Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти чрезвычайно важен, так как затрагивает интересы всех участников гражданского оборота: физических, юридических лиц, а также Государства в целом.

В настоящее время, тема наследования, занимает, немаловажную роль в общественной жизни. Связано это в первую очередь с тем, что в результате закрепления за гражданами прав частной собственности на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Особенно возникает множество спорных ситуаций, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Так же стоит уделить внимание вопросу обязательной доли, которая ограничивает свободу волеизъявления завещателя. Так согласно ст. 1149 Гражданского Кодекса РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники). Данная курсовая работа посвящена углубленному изучению аспектов наследственных правоотношений.

Объектом исследования является само понятие наследственного правоотношения, в том числе его субъекты и объекты, а так же механизм осуществления и защиты, наследственных прав.

Целью исследования данной работы является раскрытие субъектов и объектов наследственного права, источников наследственного права, а также самого понятия наследования.

В основе написания курсовой работы использованы нормативно-правовые документы, такие как: «Гражданский Кодекс РФ часть третья», «Конституция РФ», «Основы законодательства РФ о нотариате», иные правовые акты, а также учебные пособия.

Глава I. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследственного права

Наследственное право является подотраслью гражданского права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в связи с реализацией субъектами наследственного права своих прав и обязанностей в процессе наследования.[1]

Как и все подотрасли и отрасли права она имеет свой предмет и метод правового регулирования.

Под предметом наследственного права необходимо понимать наследственные правоотношения имущественно-стоимостного характера, регулируемые законодательством о наследовании, на это, совершенно однозначно указывает ст. 1112 ГК РФ.

Смыслом общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, – является взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства.[2]

Основанием возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление судом гражданина умершим. Согласно ст. 45 Гражданского Кодекса РФ, гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев.[3]

Право наследования включает в себя, помимо права наследодателя

распорядиться своим имуществом, право лиц, призываемых к наследованию

по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества.

«Каждое государство самостоятельно определяет принципы наследственного

правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и

условия призвания их к наследованию.[4]

Под наследованием понимается переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Состав наследственного правоотношения образуют такие элементы как: субъекты, объект и содержание.

Наследственные правоотношения - это совокупность прав и обязанностей их участников. По мнению большинства теоретиков этой области права наследственные правоотношения проходят в два этапа:

Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права.

Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период — право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в, различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство.[5]

    1. Принципы наследственного права

Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону.

Согласно статье 1111 ГК РФ «наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,

установленных настоящим кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.е. объектов частной собственности граждан, так возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом»[6]

Принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания

для наследодателя и в свободе выбора действий наследника.

Для наследодателя этот принцип означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причины такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, впоследствии отменить или изменить завещание (ст. 1119 ГК РФ). Для наследника – при его призвании к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо имеет право отказаться от принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ). При этом свобода выбора завещателя ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 ГК РФ), а права наследника – тем, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ). Таким образом, этот принцип «получил прямое закрепление и развитие» непосредственно в тексте закона. Этот принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву, – дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим принципом у наследодателя есть выбор –– принять наследство или отказаться от него.[7]

Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирован

нормой части 4 ст. 35 Конституции РФ и означает, что никто не может быть

лишен права наследования или исключен из соответствующей очереди

наследников по закону без соответствующего решения суда.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Рассматривая Субъекты наследственных правоотношений необходимо

выделить три группы:

- наследодатели;

- наследники;

- должностные лица, содействующие наследованию.

Рассмотрим подробно вышеуказанные группы лиц.

  1. Наследодатели

Из данной группы можно выделить два вида:

- наследодатели по закону;

- наследодатели по завещанию

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью.

Согласно ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность, т.е. способность иметь гражданские права, и нести, обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. В соответствии с 21 ГК РФ дееспособность гражданина - это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т.е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Исключением являются вступление в брак (в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижении восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати лет приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак ст. 21 ГК РФ) и эмансипация (объявление несовершеннолетнего достигшего возраста шестнадцати лет полностью дееспособным ст. 27 ГК РФ)

Наследодатель, желающий распорядиться своим имуществом, должен обладать как правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме.

Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, согласно которой завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Перечень случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание. Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим завещателем.

Поскольку завещание — это односторонняя сделка, и для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), как и любая другая сделка, завещание может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК РФ.[8]

  1. Наследники

Из данной категории субъектов можно выделить три вида:

- физические лица;

- юридические лица;

- публичные образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации). Рассмотрим более подробно вышеуказанные категории субъектов наследования:

- физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства) могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону. Согласно ст. 18 ГК РФ право наследовать возникает с момента рождения. Вместе с тем, закон защищает интересы еще не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

- юридические лица могут призываться к наследованию только по завещанию. Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК единственное условие их призвания к наследованию — существование на день открытия наследства.

Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

- публичные образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства) могут быть наследниками по завещанию. Необходимо обратить внимание, что в отличие от других публичных образований, Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но по закону. Согласно ст. 1151 ГК РФ к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

Также важно отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого

имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если (ст. 1151 ГК РФ):

- у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- наследники не имеют права наследовать;

- наследники отстранены от наследования;

- никто из наследников не принял наследства;

- все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал,

что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных

действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству, нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.[9]

  1. Должностные лица, содействующие наследованию

Прежде всего, это нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, — главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест.

