Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования. Понятие наследства и его нотариальное оформление

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на свою консервативность, наследственное право в любе время в любом государстве будет актуальным. Один раз в жизни каждый человек становится наследодателем и кому завещать свое имущество, он может распорядиться при жизни, а также каждый человек в какой-то момент становится наследником, он получает имущество по завещанию или же перешедшее к нему по закону.

Что же делать с принадлежащим имуществом человека после его смерти? Это, пожалуй, один из главных и основных вопросов, который стоит перед обществом после возникновения института собственности. Таким образом, общество было поставлено перед выбором между заботой о близких, которые нуждаются в этой заботе и между полной свободой распоряжаться своей собственностью так, как им захочется.

Независимо от того, какие социально-экономические условия существования общества, наследование ему в любом случае необходимо. Наследование способствует развитию общества тем, что охраняет интересы близких людей умершего, а также позволяет человеку определить судьбу его имущества после смерти.

Зачастую после смерти человека между наследниками возникают споры по поводу имущества умершего. Зная основные положения наследственного права, можно эти споры избежать.

На сегодняшний день имущество, которое принадлежит лицу на праве собственности, не является ограниченным ни по стоимости, ни по количеству, ни по составу. Акции, ценные бумаги, денежные средства, которые внесены во вклад в банк, дома, квартиры – все это является очень ценным имуществом для граждан в настоящее время.

Тот факт, что гражданин не относится с безразличием к судьбе своего имущества, является совершенно нормальным.

Считаем, данную тему актуальной, так как вопрос наследования касается практического каждого гражданина страны.

Объект исследования: общественные отношения, которые складываются в сфере наследования.

Предмет исследования: нормы гражданского законодательства, которые регулируют вопросы наследования.

Цель исследования предопределила постановку следующих задач:

- Изучить понятие и основания наследства;

- Изучить роль нотариуса в ведении наследственных дел;

- Проанализировать различные способы наследования;

- Исследовать порядок расчета обязательной доли;

- Выявить особенности правоприменительной практики в спорах, связанных с обязательными наследниками;

Методы исследования – анализ нормативно-правовых актов, научной литературы, теоретический анализ и синтез изученного материала, классификация и обобщение полученных данных.

Глава 1 Общая характеристика наследственного правоотношения

1. Понятие наследства и его нотариальное оформление.

В отечественном законодательстве нормы наследственного права содержатся, в основном, в статьях 1110 по 1185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этих статьях законодатель закрепляет основные положения о наследовании. В частности, раскрывается понятие наследования и основания его возникновения, определяется круг лиц, призываемый к наследованию по закону, описывается порядок перехода прав на имущество, в т.ч. распространяемые на них ограничения, другим лицам, и др.

Для начала следует привести определение понятию наследования. Согласно статье 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». Иными словами, гражданин, являющийся собственником имущества в соответствии со статьей 209 ГК РФ, имеет право определять дальнейшую судьбу своего имущества на случай смерти. Однако не все имущество может наследоваться на общих основаниях, например, имеются ограничения по переходу прав на ограничено оборотоспособное имущество. На практике таковым является, в большинстве случаев, оружие наследодателя.

Основанием наследования является смерть наследодателя (статья 1111 ГК РФ) независимо от того, имеется ли завещание или нет. В случае, если гражданин не составил завещание, его имущество и имущественные права переходят к наследникам по закону, этому посвящен отдельный параграф.

Далее следует определить состав наследства, т.е. что может быть передано наследникам в ходе наследования. Согласно абзацу 1 статьи 1112 ГК РФ, «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». В абзаце 2 указанной статьи уточняется, «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами». Исходя из этого, наследодатель вправе передать своим наследникам принадлежавшее ему движимое и недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, денежные средства и ценные бумаги, имущественные права, в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм[1]. Стоит уточнить, что имущественные обязанности наследодателя, такие как обязанность погасить долги перед кредиторами, также переходят по наследству, независимо от воли наследодателя. Важно упомянуть, что согласно абзацу 3 указанной статьи, «не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага». Таким образом, нематериальные блага, такие как честь и доброе имя, не могут переходить по наследству, равно как и заключенный наследодателем брак.

В большинстве случаев наследство открывается со смертью гражданина, но бывают случаи, когда установить факт смерти является затруднительным, например, в случае пропажи человека без вести, суд может объявить его умершим, что «влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина» (статья 1113 ГК РФ). Согласно статье 1114 ГК РФ, «временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим, днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день и момент смерти, указанные в решении суда».

Для того чтобы принять наследство наследники должны обратиться в нотариальную контору. Нотариус удостоверяет подпись на заявлении о принятии или об отказе от наследства.

С 2016 года в свидетельствах о смерти стали указывать момент смерти граждан, т.е. не только день смерти, но и час и минуту. Если два и более гражданина умирают одновременно (коммориенты) и нет возможности установить точный момент их смерти, то согласно пункту 2 статьи 1114 ГК РФ, они не наследуют друг после друга, а наследуют наследники каждого из них.

