Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования в РФ (Общие положения о наследовании. Понятие и виды наследования)

Содержание:

Введение

Наследственные правоотношения традиционно являются отражением всего разнообразия отношений, складывающихся между членами общества. Однако само понятие «наследование» не является извечным и органически присущим человеческому обществу. Как отмечают в юридической литературе, наследование и регулирующее его наследственное право исторически возникло лишь в эксплуататорском обществе с появлением и развитием частной собственности. Хотя практически в любом даже самом древнем памятнике права есть разделы, главы, либо отдельные нормы, посвященные порядку наследования имущества.

Развитие наследования идут рука об руку с социальным и имущественным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса[1] .

В повседневной жизни лишь, единицы задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят жилье, ценные бумаги, деньги, драгоценности и многое другое. Именно сталкиваясь с ситуацией раздела имущества возникает наибольшее количество споров между родственниками или иными наследниками, которые довольно часто в процессе таких тяжб становятся врагами. Во избежание конфликтов, потенциальным наследникам необходимо знать основные положения наследования.

Суть наследования и состоит в том, что у каждого человека должна быть гарантия того, что после его смерти все приобретенные материальные и духовные ценности, перейдут кому либо согласно его воле, либо по закону близким ему людям[2] .

Рассмотреть различные виды наследования имущества, предусмотренные законодательством Российской Федерации мы является целью представленной курсовой работы.

И согласно вышеуказанной цели в данной работе решены следующие задачи:

— рассмотреть понятие наследства;

— какие бывают виды наследства, в частности изучить наследование по закону и выявить их особенности.

1. Общие положения о наследовании. Понятие и виды наследования

Наследство – это переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).

Комплекс имущества, прав и обязанностей, получаемых при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Универсальное определение наследования гласит, что под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства[3] .

Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники умершего наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством, наследственным имуществом, наследственной массой. Наследство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом, прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой письменной форме. Завещатель согласно принципам свободы завещания вправе отозвать или заменить изменить, а также дополнить ранее составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая причины своего решения.

Наследование по закону имеет место в том случае, когда отсутствует завещание, а также в других случаях, установленных законодательством.

В настоящее время в действующем Гражданском Кодексе предусмотрено наследование по праву представления, т.е. доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или в одно время с наследодателем, уходит по праву представления к его детям, родственникам и иным лицам в случаях, предусмотренных Кодексом, и делится между ними в равных частях, т.е. поровну.

Родственники наследника по закону ранее лишенного наследодателем наследства, не наследуют имущество по праву представления, а также не наследуют потомки наследника, который умер до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

2. Наследование по закону

2.1. Общие положения

На наследование могут предъявляться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства вне зависимости от их возраста, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после оглашения наследства.

При этом необходимо учитывать, что граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют наследство друг после друга и считаются в соответствии наследственного правопреемства умершими одновременно (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Право на наследование по закону, в отношении обязательной доли, на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа, не имеют лица, которые своими действиями, направленными против наследодателя либо кого-то из его наследников или против реализации последней воли наследодателя, отображенной в завещании, пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим гражданам доли наследства, в случае официального подтверждения этих действий в судебном порядке.

Родственники таких наследников не наследуют при их смерти по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но остаются полноправными наследниками по иным основаниям.

Лица, которым наследодатель завещал имущество, но они по каким – либо причинам утратили это право наследования, могут наследовать это имущество, после соответствующего решения суда вступившее в законную силу.

Граждане, которые в судебном порядке ранее были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства умерших детей, не наследуют по закону наследство детей, в отношении которых лишались родительских прав. Тем не менее этот запрет не относится к наследованию по завещанию.

Заинтересованные граждане в судебном порядке могут отстранить от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей, лежавших на них законодательно по содержанию, наследодателя (уклонение от алиментных обязательств и пр.). Данная норма не относится к наследованию по завещанию.

На сегодняшний день статьями 1142-1145 и 1148 Гражданского кодекса, определен порядок очередности наследования наследников по закону.