Лица, которые наследниками быть не могут

Наследственное право предусматривает механизм защиты прав наследодателя даже после его смерти. Недостойным наследником признается лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования.

Таким образом, недостойные наследники подразделяются на две категории:

1) лица, не имеющие права наследовать;

2) лица, отстраненные от наследования судом.

В соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Необходимо обратить внимание, что противоправные действия указанных лиц должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило не применяется. [10]

Также важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.[11]

Кроме того, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Согласно норме п. 2 ст. 1117 ГК по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т.е. по правилам исполнения обязательств из неосновательного обогащения.

Положения о лишении наследственных прав недостойных наследников распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю наследстве, которая предусматривается в ст. 1149 ГК.[12]

1.4 Наследство

Под наследством необходимо понимать имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);

Также в состав наследства входят имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм), имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).

Не входят в состав наследства, имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть вторая статьи 1112 ГК РФ).

В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ), агентского договора (статья 1010 ГК РФ).[13]

1.5 Открытие наследства

Наследство открывается при наличии одного из юридических фактов: смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.[14] Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели,- день смерти указанный в решении суда. Факт и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя, выданном в соответствии с ФЗ от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».[15]

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Место жительства может подтверждаться документами, удостоверяющими его регистрацию в органах регистрационного учета РФ (п.1 ст.20 и ч.1 ст. 1115 ГК РФ, ч.2 и 4 ст. 1 Жилищного Кодекса РФ, - далее ЖК РФ, ч.2 и 3 ст.2 и ч.2 и 4 ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ).[16]

1.6 Основания наследования

Законом определены два основания наследования:

- наследование по завещанию;

- наследование по закону.

Наследование по завещанию осуществляется в случаях, когда наследодатель оставляет завещание в установленном законом порядке, в котором выражена воля относительно судьбы принадлежащего ему имущества. При этом он может распорядиться либо всем своим имуществом, либо его частью.

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных законом, а именно:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества; своего рода продолжением права личной собственности

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется от наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

Следует пояснить, что наследственное право тесным образом связано со многими отраслями права. Так просматривается взаимосвязь с конституционными нормами, так как право наследования является продолжением права лично собственности, которая охраняется государством, а право наследования гарантируется государством (ч.4 ст.45 Конституции РФ). Связь наследственного и семейного права усматривается в том, что ряд понятий, таких как (родство, супружество, иждивенчество и т. д.), которыми оперирует наследственное право, содержатся в семейном законодательстве. Также наследственное право связано с трудовым правом, примером служат положения о наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий и т.д.).

Особенности наследования некоторых объектов содержатся в законодательстве относящемся к земельному корпоративному праву, праву интеллектуальной собственности, праву социального обеспечения и т.д..

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы о наследовании являются важным элементом любой правовой системы, так как их наличие гарантирует защиту прав собственности за пределами жизни отдельного человека.

Глава II Наследование по завещанию

Как указывалось ранее, существуют два основания наследования – наследование по закону и по завещанию. Согласно современному законодательству приоритетным является наследование по завещанию, «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием» п.2 ст.1111 ГК РФ.[17] Рассмотрим подробно, что же есть завещание.

Завещанием признается распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, совершенное и оформленное в соответствии с требованиями закона. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли, лишать наследства одного или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включать в завещание иные распоряжения. Завещатель не ограничен в количестве составляемых им завещаний, и может распоряжаться своим имуществом или его частью, составив одно или несколько завещаний. Единственным ограничением свободы завещания являются установленные Гражданским Кодексом, правила об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Рассматривая далее сущность завещания, стоит обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, завещание является односторонней сделкой, чье действие приурочивается к моменту смерти завещателя (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Во-вторых, завещание должно быть совершено в установленной законом форме. Так, к примеру, в судебной практике существует множество примеров, когда завещания были признаны не действительными в силу несоблюдения формы и порядка совершения завещания.

Рассмотрим пример из судебной практики, связанный с несоблюдением порядка и формы завещания.[18]

Гражданин М.А.С.(ответчик), обратился в Суд Еврейской Автономной Области с кассационной жалобой на решение Биробиджанского городского суда ЕАО от 25 декабря 2009 года, которым исковые требования гражданки З. к гражданину М.А.С., о признании завещания недействительным удовлетворены в полном объеме.

Материалами дела было установлено:

В 2009 году скончалась мать истицы, наследниками по закону являлись истица, ее брат и сестра. После смерти матери выяснилось, что, умершая оставила завещание, которым завещала свое имущество внуку (сыну брата истицы), вместе с тем, завещание было подписано рукоприкладчиком в лице сожительницы внука.

Судом первой инстанции было установлено, что завещание оформлялось помощником нотариуса. Нотариус на дом к завещателю для удостоверения сделки не выезжала, в отсутствии у завещателя возможности подписать завещание лично, не убедилась, а также лично с завещателем не беседовала.

Таким образом, судом первой инстанции был сделан обоснованный вывод о признании завещания недействительным, в виду несоблюдения установленных Гражданским Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении, что было подтверждено судом кассационной инстанции.

В рассматриваемом примере не была соблюдена, предусмотренная законом форма и процедура составления завещания, что в последствие привело к признанию завещания недействительным.

Немаловажно отметить, что согласно ч. 2 ст. 181 ГК РФ, срок исковой давности на обращение в суд за защитой нарушенных или оспоренных прав составляет один год со дня, когда лицо (истец) узнало или должно было узнать о содержании завещания, о нарушении своих прав данным завещанием.

