Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Важнейший институт гражданского права – наследственное право – приобретает особое значение в условиях становления гражданского общества, формирования рыночных отношений, качественно новой роли частной собственности, повышения уровня конституционного обеспечения прав личности и гражданина в РФ.

Само понятие завещания берет начало еще с Древнего Рима. Как раз-таки данный метод разделения всех материальных благ, нажитых гражданином в продолжительности своей жизнедеятельности, в особенности культивировался древнеримским социумом. Таким образом, в классификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) включались, помимо Институций (труды Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана, в частности Дигесты или Пандекты.

При формировании Дигест Трибониан (юрист VI в. н. э.) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» – «О завещаниях», чем отмечалась особая значимость данного института права в общественной жизнедеятельности и потребность его урегулирования на законодательной основе.

Актуальность исследования наследования по действующему закону продиктована нижеприведенными факторами:

во-первых, представляется актуальным рассмотрение современной проблематики наследования по закону; во-вторых, несомненно, актуально исследование новых очередей наследования; в-третьих, определенные интерес представляет исследование судебной практики по рассматриваемому вопросу.

Норма ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Право наследования гарантируется законом». Право наследования, имеющее закрепление в Конституции РФ, это не просто формальная часть юридического статуса человека и гражданин, а законное право физических субъектов, потому что оно прямо связано с частной собственностью.

Любой гражданин желает, чтобы после своей жизни, имущество, нажитое своим трудом, приобретенное либо подаренное, перешло во владение достойных, близких по духу граждан – родственников, друзей.

Базисным актом национального законодательства Российской Федерации, посвященным наследованию, является Гражданский кодекс РФ часть третья, Раздел V (далее по тексту – ГК РФ) .

Цель работы состоит в изучение оформления наследственных прав

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи оформление наследства

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие отношения в сфере принятия наследства, практика их применения, доктрина.

Методы, использованные в данной работе: диалектический, аналитический метод, сравнительно-правовой, исторический, логический метод.

Теоретическую основу данного исследования составили труды таких учёных как: С.С. Алексеев, А.В. Бегичев, Б.А. Буланвский, Г.С. Демидова, О.Ю. Ильина, А.Е. Казанцева, П.В. Крашенинников, Э.А. Кузнецова, О.Ю. Малкин, А.Г. Певзнер, Л.И. Попова, Н.Ю. Рассказова, М.В. Самойлова, В.И. Серебровский, С.А. Смирнов, К.В. Толстой, Ю.К. Толстой, Е.В. Ходырева, Е.В. Цыпляева, Г.Ф. Шершеневич, О.Ю. Шилохвост, Н.Д Эриашвили, и т.д.

Нормативную базу исследования составили: Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданско-процессуальный Кодекс Российской Федерации, «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», другие официальные документы и законодательные акты Российской Федерации.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования результатов исследования в правоприменительной деятельности.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВА

1.1 Понятие и виды наследства

Для того чтобы начать изучение принятия наследства, необходимо разобраться что же понимается под принятием наследства, является ли это юридическим фактом, какое место в системе юридических фактов оно занимает и т.д. Существует две системы принятия наследства:

1. Система принятия – предполагает, что если наследник совершил определенные действия относительно наследственной массы, считается, что он выразил собственную волю на принятие наследства, если не заявит об обратном.

2. Система отречения – напротив, предполагает, что наследство переходит к соответствующему наследнику по завершению определенного на законодательной основе для отказа срока, если только наследник не заявил до окончания данного срока о своем отказе от наследства. В Российской Федерации действует система принятия. Следовательно, в Российской Федерации действует, так называемая «презумпция» принятия наследства.

Это означает, что наследник считается принявшим наследство, пока не будет доказано иное. В теории наследственного права есть разные мнения о том, что же всё-таки такое принятие наследства[1]. Например, О.Ю. Ильина пишет о том, что принятие наследства – это одностороннее волевое действие гражданина, призванного к наследованию, ориентированное на приобретение причитающегося ему наследства, осуществляемое в определенном на законодательной основе порядке в сроки и методами.

Из этого определения, можно определить юридическую характеристику принятия наследства:

1. Это односторонняя сделка, порождающая сопутствующие правовые последствия в качестве приобретения законного права на наследство. Ввиду того, что принятие наследства признаётся сделкой, к ней предъявляются аналогичные требования, что и к любой другой сделке в гражданском праве, относительно её формы, условий действительности и пр. Т.к. это односторонняя сделка, следовательно, это юридический факт, в системе юридических фактов принятие наследства: правомерное действие – юридический акт – сделка.

2. Принятие наследства имеет абсолютную направленность, то есть предполагает осуществление действий координированных на получение наследственных прав не относительно определённого субъекта, а безотносительно того или иного субъекта, и в наибольшей мере имеет характер направленности на объект – наследство.

3. Принятие наследства распространяет свое действие лишь на личность самого наследника, то есть не допустимо осуществление действий, связанных с получением наследственных прав от лица иных наследников (исключение составляет представительство на законных основаниях).

4. При наличии нескольких оснований наследования (завещание, закон, право представления и прочие), принятие наследования возможно по одному, нескольким или всем указанным основаниям.

5. Принятие наследства должно являться целостным и безоговорочным, не разрешается принятие наследства при условии или с оговорками.

Такой точки зрения придерживаются все учёные теоретики и практики, по-нашему мнению это связано в первую очередь с принципом универсального правопреемства (т.к. этот принцип гласит: что наследственная масса не делима и включает в себя не только имущество наследодателя, но и обязательства умершего), а если бы была возможность наследовать с оговоркой или частично, то ущемлялись бы права кредиторов наследодателя и других наследников.

