности на квартиру по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, наследуемой Панфиловой Т.И. после смерти Панфилова А.Ф., с учетом преимущественного права истца и выплатой ответчику Панфиловой Т.И. денежной компенсации за наследуемую ею долю, разделить наследственное имущество в виде 1/27 доли в праве собственности на квартиру по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 47, кв. 89, наследуемой Тишковой Ю.А. после смерти Панфилова А.Ф., с учетом преимущественного права истца и выплатой ответчику Панфиловой Ю.А. денежной компенсации за наследуемую ею долю, разделить наследственное имущество в виде 1/9 доли в праве собственности на квартиру по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 6, кв. 75, наследуемой истцом Панфиловым А.О. после смерти Панфилова А.Ф., с учетом преимущественного права ответчиков и выплатой ими в пользу истца денежной компенсации за наследуемую ими долю[8].

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования могут быть призваны к наследованию не только по завещанию, но и по закону при наступлении обстоятельств, указанных в ст.1151 ГК РФ.

«Государство как наследник по завещанию или по закону имеет свою специфику, которая проявляется в том, что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия наследства. Среди прочего это означает, что принятие имущества является не только правом, но и обязанностью государства. Кроме того, если в качестве наследников по завещанию значатся субъекты права хозяйственного ведения или оперативного управления (государственные и муниципальные предприятия и учреждения и казенные предприятия), то фактически наследником такого имущества является государство или муниципальное образование, но не само юридическое лицо»[9].

Как отмечает Б.А. Булаевский: «Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей наследников».[10]

Гражданский кодекс РФ также предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство; лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст.1117). Руководствуясь положениями ст.1117 ГК РФ, условно выделим три группы недостойных наследников.

К первой группе относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (вступившим в законную силу приговором суда по соответствующему уголовному делу и (или) решением суда по гражданскому делу).

П.19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» устанавливает, что при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь ввиду следующее:

а) указанные в абзаце первом п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия… являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.[11]

Во вторую группу законодатель отнес родителей, в отношении которых было вынесено решение суда о лишении из родительских прав и которые не восстановлены в этих правах на день открытия наследства после смерти ребёнка, в отношении которого они были лишены родительских прав. Законодательное закрепление в качестве основания для отстранения от наследования таких родителей непосредственно следует из содержания ст. 71 СК РФ: родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Факт же восстановления родителей в их правах должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, принятым в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством с учетом положений ст.72 СК РФ.

К третьей группе законодатель отнес граждан при наследовании по закону, если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанности по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.

П.20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» к указанным выше обязанностям по содержанию наследодателя относит обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93-95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.

Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третьей группы не является препятствием для их призвания к наследованию по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение.

2. Виды наследования

2.1. Понятие и юридическая природа наследования по завещанию

Действующее законодательство Российской Федерации признает наследование по завещанию первоочередным по отношению к наследованию по закону. Такое положение полностью отвечает требованиям времени. В современных социально-экономических условиях, когда имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не имеет количественных и стоимостных ограничений, гражданам на случай смерти, нельзя оставаться безучастным к судьбе своего имущества.[12]

Понятие «наследование по завещанию» представляет собой технический правовой термин, означающий, что круг наследников, порядок наследования определяются не по закону, а волей наследодателя. Однако воля наследодателя должна соответствовать закону по форме выражения и не противоречить закону по содержанию, т.е. наследование по завещанию должно осуществляться в порядке, установленном законом. Действующее законодательство, не давая определения завещания, сам термин «завещание» употребляет в двух значениях: завещанием называется как сам документ, в котором выражена воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя, который в последнем своем значении является сделкой.[13]

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти,[14]а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.

Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).

В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием.

Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью) [15].

Предметом завещательного распоряжения может быть прежде всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание может быть составлено только от имени одного лица. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается, так как в противном случае оно будет признано недействительным.

Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.

Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет[16].

Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно. Это зафиксировано непосредственно вп.3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), как отмечается в юридической литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут – они могут передавать наследство только наследникам по закону[17].

С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя – человека, пожелавшего оставить распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей смерти. Прежде всего это касается ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть заключена только в ту форму, которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, т. е. будет заключена в завещании определенной формы.

В соответствии со ст. 1119 ГК РФ, равно как и по действовавшей прежде ст. 534 ГК РСФСР, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ.

