Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (теоретический анализ)

Содержание:

Введение

В нашей стране большому количеству людей, хотя бы единожды приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Вопросы о наследстве особенно актуальны для ситуаций с наследственным имуществом, таким как жилые дома и квартиры. Наибольшее количество споров и разногласий происходит именно в этой ситуации между наследниками, а родственники нередко становятся врагами для друг друга. Чтобы предотвратить подобный конфликт, необходимо изучить основные положения наследственного права.

Независимо от расы, половой принадлежности, религии, национальности, языка, а также происхождения и т.д., все в нашей стране несут одинаковые права и обязанности, касательно наследственного права.

Значение наследования состоит в том, что для каждого члена общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что после его кончины все приобретенное в материальных и духовных благах с вытекающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.[1]

В случаях, предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Цель представленной курсовой работы – рассмотреть понятие и виды наследования.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- рассмотреть понятие наследства;

- изучить положение наследования в системе гражданских прав РФ;

- изучить виды наследства, такие как, наследование по закону, наследование по завещанию;

Методологическую основу работы составляют- теоретический анализ, диалектический метод познания, дедукция, обобщение.

Работа включает в себя введение, две главы, четыре параграфа, заключение и библиографию.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 Понятие наследования. Правопреемство

Наследование - это переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

В Российской Федерации право наследования гарантируется.[2]

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и другие подотрасли и отрасли права, оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.

Под понятием наследование понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент если законом не предусмотрено иное.

Наследственная масса рассматривается законом

как единый имущественный комплекс, в состав которого входят не только

вещи, но и иное имущество наследодателя в виде его имущественных (гражданских) прав и обязанностей (долгов). После открытия наследства оно не может ни увеличиться, ни уменьшиться. При этом не следует смешивать обнаружение вещей, принадлежавших наследодателю, одними наследниками, о которых не было известно другим. В этом случае само наследство не увеличивается, происходит лишь приращение наследственной массы[3]

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.[4]

Один из элементов любого гражданского правоотношения является его содержание, то есть права и обязанности участников. В правоотношении управомоченный реализует тем или иным образом свое субъективное право, в то же время корреспондирующая положительная обязанность подлежит реальному исполнению. При правопреемстве эти права или обязанности не реализуются и не исполняются, а лишь переходят к новому субъекту.

Наследование регулируется Гражданским кодексом, а также рядом других законов и иными подзаконными актами. Следовательно, понятие наследство и правопреемство связаны друг с другом в системе нотариата.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Участниками гражданских правоотношений являются, по общему правилу, лица физические и юридические. Существование тех или других, ограниченно некоторыми временными рамками. Это бывает по следующим причинам, к примеру таким как, смерть гражданина, признание его недееспособоным или безвестно отсутствующим, а также; ликвидация, реорганизация и банкротство юридического лица.

Правопреемство- это переход прав от одного лица (правопредшественника) к другому (правопреемнику). При правопреемстве новый субъект в правоотношении занимает место первоначального, а перешедшие к нему права совпадают с правами правопредшественника. Правопреемство распространяется только на имущественные права и обязанности; личные права считаются неотчуждаемыми от их субъектов и не могут передаваться другим лицам. При общем универсальном правопреемстве к правопреемнику от правопредшественника переходят не только все его права, но и обязанности. При сингулярном правопреемстве к правопреемнику переходит, как правило, отдельное правомочие правопредшественника или его права применительно к конкретному правоотношению.[5]

В.А. Рясенцев считал, что термин «переход права», употребляемый в законодательстве и в литературе, является условным. Во владение другого лица передается вещь, а не право. Права и обязанности — категории идеологические, движение, как и перемещение в пространстве, им не присущи, поэтому переходить от одного лица к другому не могут. «Переход права в действительности означает, что при известных юридических фактах правовые нормы предусматривают прекращение права у одного лица и возникновение его у другого в том же или ином объеме».[6]

Наследственное правопреемство происходит в результате совершения фактических или юридических действий (подача нотариусу заявления, уведомляющего о желании принять наследство), но независимо от избранного способа обязательного документального оформления прав на наследство не требуется.

Следовательно, для правопреемство всегда необходимо совершение сделки, в первом случае воля выражается путем совершения конклюдентных действий, во втором — в письменной форме.