6. Принятие доли наследства предполагает принятие всей наследственной массы.

7. Факт принятия наследства, не имея зависимости от момента принятия имеет свойство обратной силы, то есть гражданин, считается приобрётшим право собственности со дня открытия наследства. Это обусловлено тем, что право собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации такого имущества, но на наследственные правоотношения это правило не распространяется.

8. Принятие наследства, в определенных на законодательной основе условиях допускает дальнейшую возможность отказа от наследства.

От других субъектов гражданских прав его, как правило, отличают: в первую очередь, основания появления, которым считается не воля гражданина, а факт открытия наследства; во вторую, его содержание, которое заключается не в определенных правомочиях, а в образовании иного права.

3. Принятие гражданином доли наследства предполагает принятие всей наследственной массы, в чём бы данное наследство ни заключалось и где бы оно не находилось.

4. Принятие наследства имеет безоговорочную направленность.

5. Акт принятия наследства имеет обратную силу.

6. Акт принятия наследства имеет индивидуальную направленность, так как по своей природной сущности считается сделкой и обуславливает возникновение права и обязанности только у гражданина, его осуществившего.

Данное определение, по-нашему мнению не совсем верное, т.к. будет более верно считать принятие наследства не волевым актом, а односторонней сделкой. Это обосновывается тем, что сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 ГК РФ[2]) , что само по себе подразумевает наличие воли у субъекта, ведь действие не может быть безвольным (за исключением, конечно, пороков воли). Поэтому считаем, что данное определение не совсем корректно.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Это свидетельствует о главном принципе наследования, т.е. универсальном правопреемстве. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним либо рядом наследников не предполагает принятие наследства другими наследниками. Это связано в первую очередь с тем, что каждый наследник является самостоятельным субъектом права.

4. Принятое наследство считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства, не имея зависимости от момента его фактического принятия, в частности не имея зависимости от времени федеральной регистрации права наследника на наследуемое имущество[3].

Это обусловлено тем, что принятое наследство является частью имущества наследника, не зависимо от времени его принятия, а также государственной регистрации прав наследника. Так же дополнение к этой статье можно проследить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 9 «О судебной практике по делам о наследовании[4]» в п. 352 : Наследник, который подал заявление о принятии наследства или заявление о получении свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, является принявшим наследство, которое причитается ему по всем законным основаниям. Принятие наследства, которое причитается гражданину лишь по одному из существующих оснований, не допускает возможность принятия наследства, которое причитается ему по иным существующим основаниям, по окончании срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до окончания данного срока знал либо должен был знать о существовании данных оснований.

В условиях призвания наследника к наследованию в одно и то же время по ряду оснований (по завещанию и по действующему закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в итоге открытия наследства и так далее) наследник имеет право принять наследство, которое причитается ему по одному из данных оснований, по ряду из них либо по всем существующим основаниям.

Законным правом на принятие наследства обладают лишь призванные к наследованию субъекты. Субъект, подавший до призвания к наследованию ходатайство о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о законном праве на наследство, в условиях его призвания к наследованию в дальнейшем будет считаться принявшим наследство, если только не отзовет собственное заявление до призвания к наследованию[5].

Что же касается субъектов которые могут принимать наследство, они указаны в статье 1116 ГК, к ним относятся: граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, а так же юридические лица могут принимать наследство (но только завещанное имущество, и существующие на день открытия наследства).

По нашему мнению, право на принятие наследства является субъективным правом, а это означает, что оно является предусмотренным законодательством, мерой возможного поведения. Так же в законе говорится о том, что наследник признается собственником, когда открывается наследство, по-нашему мнению, термин «признается» является фикцией. Поскольку с юридической точки зрения, наследник не является полным собственником, т.к. у него нет возможности в полной мере распоряжаться наследственным имуществом, до получения свидетельства о праве не наследство. Но есть возможность заключения предварительного договора, в котором в качестве предмета будет выступать какая-то часть наследственной массы, а может быть и всё имущество.

И только в последующем, когда наследник получит свидетельство о праве на наследство, он сможет заключить и основной договор. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принятие наследства – это односторонняя сделка, порождающая возникновение прав и обязанностей в отношении наследуемого имущества.

1.2 Способы принятия наследства

Имеется несколько способов принятия наследства, оба определены в законодательстве. В статье 1153 ГК РФ говорится.

Принятие наследства реализуется подачей по месту открытия наследства нотариусу либо уполномоченному в согласии с действующим законом предоставлять свидетельства о праве на наследство должностному субъекту заявления наследника о принятии наследства или заявления наследника о получении свидетельства о праве на наследуемое имущество.

В условиях, когда заявление гражданина наследуемого имещуство, передается нотариусу иным субъектом либо отправляется по почте, подпись наследника на заявлении должна быть заверена нотариусом, уполномоченным субъектом, наделенным должностными функциями осуществлять нотариальные действия, либо субъектом, уполномоченным заверять доверенности в согласии с ГК РФ.

Принятие наследства с посредством представителя допускается, если в соответствующей доверенности заблаговременно предусмотрено полномочие на данное действие. Чтобы принять наследство с помощью законного представителя в данной доверенности необходимость отсутствует[6].

Признается, до тех пор пока не доказано другое, что наследник принял наследство, если он осуществил действия, которые непосредственно говорят о фактическом принятии наследства, также если наследник:

- вступил во владение либо в управление наследственным имуществом, например: заселился в квартиру наследодателя и стал ею владеть;

- принял необходимые меры по сохранению наследуемой массы, защите ее от посягательств либо притязаний третьих лиц, например: составил заявление и подал его нотариусу, для того, чтобы нотариус принял меры по сохранению имущества;

- осуществил за собственный счет расходы на содержание наследственного имущества, например: оплачивал коммунальные счета, оплачивал штрафы по транспортному средству и т.д.;

- оплатил за собственный счет долги наследодателя либо получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю финансовые ресурсы, например: погасил кредит наследодателя, а также принял по договору займа сумму, которую должник должен был передать наследодателю как своему кредитору.

