Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие наследования и наследства, основания и объекты наследования, общая характеристика наследственных правоотношений)

Содержание:

Введение

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным государством. Таким образом, в функции государства входит охрана социально-экономических прав человека и гражданина.

Естественным продолжением и развитием конституционной охраны прав личности выступает институт наследования, который является одним из старейших институтов гражданского права, рано или поздно затрагивающий интересы каждого человека.

Статья 35 Конституции Российской Федерации гласит, что гражданину гарантируется правонаследования. Такая гарантия определяет особое положение данного права, так как находится в главе, которая не подлежит изменению в общем порядке.

Возможность совершения завещания и свобода завещания являются элементами содержания свободы человека и гражданина.

Несмотря на достаточно широкое содержание завещательной свободы, принцип свободы завещания не носит абсолютного характера и является понятием относительным и не безграничным, поскольку закон налагает на завещателя определенные обязанности, а точнее требования, которые он должен выполнить при составлении документального выражения своих пожеланий на случай смерти.

Предоставляя гражданину свободу распоряжения своим имуществом, закон устанавливает из этого общего правила исключение в интересах семьи и с учетом требований справедливости, предусматривая специальные меры материального обеспечения отдельных членов семьи за счет имущества наследодателя.

Актуальность темы заключается в том, что в последние несколько лет роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла. Этот процесс был вызван коренными изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной.

Целью настоящей работы является изучение понятия и видов наследования в российском законодательстве.

В ходе изучения темы были поставлены следующие задачи:

- изучить понятие наследования и наследства, основания и объекты наследования, общая характеристика наследственных правоотношений;

- изучить наследственные правоотношения, охарактеризовать наследников;

- изучить наследование по закону;

- изучить наследование по завещанию.

Объект изучения - отношения, складывающиеся в процессе наследования по закону или по завещанию.

Предмет изучения –нормы российского гражданского законодательства, регулирующие порядок и основания наследования.

В процессе изучения указанной темы использовались такие научные методы, как: системного подхода, сравнения, обзорно-аналитический собранной литературы, объяснения.

В целях изучения теоретического материала использовались труды таких ученых-правоведов, как Аливердиева М. А., Бочарников М.В., Веревкина Я. Ю., Желонкин С.С., Ивашин Д.И., Запорожцев А. Г., Куленко Н.И., Алексикова О. Е., Внуков Н. А., Мельник Е. А., Ницевич М. Ю.и др.

Использованную в тексте настоящей работы литературу и нормативные акты можно считать надежными источниками в виду того, что использованное законодательство в настоящее время действующее и актуальное, а труды ученых относятся к разряду наиболее публикуемых и точных.

Структура настоящей работы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников.


 

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1 Понятие наследования и наследства, основания и объекты наследования, общая характеристика наследственных правоотношений

В Конституции РФ установлено: «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35) [1, с. 6]. Для того чтобы данное конституционное положение могло быть реализовано, требуется система норм наследственного права. Основная масса таких норм содержится в статьях 1110–1185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), образующих раздел V этого акта, который состоит из глав 61–65. В ст. 1110 ГК РФ [2, с. 1]дается легальное определение наследования. В элементарном виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на следующие указания, содержащиеся в данной статье:

1) в порядке наследования переходит имущество — наследство, наследственное имущество, наследственная масса;

2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим;

3) имущество умершего переходит определенным субъектам -наследникам;

4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства [17, с. 634].

Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в статьях 6, 7, 8 и 8.1 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

Основное назначение наследования с точки зрения«общего права» состоит лишь в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием.

Наследование занимает особое место среди других граждан­ско-правовых институтов. Только наследованию предоставлена конституционная гарантия. Так, п. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации гласит: «Право наследования гарантируется»[1, с. 6]. Это положение входит в гл. 2 Основного закона «Права и свободы чело­века и гражданина», положения которой являются непосредственно действующими.

Кроме того, юридические гарантии реализации наследствен­ных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права правоотношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, имущественных прав и обязанностей к наследникам. Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как под отрасли гражданского права.

Регулирующие их нормы закреплены в ГК РФ[2, с. 1]. Кроме того, поря­док оформления юридических прав граждан закреплен в Основах законодательства о нотариате от 13.02.1993 г. Также к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы СК РФ, ГПК РФ, ЗК РФ.

Из содержания понятия «наследственные правоотношения» и смысла ст. 1110 ГК РФ [2, с. 1]следует, что наследование – охраняемый за­коном порядок перехода после смерти наследодателя принадлежа­щих ему на праве собственности вещей, имущества, имущественных прав и обязанностей к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Данное определение позволяет нам выделить несколько важных правовых норм:

1. Имущество умерших лиц переходит к другим лицам, и такой переход является наследованием. Это императивная норма, то есть закон исключает издание индивидуальных актов, нарушающих свободу наследования, под которым, согласно постановлению Кон­ституционного Суда Российской Федерации от 16.01.1996 г., пони­мается право наследодателя распорядиться своим имуществом и право наследников на его получение (отказ).

2. Имущество переходит в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. Данная норма уходит своими корнями в римское право, где наследники становились на место наследодателя. Следует от­метить, что в англосаксонской правовой системе правопреемства не происходит: имущество наследодателя ликвидируется, то есть осуществляется сбор долгов и их оплата. Наследники же получают чистый остаток.