Если место жительства наследодателя известно (в соответствии со статьей 20 ГК РФ), то местом открытия наследства является именно это место. В противном случае, местом открытия наследства является место нахождения самого ценного имущества, при условии, что оно находится в пределах территории РФ (статья 1115 ГК РФ). В большинстве случаев берется место нахождения недвижимого имущества умершего гражданина.

Далее следует определить круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Вне зависимости от наличия завещания, призываться могут только «граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства» (статья 1116 ГК РФ), а также, при наличии завещания, «указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства». В добавок, при наличии завещания, к наследованию могут призываться «Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации». При отсутствии завещания и наследников по закону, наследство признается «выморочным имуществом», об этом указано в третьем параграфе.

К сожалению, бывают случаи, когда наследники пытаются каким-то своим действием или бездействием получить большую часть имущества наследодателя, чем та которая им причиталась бы по закону или по завещанию. Специально для таких граждан существует статья 1117 ГК РФ. В случае, если наследник своими умышленными противоправными действиями попытался способствовать призванию себя к наследованию или увеличению своей доли в наследстве или доли другого наследника, такое лицо может быть признано недостойным наследником. Такой наследник не наследует ни по закону, ни по завещанию.

В случае признания судом наследника недостойным, другие наследники подают нотариусу данное решение суда и на основании последнего нотариус отстраняет от наследования наследников[2].

Однако, если после признания наследника недостойным, наследодатель составит завещание в его пользу, то тот будет иметь право наследовать имущество, указанное в этом завещании. Родители, лишенные в судебном порядке родительских прав, при условии, что последние не восстановлены ко дню открытия наследства, не наследуют по закону после детей.

Если лицо, в силу закона обязанное содержать наследодателя, злостно уклоняется от выполнения таких обязанностей, оно может быть признано судом недостойным наследником по требованию заинтересованного лица (пункт 2 статьи 1117 ГК РФ).

Для принятия наследства наследникам отводится по закону шесть месяцев, в течение которых они могут обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии либо об отказе от наследства. Пропустивший срок на принятие наследства наследник может в судебном порядке восстановить его, при условии, что срок был пропущен по уважительной причине. Также возможно восстановление срока во внесудебном порядке. Для этого требуется письменное согласие всех принявших наследство наследников.

Если наследник принял меры по охране и (или) содержанию наследственного имущества, то он считается фактически принявшим наследство. Важно уточнить, что частичное принятие наследства не является возможным, принятие наследником наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно не состояло. Также наследники, исполнитель завещания, заинтересованное лицо, орган местного самоуправления или орган опеки и попечительства могут подать нотариусу заявление о принятии мер об охране наследственного имущества, а также об управлении этим имуществом наследодателя[3].

Бывают случаи, когда наследники умирают после открытия наследства. В таком случае, согласно статье 1156 ГК РФ, «если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия)».

2. Наследование по завещанию и его нотариальное удостоверение. Наследованию по завещанию посвящена отдельная глава в ГК РФ, а именно 62 глава.

Гражданин, на случай смерти, имеет право распорядиться будущим своего имущества путем совершения завещания. Другими словами, согласно пункту 5 статьи 1118 ГК РФ, «завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства».

Законодатель устанавливает условия составления завещания, а также предъявляет требования к лицу, выразившему желание совершить завещание, чтобы избежать или минимизировать отрицательные последствия. Завещание могут совершить лишь полностью дееспособные лица и только лично, без представителя, а также выражать волеизъявление только самого лица, т.е. завещание нескольких лиц не допустимы (статья 1118 ГК РФ). Если завещатель не в силе подписать завещание собственноручно, он праве в присутствии нотариуса попросить другого гражданина подписаться за него, с указанием данных документа удостоверяющего личность рукоприкладчика. Завещание должно быть в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению с указанием места и даты его удостоверения. Тайна завещания должна учитываться всеми сторонами и участниками до открытия наследства. Чтобы полностью исключить возможность разглашения информации, содержащейся в завещании, любое лицо вправе совершить закрытое завещание, при котором даже нотариус не имеет права ознакомиться с текстом распоряжения (статья 1126 ГК РФ). В случае, если нарушена форма завещания, завещание признается недействительным. Есть и исключения, когда не только нотариус имеет право удостоверить завещание, например, должностное лицо консульского учреждения также имеет на это право. Форма при этом должна соблюдаться. Также существует отдельная статья, в которой перечисляются завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Согласно статье 1127 ГК РФ такие могут быть, например, завещания военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей, где нет нотариуса. Единственный случай, при котором форма может быть простой письменной, это если наследодатель находится в чрезвычайном положении. Тут важно учитывать, что такое завещание должно быть составлено при двух свидетелях, что представляется довольно сложным доказывать в суде.

Наследодатель, желающий изменить порядок перехода наследства, обращается в нотариальную контору с целью совершения завещания. Нотариус разъясняет весь смысл, суть и правовые последствия такой сделки, а также возможные ограничения, например, при наличии на момент смерти обязательных наследников.

