Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и основания наследования)

Содержание:


ВВЕДЕНИЕ

Важным событием, произошедшим в современный период, связанным с развитием института наследования стало принятие Государственной Думой Российской Федерации части третьей Гражданского кодекса РФ, которая соответствует новым глобальным изменениям частного права и также установление конституционной гарантии права наследования.

Актуальность выбранной мною темы обусловлена наметившимися в настоящее время тенденциями развития гражданско-правого института наследования по закону, включая широкое применение института наследования по закону в наследственных правоотношениях, существующих на данный момент. Наследственное право относится к числу одних из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права.

Интерес к наследственному праву в настоящее время резко повысился в связи с достижением наивысшей точки своего развития. И данное обстоятельство не может не отразиться на уровне новых научных знаний в области наследования по закону.

Объектом выступают правоотношения, возникающие в связи с наследованием.

Предметом являются нормы гражданского законодательства, которые регулируют вопросы, связанные с наследованием.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость постановки и решения следующих конкретных задач:

1. Изучить общие положения о наследовании;

2. Рассмотреть понятие и основания наследования;

3. Изучить состав наследства;

4. Выделить субъекты наследственного права;

5. Рассмотреть наследование по закону;

6. Изучить наследование по завещанию.

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1.1. Понятие и основания наследования

Понятие наследования впервые стало известным в связи с установлением третьей части Гражданского кодекса РФ[1].

Согласно ст. 1110 п. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «При наследовании имущества умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное»[2].

Юридическая литература не дает конкретного определения наследованию. Так, например, Волкова Н.А. определяет наследование как приобретение наследником оставшегося после смерти наследодателя имущество. Ануфриева Л.П. полагает, что наследованием являются переходящие имущественные права и обязанности и некоторые личные неимущественные права наследодателя к одному или нескольким наследникам. Мисник Н.Н. рассматривает наследование как переходящее в порядке универсального правопреемства имущество умершего к наследникам.

Рассматривая такое понятие, как наследование, следует выделить ряд обстоятельств. Одним из них является то, что переход прав и обязанностей умершего гражданина осуществляется именно в порядке универсального правопреемства. Также, еще одним обстоятельством является переход всех прав и обязанностей к наследникам, за исключением тех, переход которых не допускается ГК в порядке наследования и иными законами либо в случае противоречия природе данных прав и обязанностей[3].

По мнению Хвостова В.М. далеко не все субъективные права и обязанности погибают со смертью наследодателя. Прекращаются лишь отношения, обусловленные личными качествами умершего гражданин. Это относится, в первую очередь, к личным неимущественным правам и обязанностям. Эти права и обязанности неотделимы от определенного субъекта и непередаваемы другим лицам. Примером является право на имя. По наследству не могут переходить права и обязанности тесно связанные с личностью наследодателя. Примером могут служить права и обязанности по возмещению вреда, алиментного характера, права на получение пенсии и.т.д.

Большая же часть прав и обязанностей наследодателя переходит к другим лицам. Данное явление считается правопреемством.

Существуют признаки, присущие универсальному правопреемству. Основным признаком является переход имущества в неизменном виде от наследодателя к наследникам. Данный признак проявляется в том, что переход наследства осуществляется в том же объеме и составе. Например, если имущество наследодателя было застраховано, то права и обязанности переходят к наследникам именно по договору страхования. Также, не прекращается право залога, в случае, если переходящий по наследству дом заложен. Следующим признаком универсального правопреемства является переход наследства «как единого целого»[4].

Наследственное имущество - это единство, комплекс имущественных и необходимых для их реализации неимущественных прав и обязанностей. Зачастую авторы именуют его наследственной массой. Третий признак универсального правопреемства заключается в том, что оно совершается в «один и тот же момент». Это подразумевает одновременный переход комплекса прав и обязанностей наследодателя к наследникам, то есть невозможно принять одни права раньше, а другие позже. Следовательно, наследник, принявший какие-либо отдельные права, признается автоматически принявшим и все известные и неизвестные ему права наследодателя[5].

Значение наследования заключается в том, что все граждане должны осознавать и быть уверены в том, что после их смерти все блага, полученные ими при жизни перейдут в соответствии с их желанием, а при отсутствии его выражения - согласно воле закона к близким родственникам. Также, в предусмотренных законом случаях принадлежащее наследодателю при жизни имущество перейдет к лицам, к которым он мог бы и не быть расположен (необходимые наследники). Осуществление этих начал обеспечивает интересы не только наследодателя и наследников, но и третьих лиц, для которых со смертью наследодателя возникают какие-либо правовые последствия[6].

В России наследственное право разделяет понятие «основание наследования» на 2 вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Говоря иными словами, отличие одного основания от другого выражается в наличии или отсутствии волеизъявления умершего. Как указано в ч. 2 ст. 1111ГК РФ наследование по закону применяется в том случае, если оно не изменено завещанием и в иных случаях, установленных гражданским кодексом[7].

Прежде существующие гражданские кодексы устанавливали те же основания наследования. Отсюда следует, что российское гражданское законодательство традиционно подходит к делению основания наследования-по завещанию и по закону. Следует отметить, что наследование по закону являлось преимущественным в советский период. В ч.1 ст.1111 ГК РФ наследование по закону стоит после наследования по завещанию. Главы гражданского кодекса, посвященные наследованию, изложены в том же порядке. Как вытекает из самого термина, наследование по завещанию осуществляется в том случае, если наследодателем было составлено и оформлено завещание при жизни должным образом.