3. Закон предусматривает изъятия из общего правила, предусмотренные в ст. 1110 ГК РФ[2, с. 1]. Например, исключения из принципа неизменности распространяется на долю в уставном капитале ООО (устав может содержать запрет перехода доли к другим лицам без согласия других членов).

Из вышеуказанных определений и положений ст. 1112 ГК РФ [2, с. 1]можно сформулировать понятие наследства. Это совокупность принадлежащих наследодателю на праве собственности на день от­крытия наследства вещей, иного имущества, имущественных прав и обязанностей.

Следует отметить, что наследство представляет собой один из объектов гражданских прав. Однако наследство – объект, который имеет локальный характер, то есть оно присутствует только в обла­сти наследственного права. Общие положения ГК РФ не упоминают о таком объекте. Наследство – это описательная норма, перечисляются объекты, содержащиеся в ст. 128 ГК РФ[3, с. 76]. Упоминается понятие вещи (телесные блага), имущественные права (право арендатора не­движимого имущества, право акционера), имущественные обязанности (обязанность оплатить долг). Иное имущество – это объекты, отличные от предыдущих. Например, имущественные комплексы (предприятия) либо объекты, не типичные для российского права (за границей).

Часть 2 ст. 1112 ГК РФ [2, с. 1]перечисляет объекты, которые не входят в состав наследства. Выделяются следующие важные положения:

1. Некоторые имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, указывается критерий, по которому они исключаются: неразрывная связь прав и обязанностей с личностью наследодателя (алиментные обязательства, право на возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя). Ряд договоров прекращают­ся смертью одной из сторон (договор поручения), односторонние сделки (доверенность).

2. Не входят в состав наследства личные неимущественные пра­ва (право авторства) и другие нематериальные блага (ст. 150 ГК РФ[3, с. 86]: «Жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен­ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободы передви­жения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, пра­во авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и не передаваемы иным образом»).

Статья 1111 ГК РФ называет два основания наследования – по завещанию и закону.

Наследование по завещанию поставлено на первое место, это не случайно. Конституционный суд Российской Федерации поста­новлением от 16.01.1996 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» признал, что конституционная гарантия права наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ) [1, с. 6], а также предусматриваемая ч. 2 ст. 35 Конституции РФ возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом является основой свободы наследования. При этом «право наследования» включает право завещателя распорядится своим имуществом.

Даже исходя из количества наследование по завещанию состав­ляет 23 [3, с. 3]статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ), наследование по закону – 11 статей (ст. 1141–1151 ГК РФ). На практике же чаще происходит на­следование по закону.

Принципы наследования:

1. Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, то есть актив и пассив (например, телевизор, а также взятые в долг у соседа деньги, на которые он был куплен).

Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит це­ликом, либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наследства понравившиеся вещи, а от других отказаться).

2. Принцип свободы завещания означает возможность наследоталя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др.

Завещатель вправе распорядиться своим имуществом, составив одно или несколько завещаний, назначить исполнителя завещания, вправе отменить или изменить ранее составленное за­вещание и т. д. Принцип свободы завещания может быть ограни­чен в одном случае – правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ)[6, с. 131]

3. Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательно­сти от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным, бабушкам и др.).

Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя [7, с. 108].

4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права они в любом случае имеют осно­вание получить определенную часть наследства [6, с. 132].

5. Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается «лежачим» (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания зако­на возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, пор­чи, утраты.

Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством.

Рассмотрим содержание наследственного правоотношения в соответствии с наличием у каждого из субъектов данного правоотношения субъективных прав и обязанностей[9, с. 4].

1) Права завещателя. Составление завещания – это сделка односторонняя, и завещатель выступает в данной сделке как управомоченное лицо, то соответственно, он наделяется определенным субъективным правом, а именно правом распорядиться судьбой своего имущества на случай своей смерти, где субъективное право – это есть юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица в сделке, которая состоит из трех правомочий:

– возможность собственного поведения – т.е. возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий[20, с. 103].

Таким образом, гражданин при жизни вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти по своему усмотрению путем составления завещания, (т.е. завещать имущество какое хочет, кому хочет, как хочет);

– право требовать определенного поведения от других (обязанных) лиц;

– данное правомочие распространяется в отношении любых третьих лиц ,которые не должны чинить препятствий завещателю в осуществлении его воли, а также в отношении должностных лиц, например, нотариуса, который в силу своих должностных обязанностей должен удостоверить завещание, ит.д.[12, с. 49];

– право на защиту своего субъективного права (например, гражданин, составивший завещание вправе потребовать возмещения морального вреда за разглашение тайны завещания);

2) Права наследника.

Субъективное право наследника, как управомоченного лица в наследственном правоотношении составляет прав она принятие наследства, право на наследство, право на отказ от наследства.

Субъективное право наследника состоит из трех правомочий:

– возможность собственного поведения – т.е. право выбора у наследника принять наследство или отказаться от него.

Если наследство принимается наследником, то он вправе распоряжаться им по своему усмотрению[22, с. 53];

– право требовать определенного поведения от других лиц.

Данному праву противостоит обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов, уполномоченных на то законом, оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права (например, нотариус по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии наследства)[22, с. 54];

– право на защиту своего субъективного права[9, с. 501].