В настоящее время институт правопреемства, установленный материальным и процессуальным законодательством, на основании ст. 52 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» введен и в исполнительное производство. Правопреемство допускается в случае смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга, т.е. в тех случаях, когда права и обязанности одного из субъектов правоотношений в силу указанных причин переходят к другому лицу, которое до этого не принимало участия в исполнительном производстве.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, так как права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право не непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель также может, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника определенное действие, к примеру, передать часть завещанной наследнику библиотеки; предоставить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т.п.).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле -совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Таким образом, в правопреемстве можно выделить два основных аспекта:

- При правопреемстве происходит замена субъектного состава правоотношения и одновременный переход субъективных прав и (или) юридических обязанностей от одного субъекта правоотношения (правопредшественника) к другому субъекту (правопреемнику) на основании одного юридического факта.

- Правопреемство предполагает сохранение первоначально существовавшего правоотношения при замене его субъекта.

Следовательно, правопреемство - это один из способов непрерывности, а следовательно, стабильности и безопасности правового процесса при изменении его субъектного состава.

1.2. Положение права наследования в системе гражданских прав

Вещное право, прежде всего право собственности, является необходимой предпосылкой наследственного права, поскольку без реального обладания собственностью невозможно правопреемство после смерти субъекта. Внутри наследственных отношений почти не возникает договорных обязательств, существующие обязательства носят внедоговорный характер (например, между наследником и отказополучателем), в свою очередь обязательство не может начинаться после смерти его субъекта. Договор, являясь наиболее распространенным юридическим фактом, порождающим гражданско-правовые отношения, практически отсутствует в наследственном праве, и не только в российском, но и в большинстве зарубежных законодательств.[7]

В объективном смысле наследственное право - это совокупность норм права, определяющих переход имущества, оставшегося после умершего, к другим лицам. В юридической литературе можно встретить множество определений наследственного права. Данное разнообразие связано прежде всего с различным пониманием цивилистами предмета наследственного права.

Наследственное право- совокупность гражданско-правовых норм, которыми государство устанавливает в случае смерти гражданина переход определенных его субъективных прав и субъективных гражданских обязанностей как наследственного целого к другому лицу или к другим лицам.[8]

Существуют и другие мнения, касательно затронутой темы, к примеру другого взгляда придерживается Н.Д. Егоров. "Если предположить, что субъективные права и обязанности переходят к наследникам в момент смерти наследодателя, то наследственное право фактически лишается своего предмета, так как мгновенный переход субъективных прав и обязанностей наследодателя к его наследникам не допускает временного существования каких-либо общественных отношений по поводу этого перехода. Для их перехода не остается какого-либо промежутка времени. Между тем общественные отношения не могут существовать вне пространства и времени".[9]

Из этого вытекает, что под предметом наследственного права он понимает общественные отношения, возникающие по поводу перехода имущественных и некоторых неимущественных благ от умершего лица к его наследникам.

Наследственные права между субъектами следует рассматривать как элемент системы гражданского права, как определенную совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную систему наследственных отношений. Право наследования является важной частью гражданского права, и в то же время представляет множество юридических понятий, которые не встречаются в других его частях.

Современное право наследования - это совокупность предметных и функциональных институтов, объединенных общим институтом (общие положения о наследовании в ГК РФ, в него входят:

-институт наследования по завещанию;

- институт наследования по закону;

-институт приобретения наследства;

-институт наследования отдельных видов имущества.

Следовательно, право наследования является необходимой принадлежностью человеческого общества в нашем государстве.

Право наследования характеризуется значением вопроса о правопреемстве для гражданского оборота, оно также имеет отношение ко множеству социальных проблем, к примеру, таких как сочетание интересов собственника имущества с интересами членов его семьи и общества в целом, также ,соблюдение принципа социальной справедливости при регулировании общественных отношений в распределении наследственного имущества, и соответствие правовых норм, регулирующих наследование, интересам общества нашего государства , и другие.

Исходя из функций в наследовании , некоторые специалисты указывают на возможное негативное воздействие в моменты наследования. К таким относятся, возможное паразитическое влияние наследников, которые в свою очередь, получили в наследство дорогостоящее имущество (квартиру, частный дом), и как следствие, их деградацию.

Также, к негативной функции наследования, можно отнести то, что после открытия наследства между наследниками, являющимися близкими к наследодателю и по отношению друг к другу лицами, возникают разногласия, которые не редко приводят к многолетним судебным тяжбам, которые в свою очередь способствуют разобщению семьи. Следовательно, дела могут приобрести затяжной характер и рассматриваться в течение многих лет.

Наследники, которые претендуют на получение наследства, являясь, как правило, родственниками по отношению друг к другу и находившиеся в дружеских отношениях до открытия того самого наследства, становятся враждебны друг к другу. Указанные выше издержки не могут являться основанием для отказа от наследования, потому как, общественно полезных функций наследования преобладает большее количество, что характеризует и обусловливает дальнейшее развитие наследственного права и наследственного законодательства.