Отдельно на денежные средства в кредитных организациях завещатель вправе совершить завещательное распоряжение прав на денежные средства в банке (статья 1128 ГК РФ), которое приравнено к нотариально удостоверенному завещанию, но как следует из названия может содержать распоряжение исключительно денежными средствами.

Согласно статье 1130 ГК РФ завещатель вправе в любой момент изменить, отменить или совершить новое завещание. При этом завещателю не обязательно обращаться к нотариусу, у которого он совершил завещание, а может посетить любую нотариальную контору и изменить либо отменить свое завещание.

Законодатель также предоставляет возможность оспаривания завещания в судебном порядке, при условии, что завещание нарушает права и законные интересы лица, подавшего иск в суд. При этом суд может признать завещание как полностью недействительным, так и в его части.

Завещатель вправе распорядиться своим имуществом как угодно, без ограничений в перечне лиц, которым можно завещать свое имущество. Свобода завещания частично ограничивается лишь при определенных условиях, при наличии обязательных наследников.

Наследодатель может предусмотреть порядок наследования в случае смерти наследника. Так, завещатель может назначить другое лицо в качестве наследника, в случае если первый наследник по каким-либо причинам не примет наследство, например, в случае смерти или отказа от наследства (статья 1121 ГК РФ).

В завещании наследодатель вправе выделить определенные доли нескольким наследникам. В случае, если наследодатель не указал доли в завещании, считается, что они выделены поровну. Если же завещание совершено в отношении неделимой вещи и наследники не могут между собой договориться о пользовании имуществом, то, согласно статье 1122 ГК РФ, суд определяет порядок пользования этим имуществом.

Во избежание непонятных и спорных ситуаций завещатель вправе выбрать лицо в качестве исполнителя завещания (душеприказчика) (статья 1134 ГК РФ). Такое лицо действует в соответствии с волеизъявлением наследодателя, а также принимает все необходимые меры для «гладкого» перехода наследства. В случае несения затрат, душеприказчик имеет право возместить свои расходы за счет наследственного имущества. При этом нотариус выдает свидетельство душеприказчику, на основании которого последний действует.

Далее следует разобраться с завещательным отказом (статья 1137 ГК РФ) и завещательным возложением (статья 1139 ГК РФ). Завещательный отказ – это право завещателя возлагать на одно или несколько лиц «исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)». В большинстве случаев завещатель возлагает на лицо, получившее в порядке наследования жилое имущество, обязанность предоставить другому лицу или лицам право пользования таким имуществом.

Отличается завещательное возложение от завещательного отказа общеполезной целью и возможностью возложить на одно или нескольких лиц обязанности неимущественного характера (статья 1139 ГК РФ). Чаще всего это является уход за питомцем (животным).

3. Наследование по закону и нотариальная процедура оформления наследственных прав. В случае отсутствия завещания, наследство переходит к наследникам по закону.

Сначала следует изучить перечень лиц, обладающих правом наследования. Согласно пункту 1 статьи 1141 ГК РФ, «наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ». В указанных статьях рассматриваются наследники с первой по седьмую очереди. Для наглядности приведена следующая таблица очередей (Таблица 1):

Таблица 1

Наследодатель

Первая очередь

Супруг

Родители

Дети

Вторая очередь

Полнородные и неполнородные братья и сестры

Дедушки и бабушки

Третья очередь

Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей

Четвертая очередь

Прадедушки и прабабушки

Пятая очередь

Дети родных племянников и племянниц

Родные братья и сестры дедушек и бабушек

Шестая очередь

Дети двоюродных внуков и внучек

Дети двоюродных братьев и сестер

Дети двоюродных дедушек и бабушек

Седьмая очередь

Пасынки и падчерицы

Отчим и мачеха

В эту таблицу не входят нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, т.к. они призываются к наследованию наравне с другими наследниками наследодателя, например, если к наследству призываются наследники первой очереди, то нетрудоспособные иждивенцы также призываются в качестве наследников первой очереди. Если кроме нетрудоспособных иждивенцев у наследодателя нет других наследников, первые призываются в качестве наследников восьмой очереди (статья 1148 ГК РФ).

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно[4]. При этом на практике такое представляется сложным, т.к. мало наследников оставляют свои данные до смерти наследодателя. Автор за год работы в нотариальной конторе ни разу не встретился с подобной ситуацией. В некоторых других странах разработан специальный реестр, в который вносятся данные о смерти граждан и о поиске наследников.

Если до открытия наследства либо одновременно с наследодателем умирает наследник, имеющий потомков, последние могут наследовать по праву представления после первого наследодателя (статья 1146 ГК РФ). Если же этот наследник был лишен наследства, т.е. был признан недостойным наследником, его дети наследуют только после него, если они не признаны недостойными наследниками.