Наследование по закону осуществляется в случае, если:

  1. отсутствует завещание;
  2. суд признал завещание недействительным полностью или частично в соответствии с законным порядком;
  3. завещана лишь часть имущества, при этом наследоваться по закону будет имущество, не упомянутое в завещании;
  4. наследник по завещанию умер или произошла ликвидация юридического лица (наследника);
  5. отказ или непринятие наследства по завещанию наследником;
  6. недействительно завещание;
  7. имущество было признано выморочным;
  8. отсутствуют наследники, которые указаны в завещании[8].

Законодатель рассматривает наследование по закону и наследование по завещанию как два вида одного явления-наследования. В данном разделе акцент падает на единство правовых понятий. В случае наличия либо отсутствия завещания получатели имущества наследодателя именуются «наследниками». Необходимо обратить внимание на то что, оба основания пользуются равной юридической силой, несмотря на приоритет наследования по завещанию. Равным объемом прав и обязанностей наделены как наследники по закону, так и по завещанию[9].

1.2. Состав наследства

Наследство представляет собой одну из категорий наследственного права и подразумевает переход имущества после смерти его владельца к наследникам[10].

  • состав наследства включаются, принадлежащие наследодателю в соответствии со ст.1112 ГК РФ:

1)вещи. Как движимые, так и недвижимые. К ним следует отнести деньги, ценные бумаги, автомобиль, участок, жилой дом, драгоценности, денежные вклады и т.д. Исключение составляют вещи, которые изъяты из оборота, так как они не могут являться принадлежащими к гражданам.

2)иное имущество, включающее имущественные права и обязанности. К имущественным правам следует отнести права требования, также, права, заключенные наследодателем, которые вытекают из договоров и т.д. Под имущественными обязанностями наследодателя подразумеваются его долги.

  • ним относится ипотека, задолженность по уплате таможенных платежей и т.д.

Состав наследства включает в себя те имущественные права и обязанности, обладателем которых являлся сам наследодатель, когда находился в живых.

    • случае возникновения прав и обязанностей лишь в результате смерти наследодателя их переход невозможен от наследодателя к наследнику, а появляется у наследника по другим основаниям. Примером сможет служить договор личного страхования, то есть если наступила смерть застрахованного лица по данному договору, то страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю, которым может являться наследник. В связи с тем, что наследодатель не имел права получать страховую сумму на момент открытия наследства, в данном случае не будет осуществляться наследственное правопреемство[11].

В случае определения состава наследства необходимо помнить о том, что в соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, которое было нажито супругами во время брака, считается их совместной собственностью. В п.1 ст. 34 СК РФ перечислено то, что относится к общему имуществу супругов. Также, супруг, осуществляющий ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и по каким-либо другим уважительным причинам не имеющий самостоятельного дохода, имеет право на общее имущество супругов.

Но существуют исключения. Вещи индивидуального пользования, к которым относится одежда и т.п., приобретенные супругами в браке, будут являться собственностью супруга, непосредственно пользовавшегося этими вещами. Также, имущество будет считаться личной собственностью, если оно принадлежало супругу до вступления в брак, либо было передано в дар на момент нахождения в браке или по наследованию[12].

Разберем вопрос о том, что не может входить в состав наследства. В соответствии с действующим законодательством в состав наследственной массы не включаются:

1)права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Сюда следует отнести право на возмещение вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина, право на алименты. Данные права и обязанности характеризуются тем, что они являются неразрывно связанными с личностью умершего. Данная связь должна предусматривать именно неразрывность, т.е. без этого правоотношения не могут осуществляться права или обязанности. Лицо, которому принадлежат эти права(например, право на получение алиментов) обладает правом на получение периодических платежей. Следовательно, в случае смерти гражданина, получавшего такие платежи, прекращаются данные права.

2)личные неимущественные права, к которым относятся: право на охрану жизни, право на тайну переписки, право на неприкосновенность брачного союза и его тайны.

Существует вопрос, касающийся исключения из наследственной массы неимущественных прав, который не до конца является решенным. Безусловно, наследованию не подлежит право на деловую репутацию, честь

и достоинство и т.д. В этом случае особое внимание отведено исключительным правам, а в частности, личным неимущественным правам автора[13].

Данные права не могут передаваться по наследству, но некоторые из них все-таки обладают таким правом, например, право на обнародование произведения. Более того, в п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ установлено, что личные неимущественные права и иные нематериальные блага, которые принадлежали умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, включая наследников правообладателя.

Корнем данной проблемы является то, что Закон «Об авторском праве смежных правах» право на обнародование произведения имущественное по своей сути относит к правам неимущественным[14].

Тем не менее, данная проблема была решена путем введения в действие части четвертой Гражданского кодекса, в ст. 1241 которой предусмотрено,что «Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя».

3)иные нематериальные блага, представляющие собой: свободу выбора места пребывания, свободу передвижения, личную и семейную тайну.15

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Гражданское законодательство выделяет таких субъектов наследственного правопреемства, как наследодатель и наследники[15].

Наследодатель является одной из главных фигур в наследственном праве. Им признается лицо, после смерти которого наступает правопреемство. Любой гражданин может являться наследодателем.

  • юридической литературе нет конкретной позиции по поводу определения лиц, которые могут являться субъектами наследственных правоотношений. Так, например, Е.А. Суханов полагает, что субъектами признаются наследодатель и наследники. Ю.К. Толстой и А.П. Сергеев отмечают, что к субъектам наследственных правоотношений нельзя отнести наследодателя, в связи с тем, что «субъектами правоотношений не могут являться покойные лица».