В частности, данные действия могут быть осуществлены как самим, собственно, наследником, так же и по его поручению иными субъектами. Эти действия необходимо осуществить в течение временного срока принятия наследства, определенного статьей 1154 ГК РФ. Существование совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое включается в состав наследства, само по себе не говорит о фактическом принятии наследства.

В ст. 1153 ГК РФ определена возможность подачи двух различных заявлений. Данные заявления имеют одинаковую правовую силу и говорят о безоговорочном принятии наследства[7].

Наряду с этим, данные заявления имеют некоторые различия по целям.

Таким образом, подача заявления о принятии наследства имеет ограничение в качестве цели утвердиться в праве на наследство. Данный метод принятия наследства может быть целесообразен в тех обстоятельствах, когда наследник не желает на данный момент получать свидетельство о праве на наследство, в частности в тех обстоятельствах, когда наследуют права, исполнение которых не обуславливает потребности государственной регистрации.

Подача заявления о получении свидетельства о праве на наследство преследует цель официального заверения прав наследника на приобретаемое имущество.

Подача одного из заявлений не исключает возможность подачи другого заявления. Также стоит отметить, что в случае подачи заявления без указания основания для принятия наследства, лицо считается принявшим наследство по всем основаниям. Это является своеобразной защитой прав, заключающейся в том, что даже если наследник не знал о том, что необходимо указывать конкретные основания (что чаще всего бывает, т.к. мало кто из наследников сведущ в юридических тонкостях принятия наследства), и подал заявление не указывая оснований, то автоматически будет считаться, что он принял наследство по всем основаниям, и в случае наличия спора, он сможет на это сослаться.

Необходимо указать, на то что у наследников любой очереди есть право на подачу заявления для принятия наследства, т.е. даже если присутствует наследники первой, второй и т.д. очереди наследник любой очереди (в том числе даже

7) может подать заявление на принятие наследства. В этом выражается ещё один способ защиты наследственных прав.

Т.к. в случае «отпадения» предшествующей очереди, наследнику последующей очереди больше не будет необходимости подавать заявление, плюс не надо будет восстанавливать сроки в случае, если эти сроки окажутся пропущенными[8]. По окончании регистрации заявлений о принятии наследства наследниками юрист осуществляет такие действия:

- устанавливает состав наследственной массы и реальную принадлежность его наследодателю по правообразующей (право подтверждающей) документации;

- устанавливает реальный круг наследников беря в учет порядковый номер очереди, если наследование осуществляется по действующему закону, с учётом необходимых (обязательных) наследников, когда наследование совершается по завещанию, с учётом не родившихся, однако, зачатых наследников при жизни, наследодателя, в частности недостойных наследников;

- осуществляет раздел имущества с учётом всего количества наследников, существования супружеских взаимоотношений между наследодателем и наследником;

- обговаривает осуществленный им раздел наследственного имущества со всеми имеющимися наследниками;

- оформляет законное свидетельство о праве на наследство;

- взыскивает с наследников госпошлину за предоставленные им услуги;

- в трёхдневный срок отправляет справку в соответствующий орган для взыскания с последнего из наследников суммы налога за полученное наследственное имущество. В настоящей практике зачастую встречаются разногласия относительно признания каких-либо действий в качестве действий по принятию наследства.

Зачастую наследники, которые пропустили срок для принятия наследства, обращаются в судебную инстанцию с требованием утвердить факт фактического принятия наследства. В частности, в качестве своей аргументации наследники часто приводят различно города аргументы: «находился на похоронах наследодателя, забрал некоторые вещи и часть предметов домашней обстановки из жилой площади наследодателя и перевез в собственную квартиру».

Также, например, в Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28.03.2017 по делу № 33-3664/2017 истец ссылался на фактическое принятие наследства, путем принятия предметов обычной домашней обстановки, в удовлетворении требований было отказано.

В условиях разрешения вопроса о фактическом принятии наследником наследства суд, по мнению М.В. Волгаева и Н.В. Растовцевой, должен проверить наличие двух юридических фактов:

1) выражают ли действия наследника его намерение принять наследство;

2) совершены ли указанные действия в пределах шестимесячного срока, установленного для принятия наследства .

В действующей практике существует презумпция принятия наследства, т.е. наследство считается принятым, пока заинтересованными лицами не будет доказано иное. Стоит отметить, что разрешать вопрос о том, принял ли наследник имущество фактическим способом или же нет, компетентны суд и нотариус[9].

Т.е. такой способ принятия наследства, может быть признан как в судебном так и внесудебном порядке. Например, нотариус, к которому по истечении срока для принятия наследства, обратился с заявлением наследник, о выдаче свидетельства на наследство и при этом доказав фактическое принятие наследства в пределах срока для принятия наследства, вправе самостоятельно, без решения суда, выдать соответствующее свидетельство.

Так же следует иметь ввиду, что в соответствии с Методическими рекомендациями ФНП 2006 г., а так же Постановлением Пленума ВС от 29.05.2012 г. № 9, следует, что нотариальное признание факта принятия наследства допустимо не только с заявления такого наследника (т.е. наследника, который фактически принял наследство), но и при его отсутствии. Такой наследник, считается фактически принявшим наследство, пока в суде не будет доказано иное. Поскольку его права не должны быть ущемлены, при выдаче свидетельства о праве на наследство другим наследникам.