Рассмотрим еще один пример из судебной практики.[19]

Гражданин Сидякин (истец) обратился в Верховный Суд РФ с кассационной жалобой на решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, которым в исковых требованиях о признании завещания недействительным было отказано.

Материалами дела установлено:

После смерти наследодателя (дяди истца), Сидякин обратился к нотариусу К. с заявлением о принятии наследства по закону, однако в выдаче свидетельства о праве на наследство ему было отказано в связи наличия завещания, удостоверенного нотариусом А., которым наследодатель все свое имущество завещал Алексееву. В исковых требованиях истец просил признать вышеуказанное завещание недействительным, мотивируя тем, что на момент составления завещания его дядя (наследодатель), являлся слабовидящим, в силу чего не мог прочесть текст завещания самостоятельно, кроме того, подпись в завещании наследодателю не принадлежит.

Суд первой инстанции, разрешая вопрос по существу и отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что истцом не представлены доказательства, опровергающие факт собственноручного подписания оспариваемого завещания наследодателем, поэтому нарушения, влекущие недействительность завещания отсутствуют. Данные выводы были подтверждены судом апелляционной инстанции. Вместе с тем, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ считает, что судебные постановления вынесены с нарушением норм материального и процессуального права ввиду следующего:

Согласно п.п. 1,3 ст. 118 ГК РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Более того завещание должно быть совершено лично. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом, при этом до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса, а если завещатель не в состоянии прочитать завещание лично, то текст завещания оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочитать завещание (п.2 ст. 1125 ГК РФ).

В случае нарушения вышеуказанных положений ГК РФ, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) либо независимо от такого признания (ничтожное завещание (п.п. 1,2 ст. 1132 ГК РФ).

В материалах дела присутствует заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой нарушение функций зрения наследодателя носило необратимый характер и лишало его возможности прочесть завещание лично. Однако судом первой инстанции данное заключение во внимание принято не было.

Таким образом, судами не были учтены обстоятельства, являющиеся юридически значимыми по делу, в том числе установление соответствия требованиям закона порядок составления оспариваемого нотариального завещания и основания, влекущие его недействительность, ввиду чего судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ судебные акты первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

2.1 Форма и порядок совершения завещания

Глава 62 ГК РФ классифицирует завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ);

- закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить

других лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой

письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно

угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств

лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129

ГК РФ).

Рассмотрим вышеперечисленные виды более подробно.

Согласно ст. 1118 ГК РФ, граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Поэтому любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.[20]

- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами

В момент совершения завещания, завещатель должен обладать гражданской дееспособностью в полном объеме.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Формы завещаний установлены законодателем и регламентированы приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. №99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» (далее —Приказ Минюста России №99).[21]

В соответствии с п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате, Завещания граждан РФ, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений РФ.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). Так, по мнению Толстого Ю.К., нельзя требовать от свидетеля, чтобы он «подмахнул» завещание вслепую. Завещатель имеет право выбора свидетеля (свидетелей) даже в тех случаях, когда присутствие свидетеля при составлении, удостоверении завещаний или при передаче их нотариусу является обязательным.[22]

Также завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления (ст. 37 Основ законодательства о Нотариате РФ), при удостоверении завещаний, вышеперечисленные органы должны руководствоваться Гражданским Кодексом о форме и порядке указанных действий.

- закрытое завещание

Особый порядок удостоверения закрытых завещаний закреплен положениями ст. 1126 ГК РФ, которыми предусмотрено право завещателя совершить завещание, не предоставляя никому, включая нотариуса возможности ознакомления с его содержанием.

Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Далее конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.[23] Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания.

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения. К такому случаю можно отнести завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание согласно правилам ГК РФ (ст.1124-1128 ГК РФ) может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме – завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).[24]

Согласно п. 1, вышеуказанной статьи, в случае, когда создается явная угроза жизни гражданина, т.е. вследствие как действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), так и физического состояния человека (болезнь, травма и т.п.), в сочетании с чрезвычайными обстоятельствами, которые не позволяют гражданину совершить завещание в ином виде (территориальная изолированность и отсутствие лиц, управомоченных удостоверить завещание), законом допускается возможность совершить завещание в простой письменной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Более того, такое завещание должно быть подписано в присутствии двух свидетелей.

при этом, существенного значения не имеет, поставят ли свидетели просто свои подписи и укажут личные данные или каким-либо образом выразят свое отношение к составленному завещателем акту. Эти обстоятельства не могут служить основанием для признания завещания недействительным, ведь такое завещание все равно подлежит исполнению только при его подтверждении судом по требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК). [25]

Такое требование должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ.

Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не

воспользуется этой возможностью, то завещание, составленное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

За исключением завещания составленного в чрезвычайных обстоятельствах, в остальных случаях закон требует нотариального удостоверения, либо удостоверения уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, или должностными лицами консульских учреждений РФ (п.7 ст. 1125 ГК).

Завещательный отказ и завещательное возложение

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом.