Так, завещание, совершенное в форме сделки, лицом, изъявляющим такое желание в случае смерти, предполагает полную дееспособность завещателя. В соответствии с гражданским кодексом РФ полная дееспособность лица наступает в случае вступления его в брак до 18 лет, также, в случае ст. 27 «Эмансипации», в соответствии с чем они могут составлять завещание наравне с другими дееспособными лицами. Завещательная дееспособность ограничена в отношении частично дееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Если завещание было составлено недееспособным лицом, то оно не имеет никакой юридической силы. Юридическая сила завещания не меняется и в случае, если лицо на момент составления завещания было дееспособным, а впоследствии было признано недееспособным. Одновременно с этим, предусмотренные ст. 177 ГК РФ основания позволяют оспорить такое завещание.

Наследник – это лицо, наделенное наследством в случае смерти наследодателя. Наследниками могут являться все участники гражданского права[16].

Гражданский кодекс закрепляет в ст.1116 круг наследников, которыми могут являться:

1)физические лица, на день открытия наследства находящиеся в живых, а также, которые были зачаты при жизни наследодателя и после открытия наследства родившиеся живыми;

2)Юридические лица, которые существуют на день открытия наследства;

3)Российская Федерация в целом, муниципальные и государственные образования, также, субъекты РФ.

  • первой группе наследников относятся: физические лица, то есть граждане. В случае нахождении их в живых к моменту смерти наследодателя они могут призываться к наследованию как по закону, так и по завещанию.

Гражданство наследника не влияет на его право на наследство. Права и обязанности по наследству могут перенимать граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в связи с тем, что они пользуются гражданской правоспособностью в России наравне с ее гражданами.

Содержание гражданской правоспособности включает право наследования. Наследниками могут являться все граждане от рождения до наступления смерти. Такие характеристики, как пол, национальность, возраст гражданина не имеют значения.

Право наследования принадлежит лицам, признанным судом недееспособным вследствие слабоумия или душевной болезни, также, лицам находящимся в местах лишения свободы. Также, наследниками признаются лица, которые еще не родились ко дню открытия наследства. К ним относятся лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти[17].

В части третьей гражданского кодекса представлен широкий круг наследников. В настоящее время среди наследников по закону особе внимание получают племянники наследодателя, дяди и тети, двоюродные братья и сестры (по праву представления) и.т.д. Очередность определяет степень родства. Критерием степени родства является число рождений, отделяющих родственников друг от друга. Наследование в равных долях осуществляется, в случае если наследники одной степени родства.

Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. К наследникам по завещанию могут относиться любые лица (дети, братья, сестры, внуки и т.д.), которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти[18].

В данном случае время, которое прожил ребенок - не имеет значения.

Достаточно будет его рождения жизнеспособным.

Вторая группа наследников – юридические лица вне зависимости от тих организационно-правовой формы и формы собственности могут призываться к наследованию только по завещанию. Необходимым условием является их существование на день открытия наследства. Из этого следует, что юридическое лицо на момент открытия наследства должно являться субъектом права. Наследником юридическое лицо может являться только в том случае, если оно не исключено из единого государственного реестра юридических лиц на момент открытия наследства. Юридическое лицо не имеет право быть призванным к наследованию по завещанию в случае, если в день открытия наследства оно прекратило свое существование[19].

Также, к наследникам по завещанию относятся и иностранные юридические лица.

Третью группу наследников составляют публично-правовые образования, то есть Российская Федерация, муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, иностранные государства и международные организации, имеющие право наследовать не только по завещанию, но и по закону. Исключение составляют иностранные и международные организации, так как они призываются к наследованию только по завещанию.

В соответствии с частью третьей гражданского кодекса Российской Федерации Государство, включающее в себя Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования призываются к наследованию по закону лишь в случае выморочности имущества[20].

Государство, в соответствии с действующим законодательством, призывается к наследованию в том случае, если:

  1. отсутствуют наследники по закону и по завещанию (согласно ст.1151 ГК РФ);
  2. право наследования не принадлежит никому из наследников, либо от наследования отстранены все наследники (в соответствии со ст. 1117 ГК РФ);
  3. завещатель лишил наследства всех наследников по закону (согласно п. 1 ст.1119 ГК РФ), а наследников по завещанию либо нет, либо они не вправе наследовать или не приняли наследство;
  4. все наследники отказались от наследства и не указали, что отказываются в пользу другого наследника, либо ни один из наследников не принял наследства (согласно ст. 1158 ГК РФ).

Международные организации и иностранные государства могут призываться к наследованию по завещанию.

Гражданское законодательство выделяет также и круг лиц, не имеющих право наследовать.

  1. в целях защиты субъектов наследственных правоотношений в гражданский кодекс включены нормы, запрещающие наследовать недостойным лицам.
  2. соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке».

Такие наследники именуются недостойными. Законодатель исключает их из категории наследников, призываемых к наследованию. К действиям, препятствующим последней воле умершего следует отнести составление мнимого завещания, понуждение к составлению завещания, давление на наследников с целью их отказа от наследства и т.д. В данном случае противоправные действия лица должны быть умышленными. Тем не менее, наследники имеют право наследовать имущество умершего в случае, если ими были утрачены права наследования и после этого завещано имущество.

Положения части 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ относятся только к наследованию по закону. «Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства ».

Согласно п.2 ст. 1117 ГК РФ «По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя».

На основании главы 60 гражданского кодекса Российской Федерации лицо должно возвратить все имущество, которое неосновательно получило из состава наследства, если оно было отстранено от наследства или не имело право наследовать.