В равных долях наследуют наследники одной очереди за исключением наследников, наследующих по праву представления[4].

Наследование по праву представления предусматривает ст. 1146 ГК РФ.

В соответствии с вышеуказанной статьей доля наследства наследника, умершего одновременно с наследодателем до оглашения наследства, по праву представления переходит к его соответствующим родственникам (дети, внуки, племянники, братья и сестры, в том числе и двоюродные и их потомка), наследство в этом случае делится поровну между ними.

По праву представления не наследуют родственники наследника, который не имел бы права наследовать что-либо, но умер до оглашения наследства или одновременно с наследодателем (п.1 ст.1117 ГК РФ).

Также, потомки наследника по закону, лишенного наследства наследодателем, не наследуют по праву представления.

2.2. Очереди наследников

По закону наследники определяются к наследованию в порядке очерёдности, предусмотренной ст. 1142 – 1145, 1148 настоящего Кодекса.

Все имущество наследодателя, ранее не завещанное им кому-либо, наследуется по закону. Лица, потенциальные наследники по закону делятся очереди. Все наследуемое по закону имущество, между наследниками соответствующих очередей делится поровну. Наследники любой очереди могут претендовать на имущество, если наследники предыдущих очередей не приняли наследство, отказались от него, отсутствуют по какой-либо причине, или утратили право наследования (в силу своих противоправных действий против завещателя, либо по завещанию).

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

  • Первая очередь — супруг(а), родители и дети, (а также внуки и их потомки по праву представления), (ст. 1142 ГК РФ);
  • Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления), (ст.1143 ГК РФ);
  • Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления), (ст.1144 ГК РФ);
  • Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
  • Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
  • Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
  • Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
  • Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. (п. 3 ст. 1148 ГК РФ)

Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), состоявшие на иждивении наследодателя не менее года до смерти (независимо проживали они с ним или нет), наследуют наравне с наследниками очереди, которая призывается к наследству.

Нетрудоспособные граждане, не входящие в первые 7 очередей, состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, не менее года до смерти наследодателя, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Существуют два основных случаях определения очереди наследования:

  • когда отсутствует завещание умершего,
  • когда по решению суда завещание оспорено и аннулировано после смерти составителя.

В случае смерти наследника по закону одновременно с наследодателем либо раньше его, то у потомков этого наследника имеется возможность вместо него наследовать по праву представления: доля, причитавшаяся умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

  • 1 очередь - внуки и их прямые потомки наследодателя — вместо детей наследодателя;
  • 2 очередь – племянники наследодателя — вместо родных братьев и сестёр;
  • 3 очередь - двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родителей наследодателя и родных братьев, сестёр.

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние родственники не наследуют по закону вообще либо относятся к 5 и 6 очередям.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 ГК РФ)[5].

После смерти родителей усыновленный ребенок и его потомство не наследуют наследство по закону, так же как после смерти усыновленного и его потомства, родители усыновленного, и его родственники по происхождению не наследуют по закону, за исключением случаев, когда в соответствии с СК РФ усыновленный по решению Суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

В наследовании по закону усыновитель и его родственники с одной стороны и усыновлённый и его потомство с другой приравниваются к родственникам по происхождению.

Для сохранения интересов ребёнка, отношения могут быть сохранены с родственниками умершего родителя, в случае если ребенок усыновлен и один из родителей усыновлённого ребёнка умер.

При этом наследственные отношения усыновлённого с со своими кровными родственниками (по решению суда) не исключают наследственных отношений усыновлённого со своими усыновителями.

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых сложных вопросов является определение к наследованию и выявление доли иждивенцев наследодателя, которые являются не нетрудоспособными. В определении судом объема выделяемой обязательной доли истцу в наследстве необходимо учесть ценность и стоимость имущества, приобретенного им в порядке наследования по закону (либо по завещанию того же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящей из предметов обихода.[6] (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

Как правило к нетрудоспособным гражданам относятся женщины в возрасте 55 лет и более, мужчин достигшие 60 и более лет, инвалиды I, II, III групп, а также несовершеннолетние до 16 лет, обучающиеся от до 18 до 23 лет при очной форме обучения.