Осуществить это гражданин может двумя способами. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать, что определенное лицо лишается права на наследство. Во-вторых, можно при составлении текста завещания просто не упоминать того или иного наследника. Однако между этими двумя способами есть существенная разница. Так, если лицо было лишено права на наследство, то оно уже не может претендовать не только на имущество, которое было перечислено в завещании, но и вообще на любое иное наследственное имущество, которое не было упомянуто в завещании и потому распределяемое в соответствии с правилами наследования по закону. Если же лицо не было упомянуто в завещании, то на имущество, определенное завещанием, указанное лицо претендовать не может, но при этом за ним сохраняется право наследования имущества, в завещании не указанного. Однако, если наследодатель составил завещание, используя формулировку «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это лицо попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.

Законом также установлено, что завещатель может не только назначить наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ч. 2 ст. 1121 ГК РФ). Это называется «подназначение наследника» (субституция). Анализируя сложившуюся практику, можно определить случаи, в которых имеет место применение правила о подназначении наследника, а именно:

а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства;

б) если он не примет наследства;

в) если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный[18].

Таким образом, проанализирова понятие завещания как односторонней сделки, можно обнаружить, что понятие завещания в ч. 5 ст. 1118 ГК РФ не содержит в полном объеме описания всех признаков завещания, в связи с чем возникают проблемы в практике.

В целях урегулирования указанной проблемы, следует внести изменения в ч. 5 ст. 1118 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:

«5. Завещание является односторонней сделкой – распоряжением физического лица, сделанным в установленной законом форме,  в отношении предоставления его имущества в пользу лиц. Завещание не имеет юридического значения при жизни составителя, и создает права и обязанности после открытия наследства».

2.2. Основания и порядок наследования по закону

Помимо наследования по завещанию основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной законодательством. Наследование по закону – это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию[19].

Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п. 1 ст. 1141 ГК наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:

- если нет наследников предшествующих очередей;

- если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;

- если все они отстранены от наследования;

- лишены наследства;

- никто из них не принял наследства;

- все они отказались от наследства.

Круг наследников по закону установлен статьями 1142 - 1145, 1147, 1148 и 1151 ГК РФ. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке.

Очередность наследования по закону определяется главным образом степенью родства наследника с наследодателем, при этом учитывается степень кровного родства и иного, приравненного к нему по закону родства. Степень родства устанавливается на основании юридических актов (документов), выданных уполномоченными на то государственными органами: свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.

Близкими родственниками – наследниками первой очереди – признаются родители, дети, супруг (супруга) наследодателя. По действующему законодательству указанные лица являются зависимыми друг от друга не только с момента рождения и до совершеннолетия, но и в старости, а также в случае особо сложившихся обстоятельств (возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т. п.).

Верховный Суд РФ в постановлении «О судебной практике по делам о наследовании» указывает на следующее: «При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства».

Дети умершего также являются наследниками первой очереди, причем имеются в виду не только дети, зарегистрированные при рождении (единокровные дети), но и дети, для которых отцовство установлено в законном порядке, а также усыновленные, удочеренные и др. Усыновленные дети в правах наследования приравниваются к единокровным и получают равную с ними долю в наследуемом имуществе. Так же согласно закону, наследником является ребенок наследодателя, родившийся уже после смерти наследодателя.

Родители наследодателя тоже входят в число наследников первой очереди. Им причитается равная доля в наследстве первой очереди, причем долю в наследстве получает каждый из родителей. Переживший родитель получает как свою долю наследства, так и часть доли умершего родителя наравне с другими наследниками первой очереди, другими детьми и родителями, по отношению к которым наследуемая доля является наследственной массой, раздел которой производится по общим основаниям.

В отличие от супружеского родства (де-юре), кровное родство не прекращается (де-факто) даже после юридического прекращения родственных отношений. Такой правовой акт, как лишение родительских прав или отказ от ребенка в пользу усыновителя, лишь снимает или налагает обязательство на родителей или детей, но не прекращает кровного родства.

При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

- несовершеннолетние лица;

- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся;

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

- день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

- день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

- инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты;

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя;

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в ч. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), наследуют на основании ст. 1148 ГК РФ, то есть независимо от совместного проживания с наследодателем.

Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в ч. 2 ст. 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ);

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников по закону, также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

В п.32 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» установлено правило: «При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в ч. 1 ст. 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР;

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ);

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит);

д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди».

Итак, выделяют две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по седьмую включительно;

2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей.

В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (ст. 256 ГК РФ, ст. 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитываются.

Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК РФ и СК РФ.

Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля в общем имуществе супругов, совместно нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть имущества, права на которую сохранены за наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе, и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.