Данные положения применяются в отношении наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

Постановление Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 г. поясняет некоторые вопросы в отношении ст. 1117 ГК РФ. Вопросы, касаемые признания наследника недостойным и отстранения его от получения наследства закреплены в п. 19 данного постановления. В нем указано следующее: во-первых, действия противоправного характера, установленные п.1 ст. 1117 ГК РФ, которые направлены против самого наследодателя, его последней воли, сформулированной в завещании, его наследников, служат для основания прекращения права наследовать, имея при этом умышленный характер и независящие от мотивов и целей и наступления полагающих последствий.

Противоправные действия, противостоящие последней воле умершего, сформулированной в завещании, после совершения которых лица теряют право наследования выражаются в таких случаях, как уничтожении завещания, принуждение наследодателя к составлению завещания либо его отмене, принуждение к отказу наследников от наследства.

Недостойным признается наследник в том случае, если обстоятельства, указанные в абз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ будут являться основанием для запрета наследования. Существенным условием является их подтверждение в судебном порядке[21].

Во-вторых, не требуется вынесения судебного решения о признании недостойным наследника согласно абз.1и 2 п.1 ст. 1117 ГК РФ. В данном случае нотариус исключает гражданина из числа наследников и ему предоставляется решение суда либо вынесение приговора[22].

2. ВИДЫ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ

2.1. Наследование по закону

Характерной особенностью наследованию по закону является то, что законодательством был установлен последовательный порядок призвания наследников к наследованию – не всех сразу, а в порядке очередности.

В части третьей гражданского кодекса регламентировано значительное увеличение очередей наследников по закону, устанавливающее восемь очередей наследников[23].

В соответствии с п.1 ст. 1142 ГК РФ к числу наследников по закону первой очереди следует отнести:

  1. детей наследодателя;
  2. супруга наследодателя;
  3. родителей наследодателя.

Также, наследником первой очереди считается ребенок, который был зачат наследодателем при жизни и родился только после его смерти[24].

Основанием для призвания детей к получению наследства после смерти родителей лежит кровное родство. Это означает, что должно быть законное подтверждение происхождения детей от данных родителей. К наследованию призываются дети, родители которых состоят в зарегистрированном браке.

На порядок установления отцовства влияет находится мать ребенка в браке или нет[25].

Согласно п.2 ст. 48 СК РФ «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное».

Если же дети были рождены вне брака, то наследовать после матери они будут всегда, так как на установление материнства не влияет нахождение матери в браке, а после отца в случае подтверждения отцовства в законном порядке. Также, установление отцовства возможно и в добровольном порядке.

Органы ЗАГС проводят данную процедуру в случае подачи совместного заявления родителей, о чем говорится в п.3 ст. 48 СК, либо подачи заявления отца ребенка в одностороннем порядке в случае:

  • смерти матери ребенка;
  • признания матери ребенка недееспособной;
  • невозможности установления места нахождения матери;
  • лишения матери родительских прав.

Установление отцовства осуществляется путем подачи заявления отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства. Если же органы опеки и попечительства не дали согласия, то отцовство будет устанавливаться по решению суда. Также, отцовство устанавливается по решению суда в том случае, если лицо не желает добровольно признать отцовство в ЗАГСе. В случае наступления смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с матерью ребенка, суд имеет право в порядке особого производства установить признания им отцовства, но только в том случае, если не возникает спора о праве. В случае возникновения такого спора дело будет рассматриваться в порядке искового производства.

Следует отметить, что на права ребенка не влияет признание брака между родителями недействительным.

Также, имеют право на получение наследства дети, родители которых в отношении них были лишены родительских прав[26].

Пасынки и падчерицы, в случае отсутствия усыновления, не имеют право призываться к наследованию в порядке первой очереди.

Усыновленные дети, также, относятся к числу наследников по закону первой очереди.

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам обладают всем комплексом личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей, что и родственники по происхождению, аналогичная ситуация происходит и с другой стороны, усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству обладают всем комплексом прав и обязанностей, приравненным к родственникам по происхождению.

Следует отметить, что усыновленный и его потомство не имеют право наследовать после своих кровных родителей и родственников по происхождению. И наоборот - кровные родители, также, не имеют права претендовать на наследство родных детей.

Но существуют и исключения, предусмотренные в случае сохранения родственных отношений между перечисленными лицами и после усыновления. Во-первых, в случае усыновления ребенка только одним лицом, судом может быть вынесено решение о сохранении отношений между усыновленным и одним из его кровных родителей. Данная ситуация возможна лишь в случае разного пола родителя и усыновителя. Во-вторых, могут быть сохранены отношения между усыновленным и иными родственниками по происхождению(соответственно, с бабушкой, дедушкой).

Данные ситуации допускают наследование между кровными родственниками. Так, в случае смерти родителя, с которым усыновленный сохранил отношения, усыновленный может согласно ст. 1142 ГК РФ призываться к наследованию по закону.

В случае отмены усыновления, усыновители не могут являться наследниками после смерти усыновленных, т.е. право призвания к наследованию по закону в качестве наследников первой очереди прекращается с момента вступления в законную силу судебного решения об отмене усыновления[27].

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно подвести итог, что усыновленные дети обладают в равной степени теми же правами наследования, что и дети по происхождению.

Переживший супруг относится к числу наследников первой очереди, наравне с родителями и детьми наследодателя.