Так же к нетрудоспособным относятся лица, находившиеся на полном иждивении наследодателя, и получавшие от них помощь, которая являлась для этих лиц постоянным и основным источником средств к существованию. В этом случае необходимо установить, что помощь наследодателя была основным источником существования нетрудоспособного лица и осуществлялась постоянно.

Существует порядок наследования по закону нетрудоспособными лицами являющиеся иждивенцами наследодателя.

Иждивенцы, являющиеся в силу разных причин нетрудоспособными не относятся к определенной очереди наследников, по закону они наравне с законными наследниками любой очереди, определенной к наследованию, наследуют имущество, не приобретая статуса наследников этой очереди. Иждивенцы наравне с наследниками любой очереди наследуют наследство.

В кодексе выделено две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве наследников по закону, для них кроме общих условий, устанавливаются дополнительные условия призвания к наследованию. К первой группе относятся лица, относящиеся к наследникам по закону, упомянутые в ст. ст. 1143 — 1145 ГК (любая из очередей законных наследников кроме первой) (п. 1 ст. 1148 ГК). Наследник находящийся на иждивении из первой очереди наследует в независимости от наличия условий определения наследования нетрудоспособных иждивенцев т.е. на общих основаниях. Если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец, то он также наследует на общих основаниях.

В случае наследования по закону наследников первой группы, то нетрудоспособные иждивенцы этой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. Благодаря их статусу они не будучи наследниками этой очереди, наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди, т.е. наследуют вне своей очереди.

Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, согласно ст. 1142 — 1145 ГК. Определение их к наследованию возможно помимо общих условий (нетрудоспособности и состояния на иждивении) но и дополнительное условие (совместное проживания с умершим наследодателем не менее года до смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Согласно ст. ст. 1142 — 1145 ГК нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников и проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно по восьмой очереди, в случае отсутствия других наследников по закону любой из очередей (п. 3 ст. 1148 ГК).

Наследование на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между иждивенцами и наследниками нет споров о наследовании иждивенцами имущества, то проблемы доказывания очередности может и не возникать. Даже при их отсутствии, необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК), для представления нотариусу в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.

Нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего (наследодателя), так же относятся к числу наследников по закону. Согласно ст. 1148 ГК РФ — лица, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К числу наследников так же относятся лица, которые не входили в круг наследников, но ко дню оглашения наследства являлись нетрудоспособными, до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали с ним совместно не менее 1 года. [7]

В случае имеющихся иных наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют имущество последнего вместе и наравне с наследниками той очереди, которая определяется к наследованию.

Необходимо отметить, для наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения иждивенца на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что иждивенец получал от наследодателя помощь, которая являлась для иждивенца постоянным и основным источником средств для жизни. Помощь от наследодателя может и не быть единственным источником доходов, иждивенец может иметь и другие источники (стипендия, пенсия, иные выплаты), но они должны быть менее значительными, чем помощь, получаемая от наследодателя. Необходимым условием для призвания их к наследованию является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Право свободы завещания позволяет наследодателю призвать в качестве своего наследника любое лицо, не считаясь в этом случае с интересами своих родственников. Но российское законодательство защищает интересы некоторых их них, своеволия наследодателя, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ и предусматривает право некоторых граждан на обязательную долю в наследстве.