ГЛАВА 2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Наследование по закону

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, определенных законом, и не отмененное волей наследодателя.[10]

Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по закону регламентирован в главе 66 ГК РФ. Исходя из этого, наследование по любому из возможных оснований, в том числе по завещанию и наследственному договору, осуществляется на основании закона. Наследование по закону- термин, являющийся достаточно условным и призван отразить те возникающие на практике случаи, когда наследодатель не выразил свои последние волеизъявления в завещании.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью.[11]

В соответствие со статьей 1111 ГК РФ наследование по закону возможно, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Наследниками по закону быть могут те граждане, которые находятся в живых к моменту смерти наследодателя, а также соответственно дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

В настоящее время существует восемь очередей наследников, в соответствии с ГК РФ.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[12]

По праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в том случае, если наследник по закону умер до открытия наследства (либо одновременно с наследодателем). Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, в том случае, когда лишен наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником.

Существует несколько очередей наследников по закону в соответствии Конституцией РФ:

- наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. При рождении ребенка после смерти наследодателя, он не утрачивает право быть наследником первой очереди. При случае отсутствия у наследодателя наследников первой очереди, то к наследованию вызываются наследники второй очереди.

- наследники второй очереди- это родные братья и сёстры наследодателя, его дедушки и бабушки. Если на наследство имеют право несколько наследников, из какой-либо очереди, они обязаны разделить его в равных долях, если нет никаких других условий. В случае возникновения непониманий и споров, на помощь идут судебные органы.

- наследники третьей очереди- по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). В том случае, если нет наследников первой и второй очереди. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

- наследники четвертой очереди- по закону определены прабабушки, прадедушки.

Наследники как первой, так и второй, третьей, четвертой очереди наследуют имущество в равных долях.

- наследники пятой очереди - к ним относятся родственники наследодателя до шестого колена, в том числе и его иждивенцы. В качестве наследников по закону пятой очереди могут наследовать дети родных племянниц и племянников наследодателя — двоюродные внучки и внуки, а также родные сестры и братья его бабушек и дедушек — двоюродные бабушки и дедушки, которые являются родственниками четвертой степени родства.

- к наследникам шестой очереди относятся родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

- если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.[13]

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц наследующих по праву представления, они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Закон подразделяет всех иждивенцев наследодателя на две группы. Если нетрудоспособный гражданин является родственником умершего и в соответствии с законом входит в одну из семи очередей наследования, он призывается к наследованию во всех случаях. Если же иждивенец не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, он призывается к наследованию только если не менее года до смерти наследодателя проживал вместе с ним.

Иждивенцы наследуют наравне с той очередью, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Особый случай наследования. Это наследование по основанию выморочности имущества. В случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть, что государство является особым наследником: оно не может отказаться от наследства, поэтому именно оно в случае выморочности имущества будет рассчитываться по долгам наследодателя, естественно, в пределах перешедшего имущества.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что суть наследования по закону заключается в том, что оно основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения. Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Наследование по завещанию

Завещание – распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, изложенное в установленной законом форме.

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.[14]

Завещанием является акт физического лица, т.е. личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание характеризуется:

-как односторонняя сделка, носящая срочный характер, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ);

- завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ);

- завещание должно быть совершено лично, совершение завещания через представителя не допускается.

Общее правило ввел закон, который устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом .[15] Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность(ничтожность) завещания.

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.[16]

Удостоверяется нотариально только то завещание, которое написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. Но в обоих случаях возможно использование различных технических средств, к примеру пишущей машинки или компьютера.

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным другим причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его личной просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. В завещание указываются также и фамилия, имя, отчество, место жительства рукоприкладчика в соответствии с документами, удостоверяющими его личность.

В части наследования по завещанию определено следующее:

- свобода завещания – завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание;

-письменная форма – подписание лично завещателем и нотариальное удостоверение. К нотариальным завещаниям приравниваются завещания военнослужащих, удостоверенные командованием соответствующей воинской части, и др.;

- обязательная доля в наследстве – нельзя лишить наследства тех наследников, которых закон обеспечивает обязательной наследственной долей;

- тайна завещания;

- закрытое завещание – завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием;

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах – завещатель вправе изложить свою волю в простой письменной форме, причем собственноручно написать и подписать его в присутствии двух свидетелей. Оно утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств не воспользовался возможностью оформить его в общеустановленном порядке;

- завещательный отказ (легат) – обременение, которое наследодатель вправе возложить на своих наследников как по закону, так и по завещанию;

- завещательное возложение – завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.

Таким образом, хотя гражданину и предоставлено право назначать наследников путем составления завещания, распределять наследственное имущество по своему усмотрению, при этом необходимо соблюдать требования, установленные законом.