Одной из отличительных особенностей нового законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ [2, с. 1]и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно: – установление и гарантированность законом принципа тайны завещания; в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ (ст. 1123 ГК РФ); – установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом, вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников либо ограничение их права и т. п. (ст. 1119 ГК РФ); – снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до ½ (п. 1 ст. 1149 ГК РФ), изменение порядка ее определения (п. 2 ст. 1149 ГК РФ); – ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ); – возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного (п. 4 ст. 1117 ГК РФ); – возможность выбора формы совершения завещания (ст. 1125, 1126, 1127, 1128, 1120 ГК РФ) и др.[17, с. 635].

Таким образом, учитывая то, что социально-правовой статус личности обеспечивает потребление и обмен полученных материальных и иных благ, создание условий, гарантирующих достойную жизнь, защиту интересов социально-незащищенных категорий лиц, конституционное право наследования является одним из механизмов обеспечения социальной защиты, поскольку действующее законодательство предусматривает право на обязательную долю в наследстве. Следовательно, конституционное правонаследования содержит в себе элементы социальных прав.

1.2 Наследственные правоотношения, характеристика наследников

Традиционно право на принятие наследства, рассматриваемое цивилистами как один из элементов содержания наследственного правоотношения, включено в содержание иного гражданского правоотношения, которое является необходимой предпосылкой возникновения наследственного правоотношения. Это связано с тем, что для возникновения наследственного правоотношения факта обладания лицом правом на принятие наследства недостаточно. Необходимым также является реализация этого права путем принятия наследства одним из способов, которые предусмотрены ст. 1153Гражданского кодекса РФ[2, с. 16].

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим наследственные правоотношения, является часть 3 Гражданского кодекса РФ – раздел V, который состоит из пяти глав. Согласно ч. 2. ст.1111 ГК РФ [2, с. 1]наследование регулируется действующим Кодексом и иными законами, а в случаях, предусмотренных законом, другими правовыми актами.

Е.А. Петровичева рассматривает наследственное правоотношение в узком и широком смысле слова[19, с. 607]. В первом случае такое правоотношение необходимо понимать как конкретное правоотношение по поводу наследства, которое возникло по причине смерти гражданина, регулируемое нормами наследственного права. В широком смысле можно говорить о едином правоотношении, которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают те же права и обязанности, как и наследодателя.

Также наследственное правоотношение раскрывается как абсолютное правоотношение, которое возникает в момент осуществления одним из наследников права на принятие наследства и продолжается до возникновения у наследников права на оформление наследственных прав, содержанием которого является право наследников на наследство и корреспондирующая ему обязанность неопределенного круга лиц не нарушать такое право.

Изучая содержание понятия наследования, необходимо исходить из того, что само наследственное право выступает одним из подразделений системы гражданского права. При этом действие законодательства о наследовании распространяется как на отношения, которые им предшествуют, таки на отношения, в процессе которых происходит оформление и реализация на следственных прав, обеспечивая их защиту[10, с. 3].

В юридической литературе наследованием рассматривается как переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права [28, с. 127].

Отечественное законодательство о наследовании можно раскрыть как систему нормативно-правовых актов и включенные в такие акты нормы и другие правовые положения, регулирующие отношения по наследованию, т.е. отношения, которые возникают в связи с порядком открытия наследства, защитой, реализацией и оформлением наследственных прав.

В целом, под содержанием наследственного правоотношения принято понимать право наследников на наследство, конкретные доли наследников в котором остаются неизвестными до момента возникновения у наследников права на оформление своих наследственных прав. С наступлением этого момента абстрактное «право на наследство» превращается во вполне определенные по объему для каждого из наследников права и обязанности[8, с. 56].

Выделяют основных субъектов наследственных правоотношении: наследодатель и наследники. Дополнительные: нотариус, от­каз о получатель, исполнитель завещания, свидетели и др.

Наследодатель – физическое лицо, после смерти которого осу­ществляется наследственное правопреемство. Могут быть любые физические лица, в том числе несовершеннолетние и недееспособные. Применительно к завещателю выдвигаются дополнительные требования – дееспособность.

Наследники (ст. 1116 ГК РФ [2, с. 2] устанавливает исчерпывающий перечень): граждане (физические лица), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.

Граждане (физические лица) являются наследниками по закону и по завещанию. Термин «граждане» включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

ГК РФ устанавливает, что в содержание гражданской правоспособности входит «способность наследовать имущество» (ст. 18 ГК РФ)[3, с. 8]. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытии наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства – насцитурисы (в переводе с латинского – «тот, кто должен родиться в будущем»). Кроме того, завещатель может завещать свое имущество лицам, которые на момент составления завещания еще не родились. Если к моменту открытия на­следства он будет рожден, или будет зачат и родится живым после открытия наследства, то сможет стать наследником по завещанию.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию[7, с. 108]. Важное условие: они должны существовать на день открытия наследства, это устанавливается на основании данных государственного реестра юридических лиц. Если произошла реорганизация юридического лица, то вопрос о возможности наследования должен решаться в зависимости от формы реорганизации. При выделении или присоединении юридическое лицо не утрачивают право наследования. Если юридическое лицо было реорганизовано путем разделения, слияния, преобразования, то оно не может быть призвано к наследованию. Хотя данное положение вызывает упреки (завещатель мог не знать о реорганизации). Филиалы и представительства также не могут быть наследниками, так как не являются юридическими лицами.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни­ципальные образования, иностранные государства и международные организации являются наследниками по завещанию[7, с. 108]. Однако Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муни­ципальные образования могут стать наследниками выморочного имущества по закону.