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ — несовершеннолетние, нетрудоспособные дети и иждивенцы наследодателя, его нетрудоспособные супруг или родители, подлежат призванию к наследованию и наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) в независимости от содержания завещания. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из незавещанной части имущества, не зависимо от того что это приведет к уменьшению долей других наследников по закону на эту часть наследственного имущества. При недостаточной незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю, определяется из завещанной части имущества. [8]

Право на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от условий завещания, упомянутые в нем граждане наследуют имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель об этом должен знать, в свою очередь нотариус при удостоверении завещания должен разъяснить ему содержание этого порядка наследственного права. Правило об отстранении недостойных на наследство лиц, распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

В обязательную долю наследства заключается все, что наследующее лицо, имеющее право на эту долю, получит из наследства по любому основанию, в которую входит стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа, при его наличии. В случае если право на обязательную долю в наследстве невозможность передать наследнику по завещанию, то обязательная доля имущества, которым наследник, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания, например дом или квартира или использовал в качестве основного источника дохода для существования (мастерская, цех и пр.), суд при учете материального положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить обязательную долю наследования либо вообще отказать в ее присуждении.[9]

В случае, если лицо наследующее имущество, имеет право на обязательную долю в наследстве, а в завещании установлены обременения либо ограничения — это имущество, то данные ограничения действительны только в отношении части имущества переходящей по наследству, которая превышает обязательную долю его наследства.

2.5. Право супругов при наследовании

Согласно гражданскому кодексу РФ ст. 1150, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не ущемляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе находится в составе наследства и переходит к наследникам по закону.

Необходимо отметить, что традиционная нотариальная практика, связанная с оформлением прав на наследное имущество, нажитое или приобретённое супругами в годы брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается по требованию супруга. Если переживший супруг не изъявил желания запросить свидетельство о праве собственности, то его доля в совместно нажитом имуществе входит в наследственную массу. В связи с этим, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, а все имущество, что, нарушает интересы и законные права пережившего супруга.

В основном при оформлении наследства нотариусы предполагают, что получение свидетельства о праве собственности — это не обязанность пережившего супруга, а его право. Получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. При этом производить подмену понятий: существования права и документального его оформления, считается неправильным.

Согласно ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью, в случае если между супругами не установлен иной режим права на это имущество, например, каким-либо договором.

Следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги не заключили брачный договор при жизни, то все имущество, приобретенное на совместные средства в период брака, считается их совместной собственность, в этом случае доли каждого их супругов равны. Таким образом, объективно существует собственность пережившего супруга, и эту норму нотариус не вправе подвергать сомнению.

Из вышеуказанного следует, что может быть признано не законным включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, даже с согласия пережившего супруга. В данном случае может возникнуть аналогия с отказом от права собственности. Тем не менее отказ от права собственности установлен нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, на которую собственник отказался от права собственности является бесхозяйной. Таким образом «судьба» бесхозяйной вещи разрешается в судебном порядке.

Существует еще аргумент, подтверждающий приведенную выше позицию. Отказ в пользу кого-либо от права собственности (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу иных наследников) по существу представляет собой дарение имущества. Для удостоверения договора дарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть выявлена, а в установленных законодательством случаях соответствующее право должно быть обязательно зарегистрировано.

На основании вышеизложенного, делаем вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга при совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. В связи с этим в ст. 1150 ГК РФ выделено, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в этом имуществе.

2.6. Наследование выморочного имущества

Выморочным наследством, является наследственное имущество в отсутствии наследников по закону, указанных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, или наследников по завещанию, либо в случаях, когда наследники утратили право наследования, отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не вступил в наследство, или все наследники отказались от наследства, не указав, в чью пользу отказываются от наследства. (ст. 1158 ГК РФ).

На сегодняшний день, в гражданском законодательстве РФ переход выморочного имущества в государство определяется как особый вид наследования по закону. В других государствах подобный переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего хозяина, т.е. бесхозяйного.

В действующем законодательстве указано, что унаследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ или муниципальные образования лишены подобной возможности. В случае приобретения права собственности на бесхозяйное имущество субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

В зависимости от обстоятельств обнаружения и вида вышеуказанного имущества, существуют различные механизмы приобретения права собственности на него. Наследование предполагает приобретение комплекса наследственного имущества, которое включает в себя не только вещи, но и обязанности наследодателя и его имущественные права.