Разумеется, нотариус может располагать сведениями (полученными, к примеру, от других наследников), указывающими на то, что другой наследник совершает определённые действия в отношении наследственного имущества. Но, необходимо знать, что в ходе нотариальных действий осуществляется бесспорная фиксация прав, которая возможна при их подтверждении, но не предположении. Наличия у нотариуса таких сведений не квалифицирует их в качестве доказательства факта принятия наследства без выяснения воли самого «наследника».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существует два способа принятия наследства: юридический (формальный) и фактический (конклюдентный).

В основе формального способа лежит законное удостоверение того, что наследник принял имущество, после такого способа маловероятно возникновение проблем в оспаривании факта принятия. А вот второй способ даёт почву для возникновения разного рода казусов в отношениях принятия наследства. Чаще всего это происходит из-за того, что данный способ лишь частично урегулирован на законодательном уровне, в остальном же приходится ссылаться на правоприменительную практику, т.к. существуют ситуации, которые не указаны в законе.

ГЛАВА 2. ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

2.1 Принятие наследства по истечению установленного срока

Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника потребность осуществления каких-либо иных дополнительных действий по принятию наследства.

В судебном порядке, в соответствии со ст. 1155 ГК РФ: после подачи заявления самого наследника, который пропустил срок, установленный законом для принятия наследства, суд имеет право восстановить данный срок, признав наследника фактически принявшим наследство, если он не имел возможности узнать об открытии наследства или же пропустил данный срок по иным уважительным причинам.

При условии того, что сам наследник, который пропустил шестимесячный срок, обратился в суд в сроке шести месяцев после того, как реальные причины пропуска данного срока отпали. По факту признания наследника принявшим наследство судом определяются наследственные доли всех наследников в общем имуществе и при необходимости определяются меры по защите законных прав нового наследника на его получение собственной доли из общего наследства[10].

Свидетельства, о праве на наследство которые были выданы ранее, более не считаются действительными. Восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно также во внесудебном порядке: также наследство может приниматься после срока, который установлен для его принятия, без обращения в судебные органы при условии общего согласия всех остальных наследников, которое необходимо составить в письменной форме. Если данное согласие даѐтся наследниками не в присутствии нотариуса, который призван вести наследственное дело, то их подписи на документах о взаимном согласии обязаны быть засвидетельствованы иным уполномоченным лицом или же другим нотариусом.

Согласие наследников считается законным основанием аннулирования нотариусом так называемого свидетельства о праве на наследство, которое было выдано ранее, а также основанием для выдачи повторно нового свидетельства. В том случае, если на основании полученного свидетельства уже была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимость, то постановление об отмене раннее выданного свидетельства нотариусом и само новое свидетельство считаются законным основанием внесения определѐнных изменений в запись о ГР, то есть государственной регистрации[11].

Наследник, который принял наследство после окончания установленного срока через суд, имеет право получить причитающуюся ему наследственную долю в соответствии с основными правилами:

На возмещение всех доходов, извлечѐнных другими лицами из причитающейся ему наследственной доли с того момента, когда сами наследники были осведомлены о вступлении в законную силу судебного решения;

На возмещение стоимости части наследства, если вернуть еѐ уже невозможно;

На возвращение причитающейся доли наследства в натуре. При этом, данные (другие) наследники при возврате имущества или возмещении его стоимости имеют право требования от этого наследника законного возмещения затрат, которые были понесены ими за весь период их пользования данным имуществом, согласно статье 1108 ГК РФ. Для вышеописанного внесудебного порядка положения ст. 1108, 1107, 1104 и 1105 ГК РФ применяются так как заключѐнным письменно соглашением между самими наследниками не предусматривается иное. Восстановление временного срока для принятия наследства необходимо различать от определения юридического факта – факта принятия наследства.

Дела, которые связаны с восстановлением срока для принятия наследства, должны изучаться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, которые приняли наследство. Если наследник в сроке шести месяцев с момента открытия наследства осуществил какие-либо действия, говорящие о вступлении во владение наследственным имуществом, но все же, документальных доказательств, несомненно свидетельствующих об этом, недостаточно, судам необходимо не решать вопрос о восстановлении временного срока для принятия наследства, а определять сам факт принятия наследником наследуемого имущества[12].

Таким образом, наследство может быть принято наследником по окончанию срока, утвержденного на законных основаниях для его принятия, без обращения в судебную инстанцию при условии согласия в письменной форме на это всех других наследников, которые приняли наследство.

Наследник, который принял наследство после окончания определенного срока с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, имеет полное право на получение причитающегося ему наследства в согласии со следующими основаниями:

а) имущество, являющееся неосновательным обогащением приобретателя, должно быть возвращено пострадавшему в натуре; приобретатель несет ответственность перед потерпевшим за всякие, в частности и за всякие случайные, недостачу либо ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения; до этого момента он несет ответственность только за умысел и грубую неосторожность (ст. 1104 ГК РФ);

б) в условиях невозможности вернуть в натуре незаконно полученное либо сбереженное имущество приобретатель обязан компенсировать пострадавшему реальную стоимость данного имущества на момент его приобретения, в частности убытки, которые обусловлены дальнейшим изменением стоимости имущества, если приобретатель не компенсировал его стоимость немедленно после того, как узнал о незаконности обогащения; субъект, неосновательно временно пользовавшийся чужим имуществом без намерения его приобрести или чужими услугами, обязан компенсировать пострадавшему то, что оно сберегло вследствие данного пользования, по стоимости, существовавшей во время, когда окончилось пользование, и в том месте, где оно совершалось (ст. 1105 ГК РФ);

в) субъект, который без законных оснований получил или сберег имущество, должен вернуть пострадавшему все доходы, которые он извлекло либо должен был извлечь от использования данного имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения;

г) при возврате неосновательно полученного либо сбереженного имущества (ст. 1104 ГК РФ) или компенсации его стоимости (ст. 1105 ГК РФ) приобретатель имеет право требовать от пострадавшего компенсации понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он должен вернуть доходы с зачетом полученных им выгод[13].