Бывают случаи, когда у наследодателя либо нет наследников, либо никто из последних не принял наследства, либо все наследники отстранены от наследства. В таком случае имущество умершего считается выморочным (статья 1151 ГК РФ). В зависимости от вида имущества и его нахождения, законодатель устанавливает разный порядок перехода имущества в собственность. Согласно пункту 2 статьи 1151 ГК РФ, жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, а также доли в праве собственности на перечисленное недвижимое имущество, переходят «в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа». В случае, если перечисленное недвижимое имущество находится на территории города федерального значения, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации. Имущество, не входящее в перечень перечисленного выше имущества, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

4. Определение долей супругов в наследстве. Если брачным договором или соглашением о разделе имущества не установлен иной режим собственности, то имущество супругов, приобретенное во время брака, является их совместной собственностью[5]. Другими словами, совместная собственность супругов – это нажитое во время брака за счет общих средств супругов по возмездным сделкам имущество, которое принадлежит в равных долях обоим супругам. Законодателем установлен такой режим имущества для охраны прав сторон брака, т.к. для распоряжения таким имуществом требуется согласие обоих сторон.

Если имущество является совместной собственностью, то супруги вправе обратиться к нотариусу с целью удостоверения подписи супругов на заявлении о выдаче свидетельства о праве собственности на долю указанного имущества[6].

В случае смерти одного из супругов, переживший супруг вправе совершить аналогичное заявление у нотариуса. Отличается это заявление, во-первых, отсутствием согласия другого супруга, в связи с его смертью, во-вторых, истребованием нотариусом документов, подтверждающих факт смерти супруга. И в том и в другом случае нотариус также требует предоставить документы, подтверждающие брачные отношения, а также документы, подтверждающие факт приобретения имущества во время данного брака с указанием размера долей каждого из супругов.

Особенностью выдачи свидетельства о праве собственности пережившему супругу является возможность получения указанного свидетельства только у нотариуса, который ведет наследственное дело после умершего супруга[7].

Так можно сделать вывод, что законодательством разработано два варианта перехода имущества наследодателя наследникам на случай смерти. В зависимости от воли наследодателя и принадлежащего ему имущества, он может не изменять предусмотренный законом процесс перехода своего имущества наследникам или путем совершения завещания указать каким образом его имущество будет передано наследникам. На практике завещания совершают более состоятельные граждане, владеющие предприятиями или недвижимым имуществом, особенно если таковые находятся на разных территориях. Также, существенную роль здесь играет количество наследников и их уровень жизни.

Совершение завещания, как метод перехода имущества на случай смерти, включает в себя:

- право распоряжаться будущим своего имущества;

- право определить другое лицо в качестве наследника на случай смерти «основного» наследника;

- деление имущества на определенные части;

- переход к конкретным наследникам целого имущества, а не его части (доли);

- возможность возлагать на наследников определенные обязанности имущественного и неимущественного характера (завещательный отказ и завещательное возложение соответственно).

Несовершение завещания не лишает родных наследодателя от наследства, т.к. у каждого гражданина с рождения есть «завещание в силу закона», которое действует по правилам, определенных законодательством и могут быть изменены путем совершения завещания. Таким образом, никто не «потеряет» своего имущества в силу незнания закона на случай смерти, т.к. право наследования гарантируется Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации).

Совершенно справедливым считается возможность каждого иметь свое, лично ему принадлежащее имущество, а также принимать решения по его пользованию, владению и распоряжению. После смерти собственника его вещи не должны становиться ничейными и не должны менять собственника по правилу «кто первый взял, тому и принадлежит». Законодатель предоставляет возможность каждому установить дальнейший переход имущества лицам, которых выбирает сам собственник, или оставить этот выбор, если собственник доволен предложенным законом вариантом.

Нотариус играет ключевую роль независимо от порядка наследования, будь это по закону или по завещанию. Нотариус призван разъяснять смысл, суть и правовые последствия совершения или несовершения определенных действий, а также обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех сторон. В случаях, когда имеется существенное количество имущества и (или) имеется дорогостоящее имущество, нотариус по требованию производит опись имущества, тем самым охраняя имущественные права наследников.

Свобода выбора между наследованием, порядок которого установлен законом, и наследованием, порядок которого указан в завещании, является одним из важнейших принципов правильного функционирования института частной собственности, который в свою очередь является неотъемлемой частью любого современного цивилизованного государства.

ГЛАВА 2 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДОВАНИИ

1. Понятие и механизм определения обязательной доли.

Институт обязательной доли появился в отечественном законодательстве относительно недавно, менее ста лет назад. В дореволюционной России указанного института не существовало вообще. Ввели положение об обязательной доле в двадцатые годы XX века, которое устанавливало обязательную долю в размере не менее трех четвертых законной доли (статья 422 Гражданского кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – ГК РСФСР) 1922 года). Положение об обязательных наследниках изменилось в 1945 году. Согласно абзацу 2 пункта 2 Указа Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию», завещатель не вправе был лишить «своих несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону».

С принятием ГК РСФСР в 1964 году были изменены положения о наследовании. Так, согласно статье 535 ГК РСФСР, обязательные наследники наследовали не менее двух третей доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Данное положение действовало вплоть до 1 марта 2002 года, именно в этот день вступила в законную силу третья часть ГК РФ. Важно учитывать, что к завещаниям, составленным до указанной даты, до сих пор применяются положения статьи 535 ГК РСФСР 1964 года.