Права супругов быть призванными к наследованию возникают лишь в том случае, если они состояли в зарегистрированном браке. Доказательством брачных отношений служит свидетельство о заключении брака между наследодателем и пережившим супругом. Если же брак был признан недействительным, то лицо, которое состояло в таком браке с наследодателем, не будет призываться к наследованию в порядке первой очереди[28].

Если брак, заключенный между супругами, был расторгнут, то бывшие супруги уже не имеют права наследовать друг после друга.

Немалую роль играет верное определение момента прекращения брака при разводе супругов. В случае расторжения брака в органах ЗАГС его прекращение наступает со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. С того же момента наступает прекращение брака, расторгнутого в суде до 1 мая 1996 г. В случае расторжения брака в судебном порядке после 1 мая 1996 г., он будет считаться прекращенным со дня вступления судебного решения в законную силу.

  • случае вступления супруга в новый брак после прекращения предыдущего брака, в связи со смертью супруга, объявление его умершим, данное обстоятельство не будет влиять на право наследования имущества умершего супруга пережившим супругом в качестве наследника первой очереди.

Необходимо отметить, что важной особенностью правового статуса пережившего супруга является то, что ему помимо доли в наследстве принадлежит супружеская доля, которая равна определенной части супружеской собственности. Так, если умирает один из супругов, то прекращается их общая совместная собственность. Также, переживший супруг не имеет права отказаться от супружеской доли в пользу других наследников, в связи с тем, что она не включается в наследственную массу. Помимо получения части совместного имущества, переживший супруг, наравне с другими наследниками претендует на раздел оставшейся части наследственного имущества[29].

При определении вопроса призвания родителей умершего к наследованию, следует отметить, что мать всегда имеет право быть призванной к наследованию ребенка, а отец исключительно в случае нахождения с матерью в зарегистрированном браке, либо установлении отцовства в законном порядке.

Также, следует отметить, что государство исключает из круга наследников тех родителей, которые были лишены родительских прав либо уклонялись от выполнения своих обязанностей в отношении детей.

Наследниками по закону не могут являться внуки умершего и их потомки в том случае, если живы их родители. Они могут быть призваны к наследованию только если на момент открытия наследства в живых нет родителя, призываемого к наследованию.

Говоря другими словами, внуки и их потомки призываются к наследованию по праву представления, что означает получение ими доли

наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю в случае нахождения его живым к моменту открытия наследства. Если же несколько внуков, то в данном случае им нужно будет разделить поровну долю наследственного имущества, которая принадлежала бы их умершему родителю.

Внуки и их потомки призываются к наследованию по закону только в случае наступления одного обстоятельства – смерти их родителей либо до момента открытия наследства либо одновременно с наследодателем. Наследование по праву представления не может осуществляться в случае нахождения в живых родителей и непринятия ими наследства, либо лишение права получать наследство в связи с недостойным поведением. Также, по праву представления не имеют право наследовать потомки наследника по закону, которых наследодатель лишил имущества. Право представления не может быть реализовано в случае наследования по завещанию[30].

  • числу наследников второй очереди в случае отсутствия наследников первой очереди относятся:

1)полнородные братья и сестры наследодателя, т.е. лица, имеющие с наследодателем одних и тех же кровных родителей. Не имеют права наследовать друг после друга сводные братья и сестры;

2)неполнородные братья и сестры наследодателя - лица, у которых с наследодателем общим является лишь один родитель. Единокровными такие братья и сестры признаются в том случае, если общим родителем будет являться только отец, а единоутробными признаются братья и сестры, которые были рождены от одной матери.

3)дедушка и бабушка наследодателя, связанные с внуком кровным родством. Следует отметить, что со стороны матери они всегда имеют права быть призванными к наследованию, а со стороны отца только в случае установления юридической связи с ребенком предусмотренным законным способом.

4)Племянники и племянницы умершего, т.е. дети братьев или сестер (полнородных, неполнородных). Данные лица призываются к наследованию по праву представления. Наследование ими осуществляется в связи со смертью родителей к моменту открытия наследства или же если родители умерли в одно время с наследодателем.

Наследники второй и последующих очередей могут быть призваны к наследованию в том случае, если:

  • отсутствуют наследники первой или последующей очереди, которые призываются к наследованию;
  • наследники первой или последующей очереди, призываемой к наследованию, отказались от принятия наследства;
  • наследники первой или последующей очереди, призываемой к наследованию, были призваны недостойными;
  • завещание лишает прав наследования всех наследников первой или последующей очереди, призываемой к наследованию;
  • наследники первой или последующей очереди, призываемой к наследованию, отказались в их пользу;
  • наследники по завещанию отказались в их пользу[31].

Наследниками третьей очереди, в случае отсутствия наследников первой и второй очереди, являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, иными словами, дяди и тети наследодателя. Указанные лица не призывались к наследованию до 17 мая 2001 г.

Двоюродные братья и сестры будут призываться к наследованию по праву представления в том случае, если какой – либо наследник третьей очереди умрет раньше наследодателя.

К числу наследников четвертой очереди согласно п. 2 ст. 1145 Гражданского кодекса РФ относятся прадедушки и прабабушки наследодателя, как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки. Прадедушки и прабабушки так же, как и наследники третьей очереди получили право с 17 мая 2001 г. быть призванными к наследованию. Для того, чтобы они могли быть призванными к наследованию в качестве наследников четвертой очереди требуется их кровное родство с правнуками, т.е. умершими наследодателями.

  • п. 2 и 3 ст. 1145 Гражданского кодекса РФ закреплен круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей. Они призываются к наследованию в том случае, если нет наследников предшествующих очередей.