К примеру, наследники имеют право заключить между собой обоюдное соглашение о выплате наследнику, которому восстановлен срок для принятия наследства, реальной стоимости имущества вместо предоставления данного имущества в натуре.

Также в соответствии с пп. 1, 2 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник обязан его принять, не разрешается принятие наследства под каким-либо условием либо с оговорками. Согласно пп. 1, 2 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства реализуется подачей по месту открытия наследства нотариусу либо уполномоченному в согласии с действующим законом предоставлять свидетельства о праве на наследство должностному субъекту заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев с момента открытия наследства Опоздавший наследник, который, тем не менее, вступил в права наследования по судебному решению, либо соглашению сторон, вынуждает других наследников к перераспределению наследственной массы. Фактически, ранее принятое наследниками имущество, без учета прав опоздавшего наследника, превращается в неосновательное обогащение.

И у лица принявшего его возникает обязанность вернуть неосновательное обогащение опоздавшему наследнику. Если наследник не имеет возможности вернуть неосновательное обогащение в натуре, то обязан возместить его стоимость. Порядок возмещения доходов, полученных от использования имущества, приобретенного как неосновательное обогащение, предусмотрен статьями 1104-1108 ГК РФ.

Таким образом, последствия принятия наследства можно условно разделить на три группы: возникновение у наследника, своевременно вступившего в наследство, прав и обязанностей по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом; возникновение у наследника обязанностей, связанных с возмещением расходов на погребение наследодателя, а также погашение долгов наследодателя, перешедших по наследству; возникновение у наследника, вступившего в наследство с опозданием, права требовать перераспределения наследственного имущества и отобрания принадлежащего ему по праву имущества у других наследников .

Следовательно, последствия принятия наследства предполагают возникновение прав и обязанностей, как у самого наследника, так и у третьих лиц, имеющих законный интерес в наследственной массе. Наследование отдельных категорий имущества может иметь свои особенности, предусмотренные законом, но в целом укладывается в перечисленные группы последствий[14].

Опоздавший наследник, который, тем не менее, вступил в права наследования по судебному решению, либо соглашению сторон, вынуждает других наследников к перераспределению наследственной массы. Фактически, ранее принятое наследниками имущество, без учета прав опоздавшего наследника, превращается в неосновательное обогащение. И у лица принявшего его возникает обязанность вернуть неосновательное обогащение опоздавшему наследнику. Если наследник не имеет возможности вернуть неосновательное обогащение в натуре, то обязан возместить его стоимость.

Порядок возмещения доходов, полученных от использования имущества, приобретенного как неосновательное обогащение, предусмотрен статьями 1104-1108 ГК РФ.

Таким образом, последствия принятия наследства можно условно разделить на три группы: возникновение у наследника, своевременно вступившего в наследство, прав и обязанностей по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом возникновение у наследника обязанностей, связанных с возмещением расходов на погребение наследодателя, а также погашение долгов наследодателя, перешедших по наследству возникновение у наследника, вступившего в наследство с опозданием, права требовать перераспределения наследственного имущества и отобрания принадлежащего ему по праву имущества у других наследников.

Следовательно, последствия принятия наследства предполагают возникновение прав и обязанностей как у самого наследника, так и у третьих лиц, имеющих законный интерес в наследственной массе. Наследование отдельных категорий имущества может иметь свои особенности, предусмотренные законом, но в целом укладывается в перечисленные группы последствий.

2.2 Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии

В нынешнем отечественном гражданском праве наследственная трансмиссия - это переход в порядке универсального правопреемства от наследника, умершего после открытия наследства, однако, не успевшего его принять в определенный срок, к его наследникам (трансмиссарам) по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию, имущества наследодателя в причитающейся ему доле .

Исследуя содержание права, переходящего в порядке наследственной трансмиссии, необходимо заметить, что оно включает лишь право на принятие наследства. Назначение наследственной трансмиссии представляется в нивелировании того факта, что наследник погиб, не изъявив воли на принятие либо отказ от наследства[15].

Однако, согласно правилам о восстановлении временного срока на принятие наследственной массы, когда практический смысл имеет только его принятие, действующий закон наделяет наследников-трансмиссаров лишь правом на принятие наследства. Данное положение базируется как на буквальном толковании наименования и содержания ст. 1156 ГК РФ, так и систематическом толковании других действующих норм наследственного права. К примеру, в особой норме (ст. 1156 ГК РФ) говорится лишь об реализации права на принятие наследства. Отсылка к общим основаниям не воздействует на возможность признания перехода в порядке наследственной трансмиссии права на отказ от наследства, так как единых норм для принятия и отказа в отечественном наследственном праве не существует. Принятию наследства посвящены ст. ст. 1152 - 1156 ГК РФ, а отказу - ст. ст. 1157 - 1161 ГК РФ.

На основании теоретико-методологических положений о понятии и природной сути наследственной трансмиссии мы можем рассуждать о гражданско-юридическом механизме ее реализации через основание и условия ее использования. Условиями наследственной трансмиссии считаются в первую очередь обстоятельства, с которыми действующее законодательство предопределяет переход права на принятие причитающегося наследства. Эти обстоятельства являются правовыми фактами со всеми следующими из этого последствиями. В частности, обособленные условия реализации наследственной трансмиссии формируют трудоёмкий правовой состав, который выступает основанием наследственной трансмиссии[16].