С 2002 года и по сей день право на обязательную долю в наследстве урегулировано статьей 1149 ГК РФ. Согласно указанной статье, обязательные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Сначала следует исследовать круг лиц, которым причитается обязательная доля в наследстве. Круг этот является исчерпывающим и изменению не подлежит. Согласно статье 1149 ГК РФ, в указанный круг входят следующие лица:

- несовершеннолетние дети наследодателя;

- нетрудоспособные дети наследодателя;

- нетрудоспособный супруг наследодателя;

- нетрудоспособные родители наследодателя;

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (в соответствии со статьей 1148 ГК РФ).

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя определяются в соответствии со статьей 1148 ГК РФ. Нетрудоспособные лица, входящие в круг наследников по закону, и находящиеся на иждивении у наследодателя не менее одного года до открытия наследства, независимо от места их проживания, являются обязательными наследниками. Лица, не входящие в круг наследников по закону и находящиеся на иждивении у наследодателя не менее одного года до открытия наследства и проживающие в этот период совместно с наследодателем, также являются обязательными наследниками.

Далее следует определить состав обязательной доли и что в нее входит. Согласно пункту 2 указанной статьи, «право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана». Другими словами, если после перевода в денежный эквивалент всего имущества наследодателя, часть незавещанного имущества, также выраженная в денежном эквиваленте, составляет не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику без наличия завещания, то право на обязательную долю осуществляется из этой части наследства. Если же незавещанное имущество составляет менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, то право на обязательную долю осуществляется из завещанной части наследства.

Далее исследуется расчет обязательной доли. Для простоты и наглядности автор поэтапно разбирает это действие:

  1. Истечение срока на принятие наследства;
  2. Определение полного перечня наследников по закону, в т.ч. наследников по праву представления;
  3. Поиск всего имущества наследодателя;
  4. Установление даты совершения завещания;
  5. Оценка всего имущества наследодателя в денежном эквиваленте, включая предметы домашней обстановки и обихода;
  6. Расчет обязательной доли в денежном эквиваленте;
  7. Если незавещанная часть имущества достаточна, то осуществляется выдача свидетельства о праве на наследство;
  8. Если недостаточна, то право на обязательную осуществляется из завещанного имущества с последующей выдачей свидетельства о праве на наследство.

Исходя из этой «пошаговой» инструкции, нотариусу предстоит высчитать обязательную долю обязательным наследникам и выдать наследникам свидетельства о праве на наследство.

Далее рассматривается пример расчета обязательной доли. У наследодателя А есть четыре наследника: нетрудоспособная супруга Б, совершеннолетние сын В и дочь Г. Наследодателю принадлежат автомобиль (куплен после заключения брака) стоимостью 100 000 рублей, квартира (купленная до брака) стоимостью 1 000 000 рублей и земельный участок с построенным домом (участок куплен после заключения брака) стоимостью 5 000 000 рублей. В 2010 году наследодатель завещал свой автомобиль гражданину Д и свою квартиру сыну В.

Сначала следует выразить стоимость всего имущества в денежном эквиваленте:

50 000 + 1 000 000 + 2 500 000 = 3 550 000 (рублей).

У наследодателя четыре наследника по закону, законная доля каждого из них в денежном эквиваленте:

3 550 000 * ¼ = 887 500 (рублей).

Далее нужно высчитать обязательную долю, т.е. половину доли по закону:

887 500 * ½ = 443 500 (рублей).

Обязательный наследник, в этом случае супруга наследодателя, должна получить в ходе наследства имущество не меньше указанной суммы.

Итак, далее следует распределить наследство:

- автомобиль переходит гражданину Д, остаток имущества: 3 550 000 – 50 000 = 3 500 000 (рублей);

- квартира переходит сыну В, остаток имущества: 3 500 000 – 1 000 000 = 2 500 000 (рублей) (незавещанное имущество);

- ¼ участка с домом переходят каждому наследнику по закону, в денежном эквиваленте: 2 500 000 * ¼ = 625 000 (рублей).

Так как 625 000 рублей больше 443 500 рублей, право на обязательную долю осуществляется из незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство выдается:

- супруге Б: на ¼ доли в праве собственности на долю наследодателя на участок с постройкой;

- сыну В: на квартиру и на ¼ доли в праве собственности на долю наследодателя на участок с постройкой;

- дочке Г: на ¼ доли в праве собственности на долю наследодателя на участок с постройкой;

-гражданину Д: на долю в праве собственности на долю наследодателя на автомобиль.

Как было сказано ранее, если наследодатель совершил завещание до 1 марта 2002 года и с тех пор не изменил или отменил его, то в этом случае действует прежнее законодательство, а именно положения статьи 535 ГК РСФСР, согласно которым обязательным наследникам причитается не менее двух третей доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Дело в том, что при совершении завещания наследодателю были разъяснены правовые последствия завещания с точки зрения законодательства того времени, из-за чего наследодатель мог для себя сделать определенные выводы, которые он мог бы не сделать при новом законодательстве.