Исходя из нотариальной практики, мы делаем вывод, что наследники по закону, относящиеся к четвертой, пятой и шестой очереди очень редко призываются к наследованию.43

В случае отсутствия других наследников по закону, призываются к наследованию в качестве наследников восьмой очереди нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые являлись нетрудоспособными ко дню открытия наследства, находились на иждивении умершего не менее года до его смерти, и также проживали с ним.

2.2. Наследование по завещанию

Общественные отношения по переходу имущественных прав и имущества лица после смерти к правопреемникам во всех этапах общественного развития имели важную роль, где закономерно определялся существенный интерес законодателя к их установлению и регулированию норм права, регламентирующих общественные отношения наследования в интересах государства, тех или иных политических групп или социальных групп — в зависимости от исторического периода и типа государства.

  1. истории сложилось, что правила о наследовании составили в большей степени государств относительно самостоятельное образование в национальной системе права. И Российская Федерация не исключение[32].

Переход обязанностей и прав лица в связи со смертью к правопреемникам регламентируется нормами части 3й Гражданского кодекса Российской Федерации и нормами других законодательных актов, которые относятся к разным отраслям права (семейного, нотариального, налогового и др.).

Российское законодательство под наследованием определяет переход имущества к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть «в виде неизменном, как одно целое в один и тот же момент» - статья 1110 Гражданского кодекса РФ.

Б.С. Антимонов и А.К. Граве полагали, что «лицо, приобретающее права и обязанности (наследник), является непосредственным общим (универсальным), а не частным (сингулярным) правопреемником умершего»[33].

В.И. Серебровский придерживался иной позицией. Он не отрицал универсального характера правопреемства, но, тем не менее, полагал, что в условиях социалистической правовой системы правопреемство должно быть только

  1. отношении прав наследодателя, но не его обязанностей. Наследование пассива, по его мнению, не имеет универсального характера, а основывается на императивных нормах законодательства. Данный подход объяснялся во многом идеологическими соображениями, и поддержку других специалистов не встретил.

Сейчас, когда положения об универсальном характере наследственного правопреемства и составе наследственной массы закреплены в законе (статьи 1110 и 1112 ГК РФ соответственно), любые теоретические споры на счет этого теперь не являются актуальными.

Отметив, что действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит определения понятия «завещание». В отечественной цивилистической литературе в большом количестве распространено определение завещания как сделки в одностороннем порядке, она направлена, главным образом на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в том порядке, в котором устанавливает завещатель[34].

Изучив понятие «завещание» через призму правовой природы, то в норме действующего законодательства встречается подобное указание на то, что завещание будет односторонней сделкой, но той, которая создает права и обязанности после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. При жизни завещателя данное завещание не ограничивает собственника в праве распоряжаться завещанным имуществом, и не может быть оспорено заинтересованными лицами.

Определение завещания как одностороннюю сделку означает, что нормы, уопределяющие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными (ст. 166 - 181 ГК РФ), распространяются и на завещания в том объеме, в котором они могут быть применены к этому виду сделок.

Таким образом, завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю этого лица и совершаемой лично им.

«Завещание - односторонняя сделка, носящая только личный характер. Признании завещания односторонней сделкой, эта точка зрения присутствует в юридической литературе уже довольно давно и считается правовой аксиомой»[35].

Сложившееся в наследственном праве определение, завещание, является[36] личным распоряжением гражданина о своем имуществе на случай смерти с назначением наследников, сделанным в установленной законом форме и удостоверенным лицами, указанными в законе.

Слово «завещание» применяется в двух значениях: завещанием признается сам документ, в котором находит выражение воля завещателя, то есть определенная «форма» выражения, и акт непосредственной воли завещателя, который, предполагает наличие еще двух критериев: волевого и интеллектуального. И так, при составлении завещания условно можно выделить три критерия:

  1. интеллектуальный;
  2. волевой;
  3. формальный.

Интеллектуальный критерий связывается с пониманием завещателем сути происходящего действительно как завещания в юридическом смысле этого слова, как определения правопреемников в случае смерти.

Волевой критерий связан с намерением завещателя распределить свое имущество среди наследников именно в таком, а не в ином порядке, в таких долях и так, а не иначе.

Формальный критерий связан с техническим процессом составления, удостоверения завещания, принятия на хранение, последующего оглашения и выполнения в отношении наследников и наследственного имущества необходимых действий по юридическому закреплению статуса.

Завещание как сделка определяется в законе посредством указания на особые свойства, заключенные в том, что: во-первых завещание- эта сделка имущественного характера и которая содержит распоряжения об имуществе, принадлежащем завещателю; во-вторых завещанием определена судьба имущества на случай смерти завещателя; в третьих завещание является односторонней сделкой; в четвертых завещание является только личным действием; в пятых завещание предназначено создать права и обязанности после открытия наследства.

Распоряжения имущественного характера в завещании указывают правопреемников к имуществу завещателя. Эти распоряжения могут быть сделаны по-разному: путем назначения определенных лиц наследниками, путем устранения определенных лиц от наследования, определения имущества между наследниками по долям или в натуре и другим путем. Текст завещательных распоряжений в рамках свободы завещания урегулирован в ст.1119 ГК РФ.