До вступления в силу Федерального закона от 29.11.2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского ко­декса Российской Федерации» субъекты Федерации и муниципальные образования могли быть наследниками только по завещанию. В случае перехода в порядке наследования выморочного имущества к государству субъектом принятия наследства являлась только Российская Федерация. При этом большая часть жилых помещений с точки зрения распределения полномочий между Российской Фе­дерацией, субъектами Федерации и муниципальными образованиями сосредоточена именно на муниципальном уровне (полномочия по распределению социального жилья, в сфере управления домами и т. д.). На федеральном уровне в основном сосредоточены полномочия в отношении жилых помещений, входящих в государственный жилищный фонд, предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан[5, с. 56].

Кроме того, в настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация относительно обеспечения жилыми помещениями по до­говорам социального найма граждан, нуждающихся в жилье[11, с. 70]. Со­гласно Федеральному закону от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г., сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма. На практике бремя несения обязательств по обеспечению этих граждан жилыми помещениями легло на муни­ципальные образования, а количество таких граждан существенно. При этом ст. 49 ЖК РФ исходя из приведенного Федеральным за­коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа­ции местного самоуправления в Российской Федерации» перечня вопросов местного значения возложила решение вопроса об обе­спечении малоимущих граждан жилыми помещениями, предостав­ляемыми по договорам социального найма, именно на муници­пальные образования за счет жилых помещений муниципальных жилищных фондов. Таким образом, возникла необходимость реше­ния вопроса относительно судьбы жилых помещений, являющихся выморочным имуществом, путем передачи права собственности на них к муниципальным образованиям, что и повлекло внесение из­менений в ст. 1116 ГК РФ[16, с. 22].

Недостойные наследники – лица, не имеющие права наследовать (ст. 1117 ГК РФ)[2, с. 2]. Выделяют две категории недостойных наследни­ков:

1. Лица, которые своими противоправными действиями, направ­ленными против наследодателя, кого-либо из наследников или про­тив осуществления последней воли наследодателя, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, если данные обстоятельства доказаны в судебном порядке. Здесь должно быть принято судебное решение по граж­данскому или уголовному делу (о совершении преступления, ли­шении родительских прав). В данном случае специальное судебное решение о признании таких лиц недостойными не требуется, так как они недостойны в силу закона. Право простить недостойного наследника в завещании.

Примером противоправных действий, направленных против на­следодателя, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Такие лица имеют право на­следовать это имущество. Безусловно, что вина этих лиц в совер­шении указанных преступлений должна быть установлена судом. Противоправные действия должны быть подтверждены пригово­ром суда, вступившим в законную силу.

Противоправные действия, направленные против осуществле­ния воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заклю­чаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинно­го завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным от­казом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию от­казаться от наследства, а отказополучателей – от завещательного отказа и т. п.[25, с. 274].

2. Лица, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лише­ние родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и со­держанию детей. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть на­следниками по завещанию.

Положение о недостойных наследниках распространяется и на тех из них, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Правила ст. 1117 ГК РФ [2, с. 2] применяются и к завещательному отказу. Если предметом завещательного отказа было выполнение для не­достойного отказополучателя определенной работы или оказание определенной услуги, последний обязан возместить стоимость ра­боты (услуги).

Дополнительными (вспомогательными) субъектами являются[23, с. 158]:

– нотариусы, которые, согласно ст. 36 Основ законодательства о нотариате Российской Федерации, осуществляют оформление на­следственных прав по месту открытия наследства;

– иные лица, уполномоченные совершать нотариальные дей­ствия, перечислены в ст. 1127 ГК РФ;

– отказополучатель – лицо, в пользу которого наследники в силу распоряжения завещателя обязаны совершить действия имуще­ственного характера (ст. 1137 ГК РФ). Например, право проживания в доме;

– исполнитель (душеприказчик) завещания – физическое лицо (лица), которое в силу распоряжения завещателя осуществляет ис­полнение завещания (ст. 1134 ГК РФ);

– свидетели (ст. 1127, 1129 ГК РФ). Например, в силу ст. 1127 ГК РФ при удостоверении завещания, приравненного к нотариально­му, является обязательным присутствие свидетеля.

Особенность наследственного правоотношения заключается в том, что оно в полном объеме возникает только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Так, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т. п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав, наряду с названными выше двумя первыми обстоятельствами, включается завещание, являющееся односторонней сделкой [24, с. 158].

Глава 2. Виды наследования в Российской Федерации

2.1 Наследование по закону

Проанализировав понятие наследование по закону многих авторов, можно сформулировать точное определение. Наследование по закону представляет собой наследование, если нет завещания, либо когда только часть имущества завещана.

Наследование осуществляется по закону в следующих случаях:

- наследодатель не оставил завещание;

- завещание признано судом недействительным;

- наследники отказались, или не могут принять имущество, тогда имущество переходит государству;

- наследодатель умер позже наследника.

Наследование по закону призвано обеспечить переход прав и обязанностей, существование которых не прекращается со смертью гражданина, к таким лицам, которые при его жизни были наиболее близкими умершему в силу разных причин – брака, усыновления, иждивения и т.д. Обеспечение их наследственных прав, охрана и защита самого права наследования, а вместе с тем и интересов семьи и общества в целом – задача государства, которая выполняется посредством четких нормативных предписаний, составляющих в совокупности институт наследования по закону[23, с. 158].