К условиям наследственной трансмиссии необходимо отнести: 1) смерть наследника, наступившую после открытия наследства, однако, до окончания срока, предоставленного данному наследнику для принятия наследства. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Таким образом, только смерть наследника после открытия наследства дает возможность разделять наследственную трансмиссию и схожий с ней некий порядок призвания к наследованию, как право представления.

Необходимо заметить то, что, так как наследство открывается не только со смертью гражданина, но и вследствие объявления гражданина таковым, при невозможности в решении суда указать день возможной гибели наследодателя и наследника-трансмиттента, наследники имеют право воспользоваться данным обстоятельством и с помощью выбора лица, касательно которого заявление подается в первую очередь, поменять порядок наследования.

В частности, вещественным признаком в этих обстоятельствах можно назвать наступление смерти до окончания срока, предоставленного такому наследнику для принятия наследства. Если же смерть возникает по окончанию срока, он не может быть восстановлен наследниками-трансмиссарами, так как с иском об этом может обратиться лишь сам наследник,

2) непринятие наследником-трансмиттентом наследства в течение определенного срока, определяемого по действующим правилам ст. 1154 ГК РФ.

Раскрывая особенности гражданско-юридического механизма наследственной трансмиссии, необходимо указать на ряд исключений, когда нормы о наследственной трансмиссии не применяются, то есть переход наследства в порядке наследственной трансмиссии невозможен.

Следует обратить внимание на тот аспект, что, если условия использования наследственной трансмиссии исчерпывающим образом определены в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, то условия, которые исключают наследственную трансмиссию, необходимо поделить на прямые и косвенные.

К первым, исключающим наследственную трансмиссию, относится лишь обязательность доли наследника-трансмиттента. Основания установления в действующем законе запрета перехода права на обязательную долю в порядке наследственной трансмиссии, как мы полагаем, аналогичны специальному правилу для обязательной доли об отказах от нее[17].

В согласии с абз. 4 п. 1 ст. 1158 ГК РФ не допускается отказ от обязательной доли в пользу иных субъектов, так как право на обязательную долю имеет строго личный характер и не может передаваться иным гражданам. К косвенным условиям, исключающим наследственную трансмиссию, относится лишь субституция, так как выдвигаемые иными учеными такие обстоятельства, как одновременная смерть наследодателя и наследника-трансмиттента либо принятие последним наследства, считаются отрицательной проекцией условий применения наследственной трансмиссии, а не наоборот.

Анализируя историческое развитие субституции как особого распоряжения завещателя, следует обратить внимание на использование в отечественном праве лишь одной из известных римскому праву и современным зарубежным правопорядкам ее разновидностей - обычного подназначения (substitutio vulgaris). Современное российское наследственное право позволяет подназначить наследника как по завещанию, так и по закону на случай, если наследник:

1) умрет до открытия наследства, или одновременно с завещателем, или после открытия наследства, не успев его принять;

2) не примет наследство по другим причинам или откажется от принятия наследства;

3) не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник. Согласно п. 2 ст. 1156 ГК РФ, право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях, которыми следует считать правила, установленные в ст. ст. 1152 - 1156 ГК РФ.

 Можно сделать вывод, что наследство в порядке наследственной трансмиссии может быть принято как формально, т.е. посредством подачи заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, так и фактически, т.е. посредством совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Эти действия должны быть совершены в пределах специального срока, установленного для трансмиссаров, который хотя и исчисляется со дня открытия наследства (т.е. смерти наследодателя), но, если оставшаяся после смерти наследника-трансмиттента часть срока, установленного для принятия им наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

На основе нашей позиции о включении права на принятие наследства в наследственную массу трансмиттента, равно как выдвинутых аргументов о зависимости принятия наследства после наследодателя от принятия наследства после трансмиссара, нет препятствий для включения в наследственный актив трансмиттента права на принятие наследства от наследодателя, оценка которого в целях удовлетворения требований кредиторов трансмиттента может быть произведена только после удовлетворения требований кредиторов наследодателя.

ГЛАВА 3. НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

В настоящее время по законодательству Российской Федерации распорядиться имуществом на случай своей смерти гражданин может только путем составления завещания - статья 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (далее ГК РФ).

Если же завещание не оформлено, то наследование происходит в порядке и по очередности, указанной в главе 63 ГК РФ. Современные реалии выявили необходимость обновить сильно устаревшие нормы, путем расширения наследственных правоотношений. Так, с 1 сентября 2018 г., в России вступят в силу ряд нормативных актов, регулирующих наследственное право. По обновленному законодательству все формальности, относящиеся к процедуре оформления наследства, станут оформляться исключительно нотариусами, кроме этого изменится и принцип составления завещания.

К примеру, Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" от 29.07.2017 N 259-ФЗ (далее Федеральный закон № 259-ФЗ), корректирующий Гражданский кодекс РФ ч.1., ч.2, ч.3 призван сформировать в стране новую концепцию наследственного права. Федеральный закон № 259-ФЗ расширил наследственные права граждан и упростил процедуру принятия наследства. Новый закон разрешил проблемы, посвященные порядку распределения наследства и содержания отдельных членов семьи после смерти наследодателя, предусмотрев возможность составления совместного завещания и наследственного договора.

То есть муж и жена могут иметь один документ на двоих, в котором будет указана судьба имущества каждого из них после смерти. К примеру, там можно будет указать, что если один из супругов умирает, то все имущество переходит к другому, а после его смерти уже определенным образом распределяется среди наследников. Кроме того, в наследственном договоре еще можно указать обязанность наследователя сделать что-нибудь, то есть, появится возможность выразить свою последнюю волю, которая станет обязательным условием для наследников или иных лиц. Полагаем, что данная новела, носит положительный аспект.