Формальные требования к завещанию предъявляются довольно жесткие. «Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, т. е. внесено в реестр нотариальных действий (см. форму № 1 проверена его законность, проставлена удостоверительная надпись с реквизитами нотариуса, именная гербовая печать, взыскан тариф. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество завещателя и место его жительства, четко изложено содержание завещательных распоряжений, дано полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное название – для юридических). Завещание составляется в свободной форме, и завещатель не обязан использовать только имеющиеся в нотариальной конторе примерные стандартные формы завещаний.».[17]

Как правило при удостоверении завещания нотариус (должностное лицо) проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося гражданина.

В юридической литературе отмечалось, что поскольку проверка дееспособности лица осуществляется только судом, правило о том, что нотариусы должны проверять дееспособность, утрачивает правовое значение. Вместо этого предлагалось установить правило, согласно которому нотариус обязан отказать в удостоверении завещания, если ему известно, что обратившееся к нему лицо в установленном порядке признано недееспособным, или если завещатель находится в таком состоянии, из которого с очевидностью вытекает, что он не способен понимать значение своих действий.

Для проверки самоличности завещателя необходимо установить, что завещание подписывается действительно тем лицом, от чьего имени составлено, для чего потребовать предъявления одного из следующих документов:

- паспорта, выданного отделением милиции;

- удостоверения личности для военнослужащих действительной службы;

- военного билета для военнослужащих срочной службы;

-справки (удостоверения), выданного главой местной администрации;

- дипломатического, служебного, общегражданского заграничного паспорта, вида на жительство, выдаваемых Министерством иностранных дел гражданам РФ при выезде за границу и для проживания там;

- вида на жительство в РФ для иностранных граждан и для лиц без гражданства, выдаваемых управлениями внутренних дел.

Когда завещатель не знает языка, на котором ведется делопроизводство в нотариальной конторе и составлено завещание, текст завещания переводится ему переводчиком или нотариусом, если он владеет соответствующим языком. Текст завещания должен содержать отметку о сделанном переводе и о том, кем данный текст переведен.

Заключение

Все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Определить их можно следующим образом:

- наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

- в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

- ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

- наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. Также в частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Библиография

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), глава 2, статья 35

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 61, ст.1112

3. " Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5,глава 61 ст.1117; глава 62 ст.1119, п.1

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 62 ст.1124,п.1

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) раздел 5,глава 62,ст.1124, п.4

6. " Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 63,ст.1145

7. Гуреев В.А. Наследственное право России: учебник, § 2

8. Сывороткина И.Ю. Современное российское и зарубежное наследственное право и законодательство //Юрист.- 2007.- № 1.- С.34..

9. Гражданское право (Суханов Е.А., 2008), раздел 5, глава 26, § 1

10. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

11. Газизуллина Л.З.,учеб.-мет. комплекс, 2-5 издание § 1.4,с. 17

12. Рясенцев В. А. Советское гражданское право: Учеб. пособие. Ч. 1. — М., 1960. С.254..

13. Кашанина Т. В.. Российское право : учебник. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма. — 784 с. 2009

14. Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Сер. "Право". Вып. 3. - 1988. - № 6. - С. 31

15. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право,. М., Госиздат, 1955. - С. 5.

16. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 6-е, дополненное и переработанное. — М., 2009, С.678.

17. О. П. Попова учебное пособие / Наследственное право, учебное пособие /2012., с.9

  1. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

  2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), глава 2, статья 35

  3. Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова., 2012., с.9

  4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 61, ст.1112

  5. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 6-е, дополненное и переработанное. — М., 2009, С.678..

  6. Рясенцев В. А. Советское гражданское право: Учеб. пособие. Ч. 1. — М., 1960. С.254..

  7. Сывороткина И.Ю. Современное российское и зарубежное наследственное право и законодательство //Юрист.- 2007.- № 1.- С.34.

  8. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право ,. М., Госиздат, 1955. - С. 5..

  9. Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Сер. "Право". Вып. 3. - 1988. - № 6. - С. 31

  10. Кашанина Т. В.. Российское право : учебник. — 2-е изд., пересмотр. — М. : Норма. — 784 с.. 2009

  11. Газизуллина Л.З.,учеб.-мет. комплекс,2-5 издание § 1.4,с. 17

  12. " Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5,глава 61 ст.1117; глава 62 ст.1119, п.1

  13. " Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 63,ст.1145

  14. Гражданское право (Суханов Е.А., 2008), раздел 5, глава 26, § 1

  15. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019), раздел 5, глава 62 ст.1124,п.1

  16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) раздел 5,глава 62,ст.1124, п.4

  17. В.А. Гуреев Наследственное право России: учебник, § 2