Имущество, не имеющее собственника либо собственник которого неизвестен признается бесхозяйным, так же происходит в случае отказа собственника от своего права на собственность. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Государство не вправе отказаться от унаследованного имущества.

В основном, выморочным имуществом, становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны случаи, когда выморочной становится только некоторая часть имущества наследодателя. Например, если какое-либо имущество было завещано и в последствии принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшейся части имущества не было завещательных актов, то наследник по закону отсутствует. В этом случае часть имущества считается выморочной. Если имущество разделено между наследниками по завещанию, и кто-то из них отказался принимать наследство или выяснилось, что он оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

По сравнению с обычным наследованием по закону, переход выморочного имущества к государству в порядке наследования имеет ряд особенностей.

Во-первых, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), т.е. переход выморочного имущества к государству закреплен императивно.

Во-вторых, так как норма перехода выморочного имущества к государству императивна, у государства нет возможности отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство РФ предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципалитетов. Но следует заметить, что подобная передача должна осуществляться в соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, а именно за рамками наследственного правопреемства.

В-третьих, для определения порядка наследования, учета выморочного имущества и порядка его передачи в собственность субъектов РФ либо в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно является собственником выморочного имущества автоматически и не нуждается в оформлении прав на него. В соответствии со ст. 1162 ГК РФ, Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство. Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3. Наследование по завещанию

Завещание – это личное волеизъявление любого гражданина на случай его смерти по поводу ему имущества с указанием наследников, оформленное в предусмотренной законом форме. Так ка завещание – это односторонняя сделка, то для его реализации не нужно согласие лица, указанного в завещании в качестве наследника. Также не требуется согласие и иных лиц наследников.

Содержание завещания составляется наследодателем вне зависимости от воли третьих лиц. Кроме того, граждане, оформляющие завещание, удостоверяют его надлежащим образом, а иные лица (свидетели), принимавшие в этом участие, должны сохранять тайну о составлении завещания и его содержании. Согласно ч. 2 ст. 1123 ГК РФ завещатель может потребовать компенсацию морального вреда либо воспользоваться иными способами защиты своих гражданских прав, предусмотренных законодательством, в случае нарушения кем-либо из лиц присутствующих при составлении завещания тайны завещания. Но при желании сам наследодатель может оповестить заинтересованных лиц о содержании завещания или отдать им завещание.

На основании ст. 1119 ГК РФ завещателю не требуется чье-либо согласие, для того чтобы в любое время отменить или изменить свое волеизъявление, оформленное посредством завещания без объяснения причины. Завещание, составленное позже, отменяет ранее оформленное завещание полностью или частично, в той части в которой противоречит завещанию, составленному позже. Наследодатель может отменить свое завещание, подав заявление о его отмене нотариусу. Отмененное завещание не подлежит восстановлению, за исключением случаев признания недействительным акта отмены. Следует заметить, что если судом признано недействительным позднее составленное завещание, силу приобретает ранее составленное завещание. Завещание оформляется лично, и не может быть совершено через представителя п. 3 ст. 1118 ГК РФ. Оформление завещания более чем одним лицом не допускается, п. 4 ст. 1118 ГК РФ. Завещание может быть подписано иным лицом по просьбе завещателя в присутствии нотариуса, только в случае, если завещатель не может это сделать в силу неграмотности, болезни, либо иных физических недостатков. При удостоверении завещания нотариус или иное должностное лицо обязано проверить содержание завещания на соответствие условий законодательства, если оно не является закрытым завещанием. Так, например, в завещании нельзя прописывать условия, ограничивающие свободу и права наследников.

3.1. Виды завещаний

Помимо вышеперечисленных правил составления завещаний, согласно ст. 1124 ГК РФ, существуют конкретные правила, применимые к разным видам завещаний. Законодательство определяет следующие виды завещаний, отличающиеся по форме, порядку их совершения:

Нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125)

Закрытое завещание (ст. 1126)

Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1127)

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128)

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129)

Рассмотрим поподробнее каждое из них.