Предметом завещательного отказа может быть:

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином

вещном праве или в пользование вещью, входящей в состав наследства;

- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

- выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и

тому подобное. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Важно отметить, что при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.[26]

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).[27]

Согласно с частью 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по

закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или не-

имущественного характера, направленное на осуществление общеполезной

цели (завещательное возложение). Именно своим назначением возложение и

отличается от завещательного отказа. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

На законодательном уровне впервые предусмотрена возможность возложения на наследника обязанности по содержанию принадлежавших завещателю домашних животных и осуществлению необходимого надзора и ухода за ними (п. 2 ч. 1 ст. 1139 ГК РФ). К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа.[28]

Глава III Наследование по закону

Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется от наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:

– если нет наследников предшествующих очередей;

– если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;

– если все они отстранены от наследования;

– лишены наследства;

– никто из них не принял наследства;

– все они отказались от наследства.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В современном законодательстве установлено восемь очередей наследования.

Рассмотрим их более подробно.

- Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Дети наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке, наследуют после родителей независимо от возраста и трудоспособности. Признание брака недействительным, равно как и лишение родителей родительских прав, не влияет на наследственные права детей. Наследником является и ребенок наследодателя, зачатый при его жизни и родившийся живым после его смерти (ст. 1116 ГК РФ).

Происхождение детей от матери подтверждается и свидетельством о

государственной регистрации рождения ребенка, выдаваемого органами

ЗАГС. Говоря о наследовании детей и родителей, необходимо остановиться на порядке наследования усыновителей и усыновлённых, а также их родственников по происхождению. В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании под усыновлением в указанных положениях ГК РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено.

Усыновление представляет собой юридический акт, в результате которого между усыновителями и ребёнком устанавливаются такие же правовые

отношения, которые существуют между родителями и детьми (ст. 137 Семей-

ного кодекса РФ). В случае расторжения брака в судебном порядке, бывший супруг наследодателя лишается наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

- наследниками второй очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ), они могут наследовать только если нет наследников первой очереди.. Полнородные братья и сестры имеют общих отца и мать. У не полнородных братьев и сестёр общий только одни из родителей, например: общая мать, но разные отцы или общий отец и разные матери.

- наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя ст. 1144 ГК РФ), они могут наследовать только, если нет наследников первой и второй очереди.

Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

Наследники последующих очередей призываются к наследованию, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать получают родственники третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (ст. 1145 ГК РФ). Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

- в качестве наследников четвертой очереди могут наследовать родственники третьей степени родства (прабабушка и прадедушка наследодателя),

- в качестве наследников пятой очереди могут наследовать родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки),

- в качестве наследников шестой очереди могут наследовать родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети),

- к наследникам седьмой очереди, призываемым к наследованию, относятся

пасынки и падчерицы наследодателя (не усыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста), а также отчим и мачеха наследодателя (не усыновивший наследодателя супруг его родителя).

- к наследникам восьмой очереди относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые наследуют самостоятельно, при отсутствии других наследников по закону (п. 3 ст.1148 ГК РФ).[29]

Таким образом, можно сделать вывод что наследники, отнесенные законом к определенной очереди, обладают преимуществом перед наследниками последующей очереди. При этом порядок наследования по закону не может быть изменен ни на основании соглашения наследников, ни по решению суда. Наследники, входящие в одну очередь, обладают равными правами в отношении наследства, т.е., например, родители наследодателя не могут отстранить от наследования его детей.

Наследование по праву представления

По закону, доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных ГК РФ и делится между ними поровну (ст. 1146 ГК РФ). Наследуют по праву представления:

- внуки наследодателя и их потомки;

- дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы);

- двоюродные братья и сестры наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Таким образом, по праву представления могут наследовать только прямые нисходящие родственники наследников первой, второй и третьей очереди. Важно отметить, что круг наследников по праву представления, которые

могут наследовать с наследниками первой очереди, не ограничивается только

внуками и правнуками наследодателя, как это предусматривалось ранее действовавшим законодательством. В п. 2 ст. 1142 ГК РФ речь идет о потомках внуков наследодателя, что подразумевает возможность наследования и праправнуками и их потомками наследодателя.

Наследование усыновленными и усыновителями.

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, а усыновитель и его родственники с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам ст. 1147 ГК РФ). В соответствии с п. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за некоторым исключением. Так, согласно п. 3 данной статьи в случае, когда в соответствии с Семейным Кодексом усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти

Усыновленного и его потомства.

Наследование пережившим супругом

Согласно ст. 1150 ГК РФ Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака, с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ входит в состав наследства и переходит к наследникам согласно правилам, установленным законом.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами

Для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя предусмотрен особый порядок.

Выделяют две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

  1. К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, со второй по седьмую очередь включительно. Это родственники наследодателя, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного).

Так вышеперечисленные наследники по закону, являющиеся нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников призываемой к наследованию очереди, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года находились на иждивении наследодателя, не зависимо от того проживали они с ним или нет (п.1 ст.1148 ГК РФ).

Стоит отметить, что наследники первой очереди супруг, родители (в том числе усыновители), дети ( в том числе усыновленные) наследодателя, имеют приоритет перед другими наследниками и положения о нетрудоспособных иждивенцах на них не распространяются.