Усложняется ситуация, если наследодатель совершил несколько завещаний, до и после вступления в законную силу третьей части ГК РФ, касающихся разного имущества или разных частей одного и того же имущества.

2. Содержания права на обязательную долю в наследстве.

При обращении гражданина к нотариусу, желающего распорядиться своим имуществом на случай смерти, другим образом отличающимся от установленного законом, нотариус обязан провести консультацию с таким гражданином.

Как анализировано ранее, законодатель создал условия защиты прав и законных интересов определенного круга лиц независимо от воли наследодателя. При совершении завещания нотариус обязан проинформировать наследодателя о возможности перехода наследства по закону, а также о всех вытекающих из этого правовых последствий. В случае, если гражданин твердо решил совершить завещание, нотариус разъясняет ему несколько положений из законодательства, одним из которых является право на обязательную долю в наследстве.

Нотариус указывает на факт, что независимо от содержания завещания и воли завещателя, законом определен круг лиц, имеющих право на не менее половины доли, которая причитается последним в любом случае. Исключение тут составляет лишь отсутствие обязательных наследников и недостойные наследники.

3. Правоприменительной практика в наследственных правоотношениях

В этом параграфе автор исследует практические проблемы, с которыми сталкиваются нотариусы и наследники.

Хотя пунктом 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъясняются некоторые ситуации, этих разъяснений недостаточно.

Чтобы рассчитать долю, нужно сначала произвести оценку всего имущества. Во-первых, не каждое имущество подлежит оценке. Во-вторых, оценка отдельно взятого имущества может существенно отличаться в зависимости от лица, производящего оценку. В-третьих, лицо, производящее оценку, может быть заинтересовано в уменьшении (увеличении) стоимости имущества, чтобы в дальнейшем уменьшить (увеличить) размер обязательной доли. Автору представляется очень сложным оценить предметы домашней обстановки и обихода, особенно если таковые имеют износ.

Довольно редко встречаются люди, сохраняющие правоустанавливающие документы на все свое имущество. Если отсутствуют чеки или иные документы у наследодателя, подтверждающие факт принадлежности имущества определенному лицу, либо наследники их не в силе найти, оценка имущества заходит в тупик.

Например, предметы антиквариата также очень сложно подлежат оценке, ведь если предметов для сравнения больше не осталось или сам предмет исполнен в единичном экземпляре, даже самому опытному оценщику будет затруднительно произвести оценку.

С улучшением качества жизни все больше людей приступают к творческим работам. Так, исключительные права на результат интеллектуальной деятельности представляют большую сложность при наследовании. Если опубликованные (обнародованные) вещи подлежат какой-то оценке, то оценка никогда ранее не издававшихся рукописей практически невозможна, но ведь они все равно включаются в состав наследства. Даже ранее опубликованные вещи сложно подлежат оценке, т.к. очень сложно предугадать доходы в срок действия авторского права. Многие творческие деятели обрели славу именно после собственной смерти.

Большую сложность составляет оценка животных наследодателя. Ситуацию еще больше усложняют те случаи, когда недобросовестные наследники уничтожают имущество наследодателя, в этом случае убивая животных или, например, сжигая дом наследодателя после открытия наследства, но до принятия мер об охране наследственного имущества.

Все перечисленные случаи заводят все стороны в тупик и затягивают наследственные дела на долгое время.

Далее автором разобрано судебное дело Горно-Алтайского городского суда г. Горно-Алтайска Республики Алтай № 2-16/2015 от 13 января 2015 года. По иску Л к Г, первая требует признания недействительными свидетельств о праве на наследство по завещанию и по закону, отказа в присуждении обязательной доли в наследстве, признания права собственности на жилой дом и земельный участок. В данном деле фигурирует встречный иск Г к Л с требованием признания недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, признания права на обязательную долю в наследстве, обязания выплатить денежную компенсацию за обязательную долю в наследстве. Автор рассматривает часть, связанную с обязательной долей.

Гражданка Л совместно проживала с наследодателем, не состояла с ним в зарегистрированном браке, а гражданка Г являлась нетрудоспособной (на день открытия наследства) дочерью наследодателя. На заемные деньги Л наследодателем была куплена доля в домовладении, расположенном на земельном участке. Л и наследодатель совместно проживали, вели общее хозяйство и содержали домовладение. Так как доля была куплена на заемные денежные средства Л, наследодатель завещал ей эту долю.

После смерти наследодателя, его дочь Г, никогда не проживавшая в указанном доме, обратилась к нотариусу за оформлением наследства после себя, включая выделение обязательной доли из домовладения. Г являлась единственным наследником первой очереди и наследовала после наследодателя квартиру. Стоимость квартиры не покрывала обязательную долю, и исходя из этого, Г потребовала выделить ей недостающую часть из завещанного имущества. Так как гражданка Л постоянно проживала в доме, Г потребовала компенсировать ей обязательную долю в виде денежных средств.