Нотариально удостоверенные и приравниваемые к ним завещания, это завещание удостоверенные нотариусом. Только данная форма завещания наиболее надежно обеспечивает его подлинность и достоверность.

Закрытое завещание - это завещание содержание, которого неизвестно никому, в том числе и нотариусу. Закрытое завещание — это воля наследодателя, оформленная в письменной форме и собственноручно им подписанная, которая неизвестна никому до смерти наследодателя.

Завещание на денежные средства находящиеся в банках могут быть завещаны по общим правилам, предусмотренным законодательством, либо в письменной форме в том банке, в котором находится счет завещателя. В отношении вышеуказанных средств, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Письменное распоряжение удостоверяется банковским служащим, который имеет право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении распоряжения средствами на его счете.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составляется лицом, который в силу разных чрезвычайных обстоятельств находится в положении, угрожающем его жизни, в связи с этим не имеющий возможности удостоверить завещание в нотариальном порядке или приравненном к нотариальному.

4. Приобретение наследства

4.1. Принятие наследства

Принятие наследственного имущества – необходимое действие в порядке наследственных отношений. Данный порядок приобретения наследства предусмотрен гл.64 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ, необходимо принять наследственное имущество, лицам чтобы призываемым к наследованию. В случае приобретения выморочного имущества, принятия наследства не требуется.

Лицо, автоматически принимает все наследство, принимая часть наследственного имущества. Наследник не может в случае принятия наследства выражать какие-либо условия, либо делать оговорки, при наступлении которых наследство будет считаться принятым, либо любым другим образом подвергать факт принятия наследства в зависимость от каких-либо обстоятельств. Тем не менее лицо, принявшее наследство, может в дальнейшем от него отказаться согласно законодательству РФ (п.2 ст.1157 ГК РФ).

При призвании наследника к наследованию имущества одновременно по нескольким основаниям по закону и завещанию, наследник может принять наследство, по нескольким из этих оснований либо по одному из них.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня оглашения наследства в независимости от момента государственной регистрации права наследника на наследованное имущество, когда оно подлежит государственной регистрации, не от времени его фактического принятия.

В ст. 1153 ГК РФ указаны способы принятия наследства, т.к. свое желание принять наследство наследники должны выразить посредством определенных правовых действий, предусмотренных законодательством.

Во-первых, наследнику при принятии наследства необходимо подать заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом, по месту открытия наследства.

Во-вторых, признается, пока не доказано другое, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, а именно если наследник:

— вступил в управление или во владение наследственным имуществом;

— принял меры по защите и сохранению наследственного имущества от посягательств или притязаний иных третьих лиц;

— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

— получил от третьих лиц, причитавшиеся наследодателю денежные средства либо оплатил долги наследодателя.

Суд по заявлению наследника может восстановить срок принятия наследства, в случае пропуска установленного срока, и признать наследника принявшим наследство, но только в том случае, если он не знал либо не мог знать об открытии наследства (либо пропустил срок открытия наследства по иным уважительным причинам). Например, болезнь наследника, может быть уважительной причиной пропуска срока своевременного принятия наследства. Но следует заметить, что суд рассматривает заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в случае, если оно подано не позднее шести месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследства, устранены. Если норма не будет соблюдена, суд откажет в рассмотрении заявления.

При этом законодательство РФ не предусматривает возможности восстановления срока для обращения в суд с вышеуказанным заявлением. Так же для наследника существует возможность принятия наследственного имущества по истечении этого срока без обращения в суд, но при условии письменного согласия всех остальных наследников (п.2 ст.1155 ГК РФ), принявших наследство. Данное согласие всех наследников на принятие наследства наследником, пропустившим срок, должно быть оформлено письменно и удостоверено нотариально.

Оформление прав собственности на наследственное имущество возможно только после выдачи нотариусом, либо иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство, выданное на основании заявления наследника по месту оглашения наследства.