  1. Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, установленных вышеперечисленными статьями очередей. Указанные лица, могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, либо лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Лица, относящиеся ко второй группе, приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут быть субъектами наследственного права только в случае наследования по закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть исключены из числа наследников самим наследодателем.[30]

Обязательная доля

Законодательством о наследовании предусмотрена охрана интересов определенного круга лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются в любом случае (обязательные наследники). К таковым относятся, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п.1,2 ст.1148 ГК РФ). Перечень обязательных наследников является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Вышеуказанные лица, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение обязательным наследником, так как закон не предусматривает такого согласия.[31]

Разъяснения относительно разрешения вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве дает Пленум Верховного Суда, в Постановлении № 9 от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании». Так в абз. 3, п.32[32] вышеуказанного Постановления указано, что при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества ( как в завещанной, так и не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были призваны к наследованию данного имущества ( в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). А в абз. 4 того же пункта указано, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из завещанной части, только в случае, если все наследственное имущество завещано или его не завещанная часть недостаточна для осуществления названного права. Также следует учесть, что требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю за счет завещанного имущества при достаточности не завещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст.1149 ГК РФ). Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики по вопросам обязательной доли.

Гражданка Г. (истец) обратилась в Московский Городской Суд с апелляционной жалобой на решение Измайловского районного суда города Москвы, которым отказано в удовлетворении исковых требований истицы Г. к ответчикам (К.В.М., К.А.М, К.В.М) об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве.[33]

Материалами дела было установлено:

Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчикам, об отказе в признании за ними права на обязательную долю в спорном наследственном имуществе. В обосновании своих требований истец указала, что наследодатель (бабушка истца) в 2007 году составила завещание, согласно которому завещала принадлежащее ей на праве собственности имущество (комнату в коммунальной квартире) истице. В 2012 году наследодатель скончалась. Наследниками первой очереди по закону, которые имеют право на обязательную долю на наследуемое имущество, являются ответчики (сыновья умершей). В связи с чем, нотариусом были выданы свидетельства о праве на наследство истцу и ответчикам в долях, с учетом положений ГК РФ об обязательной доли.

Истец полагала, что поскольку ответчики не проживали совместно с наследодателем при жизни и более того, у ответчиков имеются квартиры, в которых они зарегистрированы, следовательно, они не нуждаются в доли в комнате, завещанной истцу.

Разрешая заявленные требования, оценив собранные доказательства по делу в их совокупности, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что оснований для применения п. 4 ст. 1149 ГК РФ, не имеется, так как ответчики получили свидетельства о праве на наследство по закону, тогда как иных требований, в том числе о признании права собственности на комнату по завещанию в полном объеме, истцом заявлено не было.

Исходя из толкования ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. Поэтому выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований - являются правильными, так как иного наследственного имущества по закону после смерти наследодателя не имеется. Доказательств обратного, как требует того ст. 56 ГПК, истцом не представлено.

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции не противоречат пп. «г» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе об отсутствии нуждаемости ответчиков в спорном наследственном имуществе, - основанием для отмены обжалуемого решения суда не являются, так как бесспорных и допустимых доказательств достаточности не завещанной части имущества для осуществления права ответчиков на обязательные доли, материалы дела не содержат, ввиду чего, апелляционной инстанцией решение Измайловского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба гражданки Г., оставлена без удовлетворения.

Рассмотрим другой пример из судебной практики.[34]

Гражданин М.Б. (ответчик) обратился в Московский Городской Суд с апелляционной жалобой на решение Басманного районного суда города Москвы, которым М. Б. (ответчику) в присуждении обязательной доли в отношении имущества (квартиры, денежных средств на счетах №№…), завещанного наследодателем М.М. (истцу) – было отказано.

Материалами дела было установлено:

М.М. обратился в суд с исковыми требованиями к М.Б. об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве, разделе наследственного имущества, признании права собственности на квартиру. После смерти матери, наследниками по закону являлись М.М. (истец) и М.Б. (ответчик), который на момент смерти наследодателя являлся нетрудоспособным. Наследодателем было составлено завещание, согласно которому квартира и денежные вклады в Сбербанке завещаны Истцу, а земельный участок ссо строениями завещаны Ответчику. Так же наследодателю принадлежали денежные средства на вкладе, который завещан не был. После открытия наследства, в установленный законом срок, оба наследника (истец и ответчик) обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию, кроме того М.Б. (ответчик) выразил намерение принять обязательную долю в наследстве. Разрешая спор по существу, и учитывая , что на момент смерти наследодателя М.Б. был нетрудоспособным, суд первой инстанции правильно руководствовался ч. 1 ст.1149 ГК РФ, согласно которой нетрудоспособные дети наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли , которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), и исходил из того, что ответчик имеет право на обязательную долю в наследстве. В соответствии с п.п. 2,3 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности не завещанной части для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Поэтому, с учетом указанных норм закона, суд первой инстанции правомерно принял во внимание наличие не завещанного имущества виде денежного вклада и то, что ответчику завещаны земельный участок со строениями.

Таким образом, с учетом данных обстоятельств, суд пришел к обоснованному выводу о наличии законных оснований для отказа в присуждении обязательной доли в наследстве – в завещанных истцу квартире и денежных вкладах, поскольку не завещанной и завещанной ответчику части имущества достаточно для осуществления права на обязательную долю.

Апелляционной инстанцией решение Басманного суда оставлено без изменений, а жалоба ответчика – без удовлетворения.