Так как при заключении наследственного договора имущество наследодателя резервируется за конкретным наследником, указанным в документе, и наследодатель до момента своей смерти, скажем, продать такое имущество без согласия, фигурирующего в договоре наследника не сможет. К тому же, если в отношении такого имущества наследодатель сделал какие-то распоряжения в завещании, то оно в этой части является недействительным. Более того, к наследнику по наследственному договору вместе с имуществом не переходят долги умершего. Обновленное законодательство существенным образом упрощает процедуры принятия наследства, теперь все необходимые документы, подтверждающие право наследователя на имущество, должен совершать не он сам, а нотариус, ведущий дело о наследстве, он сможет сделать это быстрее, запросив информацию из госреестров.

Полагаем, такой подход к оформлению наследственных прав существенно упростит жизнь гражданам, которые в настоящее время вынуждены своими силами разыскивать затребованные нотариусом доказательства. Завершением оформления наследственных прав является предоставление наследнику объемного свидетельства о праве наследования на все имущество наследодателя, вне зависимости от его местонахождения и состава.

На основании, свидетельства о праве наследования, станет производиться государственная регистрация прав собственности. В законе имеется уточнение, что в отношении всех наследственных дел, открытым после вступления в силу новых положений следует применять ст. 1171 и 1173 ГК РФ в обновленной редакции. Это говорит о том, что закон обратной силы не имеет и наследственные права, возникшие до вступления новых норм в силу, станут оформляться по старым правилам. Еще одним важным изменениям, которые внес новый закон в процесс наследования, можно отнести наделение наследников возможностью отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц.

Это правило закреплено в пункте 5 статьи 1149 ГК РФ «Право на обязательную долю в наследстве» и вступит в силу с 1 сентября 2018 года Согласно новому правилу, наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. Новые правила также обеспечат защиту интересов кредиторов умершего, благодаря введению новой конструкции по распоряжению имуществом на случай смерти– наследственный фонд.

Наследственный фонд представляет собой способ управления имуществом, которые осталось после смерти наследодателя. В соответствии с новым законом наследственный фонд будет создаваться, и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания. Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда, об условиях распоряжения имуществом и доходами фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц. Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти.

В соответствии со статьей 1124. п.5 ГК РФ, вступающим с 1 сентября 2018 года, после смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия. Таким образом, наследственный фонд может претендовать на наследство наряду с гражданами или юридическими лицами, указанными в завещании умершего, это поможет защитить интересы кредиторов наследодателя, которые могут потребовать выплаты долга у всех наследников, включая фонд. Также наследственный фонд выступит гарантом соблюдение прав несовершеннолетних детей умершего гражданина, которые смогут получить положенное им имущество, даже если не будут указаны в завещании.

Полагаем, что наследственный фонд позволит сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес в управление фонду, а, следовательно избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, составляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда за полгода с активами могло произойти все, что угодно. Поправки, касающиеся наследования по закону не очень серьезные, они уточняют некоторые детали по поводу наследования по закону и прописывают, когда именно будет открыто наследование.

Так Федеральным закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[6] в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения теперь, временем открытия наследства является не день, а момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим ст. 1114 ГК РФ.

Таким образом, принятый нормативный акт повышает эффективность мер, предпринимаемых государством по охране наследственной массы, управлению ею в период до момента определения наследников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа юридической литературы необходимо констатировать, что ключевым элементом системы наследственного права, требующим дальнейшего изучения и совершенствования, является способ производства раздела наследства. Вместе с тем, проведенный ретроспективный анализ российского законодательства о наследстве позволяет говорить о рецепции отдельных положений Римского права, начиная с эпохи Петра I.

Изложенные обстоятельства также свидетельствуют о необходимости комплексного исследования проблемных вопросов наследственного права. Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что институт наследственного права является неотъемлемым компонентом существующей российской правовой системы, требующим глубокого теоретического и практического осмысления в целях его дальнейшего совершенствования.

Наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе наследодателя другими лицами (наследниками).

Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти. Для указанных целей может быть использован только институт завещания.

Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей наследодателя. Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении).

Исследование института наследования через призму исторического развития дает нам понимание значимости наследственного права. Наследство шло по пути развития Российского государства, меняясь в зависимости от политического строя, экономических отношений и т.д. Оно появляется с момента возникновения Российского государства и продолжает свое развитие.

применительно к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования. Гражданин может составить завещание исходя из своих внутренних побуждений, отношений в семье и других критериев, завещание может быть отменено и составлено новое неограниченное число раз в любой момент жизни гражданина. Перед наследниками всегда есть право выбора: принять наследство либо отказаться от его принятия.

Допускается направленный и ненаправленный отказ от наследства, в последнем случае наследство делится между теми наследниками, которые вступили в наследство. Рассмотрев процессы становления и развития наследственного права со времен Российского государства до настоящего времени, можно с уверенностью говорить о его высокой общественной значимости. Эволюция наследственного права была вызвана совокупностью объективных факторов, выраженных в изменении государственного строя, в социально-экономической, политической сферах. Несмотря на серьезные преобразования, происходившие с институтом наследственного права на протяжении стольких лет, правовому регулированию раздела наследства посвящено всего несколько статей Гражданского кодекса РФ (ст. 1165- 1170).

