Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования(Понятие и сущность наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Стабильность гражданского оборота невозможно без преемственности гражданских прав и обязанностей. Кроме того, в современных рыночных отношениях особое значение имеет частная собственность, в защите которой заинтересовано как общество, так и государство. Решать эти задачи призван институт наследования, которые обеспечивает стабильность гражданского оборота в случае смерти его участников. Таким образом, наследование затрагивает интересы каждого человека.

Важность института наследования отражена и в Конституции РФ[1], которая в ст. 35 гарантирует право наследования. Нормы Конституции РФ конкретизирует Гражданский Кодекс РФ[2] (далее – ГК РФ), который содержит раздел «Наследственное право». ГК РФ в целом детально урегулировал основные институты наследственного права, создав необходимые правовые гарантии свободы завещательной воли, защиты интересов семьи наследодателя, законности наследования отдельных видов имущества.

Вместе с тем, на практике регулярно возникают те или иные вопросы, связанные с реализацией права наследования, что обуславливает актуальность исследования выбранной темы.

Целью исследования является изучить понятие наследование и его видов.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1) проанализировать понятие и содержание наследования;

2) изучить принципы наследования;

3) рассмотреть понятие наследства;

4) рассмотреть виды наследования.

Объектом исследования стали общественные отношения, определяющие содержание, особенности и значение наследования.

Предметом исследования стали правовые нормы, регулирующие наследование и его виды.

Теоретической основой курсовой работы стали научные работы и статьи дореволюционных и современных российских и зарубежных правоведов: Афанасьев М.А., Беспалов Ю.Ф., Гаврилов В.Н., Гонгало Б.М., Гришаев С.П., Демичев А.А., Желонкин С.С., Зайцева Т.И., Ивашин Д.И., Казанцева А.Е., Кириллова Е.А. Крашенинников П.В., Осипов М.Ю., Чиркаев С.А. и др.

Методологической основой курсовой работы являются методы системного анализа и обобщения нормативных, научных и практических материалов; частно-научные методы: логический, технико-юридический и другие. Теоретической основой написания курсовой работы стали нормативно-правовые акты по теме работы, учебная литература, теоретические и практические исследования, статьи периодических изданиях, иные источники информации.

Структура работы определена целями и задачами и состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

1. НАСЛЕДОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1.1 Понятие и сущность наследования

Наследование является одним из старейших институтов гражданского права, известных еще римскому праву. Определению его понятия всегда уделялось особое значение, поскольку оно является определяющим для таких производных понятий права как «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», и т.д.

Как отмечается, «наследование необходимо рассматривать как емкое, собирательное понятие, включающее в себя несколько взаимосвязанных установленных законом процессуальных и материальных стадий, каждая из которых характеризуется спецификой: открытие наследства, охрана и управление наследством и др. То есть наследование включает в себя подавляющее большинство институтов наследственного права, нормы которых действуют с момента открытия наследства.»[3]

ГК РФ не дает определения понятия наследования, однако из ст. 1110 ГК РФ следует, «что наследование – это переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное, к одному или нескольким лицам.»[4]

Таким образом, ст. 1110 ГК РФ закрепляет понятие наследования, а также определяет судьбу имущества физического лица на случай его смерти.

Наследование представляет собой «механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников»[5].

Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой – обеспечить имущественные и иные интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое. Это означает, что наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация наследования восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя.[6]

Понимание наследования как разновидности универсального правопреемства свойственно странам континентального права, в том числе и нашей стране. Напротив, для стран «общего права» характерно понимание наследования как распределения имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании.[7]

В соответствии с первой из двух указанных концепций наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в комплексе (то есть всего объема прав и обязанностей) и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранялись, по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.

Можно сказать, что в этом случае наследники «замещают» собой наследодателя, становятся обладателями его «правового статуса» (естественно, в урезанном виде, за счет исключения неимущественных и подобных им прав и обязанностей). Так, например, такие права как права политические или, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и т.п., - существует лишь прижизненно и со смертью своего носителя погашаются.

Российская цивилистическая доктрина традиционно трактует переход имущества по наследству как преемство в правах и обязанностях умершего лица.

Так, отечественный исследователь Г.Ф. Шершеневич писал, что «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо... Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего»[8]. Аналогичных взглядов придерживались А.М. Гуляев, К.П. Победоносцев, Б.Б. Черепахин, Б.С. Антимонов и К.А. Граве[9].

Придерживаются подобного мнения современные авторы.

Так, например, Беспалов Ю.Ф. пишет, что наследование – это «не только производный способ возникновения права собственности, а также иных прав и обязанностей, но и прежде всего универсальное правопреемство – переход всего комплекса прав, обязанностей, вещей от умершего лица, именуемого праводателем (правопредшественником, наследодателем, завещателем), к наследникам как единого целого в один и тот же момент, в неизменном виде, в том состоянии, объеме, размере и виде, в котором это наследство существовало на день его открытия, сразу, т.е. одновременно, а как исключение – сингулярное правопреемство, в случае перехода части имущества или отдельного права к другим лицам (например, при завещательном отказе и завещательном возложении).»[10]

С тем, что универсальность наследственного правопреемства не является абсолютной, согласен А.И. Масляев, который указывает: «...в редких случаях наследования по завещанию возможна ситуация, исключающая возникновение универсального правопреемства при наследовании, например, при определении наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, при том что какого-либо имущества (в том числе и долгов) у наследодателя не было»[11].