Рассмотрим еще один пример из судебной практики:[35]

Гражданка Е. (ответчик) обратилась в Московский Городской Суд с апелляционной жалобой на решение Останкинского районного суда города Москвы, которым требования гражданки Г. (истца) о признании за ней права собственности на ¼ завещанной ответчику квартиры, в качестве обязательной доли удовлетворены.[36]

Материалами дела установлено:

После смерти наследодателя, выяснилось, что умершей было составлено завещание, согласно которому, принадлежащая наследодателю на праве собственности квартира была завещана ответчику, а земельный участок завещан истцу. Также на имя истца было оформлено завещательное распоряжение на денежные средства находящиеся на счете №….

После открытия наследства, истец обратилась нотариусу с заявлением о принятии наследства по всем основаниям, в том числе и на обязательную долю в завещанной ответчику квартире. Так же с заявлением о принятии наследства по завещанию к нотариусу обратилась ответчик.

Нотариусом было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию на земельный участок истцу.

В установленный законом срок, ответчик повторно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства по всем основаниям.

Истец также обратилась повторно к нотариусу о выдаче ей свидетельства, о праве на наследство по закону на обязательную долю на квартиру.

На что нотариусом было вынесено постановление об отказе в совершении нотариального действия, в связи с невозможностью определения размера обязательной доли в наследстве.

При удовлетворении исковых требований, заявленных истцом, суд первой инстанции руководствовался п.1 ст. 1149 ГК РФ, так как из материалов дела следует, что на день открытия наследства истец достигла установленного возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости – следовательно, являлась нетрудоспособной. Доказательств наличия у наследодателя на день смерти иного имущества представлено не было и материалы дела не содержат.

Таким образом, вывод суда, о том, что истец имеет право на обязательную долю в наследственном имуществе, является правильным, однако нельзя согласиться с выводом суда о том, что истец имеет право в порядке наследования на ¼ долю на праве собственности в спорной квартире, так как судом первой инстанции. Удовлетворяя исковые требования Г., судом первой инстанции не были учтены положения ч. 3 ст. 1149 ГК РФ, согласно которым в обязательную долю засчитывается все, что наследник имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. А именно, при признании права на обязательную долю в спорной квартире, судом не была учтена стоимость имущества, не завещанного наследодателем, и стоимость имущества, полученного ей по завещанию.

Таким образом, апелляционной инстанцией решение Останкинского районного суда города Москвы изменено, доля в спорной квартире уменьшена.

С учетом вышеприведенных примеров, можно сделать заключение, что при определении размера обязательной доли в наследстве необходимо учитывать множество факторов. Так, например, в каких-то случаях, обязательная доля может быть выделена, даже ущемляя права других наследников, как по закону, так и по завещания, а в других случаях размер обязательной доли может быть уменьшен, либо вообще отказано в ее присуждении.

Глава IV Приобретение наследства

Способы и сроки приобретения наследства

Принятие наследства – является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны-наследника.[37] Глава 64 Гражданского Кодекса регламентирует порядок приобретения наследства. Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства, наследник должен его принять. Принять наследство наследник должен одним из способов, предусмотренных ст. 1153 ГК РФ:

  1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному законом на то должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
  2. Признается, пока не доказано иное, что наследник, принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то есть вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества; защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Следует отметить, что принятие наследства возможно через представителя, на основании доверенности с конретно-включенными полномочиями на принятие наследства. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Также необходимо обратить внимание, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Наследство должно быть принято в установленный законом срок. Согласно ст. 1154 ГК РФ срок принятия наследства составляет шесть месяцев и исчисляется со дня открытия наследства.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство:

- если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства

- или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (п. 1 ст.1155 ГК РФ).

Стоит обратить внимание, что п. 2 вышеуказанной статьи предусмотрено принятие наследником наследства по истечении срока, установленного для его принятия и без обращения в суд, при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи должны быть засвидетельствованы уполномоченными в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностными лицами. Стоит отметить, что свидетельства о праве на наследство, выданные ранее, аннулируются. В случае, когда на основании свидетельства о праве на наследство, выданного ранее произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании свидетельства, выданного ранее, либо новое свидетельство являются основанием внесения изменений в запись о государственной регистрации.

При переходе выморочного имущества в собственность Российской

Федерации акта принятия наследства не требуется (ч. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу статьи 1151 ГК РФ.

Право отказа от наследства

Согласно ст. 1157 и ст.1158 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания в чью пользу наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным и влечет те же последствия, что и непринятие наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник уже совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд вправе по заявлению наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, в случае признания причин пропуска уважительными. Отказ от наследства в последствие не может быть изменен или взят обратно.

Отказ от наследства несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином допускается с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.

Свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом либо уполномоченными в соответствие с законом совершать такое нотариальное действие должностными лицами. По желанию наследников, свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. Свидетельство о праве на наследство выдается в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1162 ГК РФ). Законом предусмотрены случаи, когда свидетельство может быть выдано до истечения вышеуказанного срока, это происходит, в случае если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его часть не имеется (ч. 2 ст.1163 ГК РФ). Свидетельство о праве на наследство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии, у его обладателя наследственных прав.

Этот документ необходим в отношении недвижимого имущества, автотранспортных средств, денежных средств во вкладах на счетах, ценных бумаг и т.д.

Свидетельство о праве на наследство выдается только наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

Охрана наследства и управление им

Не маловажную роль в наследственных правоотношениях имеет обеспечении сохранности наследственного имущества, то есть охрана и в случае, когда в составе наследства имеется имущество, требующее не только хранения, но и управления (например предприятие, единоличным собственником которого являлся наследодатель, доли в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, жилой дом, требующий ремонта) управление таковым имуществом.