В ст. 1111 ГК РФ, в случае, если наследодатель не оставил завещание, его имущество наследуется в порядке очереди, при этом, наследники по закону имеют равные права наследования, то есть наследуют в равных долях [20, с. 103].

Наследниками по закону могут быть физические лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, являющиеся родственниками по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию, так же дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Можно выделить некоторые признаки наследников по закону[24, с. 159]:

- во-первых в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;

- во-вторых, указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.)либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);

- в-третьих, наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом - смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

Призываются наследники по закону к наследованию, в порядке очередности. Только при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования, тогда наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону. Законодательно закреплено восемь групп-очередников, участники которой могут претендовать на наследство только тогда, если они отсутствуют, либо нет наследников предыдущих очередей, или они лишены наследства и т.д.

В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди – супруг, дети и родители наследодателя[14, с. 81].

Прямая линия родства может быть восходящей –от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки)[21, с. 32].

В судебной практике огромное количество дел, связанных с принятием наследства. Пленум Верховного суда РФ Постановлением от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что наследник, принявший наследство независимо от времени и способа его принятия, считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства, вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество. В Постановлении перечислены возможные действия наследника, которые могут быть рассмотрены судами в качестве доказательства фактического принятия наследником наследства[32, с. 52].

Наследование по праву представления закреплено в ст. 1146 ГК РФ[2, с. 3]. В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по право представления к его надлежащим потомкам т.е. точно определенные в законе лица (например, внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними на равные части. Итак, потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (в данном случае имеется в виду недостойный наследник), не наследуют по праву представления. По праву представления не наследуют потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Первым шагом к вступлению в наследство является принятие наследства. Первым шагом к вступлению в наследство является подача заявления наследников о принятии наследства, который осуществляется по месту открытия наследства, либо наследник должен подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство[27, с. 389]. Подача заявления осуществляется у любого нотариуса по месту жительства наследодателя, после чего нотариус должен проверить наличие завещания в информационной базе нотариата, если завещание нотариусом обнаружено, он сообщает какой именно нотариус удостоверил искомое завещание, при этом у нотариуса к которому обратились наследники остается его второй экземпляр. Наследники принимают наследство может в течение шести месяцев со дня его открытия.

В настоящее время существует необходимое условие в отношении лиц, которые могут призываться к наследованию: они должны быть достойными наследниками[33, с. 53].

К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники: дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).

Основание наследования в первой очереди служат не только родственные отношения, но установленные законом (и приравненные к законным) супружеские отношения, поскольку переживший супруг также является наследником первой очереди[29, с. 147].

ГК РФ предоставляет внукам наследодателя и их потомкам (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), племянникам и племянницам наследодателя (п. 2 ст. 1143), а также двоюродным братьям и сестрам наследодателя (п. 2 ст. 1144) право наследовать по закону ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы умершему до открытия наследства или одновременно с наследодателем их восходящему родственнику - соответственно сыну или дочери наследодателя, его брату или сестре либо дяде или тете (п. 1 ст. 1146). Доля представляемого наследника делится между его потомками поровну. При этом закон не допускает наследования по праву представления потомками того наследника, которого наследодатель лишил наследства (п. 2 ст. 1146 ГК РФ), а также наследника, не имевшего бы права наследовать по основаниям недостойности (п. 3 ст. 1146)[2, с. 3].

Если отсутствуют наследники первой очереди к наследованию на основании ст. 1143 ГК РФ призываются наследники второй очереди - родственники по боковой линии: полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны матери, так и со стороны отца.

Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления. В соответствии со ст. 1144 ГК РФ, если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети)[32, с. 129].

По праву представления в данном случае наследуют двоюродные братья и сестры. Наследниками четвертой очереди по закону выступают родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой очереди - родственники четвертой степени родства, т.е. дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства, т.е. дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если же наследники предшествующих очередей отсутствуют, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ)[2, с. 3]. Эти лица не имеют родственных связей с наследодателем, а также связей, основанных на усыновлении. Они призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку нет наследников всех предыдущих очередей. В соответствии со ст. 1148 граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ[2, с. 3], нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет [29, с. 127].

Также к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В случае же отсутствия других наследников такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследственные правоотношения в полном объеме возникают только при наличии совокупности юридического состава (юридических фактов).

При наследовании по закону необходимо учесть следующие юридические факты:

Смерть наследодателя, принятие наследниками наследственной массы, наличие определенного состояния, позволяющее призвать наследника к наследованию [23, с. 158].

Важно знать, что не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства.

Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу:

одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие – поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.

Согласно п. 2 ст. 1112 ГК РФ [2, с. 1]не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Следует отметить, что закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этого кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя[29, с. 103].

Право представления возникает при наследовании по закону. По праву представления потенциальными наследниками являются внуки и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя, которые наследуют, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их предков, который был бы наследником, если бы он был жив.

Лица, наследующие по праву представления,«призываются к наследованию как самостоятельные наследники по закону, за которыми признается самостоятельное право наследования как родственниками наследодателя по нисходящей или боковой линии[32, с. 129].

Для наследования наследников по праву представления не имеет значения срок, прошедший после смерти их предка. Это могут быть годы, а может быть и одновременное наступление смерти предка и потенциального наследодателя.