Юридическая сила завещания распространяется на данное имущество, которое не находилось у завещателя в момент совершения завещания, но приобрел впоследствии, если другое не установлено завещанием. Если впоследствии психические свойства личности завещателя изменятся так, что сде-лают невозможным совершение новых актов завещаний или их отмену, это ни как не помешает завещанию, составленному ранее, «при твердой памяти и ясном уме», сохранять свою юридическую силу до и после открытия наследства. Из этого вытекает вывод о реальной юридической силе завещания при жизни завещателя, хотя и не изменяет и не ограничивает имущественной свободы самого завещателя.

Изучая понятие и содержание наследования по завещанию важно выделить, что в новом законодательстве устанавливается принцип свободы завещания и раскрывается содержание, при том, что пределы этой свободы значительным образом расширены. Руководствуясь этим принципом завещания, граждане имеют право:

-завещать любым лицам свое имущество: «гражданам РФ, лицам без гражданства, иностранцам, юридическим лицам, государственным, и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и др., российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116)»;

-в завещании указать не только на наследника или нескольких наследников, но и подназначить наследника;

-завещать любое имущество (в новом ГК РФ специально подчеркнуто, что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет в будущем); в момент открытия наследства, определяется состав наследственного имущества (ст. 1120);

-может распоряжаться всем своим имуществом, любой частью, определив непосредственно, о каких правах идет речь или вещах, составить одно или несколько завещаний;

-лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, без указания причин данного лишения[37].

Анализируя ст. 1112 ГК РФ в состав наследства могут входить:

Первое. Вещи, движимые и недвижимые; деньги, суда входят и дениги в иностранной валюте, другие валютные ценности; ценные бумаги; любые другие вещи;

Второе. Имущественные права (например, право потребовать возврата долга);

Третье. Обязанности наследодателя.

Данный перечень очень обширен. Но не все блага являются объектами наследования. В законе установлено несколько ограничений. По наследству не передаются:

  • обязанности и права, близко связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. В них относят право на получение пенсий, пособий наследодателя и др. Данный подход в принципе оправдан, поскольку перечисленные блага объективно настолько "срослись" с их носителем, что передача другому лицу противоречит самому их существу;
  • обязанности и права, из переход не допускается в соответствии с установлением закона;
  • личные неимущественные права - право на здоровье и жизнь, достоинство личности, личную неприкосновенность, доброе имя и честь, семейную тайну и личную тайну;
  • другие нематериальные блага - право свободного передвижения, выбор места жительства и пребывания и т.д. Не имеет значения, что наследодатель в завещании может указать, что и эти объекты передаются по наследству.

Завещание не отменит запрет, который установил закон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Право наследования является неотъемлемым правом личности в жизни современного общества и представляет интерес не только для юристов, но также и затрагивает интересы тех членов общества, которые становятся вовлеченными в сферу действия наследственного права. А принятие части третьей Гражданского кодекса, которая содержит раздел пятый «Наследственное право» послужило предопределением новых подходов к исследованию института наследования по закону в Российской Федерации.

Наследование – переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Наследование имеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону .

Наследование по закону происходит в порядке очередности установленной в законе и рассмотренной в данной работе..

Наследование по завещанию происходит в порядке завещания. Завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Нотариусы принимают меры охраны наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, государства.

Институт наследования в настоящее время в России приобретает все большее значение. В последнее время все больше наследование происходит в порядке завещания. Поэтому наиболее острая проблема института наследования – это кодификация действующего «наследственного» законодательства, которая проводиться в настоящее время.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета, 25 декабря 1993 г.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (от 28.03.2017 № 39-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (от 28.03.2017 № 39-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

2. Специальная литература

  1. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии. М.: Статут, 2015.
  2. Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе. - М.: Госюриздат, 1955.
  3. Алешина Т.Е. Нотариальный процесс в рамках реализации охранительной функ-ции права // Правовая культура, 2016. - № 1 (24). - С. 97.

Братановский С.Н. Административное право. Общая часть: учебник. М.: Директ-Медиа, 2013.

Вавилин Е. В. Субъективное гражданское право // Современное право. - 2007. - № 4. - С. 40.

Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. - М.: Статут, 2003.

  1. Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР. М.– Л.: Изд-во АН СССР, 1954.
  2. Гаврилова Ю.В. Роль нотариата в обеспечении равенства и справедливости // Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: материалы междунар. науч. конф. Рязань: Изд-во Концепция, 2015. - С. 178–180.
  3. Герасимов А. В., Надтачаев П. В. Роль нотариата в современном гражданском праве // Вестник КрасГАУ, 2014. - № 12. - С. 277– 278.

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2014.

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2015.

Игонин С.В. Институт личной неприкосновенности работников правоохранительных органов в законодательстве современной России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014.

Иоффе О.С. Гражданско-правовая охрана интересов личности / под ред. Б.Б. Черепахина. М.: Юрид. лит., 1969.

Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учеб. для юрид. вузов / под ред. В. И. Кириллова. М.: Проспект, 2016.

  1. Ковалева Е. Н. Классификация нотариальных действий // Нотариат в СССР.

М.: Изд-во МГУ, 1974. - С. 30.

Колодуб Г.В. К вопросу о системе категорий гражданского права // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации: сб. ст. Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. - Ч. 1. - С. 134.

Корпоративное право: учебник / Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшинскас, Е. П. Губин и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015.

Крашенинников Е. А. Интерес и субъективное гражданское право // Правоведение. - 2014. - № 3. - С. 133.

Малеина М. Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства // Государство и право, 2000. - № 2. - С. 16

Мейер Д. И. Русское гражданское право: В 2 ч. - М.: Статут, 2014.

Мищенко Е.А. Нотариат // Правоохранительные органы России: учебник / под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова, М.: Юрайт, 2015. - С. 323–324.