Охрана наследства и управление им, регулируется и осуществляется в соответствии с нормами гражданского Кодекса (ст.ст. 1171, 1172, 1173 ГК РФ). Порядок охраны наследственного имущества и управление им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате.

Ответственность наследников по долгам наследодателя

Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно ( ст.323 ГК РФ). Согласно ст. 1175 ГК РФ, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам, в пределах сроков исковой давности, предусмотренных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнению завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае, суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества субъекту РФ, муниципальному образованию или Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, перерыву, приостановлению и восстановлению – не подлежит.

Глава V Наследование отдельных видов имущества

Особое внимание следует обратить на нормы наследственного права, регулирующие наследование прав, связанных с участием в коммерческих и некоммерческих организациях.

  1. наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах

В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива (п. 1 ст. 1176 ГК РФ). Также в этой статье указывается, что в Гражданском кодексе РФ, других законах, учредительных документах хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива может быть установлена необходимость получения согласия остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества, если в таком согласии наследнику будет отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая), либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законов или учредительными документами юридического лица.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества.

Наследник, которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере.

В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

2) наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах

- Согласно Жилищному Кодексу РФ, в случае смерти члена жилищного кооператива, его наследники имеют право на вступление в члены кооператива (конференции);

- Согласно Закону РФ «О потребительской Кооперации (потребительских товариществах и их союзах) в Российской Федерации» наследникам умершего пайщика его паевой взнос передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются;

- Согласно Федеральному закону « О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», членами вышеперечисленных объединений могут стать в соответствии с гражданским законодательством наследники членов поименованных объединений, в том числе малолетние и несовершеннолетние;

- Согласно Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации», в случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива;

Согласно Федеральному Закону «О кредитной кооперации» в случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) – физического лица или объявлении его умершим, в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не является членом данного кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика).

-наследование предприятия

Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

При разделе наследства, преимущественным правом на получение своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия, обладает наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию (ст. 132 ГК РФ), с соблюдением правил (ст. 1170 ГК РФ).

В случае, когда никто не имеет указанного преимущественного права, или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

- наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный, в собственность этому хозяйству земельный участок хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника, транспортные средства и иное имущество, приобретенное для хозяйства на средства его членов. Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой доле в имуществе, находящимся в общей совместной собственности членов хозяйства.

- наследование земельных участков

Земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве собственности или праве пожизненного наследуемого владения, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, специального разрешения не требуется (ст. 1181 ГК РФ).

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству также переходят

Находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом. В соответствии со ст. 1182 ГК РФ раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учётом минимального размера земельного участка, установленного для соответствующего целевого назначения. При невозможности такого раздела участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счёт своей наследственной доли (с выплатой соответствующей компенсации остальным наследникам). В случае если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался им, владение, пользование и распоряжение участком осуществляется наследниками на условиях общей долевой собственности.

- наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств, к существованию

Право на получение подлежавших к выплате наследодателю, но не выплаченных им при жизни по какой-либо причине сумм, заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, алиментов и иных денежных сумм, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (ст. 1183 ГК РФ).

Требования о выплате вышеуказанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Согласно Трудовому Кодексу РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи либо лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день смерти, не позднее шести дней со дня подачи работодателю соответствующих документов. В случае отсутствия лиц, претендующих на получение вышеуказанных сумм, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

- наследование государственных наград, почетных и памятных знаков

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, в состав наследства не входят (ст. 1185 ГК РФ). Передача указанных наград, после смерти, награжденного другим лицам, происходит в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Государственные награды Российской Федерации, перечисленные в Положении о государственных наградах РФ,[38] которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства.[39] К ним относятся такие ордена как, «Святого апостола Андрея Первозванного», «Святого Георгия», «За заслуги перед отечеством», Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Мужества и др.

-наследование интеллектуальных прав

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом наследодателя, включаются в состав наследства без подтверждения какими-либо документами, за исключением случаев, когда названное право признается и охраняется посредством государственной регистрации такого результата.[40]

К наследникам авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений переходит право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (п.2 ст. 1245 ГК РФ).

К наследникам обладателей исключительного права на фонограмму и исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение переходит право на вознаграждение за публичное личное исполнение фонограммы, опубликован в коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или по кабелю (ст.1326 ГК РФ).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам принадлежит им совместно. Также необходимо обратить внимание, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности

созданный одним и супругов, не входит в общее имущество супругов ( абз. 4 п.2 ст. 256 ГК РФ) и наследуется как имущество автора такого результата.[41]

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а по истечении вышеуказанного срока результаты интеллектуальной деятельности – переходят в общественное достояние.

В пункте 91 постановления Пленума ВС РФ № 9 указано,[42] что состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя. В частности:

а) право следования в отношении произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений в соответствии с пунктом 3 статьи 1293 ГК РФ неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение;

б) право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ) и право на получение патента на селекционное достижение (пункт 2 статьи 1420 ГК РФ) наследуются на общих основаниях;

в) право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения, служебной топологии (абзац третий пункта 2 статьи 1295, абзац третий пункта 4 статьи 1370, пункт 5 статьи 1430, пункт 4 статьи 1461 ГК РФ), переходит к его наследникам, поскольку договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру является гражданско-правовым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать заключение о том, что основное значение наследования состоит в обеспечении гарантии гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам, государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям, которых он назначил своими наследниками.