Руководствуясь частью 4 статьи 1149 ГК РФ с учетом имущественного положения дочери Г, суд решил отказать дочери в выделении ей обязательной доли в наследстве и признал право на долю в праве собственности на дом и земельный участок за наследником по завещанию (Л.).

В деле № 2-5435/2016 г. Октябрьского районного суда г. Липецка от 11 августа 2016 года ситуация несколько иная. В этом случае, С обратился в суд с иском к Л и Р о признании права на обязательную долю в наследстве и признании права собственности на долю квартиры.

Наследодателем является бабушка истца, которая является матерью ответчицы Л и бабушкой ответчику Р. Наследодатель совершила завещание в пользу ответчиков Л и Р. Отец истца на момент открытия наследства являлся нетрудоспособным и обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства и выделении ему обязательной доли. Отец истца скончался, не успев оформить наследственные права. Истец являлся единственным наследником своего отца. После обращения истца к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство, последняя отказала ему, ссылаясь на факт, согласно которому наследники по завещанию, Л и Р, не предоставили справок об оценке предметов домашней обстановки и обихода наследодателя (бабушки), из-за чего нотариус не смог полностью определить наследственную массу.

Отец истца, заявивший о своих наследственных правах, в силу положений статьи 1152 ГК РФ, считается принявшим наследство с момента его открытия независимо от получения свидетельства о праве на наследство. Поскольку принявшее отцом наследство включается в наследственную массу, его сын – истец С, вправе требовать выделения обязательной доли отцу в наследстве после своей бабушки.

Суд не усматривает оснований для применения положений части 4 статьи 1149 ГК РФ, т.к. ответчица Л зарегистрирована в другом месте и не смогла предоставить доказательства о нуждаемости наследодателя (бабушки) в постороннем уходе. Суд делает вывод, что выделение обязательной доли отцу истца не ущемит права мужа ответчицы Л, который проживал в отдельной комнате в квартире совместно с наследодателем (бабушкой). Плохое имущественное положение отца истца было подтверждено.

Суд решил признать за истцом С право собственности в порядке наследования по закону после смерти своего отца, в связи с отсутствием совокупности обстоятельств, приведенных в части 4 статьи 1149 ГК РФ.

Исходя из представленной информации можно сделать вывод, что институт обязательной доли в наследстве является важным элементом для соблюдения баланса между интересами наследодателя и наследников. Статья 35 Конституции Российской Федерации не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, она может быть ограничена законом, но только лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55 Конституции Российской Федерации), т.е. при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.

Во избежание отрицательных последствий следует доработать правовую базу и ввести более точные ограничительные условия для выделения обязательной доли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К счастью или, к сожалению, все рано или поздно, столкнутся с институтом наследства. Независимо от того будет это в лице наследника или наследодателя, наследство многими воспринимается отрицательно и совсем оправдано это делают, ведь это значит уход человека из этого мира, семьи, общества. Законодатель, предоставив гражданам, выбор и свободу распорядиться своим имуществом на случай смерти, встает в тупиковую ситуацию, где ему следует решить какая ценность должна преобладать. Выбирать ему нужно между полной свободой завещания, где граждане полностью сами решают оставлять кого-либо без наследства или нет, и социальным решением, где государство выступает в роли родителя и гарантирует (родным) лицам, неспособным к выживанию, определенные условия за счет свободы наследодателя (его имущественного положения). Законодатель выбрал что-то среднее, где с одной стороны, существует относительная свобода завещания, и с другой стороны, при определенных условиях, самые незащищенные члены нашего общества защищены от вымирания и злодеяний недобросовестных наследодателей.

С развитием жилищных условий развивался и институт обязательной доли, который сейчас обеспечивает минимальные условия для выживания гражданам, нуждающимся в такой помощи. И хотя законодатель в какой-то мере ущемляет права наследодателя, ограничивая его свободу, он прежде всего заботится о построении здорового общества, в котором каждый может жить достойно, пожертвовав при этом частью своей свободы.

Нотариус является средним звеном, через которого проходит оформление наследства. Как независимый и беспристрастный орган, он призван в равной степени защищать интересы всех лиц и не должен быть заинтересован в получении собственной выгоды. Именно потому нотариус максимально подробно и понятно разъясняет сторонам смысл, содержание и правовые последствия всех сделок, в том числе в процедуре наследования.

Как отмечено ранее, наследство воспринимается многими отрицательно, именно поэтому нотариусу следует с предельной осторожностью проводить консультационные работы с гражданами, которые проходят через непростой период жизни. Здесь очень важно удостовериться, что посетители нотариальной конторы полностью понимают свои действия и последствия их совершения. Именно поэтому многие нотариусы выделяют отдельный рабочий день для ведения и оформления наследственных дел, чтобы каждому уделить максимальное внимание.