Кроме того, согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят не только права, но и обязанности; однако, как следует из п. 1 ст. 1175 ГК РФ, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Таким образом, исследователи делают вывод, что существующая в Российской Федерации законодательная модель наследования «прикреплена» скорее к праву вещному, чем к обязательственному. А удовлетворение интересов кредиторов по обязательствам наследодателя выступает как нечто вторичное по отношению к основной задаче: передать его имущество наследникам.[12]

Круг лиц, которые могут выступать в качестве наследников, может быть поделен на две группы. Во-первых, это «законные» наследники, т.е. те лица, которые названы в ГК РФ наследниками соответствующих очередей. При этом из группы «законных» наследников исключены так называемые недостойные наследники, т.е. те лица, которые совершили наследственное правонарушение. Во-вторых, это наследники по завещанию, т.е. те лица, которые названы в завещании наследниками завещателя.

С момента открытия наследства каждый из наследников приобретает субъективное право наследования, которое является абсолютным. Как отмечает Б.М. Гонгало, «право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников».[13]

Устанавливая возможность перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам, законодатель ограничивает данную возможность определенным сроком (сроком на принятие наследства).

Таким образом, в ст. 1110 ГК РФ закреплено общее правило, согласно которому в случае смерти физического лица все его имущество переходит к другим лицам (наследникам по завещанию или наследникам по закону). При этом, как отмечает Дмитриев М.А., «переход прав и обязанностей от наследодателя (умершего лица) к наследникам (лицам, находящимся в живых) можно представить как движение наследственного имущества (представляющего собой комплексное образование, сложное переплетение прав и обязанностей) через «юридическую цепочку» с целью обретения им своего хозяина.»[14]

Иными словами вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) возникает наследственное правоотношение, которое оканчивается принятием всего наследуемого имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от смерти до юридического принятия наследства, при этом они имеют своеобразную обратную силу.

Для наследственного правоотношения характерно то, что, во-первых, обязательным его субъектом является наследник, обладающий правом наследования. Во-вторых, оно причинно связано со смертью гражданина (объявлением умершим), что отражено в ст. 1113 ГК РФ. В-третьих, реализация наследником права на принятие наследства обеспечивает универсальность правопреемства. В связи с этим под наследственным правоотношением следует понимать «общественное отношение, урегулированное нормами наследственного законодательства, причинно обусловленное смертью потенциального наследодателя и направленное на его замену наследниками в тех правоотношениях, которые допускают такую замену.»[15]

В том случае, если решением суда объявлена (определена) дата смерти гражданина (в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ), то именно с этой даты наследство считается открывшимся и именно с этой даты действия потенциальных наследников такого гражданина, направленные на принятие наследства, будут считаться фактическим принятием наследства.

Наследственное правоотношение является единственным гражданским правоотношением, целью которого является обеспечение универсального правопреемства, что в итоге способствует стабильности гражданского оборота.

Наследственное правоотношение отличается от иных гражданских правоотношений основанием, его порождающим. Все иные гражданские правоотношения возникают, изменяются или прекращаются в результате действий, поступков, решений компетентных органов. Наследственное правоотношение порождается прежде всего смертью гражданина, и другими обстоятельствами. Оно прекращается исполнением и некоторыми иными условиями. В наследственном правоотношении могут меняться наследники, в случае если наследники по завещанию или наследники по закону предыдущей очереди отказались от принятия наследства, не приняли наследство, лишены наследства как недостойные наследники. Имеются специфические только для наследственного правоотношения основания его прекращения. Его содержание не может изменяться. В случае отказа от наследства наследника, принявшего наследство, оно не изменяется, а прекращается с участием этого наследника.

Наследственное правоотношение отличается тем, что его управомоченной стороной выступает только наследник, как правило, физическое лицо, хотя при наследовании по завещанию наследником может быть любой субъект права. При наследовании по закону наследниками могут стать только физические лица, входящие в круг потенциальных наследников по закону, а в случае выморочности имущества – городское или сельское поселение, города Москва, Санкт-Петербург, и Российская Федерация.

В обычных гражданских правоотношениях то или иное лицо становится его субъектом по своей воле, а возможность стать наследником от воли лица абсолютно не зависит. Даже те лица, которые являются потенциальными наследниками после конкретного потенциального наследодателя, могут не приобрести статус наследника. Некоторые лица могут стать наследниками, не ожидая этого. Правопреемство возможно и в силу договора, однако при наследовании имеет место универсальное, а не частичное (сингулярное) правопреемство, возникающее в некоторых договорных отношениях.

Наследственное правоотношение по своему содержанию является имущественным, так как возникает по поводу имущества, имущественных и некоторых обязательственных прав и обязанностей, безвозмездным, ибо наследник не обременяется никаким встречным предоставлением.