По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК РФ переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам (ст.1150 ГК РФ).

Наследование в случае усыновления статья 1147 ГК РФ приравнивает к кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников – с другой. В соответствии с ч. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства за некоторым исключением. Так, согласно ч. 3 данной статьи в случае, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Гражданский кодекс РФ закрепляет субинститут «наследование по праву представления», под которым следует понимать «переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам»[20].

Данную категорию следует отличать от наследственной трансмиссии и от призвания к наследованию подназначенного наследника:

- при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, т. е. до открытия наследства;

- подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право представления предполагает возможность занятия при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.

Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при наследовании в порядке представления доля наследства, причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к соответствующим потомкам:

- наследникам второй очереди по праву представления - наследуют племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя;

- наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей и тетей наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.[21].

Расширение в Гражданском кодексе РФ круга наследников по закону может быть объяснено «заботой законодателя о принятии наследства по закону любыми (в том числе находящимися в отдалённом родстве) наследниками умершего, не оставившего завещания и сокращения случаев признания наследственного имущества выморочным»[22]. Согласно ст.1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным, если при наследовании как по закону, так и по завещанию:

отсутствуют наследники;

никто из наследников не имеет права наследовать – все наследники по закону лишены наследодателем наследства и отсутствует завещание либо завещание является недействительным, а равно когда при отсутствии наследников по закону завещание является недействительным;

все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст.1117 ГК РФ);

никто из наследников не принял наследства любым из способов, допускаемых Гражданским кодексом РФ;

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а так же им не были подназначены наследники.

Выморочным может быть как имущество в целом, так и часть наследственного имущества в случае, когда наследников по закону нет, а завещание касается только отдельной части имущества. Следовательно, выморочным будет признаваться часть имущества, не охваченная завещанием[23].

Выморочное имущество переходит по общему правилу, установленному ч. 2 ст.1151 ГК РФ, в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Оснований наследования только два: наследование по завещанию и наследование по закону. Увеличивать число оснований наследования нецелесообразно, поскольку это усложнит упорядочение наследственных отношений, а потому ослабит защиту интересов участников оборота. В то же время нельзя не отметить, что формулировки п. 2 ст. 1152 ГК РФ (п. 3 ст. 1158 ГК РФ) и п. 3 ст. 1156 ГК РФ некорректны, и законодатель должен их изменить.

В связи с чем, предлагается следующая редакция п. 2 ст. 1152 ГК РФ:

Статья 1152. Принятие наследства

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Вопросы, связанные с основаниями наследования, относятся на сегодняшний день к наиболее спорным в нотариальной практике.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования было установлено, что  в настоящее время остается еще достаточно много проблем, связанных с наследованием как по завещанию, так и по закону. Это обуславливает необходимость тщательного их изучения и принятия мер к совершенствованию действующего законодательства.

Во-первых, согласно императивному правилу ст. 1111 ГК РФ оснований наследования только два. Поскольку указанная статья помещена в гл. 61 ГК РФ "Общие положения о наследовании", изложенное в ней правило является принципом, исключения из которого не могут предполагаться, а должны быть выражены в законе expresis verbis. В статьях 1152 и 1158 ГК РФ прямо упоминаются только два основания наследования: по завещанию и по закону.

Введение любого нового основания наследования явится исключением из правила ст. 1111 ГК РФ.

Оснований наследования только два: наследование по завещанию и наследование по закону. Увеличивать число оснований наследования нецелесообразно, поскольку это усложнит упорядочение наследственных отношений, а потому ослабит защиту интересов участников оборота. В то же время нельзя не отметить, что формулировки п. 2 ст. 1152 ГК РФ (п. 3 ст. 1158 ГК РФ) и п. 3 ст. 1156 ГК РФ некорректны, и законодатель должен их изменить.

  1. В связи с чем, предлагается следующая редакция п. 2 ст. 1152 ГК РФ:

Статья 1152. Принятие наследства

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

2.Проанализирова понятие завещания как односторонней сделки, можно обнаружить, что понятие завещания в ч. 5 ст. 1118 ГК РФ не содержит в полном объеме описания всех признаков завещания, в связи с чем возникают проблемы в практике.

В целях урегулирования указанной проблемы, следует внести изменения в ч. 5 ст. 1118 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:

«5. Завещание является односторонней сделкой – распоряжением физического лица, сделанным в установленной законом форме,  в отношении предоставления его имущества в пользу лиц. Завещание не имеет юридического значения при жизни составителя, и создает права и обязанности после открытия наследства».