Однако в действующем законодательстве содержатся нормы, лишающие наследственной правоспособности возможных наследников по праву представления в отношении конкретного их потенциального наследодателя. Так, согласно п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ, не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наследника, который умерло открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ[2, с. 2].

Подводя итог, следует отметить, что законодательство о наследовании в РФ в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого обеспечения определенного круга лиц, за счет наследственного имущества.

Одной из актуальных проблем на сегодняшний момент в правоприменительной практике является расширения по социальным признакам круга обязательных наследников и круга «скользящей» очереди наследников по закону. Получается существует некая противоречивость и неопределенность которая нуждается в закреплении на законодательном уровне, а именно в принятии Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Итак, в настоящее время установлено восемь очередей наследников, наследующих по закону, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства. Также в силу ст. 1142-1145 ГК РФ наследовать также могут пасынки, падчерицы, а также лица, не входящие в круг наследников, но находившимся на иждивении наследодателя.

Представляется возможным понятие наследования по закону определить следующим образом: «наследование по закону – переход прав и обязанностей, существование которых не прекращается со смертью гражданина, к другим лицам в случае отсутствия завещания или признания его недействительным, наличия не завещанного имущества, отсутствия наследников по завещанию, их отстранения или отказа от наследства».

2.2 Наследование по завещанию

Как известно, в течение жизни человека количественная и качественная составляющие его имущества постоянно модифицируются, но при этом его имущественная сфера находится под особой защитой закона и эта защита проявляется и в том, что имущество после смерти гражданина не лишается обладателя, не становится бесхозяйным, а переходит на предусмотренном законом титуле к иными лицам. Оно наследуется, переходя к новым обладателям, как установлено в ст. 1110 ГК РФ[2, с. 3], в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если только положениями Кодекса не установлено иное. Здесь следует также отметить, что и в сфере наследования индивиду предоставляется широкая свобода. Последнее проявляется в том, что гражданин может либо согласиться с порядком посмертного преемства, установленного нормами ГК РФ, либо самостоятельно определить судьбу своего имущества, составив завещание.

В условиях рыночных отношений, законодатель стремится ввести такой правовой режим, при котором человек мог бы свободно распорядиться своим имуществом не только при жизни, но и на случай смерти. Предполагается, что собственник лучше знает, кто действительно способен позаботиться о сохранении определенного имущества после его смерти, он знает, кто достоин получить ту или иную часть наследства, кому необходима какая-то вещь. Ведь «воля умершего - закон» [18, с. 283]. Проанализировав нормы, посвященные основаниям наследования, можно прийти к выводу, что наследование по закону применяется по «остаточному принципу». То есть применяется в случаях – если наследодатель не оставил завещания, либо когда есть завещание, но оно не охватывает всего состава наследства или не учтены интересы необходимых (обязательных) наследников, в случае, когда завещание признано в судебном порядке недействительным полностью или в части и др.

Вопрос о характере правопреемства наследования по завещанию является дискуссионным в теории гражданского права. Рассуждая на эту тему, большинство правоведов (например, Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победоносцев) придерживаются позиции, что наследование по завещанию представляет собой универсальное преемство, т.е. переход всех прав и обязанностей в один и тот же момент от одного субъекта в связи с его смертью к другому лицу. Наследник не имеет права принять наследство, выделив часть имущества из наследственной массы или же отказаться от какой-то ее части [32, 129].

При этом в качестве одной из гарантий надлежащей и полной реализации этой свободы выступают легально закрепленные специфические, конститутивные свойства завещания как особой «посмертной» (совершаемой на случай смерти) сделки[31, с. 105]:

1) завещание представляет собой сделку имущественного характера и содержит распоряжения об имуществе, принадлежащем физическому лицу. Если в соответствующем документе таких распоряжений нет, то он не может квалифицироваться как завещание;

2) завещание определяет судьбу имущественных благ исключительно и только на случай смерти их обладателя - никакой иной правовой инструмент для этого не может быть использован;

3) завещание - это односторонняя сделка, совершаемая волей одного лишь завещателя, действующего свободно, непринужденно и в своем интересе;

4) завещание по своей природе строго личное действие - его совершение нельзя поручить представителю;

5) завещание предназначается для того, чтобы создавать имущественные права и обязанности после открытия наследства - и никак не раньше.

Как справедливо отмечают М.С. Абраменков и П.В. Чугунов, завещание как сделка и завещание как основание наследования тесно связаны друг с другом, выражая сущность завещания как единого правового явления. Сделка-завещание совершается для того, чтобы выступить в будущем в качестве основания наследования и вызвать соответствующие правовые последствия в виде посмертного правопреемства согласно воле завещателя, выраженной и закрепленной в требуемой законом форме. Следовательно, завещание как основание наследования отпадет в том случае, если сделка-завещание недействительна как совершенная в противоречии с предписаниями наследственного закона [15, с. 138].

Можно дать следующее наиболее исчерпывающее определение завещания :совершаемая до открытия наследства в установленной законом форме строго личная односторонняя распорядительная сделка полностью дееспособного физического лица об имуществе, которое ему принадлежит либо может принадлежать, на случай смерти, влекущая соответствующие юридические последствия после открытия наследства.

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит, действительность завещания [13, с. 76].

По российскому законодательству завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи1125 ГК РФ, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 КГ РФ.

В целом современное российское законодательство о наследовании предусматривает три формы завещания: нотариально заверенное, простое письменное и закрытое.