Человек, имея способность распорядиться своим имуществом, в случае смерти, может работать и приобретать материальные блага не только для себя, но и для будущих наследников. Данная возможность стабилизирует экономические отношения в государстве и, как следствие, общую ситуацию в стране и обществе.

Современное законодательство гарантирует гражданину его право на свободу завещания и выступает гарантом защиты наследуемых прав.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

  1. «Гражданский Кодекс Российской Федерации» (часть3) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017г.)
  2. «Жилищный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018г.)
  3. «Семейный Кодекс ФРФР Российской Федерации» от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017г.)
  4. «Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018г.)
  5. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
  6. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018)
  7. Закон  РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013)
    "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"
  8. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
    "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
  9. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
    "О сельскохозяйственной кооперации"
  10. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
    "О кредитной кооперации"
  11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»
  12. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
  13. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5442-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»
  14. Приказ Минюста России от 10 апреля 2002г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, и удостоверенных надписях на сделках и свидетельствуемых документах»
  15. Потапова А.А. Наследственное право / А.А.Потапова Краткий курс учеб. Пособие. – Москва:Проспект, 2015-128с.
  16. Гражданский кодекс РФ Части первая, вторая, третья и четвертая/ текст с изм. и дополнениями на 20.03.2014г. / М.Эксмо, 2014- 736с.
  17. Мананников О.В. Наследственное право России/О.В.Манников Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко. – 2003
  18. Газизуллина Л.З. Наследственное право: / Л.З. Газизуллина учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014
  19. Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ / Е.А. Суханов, Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74
  20. Попова О. П.Наследственное право /О.П.Попова учебное пособие Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012-85с.

Гущин В.В., А.В. Добровинская Наследственное право России: учебное пособие/В.В. Гущин, А.В. Добровинская -Москва: КНОРУС, 2018- 170с.

Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 679

Оглоблина О. М. Наследование по завещанию : практ. пособие. – М. : Кнорус.– 2004. – 186 с.

Наследство: правовые и финансовые вопросы 2-е изд, перераб.и доп. – М: АБАК, 2017-168с.

Крашенинников П.В. Наследственное право/П.В. Крашенинников3-е изд.- М: Статут 2018-288с.

  1. Потапова А.А. Наследственное право. Краткий курс/учеб. Пособие. – Москва/Проспект, 2015 - 3 с.

  2. Мананников О.В. Наследственное право России: Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко. – 2003. – С. 10.

  3. Гражданский кодекс РФ Части первая, вторая, третья и четвертая/ текст с изм. и дополнениями на 20.03.2014г. / М./Эксмо, 2014- 736с.

  4. Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотре-

    нию жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532

    ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.

  5. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014- с.16-17

  6. Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74

  7. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 8

  8. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.18

  9. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 26

  10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» п. 2

  11. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.21

  12. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.21

  13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» п. 14-15

  14. Гущин В.В., А.В. Добровинская Наследственное право России: учебное пособие/В.В. Гущин, А.В. Добровинская -Москва: КНОРУС, 2018- с.38

  15. Гущин В.В., А.В. Добровинская Наследственное право России: учебное пособие / В.В. Гущин, А.В. Добровинская -Москва: КНОРУС, 2018- с.39

  16. Потапова А.А. Наследственное право. Краткий курс/учеб. Пособие. – Москва/Проспект, 2015 - 6 с.

  17. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.26-27

  18. Кассационное определение Суда Еврейской Автономной области от 12 февраля 2010 г. по делу N 33-71/2010

  19. Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 г. № 78-КГ17-88

  20. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 35

  21. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.30

  22. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 679.

  23. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 38

  24. Гущин В.В., А.В. Добровинская Наследственное право России: учебное пособие / В.В. Гущин, А.В. Добровинская -Москва: КНОРУС, 2018- с.52

  25. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.32-33

  26. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 40

  27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» п. 26

  28. Оглоблина О. М. Наследование по завещанию : практ. пособие. – М. : Кнорус.– 2004. – 186 с.

  29. Потапова А. А. Учеб. Пособие / Москва: Проспект, 2015 – с.49-50

  30. Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., пересмотр.—Казань: Юниверсум, 2014-с.61-62

  31. Попова О. П.Наследственное право : учебное пособие / Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012 с. 44

  32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» п.32

  33. Апелляционное определение МСГ от 16.07.2013 г. по делу № 11- 22146

  34. Апелляционное определение Московского Городского Суда от 16.01.2015г. по делу № 33-0970

  35. Апелляционное определение МГС от 16 января 2017г. по делу № 33-885/17

  36. Крашенинников П.В. Наследственное право/П.В.Крашенинников-3 изд.-М.:Статут,2018-120с.

  37. Утверждено Указом Президента РФ от 07 сентября 2010г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ» (Собрание законодательства РФ 2010 № 37 Ст. 4643)

  38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» п. 72

  39. Попова А.А. Наследственное право. Краткий курс: учеб. Пособие –Москва: Проспект 2015 с. 110

  40. Наследство: правовые и финансовые вопросы 2-е изд, перераб.и доп. – М: АБАК, 2017 с.70

  41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» п. 91