3.В судебной практике встречаются случаи оспаривания действительности завещания по мотиву того, что завещатель полностью и собственноручно расшифровал свои инициалы в конце завещания, но не подписал его. Суд признает такое завещание недействительным. Если завещание, написанное завещателем, подписывает рукоприкладчик, то присутствие завещателя и при таком подписании является обязательным. Присутствие завещателя обязательно на всех стадиях совершения завещания.

Однако, в ГК РФ, в нормах о признании завещания недействительным, упущен момент о рукоприкладчике, в связи с чем, необходим внести изменения в ч. 3 ст. 1124 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции:

«В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля и гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием для признания завещания недействительным»

4. Требование ст. 1126 Гражданского Кодекса РФ о собственноручном изложении закрытого завещания ставит вопрос об ограничении пользования данным правом лицами, имеющими физические недостатки, кроме того существует проблема признания закрытых завещаний впоследствии недействительными, поскольку эта конструкция допускает большую вероятность составления завещания с нарушением ряда норм наследственного права.

Необходимо создать условия для реализации данного права и малограмотными гражданами. Так, например, составление абсолютно негласного завещания можно обеспечить в помещении нотариальной конторы в специально отведенной для этого секретной комнате после разъяснения нотариусом положений о требованиях, предъявляемых законодательством и последующим удостоверением без ознакомления с текстом завещания и указанием о написании данного завещания в помещении нотариальной конторы. В целях недопущения ограничения прав граждан на составление закрытого завещания представляется целесообразным изложить ч. 2 и 3 ст. 1126 Гражданского кодекса в следующей редакции:

«2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно написать и подписать завещание, оно может быть записано на аудио- или видео носитель.

5. Закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте, а закрытое завещание, записанное на аудио- или видео носителе в запечатанном пакете, передаются завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте или пакете свои подписи.

Конверт или пакет, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт или пакет, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность..»

Список использованных источников

Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета – 1993. - № 237. – 25 декабря.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2017) // Собрание законодательства РФ. –1994. – № 32. – Ст.3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. 30.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 454-1109.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 30.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 1110-1224.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 30.12.2017) // Собрание Законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496.
  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // Собрание законодательства Российской Федерации.- 09.06.2008. -№ 23.- Ст. 2721.
  3. Приказ Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» // Российская газета. - 24.04.2002. - № 74.
  4. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. в ред. от 26.11.2001 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 407; СЗ РФ. - 1996. -№ 4. - Ст. 408. (Утратил силу).

Научная и учебная литература:

  1. Абраменков М.С. Высшее судебное толкование отечественного наследственного закона: не обошлось без ошибок/ М.С. Абраменков // Наследственное право. - 2013.- № 1. - С. 4-9.
  2. Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства/ М.С. Абраменков // Нотариус. - 2012. - № 3. - С. 28-34.
  3. Абраменков М.С. Призвание к наследованию по праву представления / М.С. Абраменков // Наследственное право. - 2013.- № 2. - С. 11-15.
  4. Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах/ А.М. Андрияхина . - М. - 2014 -145 с.
  5. Барщевский М.Ю. Наследственное право/ М.Ю. Барщевский. – М.: «Белые альвы». - 1996.- С. 99.
  6. Бахмуткин К.Ю. О праве наследования граждан./ К.Ю. Бахмуткина // Наследственное право. - 2015. - № 2. - С. 6-9.
  7. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. I. Введение в гражданское право/ В.А. Белов. - М., - 2011.- С. 229.
  8. Беспалов Ю.Ф., Беспалова, А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы право применения/ Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. М.: Проспект, - 2012. – 112 с.
  9. Бессараб Н.С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных отношениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Н.С. Бессараб. - М. - 2009. - 28 с.
  10. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании/ О.Е. Беликов // Наследственное право. - 2015. - № 2.- С. 3-4.
  11. Булаевский Б.А. Наследственное право/ Под ред. К.Б. Ярошенко. - М. - 2011. – 452 с.
  12. Вавилин
  13. , Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства/ Е.В. Вавилин // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 16-17.
  14. Виноградова О.Ю. Становление и развитие института наследственных правоотношений// Нотариус. – 2009- . № 5- . С. 19.
  15. Власов Ю.Н., Калинин, В.В. Наследственное право: Курс лекций/ Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. – М.: Омега-Л, 2005. – 415 с.
  16. Волкова Н.А. Наследственное право/ Н.А. Волкова.- М. 2014- 1017 с.
  17. Гаврилов В.Н. Формальный способ принятия наследства по российскому законодательству / В.Н. Гаврилов // Нотариус. - 2014. - № 4. - С. 23-27.
  18. Гвоздева И.Н. Вопросы наследования/ И.Н. Гвоздева// Бюллетень нотариальной практики. - 2014. - №4. – С. 15.
  19. Гоголева А.В. Процедура принятия наследства/ А.В. Гоголева// IX Межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской области: Право и юриспруденция – Волгоград. 2013.- 212 с.
  20. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию/ М.В. Гордон – М.: Юридическая литература, 1967. – 513 с.
  21. Гришаев С.П. Наследственное право: Учеб. пособие./ С.П. Гришаев. - М.- 2014. - 125 с.
  22. Грудцына Л.Ю. Вопросы и ответы/ Л.Ю. Грудицына // Адвокат. - 2002.- № 8.
  23. Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие / под ред. проф. Ю.П. Свириденко – М.: Дашков и K. - 2012. - С. 147.
  24. Долинская В.В. Наследственное право РФ/ В.В. Долинская. М. - 2014 -516с.
  25. Дударев А.В., Хамидуллина, А.А. Теоретические основы наследования: особенности формирования концептуальных положений/ А.В. Дударев // Образование и право.- январь 2011. - № 1. – С. 22-24.
  26. Зайцева Т.И. Наследственное право в нотариальной практике/ Т.И. Долинская.- М. - 2010 – 312 с.
  27. Закиров Р. Ю. Наследование по завещанию по российскому гражданскому праву/ Р.Ю, Закиров: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., - 2005. - С. 129.
  28. Исаев И.А. История государства и права России/ И.А. Исаев. - М.: Юрист. - 1996.- С. 245.
  29. Кирилловых А.А. Категория завещания в современном наследственном праве/ А.А. Кирилловых // Бюллетень нотариальной практики. - 2014. - № 4. – С. 16.
  30. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный)/ под общ. ред. А.П. Сергеева. - М. - 2012. - 304 с.
  31. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ/ И.Л. Корнеева. - М. - 2013- 425 с.
  32. Косарева И.А. Оформление наследственных прав. Проблемы и предложения/ И.А. Косарева // Актуальные проблемы правоведения. - 2014. - № 1. - С. 145 – 149.
  33. Лаптева А.М. Правовая природа права на наследство/А.М. Лаптева // Современное право. - 2013.- № 6. - С. 109-112.
  34. Ляпунов С.Г. Наследственные споры / С.Г. Ляпунов. - М.: Эксмо, - 2014. - 512 с.
  35. Мананников О.В. К вопросу о принятии наследства/О.В. Мананников // Российская юстиция. - № 7.- 2013. - С. 32.
  36. Михайлова А.С. Институт наследования: проблемы теории и практики/ А.С. Михайлова// Нотариус. - 2013. - № 2. - С. 11-13.
  37. Мусаев Р.М. Некоторые особенности прав наследника на принятие наследства/ Р.М. Мусаев // Нотариус. - 2013. - № 1.- С. 36-38.
  38. Наследственное право/ отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, - 2014. - 448 с.
  39. Настольная книга судьи по делам о наследовании: Учеб.-практ. пособие. - М.: Проспект - 2013.- С. 69 - 75.
  40. Оленин А. Наследственное право/ А. Оленин // Финансовая газета. Региональный выпуск. - №41. - 2014. С. 90.
  41. Павлова Е. Е. Нотариальная практика (наследственное право)./ Е.Е. Павлова // Нотариат. - 2014. - №9. - С. 17.
  42. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (Постатейный). Часть третья / В.В. Пиляева. - М. -2014. – 904 с.
  43. Правовой режим наследования (Вопросы теории и практики). / А.Г. Кравчук, В.М. Мелихов, А.Я. Рыженков; Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – Волгоград. - 2014. - 192 с.
  44. Пунько Т. Н. Принципы наследственного права/ Т.Н. Пунько // Российская юстиция. - 2012. - № 11.- С. 31 - 33 и др.
  45. Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате/ В.С. Репин. - М.- 2014. – 864 с.
  46. Родионова О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства/ О.М. Родионова // Нотариус. - 2011. - № 2. - С. 26-28.
  47. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.1 Законодательство Древней Руси / под ред. О.И. Чистякова. – Москва. - 2004.- С. 300.
  48. Сараев А.Г. О юридической природе права наследования (есть мнение)/ А.Г. Сергеев// Наследственное право.- 2013. - № 1.- С. 25-28.
  49. Сергеев А.П., Толстой, Ю.К., Елисеев, И.В. Комментарий к ГК РФ, части третьей (постатейный)/ под ред. Ю.К. Толстого.- М. - 2012.- 1014 с.
  50. Смирнов С.А. Владельческие полномочия наследника: к постановке вопроса/ С.А. Смирнов// Наследственное право.- 2013. - № 2. - С. 36-39.
  51. Степанова А.С., Ходырева, Е.А. Непринятие наследства: проблемы определения/ А.С. Степанова, Е.А. Ходырева // Нотариус. - 2013.- № 4. - С. 27-30.
  52. Судебная практика по гражданским делам с участием нотариусов, рассмотренным в 2013-2015 гг. // Нотариальный вестник.- 2016. - №1. – С. 23-30.
  53. Телюкина М. В. Наследственное право: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ/ М.В. Телюкина: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, - 2002.- С. 53.
  54. Чепига Т.Ю. К вопросу о праве завещать/ Т.Ю. Чепига // Вестник МГУ. Серия Х «Право». 1965. № 2.
  55. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву: Правопреемство по советскому гражданскому праву/ Б.Б. Черепахин. - М., - 2001. - С. 114.
  56. Щербина Н.В. Субъекты наследственного право преемства по российскому законодательству/ Н.В. Щербина: Дис. ... канд. юрид. наук.- М., - 2004. - С. 150.
  57. Эрделевский A.M. Приобретение наследства. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Комментарии.
  58. Ярошенко К.Б. Вопросы применения законодательства о наследовании (о сроках принятия наследства) // Комментарий судебной практики. Выпуск 8 / под ред. К.Б. Ярошенко.- М. - 2002. -415 с.