В заключение можем подвести итоги, что в современном законодательстве под правом на обязательную долю в наследстве понимается защита прав и законных интересов «социально незащищенных» граждан государством, путем ограничения свободы завещания. Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает порядок и условия применения мер по выделению обязательной доли необходимому наследнику, а также основания и порядок уменьшения и лишения последнего такой доли.

Требуется более точный перечень лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве, и более конкретные условия получения этой доли, чтобы избежать имущественные споры, связанные с ней, а также предотвратить возможные семейные споры из-за наследства.

Автор представляет себе возможным установить определенный перечень имущества, необходимый для выживания граждан, наподобие прожиточного минимума, который аналогично будет отличаться от региона к региону. Также может быть определена верхняя планка обязательной доли, при превышении которой наследодатель сам решает, получат наследники больше или нет. Таким образом, обязательный наследник получал бы необходимое ему имущество для выживания, в частности жилое помещение или его часть, а также денежные средства, при этом минимально ограничивая свободу завещания наследодателя. Данную поправку не следует вводить в отношении несовершеннолетних детей. Но в случае состоятельного наследодателя, у которого обязательная доля его наследников составляет больше чем все имущество некоторых других наследодателей, такая поправка имеет смысл. Законодатель не должен создавать условия для сохранения каждым лицом своего прежнего (имущественного) положения, а должен исходить из определенного минимума, который подошел бы каждому или по крайней мере подавляющему большинству.

Со стремительным развитием вспомогательных репродуктивных технологий некоторые случаи наследования представляются очень сложными. Например, если клетки наследодателя были заранее заморожены и законсервированы. В таком случае, после смерти наследодателя, эти клетки могут быть разморожены и у умершего могут вполне появиться другие дети. Что при этом делать с наследством? Будет ли новорожденный считаться обязательным наследником? Очень много вопросов возникают по этому поводу и к сожалению, пока нет достаточно выработанной правовой базы, которая смогла бы урегулировать подобные ситуации.

В связи с изменением всех сфер жизни положение о праве на обязательную долю в наследстве будет совершенно уверенно пересматриваться в ближайшем будущем, чтобы соответствовать развитию общества и его членов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс (05.05.2017)
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017 года) // КонсультантПлюс (05.05.2017)
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс (05.05.2017)
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1) (ред. от 03.07.2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года) // КонсультантПлюс (05.05.2017)
  5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // КонсультантПлюс (05.05.2017)
  6. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию»
  7. Курбанов, Р.А. Наследственное право / Р.А. Курбанов, О.В. Шведкова; Проспект, 2016.
  8. Сучкова, Н.В. Нотариат: Учебник (2-е издание) / Н.В. Сучкова; Юрайт, 2015.
  9. Абраменков, М.С. Наследственное право / М.С. Абраменков, П.В. Чугунов; Юрайт, 2015.
  10. Ходырева, Е.А. Время открытия наследства в механизме реализации права наследования // Журнал «Нотариальный вестник», № 3, Март 2017
  11. Осокина, Е.Ю. О некоторых проблемах наследования авторских прав // Журнал «Нотариус», № 6, 2016
  12. Лиджиева, С.Г. Принятие и отказ от обязательной доли // Журнал «Нотариус», № 2, 2016
  13. Решение по делу 2-16/2015 (2-3269/2014;) ~ М-2993/2014 от 13.01.2015 года // https://rospravosudie.com/court-gorno-altajskij-gorodskoj-sud-respublika-altaj-s/act-487275741/ (02.05.2017)
  14. Решение по делу 2-5435/2016 ~ М-4268/2016 от 11.08.2016 года // https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-524913087/ (02.05.2017)
  15. Что входит в состав наследства? // Электронный журнал «Азбука права»: официальный сайт. URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200313/ (05.05.2017)
  16. Как признать лицо недостойным наследником и какие правовые последствия это имеет? // Электронный журнал «Азбука права»: официальный сайт. URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200057/ (05.05.2017)
  17. ; «Выделение обязательной и супружеской доли» // Федеральная Нотариальная Палата: официальный сайт. URL: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/vydelenie-obiazatelnoi-i-supruzheskoi-doli (01.05.2017)
  18. Официальный сайт Федеральной Нотариальной Палаты; «Оформление наследства» // https://notariat.ru/sovet/pages/tag/oformlenie-nasledstva (01.05.2017)
  1. Что входит в состав наследства? // Электронный журнал «Азбука права»: официальный сайт. URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200313/ (05.05.2017)

  2. Как признать лицо недостойным наследником и какие правовые последствия это имеет? // Электронный журнал «Азбука права»: официальный сайт. URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200057/ (05.05.2017)

  3. Статья 1172 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017 года) // КонсультантПлюс (05.05.2017)

  4. Статья 61 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1) (ред. от 03.07.2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года) // КонсультантПлюс (05.05.2017)

  5. Статья 34 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс (05.05.2017)

  6. Статья 74 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1) (ред. от 03.07.2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года) // КонсультантПлюс (05.05.2017)

  7. Сучкова, Н.В. Нотариат: Учебник (2-е издание) / Н.В. Сучкова; Юрайт, 2015. – 316 с.