По истечении шести месяцев со дня оглашения наследства свидетельство о праве собственности наследования выдается наследникам в любое время. В случае если достоверно известно, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока.

4.2. Срок принятия наследства

Статья 1151 ГК РФ устанавливает срок, в течение которого наследник должен дать согласие на принятие наследства. Этот срок равен шести месяцам и начинается с дня оглашения наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Подача заявлений и иные действия наследников должны быть совершены ми в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Если вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям установленным ст. 1117 ГК РФ, то право наследования другими лицами, установлено шестимесячным сроком.

Граждане, для которых право наследования возникает вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока начиная с дня оглашения наследства. В зависимости от ситуации этими лицами могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.

Нотариусом регистрируются все заявления, поступившие к нему о принятии наследства в книге учета наследственных дел, на основании которых им заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не заверена, такое заявление также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

В этом случае наследник не считается пропустившим срок принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично обратиться к нотариусу.

В случае поступления заявление о принятии наследства нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но передано самим наследником или его представителем посредством почтовой связи своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.

В этом случае к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма, для доказательства своевременной передачи заявления. Данная практика урегулирована нормой, предусмотренной в п. 2 ст. 194 ГК РФ.

Заключение

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают всё большую актуальность. Это можно объяснить тем, что в результате рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, которое может переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. В настоящее время объектами наследства могут являются квартиры, жилые дома, земельные участки, ценные бумаги, денежные накопления и иное имущество. В связи с этим, наибольшую важность приобретают нормы наследственного права.

Желание человека передать нажитое имущество близким - совершенно естественное желание каждого. Поэтому и вопросы наследования становятся актуальными и практическими. Своим завещанием гражданин может определяет лиц, которым он хотел бы передать, завещать своё имущество.

Сегодня на передний план выдвигаются отношения собственности и возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и в случае смерти, это так же находит свое выражение, в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством право частной собственности в РФ и права ее наследования.

Наследственное право в России развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то его можно сравнить с извилистой горной рекой, которая сначала проходит свой путь, огибая скалы, затем приостанавливает свое течение, чтобы упасть в водопаде сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет 100 — 200) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативно правовом акте, например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Итак, все вышеизложенное еще раз подтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться в ногу со временем. Закон же детально регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо для нормального существования правового государства, каким является Российская Федерация.

Список используемых источников литературы:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, М. Юркнига,2004 г.-320 с.

2. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. — С. 562.

4. Бехбах В.В, Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие / Редактор В.В. Бехбах. — М.: Юрайт, 2005. — 409 с.

5. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2002. – с.355.

6. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

7. Гражданское право России: Курс лекций для студентов вузов. / Под редакцией О.И. Садикова. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006. — 542 с.

8. Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под редакцией А.Г. Калпина, А.И. Масляева. — Allpravo, 2007. — 456 с.

9. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. — с.555

10.Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой — М. Юрайт. — 2006. — с.305

11.Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. — М. Юрайт. — 2006. — 355 с.

12.Гражданское право: Учебник для высших учебных заведений. / Под редакцией З.И. Цибуленко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 410 с.

13. Гражданское право: Учебник, издание шестое дополненное / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. — 632 с.

14. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002. – с.9-46

15.Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. 2-е дополненное издание. — М.: Право и Закон, 2001.

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Ответственный редактор О.И. Садиков.- М.: НОРМА-ИНФРА-М,2007- 298 с.

17. Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей под редакцией А.И. Вицина. Издание восьмое, с исправлениями и дополнениями А.Х. Гольмстена. — СПб., 1902.

18. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. — 1999. — № 3. — с. 55.

19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991.

20.Толстой Ю.К. Наследственное право. — М.: Проспект, 2000.

[1] Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002. – с.9-46

[2] Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

[3] Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2002, № 4, с. 5 – 17

[4] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[5] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1145, пункт 1, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[6] Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. — С. 562.

[7] Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой — М. Юрайт. — 2006. — с.305

[8] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1149, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[9] Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. — с.555