Материалы судебной практики:

  1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2013 № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» " // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» "// СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении"// СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» " // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  6. Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 38-В10-3 // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 27 июля 2010 г. по делу № 33-22505 // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  8. Определение Липецкого областного суда от 24.12.2012 по делу № 33-3106/2012 // СПС Консультант Плюс. Судебная практика.
  9. Обзор судебной практики по гражданским делам Судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда за первый квартал 2015 года// Архив Красноярского краевого суда. 
  10. Обобщение судебной практики по делам, вытекающим из наследственных правоотношений Красноярского краевого суда за период 2010-2015 гг. // Архив Красноярского краевого суда(дата обращения: 23.02.2016). 
  11. Дело № 9998/15 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.
  12. Дело № 5996/14 // Архив Ленинского районного суда г. Красноярска.

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. Все использованные в работе материалы из опубликованной юридической литературы и практические материалы имеют ссылки на них.

Приложение 1

Виды наследования

Наследование по завещанию

  1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. – М.: Юрайт - Издат, 2012. – С.6.

  2. Там же. - С.7.

  3. Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). – М.: Проспект, 1997. – С.48.

  4. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Витязь, 1997. – С.408.

  5. Серебровский В.И. Указ. соч. – С.56.

  6. Решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 17 сентября 2017 года // https://rospravosudie.com/section-acts

  7. Об исчислении времени: Федеральный закон от 3 июня 2011г. № 107-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 23. - Ст. 3247.

  8. Решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 3 мая 2017 года // https://rospravosudie.com/section-acts

  9. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2014. - С. 215.

  10. Булаевский Б.А. Наследственное право: Учебник. – М.: ВолтерсКлувер, 2011. – С.362.

  11. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7. - С.14.

  12. Ярошенко К. Наследование по завещанию. Закон. 2011. № 4. С .2

  13. Курс гражданского права: учебник / под ред. Г.Ф. Шершеневича. Тула, 2001. С. 190.

  14. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. – М.: Юристъ, 2004. С. 415.

  15. Грудцына Л.Ю. Вопросы и ответы // Адвокат. 2002. № 8.

  16. Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.П. Свириденко – М.: Дашков и K°, 2012. С. 147.

  17. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданской кодексе // Юридический мир. 1997. № 9.

  18. Абраменков, М.С. Правовой механизм принятия наследства/ М.С. Абраменков // Нотариус. - 2012. - № 3. - С. 28-34.

  19. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. - С.74.

  20. Ануфриева Л.П. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный). – М.: ВолтерсКлувер, 2015. – С.511.

  21. Ануфриева Л.П. Указ. соч. – С.512.

  22. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. – С. 86.

  23. Лиманский Г.С. Наследственные правоотношения: теоретико-методические и практические проблемы: Монография. – М.: Юристъ, 2008. – С. 126.