Пункт 1 ст. 1125 ГК РФ [2, с. 3], устанавливает следующее правило:«Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие»).

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Требование о присутствии одного свидетеля, предусмотренное ст. 1127 ГК РФ, является, во-первых, новеллой российского наследственного права, во-вторых, важнейшей гарантией лиц, совершающих завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, регулируются статьей 1127 ГК РФ. Согласно данной статье к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются [2, с. 3]:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальникам этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы [17, с. 637].

Наряду с некоторыми требованиями к завещанию, которые остались неизменными, появились новые формы завещания – закрытое и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, которые представляют собой новеллу.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ) [2, с. 3].

Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного отказа, является приобретение указанного имущественного права отказополучателем не непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя. Такой вид приобретенияимущественных прав в теории цивилистики получил название сингулярного(частного) правопреемства.

Таким образом, после открытия наследства между наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступа ет должником, а отказополучатель – кредитором. К такимправоотношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ «Наследственное право» имущества завещательного отказа не следует иное.

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор или уход за ними [26, с. 274]. Такое распоряжение называется завещательным возложением – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершения какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ) [2, с. 3]. На наследников может быть возложена также обязанность содержать домашних животных, осуществлять уход и надзор за ними. Указанные обязанности могут быть возложены также на исполнителя завещания (при условии выделения для этого части имущества в завещании).

Единственным «ограничителем» свободы завещания выступает ст. 1149 ГК РФ, закрепляющая правило об обязательной доле в наследстве. Данная норма призвана соблюсти баланс между правами и интересами наследодателя и потенциальных наследников [30, с. 141].

Анализ судебной практики показывает, что одним из самых часто встречаемых оснований для признания завещания недействительным, является неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение своих действий и руководить ими. Юридически значимыми обстоятельствами в таком случае являются наличие или отсутствие психического расстройства у наследодателя в момент составления завещания, степень его тяжести, степень имеющихся нарушений его интеллектуального и волевого уровня.

Надо помнить, что завещать можно только свое имущество, однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства [30, с. 145].

Поскольку наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное им завещание по любой причине, в том числе и при совершении противоправных действий, он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. Завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признано судом недействительным. Однако представляется, что такое возможно лишь после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить свою защиту, нет необходимости в применении мер государственного принуждения. Иное решение вопроса привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя. Из этих же соображений, по-видимому, в текст части третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ) [2, с. 3].

Завещатель может распорядиться всем имуществом, либо отдельными его частями; может по своему усмотрению распорядиться и предметами домашней обстановки и обихода и тем самым изменить установленный законом порядок наследования этих предметов. Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определено [26, с. 275]. Сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит к их числу жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и др. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке. Завещатель может изменить в завещании принцип равенства долей, распределив имущество по своему усмотрению. Он вправе завещанием лишить одного или нескольких законных наследников права наследования (за исключением тех наследников, которые имеют право на «обязательную долю»).

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу: выделение такого основания как наследование по завещанию имеет большое значение в наследственных правоотношениях. В течение жизни человек совершает различного рода сделки, накапливает и преумножает свое имущество. Законодатель через институт наследования по завещанию предоставляет гражданам возможность распорядиться своим имуществом, которое они приобрели в течение жизни, а также, которое приобретут в будущем.

Заключение

В Российской Федерации государство гарантирует право наследования, которое служит охране права частной собственности граждан. Граждане РФ обладают равными правами в области наследственного права, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, местожительства, а также иных обстоятельств.

В настоящее время наследственное законодательство претерпело существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим. Что связано с развитием рыночных отношений и закреплением за гражданами права частной собственности на имущество. Значительно расширился круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства. Несколько лет назад самым ценным объектом, переходящим по наследству был, например, автомобиль, вклад, дача, то сегодня это могут быть и земельные участки, жилые дома, квартиры и иные виды имущества. Следовательно, нормы наследственного права приобретают большую важность.

Важной проблемой наследственного правопреемства остается то, что некоторые вопросы не получили законодательного закрепления, а некоторые из нововведений были неоднозначно восприняты правоведами, что спровоцировало наличие спорных в науке вопросов и зачастую противоположных взглядов. Совершенствование законодательства, которое регулирует наследственные отношения, тесно взаимосвязано с развитием науки наследственного права, многие вопросы которой по настоящее время остаются неразрешенными.

Законодательство Российской Федерации, установив в качестве одного из основополагающих принципов наследственного права свободу завещания, гарантирует самостоятельность и независимость принятия завещателем решений, касающихся самого акта завещания как такового и содержания завещательных распоряжений, которые не могут расцениваться с точки зрения справедливости и целесообразности, а также обоснованности принятых завещателем решений.

Как отмечается в литературе ,принцип свободы завещания соотносится с принципом недопустимости вмешательства в частные дела, который юридически оформляет автономию личности в сфере наследования, в томчисле при распоряжении своим имуществом посредством завещания.

Несмотря на достаточно широкое содержание завещательной свободы, принцип свободы завещания не является безграничным, поскольку завещатель должен соблюдать условие об обязательной доле в наследуемом имуществе при составлении документального выражения своих пожеланий на случай смерти. Отменить данную долю невозможно даже завещанием .Такое исключение устанавливается законом в интересах семьи с учетом требований справедливости в виде специальных мер материального обеспечения отдельных членов семьи за счет имущества наследодателя.

Анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ист. 1149 ГК РФ показывает, что законодательство, предоставляя наследодателю право завещать имущество по своему усмотрению, одновременно имеет целью охрану прав и законных интересов членов семьи завещателя, действительно нуждающихся в материальной помощи.

Таким образом, свобода завещания не носит абсолютный характер, а имеет ограничения, обусловленные социальными обязательствами перед обществом.

Список использованных источников

  1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// СЗ РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. – 03.12.2001. – № 49. – ст. 4552.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), (ред. от 31.12.2017), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // Российская газета. – № 49. – 13.03.1993.
  5. Аливердиева М. А. Некоторые аспекты ограничения конституционного права наследования. Юридический вестник ДГУ. – 2014. – № 3. – С. 53-56.
  6. Аливердиева М. А. Некоторые аспекты реализации принципа свободы завещания. В сборнике: наука сегодня: проблемы и пути решения. Материалы международной научно-практической конференции: в 2 частях. – 2016. – С. 131-133.
  7. Бочарников М.В. Проблемы наследования по завещанию в гражданском праве // Вестник Северо-Кавказского института.– 2016. – № 3. – С. 108.
  8. Веревкина Я. Ю. Наследственные правоотношения. В сборнике: Наука молодых - будущее России Сборник научных статей 2-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5-ти томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. – 2017. – С. 55-57.
  9. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Эриашвили Н.Д., Курбанов Р.А. и др. Москва, 2016. Сер. Duralex, sedlex (5-е издание, переработанное и дополненное) – 575 с.
  10. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ.– 2014. – С. 3-4.
  11. Запорожцев А. Г.Система конституционно-правовых гарантий права наследования: теоретический аспект. В сборнике: Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты прав человекаМатериалы VIII международной научно-практической конференции аспирантов, преподавателей, практических работников. – 2015. – С. 69-72.
  12. Куленко Н.И. Некоторые проблемы наследования в российском праве // Вестник Челябинского университета.– 2013. – № 5. – С. 49.
  13. Наследственное право. Алексикова О.Е., Внуков Н.А., Мельник Е.А., Ницевич М.Ю. Учебно-методическое пособие / Орел, 2015.
  14. Наследственное право России. Кириллова Е.А. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.
  15. Наследственное право. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Учебник / отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. - 423 с.
  16. Наследственное право России: учебник для бакалавров / В.В. Гущин, В.В. Гуреев. 2-е изд., перераб. и доп. М.:Юрайт, 2015. – С. 22.
  17. Невдашева М. С., Ивлиева И. А. Наследование по завещанию и по закону // Молодой ученый. – 2016. – №12. – С. 634-637.
  18. Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. М., – 2016. – С. 283.
  19. Петровичева Е.А. Понятие наследственного правоотношения [Текст] / Е.А. Петровичева // Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – № 8. – С. 605-607.
  20. Пашковский М.Ю., Веретенникова Е.С., Перспективы наследования по закону и по завещанию // Материалы 45-й научно-технической конференции студентов и аспирантов «Научно-техническое творчество аспирантов и студентов». ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». – 2015. – С. 103.
  21. Радушева А. Д., Митрохина В. С. Особенности наследования по закону в Российской Федерации. Академическая публицистика. – 2017. – № 8. – С. 31-34.
  22. Радушева А. Д. Особенности наследования по закону в Российской Федерации. Инновационная наука. – 2017. – № 8. – С. 53-55.
  23. Слепынина А.И. Понятие наследования по закону: теоретико-правовой анализ и современный взгляд. // Материалы I Международной научно-практической конференции «Современная наука: теоретический и практический взгляд». ООО «НОУ «Вектор науки». – 2014. – С.158.
  24. Слепынина А.И. Понятие наследования по закону: теоретико-правовой анализ и современный взгляд. В сборнике: Современная наука: теоретический и практический взгляд Материалы I Международной научно-практической конференции. ООО «НОУ «Вектор науки». – 2014. – С. 157-161.
  25. Стоногина Д.С. Понятие и значение наследования по завещанию. Наука и образование сегодня. – 2017. – № 11 (22). – С. 76-79.
  26. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию. Современные проблемы права, экономики и управления. – 2016. – № 2 (3). – С. 273-276.
  27. Тихонова В. Ю. Наследование по закону: понятие, основные положения и его актуальность на сегодняшний день. В сборнике: Современные научные исследования: теория и практика Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. под общей редакцией А.И. Вострецова. – 2017. – С. 389-392.
  28. Томилов А.Ю. Формирование наследственного имущества как часть процессуально-правовых гарантий права наследования [Текст] / А.Ю. Томилов, М.В. Чередникова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. - № 23 (378). – С. 125-132.
  29. Хамицаева Ю.А. Наследственное право: Конспект лекций. М.: Высшее образование.– 2013. – С. 147.
  30. Чиркаев С. А. Завещание как сделка и основание наследования. Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5 (118). – С. 140-148.
  31. Чулова Ю. С.Проблемы определения понятия завещания и субъектов завещательных правоотношений. В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 105-109.
  32. Шевчук С.С., Малакеев Р.В. Проблемы правовой квалификации универсального наследственного правопреемства // Актуальные проблемы современной науки.– 2014. – С. 129.
  33. Шалонина М. Ю. Институт наследования по закону в отечественном законодательстве и правоприменительной практике. Ростовский научный журнал. – 2016. – № 7. – С. 50-54.