Указанное не только не является свидетельством несовершенства института наследственного права, напротив, учитывая отсылочный характер перечисленных норм, позволяет говорить о достаточно высоком уровне структурной проработанности, в частности: для правильного толкования части третьей ГК РФ, нужно обращаться и к иным нормам гражданского права, а в ряде случаев и семейного (Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), принятый 8 декабря 1995 года Государственной думой). На это нам указывают нормы ст. 34 «Совместная собственность супругов», ст. 38 «Раздел общего имущества супругов» СК РФ. Рассматривая проблемы, возникающие в практике применения наследственного права, необходимо также отметить положительную роль исторического анализа в целях их выявления и поиска путей решения. Так, на сегодняшний день в цивилистике остается неисследованным и открытым вопрос соглашения о разделе наследства. Конституция РФ провозглашает принцип гарантированности права наследования (ч. 4 ст. 35).

При этом соглашение о разделе наследства является эффективным средством в механизме реализации данного принципа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. № 2. С.6-9.
  2. Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика // Наследственное право. 2015. № 4. С. 20-26
  3. Зенина, О.Г. Напралвенный отказ от наследства в современном наследственном законодательстве. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / О.Г. Зенина // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 122-124
  4. Клещёв, С.Е., Шиляев, Д.В. К вопросу о проблемах связанных с принятием наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / С.Е. Клещёв, Д.В. Шиляев // Правовая система в Российской Федерации: история, содержание, применение норм, проблемы, пути решений. Материалы Международной научно-практической конференции. – 2016. – С.104-108.
  5. Кузнецова, Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения. [Текст] / Э.А. Кузнецова // Наследственное право. – 2016. – № 2. – С. 33-37.
  6. Лебединец, Н.В., Казинский, А.А. Сравнительно-правовой анализ институтов принятия и отказа от наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Н.В. Лебединец, А.А. Казанский // Вопросы современной юриспруденции. – 2016. – № 6 (57). – С. 29-34.
  7. Мусаев, Р.М. Некоторые вопросы особенности прав наследника на принятия наследства. [Текст] / Р.М. Мусаев // Наследственное право. – 2017. – №1. – С. 36-38.
  8. Попова, Л.И. Право опоздавшего наследника на принятие наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Л.И. Попова // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – 2016. – С. 418-421
  9. Рассказова, Н.Ю. Отказ от наследства в случае, когда все имущество завещано: комментарий к статье 1158 и 1161 ГК РФ. [Текст] / Н.Ю. Рассказова // Нотариальный вестникъ. –2016. – № 1. – С. 15-20.
  10. Смирнов С.А. Фикция единовременной смерти в наследственном праве // Нотариальный вестник. 2015. № 5. С. 33-39.
  11. Смирнов, С.А. Юридические ситуации приобретения наследства. [Текст] / С.А. Смирнов // Нотариус. – 2017. – № 7. – С.31-34.
  12. Цветова, Ю.С. Способы принятия наследства. [Текст] / Ю.С. Цветкова // Наследственное право. – 207. – № 4. – С. 39-41
  13. Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2017. № 3. С. 39-42.
  14. Ходырева, Е.В. Способы опровержения презумпции фактического принятия наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Е.В. Ходырева // Вестник Удмуртского университета. Серия экономики и право. . – 2017. – № 2-4. – С.197-201.
  1. Ходырева, Е.В. Способы опровержения презумпции фактического принятия наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Е.В. Ходырева // Вестник Удмуртского университета. Серия экономики и право. . – 2017. – № 2-4. – С.197-201.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. – 2017. – № 975.

  3. Фиошин А.В. Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное право. 2017. № 3. С. 39-42.

  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"//"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 7, июль, 2012.

  5. Цветова, Ю.С. Способы принятия наследства. [Текст] / Ю.С. Цветкова // Наследственное право. – 207. – № 4. – С. 39-41

  6. Смирнов, С.А. Юридические ситуации приобретения наследства. [Текст] / С.А. Смирнов // Нотариус. – 2017. – № 7. – С.31-34.

  7. Рассказова, Н.Ю. Отказ от наследства в случае, когда все имущество завещано: комментарий к статье 1158 и 1161 ГК РФ. [Текст] / Н.Ю. Рассказова // Нотариальный вестникъ. –2016. – № 1. – С. 15-20.

  8. Попова, Л.И. Право опоздавшего наследника на принятие наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Л.И. Попова // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – 2016. – С. 418-421

  9. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28.03.2017 по делу № 33-3664/2017// СПС «Консультант Плюс».

  10. Мусаев, Р.М. Некоторые вопросы особенности прав наследника на принятия наследства. [Текст] / Р.М. Мусаев // Наследственное право. – 2017. – №1. – С. 36-38.

  11. Лебединец, Н.В., Казинский, А.А. Сравнительно-правовой анализ институтов принятия и отказа от наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / Н.В. Лебединец, А.А. Казанский // Вопросы современной юриспруденции. – 2016. – № 6 (57). – С. 29-34.

  12. Кузнецова, Э.А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения. [Текст] / Э.А. Кузнецова // Наследственное право. – 2016. – № 2. – С. 33-37.

  13. Клещёв, С.Е., Шиляев, Д.В. К вопросу о проблемах связанных с принятием наследства. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / С.Е. Клещёв, Д.В. Шиляев // Правовая система в Российской Федерации: история, содержание, применение норм, проблемы, пути решений. Материалы Международной научно-практической конференции. – 2016. – С.104-108.

  14. Зенина, О.Г. Напралвенный отказ от наследства в современном наследственном законодательстве. [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru / О.Г. Зенина // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 122-124

  15. Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика // Наследственное право. 2015. № 4. С. 20-26

  16. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. № 2. С.6-9.

  17. Цветова, Ю.С. Способы принятия наследства. [Текст] / Ю.С. Цветкова // Наследственное право. – 2017. – № 4. – С. 39-41