Нотариальное право России / под ред. В. В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2015.

Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учеб. пособие. М.: Статут, 2016.

Сергеев А. П. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 2014. - Т. 1. - С. 335.

Синцов Г.В. Совершение нотариальных действий как инструмент защиты авторских прав // Нотариус, 2014. - № 4. - С. 8–10.

  1. Советское гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. В. Ф. Маслова и А. А. Пушкина. - Киев, 1983.
  2. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации: учеб. для вузов. - М.: Норма, 2013.
  3. Сучкова Н. В. Нотариат: учеб. для бакалавров, М.: Юрайт, 2015.
  4. Теория государства и права: учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев. - М.: Юрайт, 2015.
  5. Фомин В. А. Нотариат как один из способов внесудебного урегулирования гражданских правоотношений // Нотариус, 2013. - № 2. - С. 21.
  6. Черданцев А. Ф. Основы теории государства и права / под ред. С. С. Алексеева. - М.: Юрид. лит , 1971.
  7. Цымбаренко А.Г. Нотариат в Российской Федерации // Суд и правоохранительные органы: учеб. для вузов / под общ ред. В. В. Ершова. М.: Юрайт, 2013. - С. 636–637.

Черемных И. Г. Нотариат и нотариальное право России: учеб. пособие. М.: Эксмо, 2014.

Шарафетдинов Т.Н. Превентивный характер нотариальной деятельности: теоретический аспект // Учёные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. - № 3 (30). - С. 19.

Юдельсон К. С. Советский нотариат / отв. ред. В.И. Ширвинский. М.: Гос. Юрид.лит., 1959.

  1. Ярков В. В. Особый характер нотариальных функций // Настольная книга нотариуса: учеб. пособие в 2 т. М.: Волтерс Клувер, 2014. -Т. 1. - С. 22–28.
  1. Курбанов Р.А. Основы гражданского права. М.,2015. - С. 355.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146 ФЗ (по сост. На

    09,03.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49.Ст.4552.

  3. Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 2000. - С.3.

  4. Вишнякова А.В. Семейное и наследственное право. М., 2010. - С. 235-236.

  5. Суханов Е.А.Российское гражданское право. М.,2015. - С. 639.

  6. Сергеев А.П., Толстой Ю.К.Гражданское право.Том3. М., 2015. - С .576.

  7. Сидорович Ю.С. Основные понятия наследственного права. М., 2010. - С. 45.

  8. Эриашвили Н.Д. Основы гражданского права. М.:Юнити-Дана, 2015. - С. 355.

  9. Бегичев А.В. Наследственное право России. М., 2013. - С.27-28.

  10. Шершеневич Г.Ф. Учебник Русского Гражданского права. М.:Директ-Медиа, 2012. - С. 730.

  11. Толстой Ю.К. Наследственное право. Учебное пособие. М.,2000. - С. 136.

  12. Лисица В.Н. Наследственное право. Нск.,2011. - С.30-36.

  13. Спектор А.А. Наследственное право. М.:Юркомпани. 2010. - С. 210.

  14. Харсеева В.Л. Проблемы правового регулирования универсального правопреемства//Теория и пратика обществееного развития. 2014. №2. - С. 447.

  15. Голышев В.Г. Наследственное право. М.:Юнити-Дана, 2010. - С. 76.

  16. 26 Богатырева Н.Г., Бородавкина Н.М. Наследственное право. Учебно-практическое пособие. Бузлук. 2013. - С. 122.

  17. Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю. Наследственное право. М.:Юнити-Дана. 2014. - С. 234.

  18. Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Гражданское право России. Особ.часть. м.:Юрайт, 2015. - С. 305.

  19. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право. М., 2012. - С. 20-21.

  20. Волкова Н.А., Кузбагарова А.Н. Наследственное право. М., 2010. - С.49-50.

  21. Лапытова .Д.Ф. Недостойные наследники: некоторые актуальные проблемы судебной практики//Евразийская адвокатура. 2013. - С.55.

  22. Ильина О.Ю., Эриашвили Н.Д. Наследственное право. М., 2015. - С.57.

  23. Кобелев В.Я. Ппроблемы наследования. М., 2011. - С. 36.

  24. Монахова А.Б. Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика//Вестник Балтийского универсистета им. И.Канта. 2012. - №9. - С. 34.

  25. Волкова Н.А.,Кузбагарова А.Н.,Ильина О.Ю. Наследственное право. М. - 2015. - С. 122.

  26. Суханов Е.А. Российское гражданское право. М.,2015. - С. 668-669.

  27. Смоленский М.Б. Наследственное право. Ростов-на Дону. 2011. - С. 86-87.

  28. Малкин О.Ю., Смолина Л.А. Наследование по закону пережившим супругом//Наследственное право. 2014. - №1. - С. 28.

  29. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право. М.,2012. - С. 129-131.

  30. Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию. Учебное пособие .М.:Флинта, 2011. - С. 345.

  31. Бегичев А.В. Наследственное право России. М., 2013. - С. 73.

  32. Возникновение и развитие института наследования в гражданском праве России: Дис. канд. юрид. наук. / Михайлова А.С. - Краснодар, 2013 – С. 12.

  33. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. (по изданию 1955г.). – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 12.

  34. Гражданское право: Учебник. Том 3 / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 2013. – С. 321.

  35. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. - М.: Право и Закон, 2014. - С. 4.

  36. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / под ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2014. - С. 152.

  37. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М.:., Статут, 2015. – С. 309.