Таким образом, наследование – это переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное, к одному или нескольким лицам.

Основное назначение наследования состоит в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. То есть в характеристике наследования доминирует вещно-правовая составляющая.

Наследование реализуется посредством наследственного правоотношения, которое является основным в системе отношений, урегулированных нормами наследственного законодательства. Его исполнение обеспечивает универсальность наследственного правопреемства.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники (лица, призванные к наследованию), обладающие правом наследования, которому корреспондирует обязанность всех третьих лиц не чинить наследнику препятствий в осуществлении его права.

1.2 Принципы наследования

Исследователи выделяют принципы, на которых базируется наследование и наследственное право.

Так, к этим принципам относятся:

- основополагающий принцип – принцип свободы завещания или принцип свободы распоряжения имуществом на случай смерти. Как отмечает Кириллова Е.А, в принципе свободы завещания осуществляются общие принципы гражданского права – дозволительной направленности и диспозитивности.[16]

Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Наследодатель вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения. Также он вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами 3 части ГК РФ о наследовании.

Принцип свободы завещания включает в себя и возможность завещать имущество наследственному фонду.

В настоящее время принцип свободы завещания получил развитие в возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью совместного завещания супругов или наследственного договора.

Ограничение свободы завещания возможно только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

Тенденция свободы завещания проявляется и в уменьшении размера обязательной доли, а также в возможности уменьшения размера обязательной доли судом или даже отказа в ее присуждении.

Принцип свободы завещания выражается и в тайне удостоверения завещания. Охраняется тайна как составления, так и содержания завещания. За разглашение тайны предусмотрена ответственность. Нарушение тайны завещания может иметь любую форму (например, сообщение по телефону содержания завещания заинтересованным лицам, демонстрация текста завещания по кабельному телевидению, передача по сетям Интернета).

Если тайна нарушена, завещатель вправе:

а) потребовать компенсации морального вреда (ст. 12 ГК РФ). При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости;

б) воспользоваться другими способами защиты, предусмотренными в нормах ГК РФ, в частности потребовать пресечения действий по разглашению сведений, нарушающих тайну завещания, присуждения к исполнению в натуре, возмещения причиненных убытков.

- принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Как отмечается, вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя[17];

- приоритет завещания или договора перед наследованием по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания или договора, когда завещание или договор недействительны полностью или частично либо когда передается не все имущество. В такой правовой ситуации наследование по закону восполняет пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли наследодателя;

- отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в нем;

- универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование – это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно или принять всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При этом в современном законодательстве пассив ограничен активом;

- принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства.

- максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом.

Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), не приняли наследства или отказались от него.

Предусмотрено восемь очередей наследования по закону. При этом наследует последующая очередь при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы;

- минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. Россия, ее субъекты и муниципальные образования могут быть наследниками по завещанию, а также когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по завещанию, т.е. имущество становится выморочным.

- принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается «лежачим» (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством. Охрана наследства осуществляется в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов наследодателя.

В соответствии с этим принципом нормы закона обеспечивают:

- раздел наследственного имущества согласно завещанию или нормам закона;

- охрану и управление наследством;

- возмещение расходов по охране и управлению имуществом.

Совместное право собственности может быть прекращено путем раздела наследственного имущества по соглашению наследников, принявших наследство, либо в судебном порядке, если соглашение между наследниками не достигнуто.

По соглашению наследников, без участия суда и нотариальных органов не может быть разделено наследственное имущество, включающее имущество, требующее государственной регистрации, и имущество, которое не может быть выдано без судебного или нотариального постановления.

- принцип охраны основ правопорядка и нравственности.

Проявлением этого принципа являются устранение недостойных наследников, защита тайны завещания, выполнение завещательных распоряжений и т.д.

Таким образом, наследование базируется на ряде принципов, которые обеспечивают реализацию и защиту прав как наследодателя, так и наследников. Основополагающим является принцип свободы завещания (свободы распоряжения имуществом на случай смерти).

1.3 Наследство

Наследование есть переход к наследникам не только прав, обязанностей, но и объектов этих прав. При этом, большое количество споров по наследованию связано именно с вопросами, касающимися состава наследства.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 9[18] разъяснил, что в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм).

Причем, право собственности на недвижимость переходит в порядке универсального правопреемства независимо от госрегистрации.[19] Переходит также доля в уставном капитале ООО, если такой переход не запрещен уставом общества.[20]

Что касается обязанностей, то они также переходят, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). При этом, согласие кредитора на перевод долга при универсальном правопреемстве вам получать не придется.[21] Также переходит обязанность предшественника по уплате судебной неустойки[22], ми обязанность по уплате налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов) предшественника.

Вместе с тем в состав наследства не входят: имущество, изъятое из оборота; права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда здоровью или жизни, право на авторское имя, право авторства и др., за исключением задолженности по алиментам, обязательствам вследствие причинения вреда; государственные награды, на которые распространяется федеральное законодательство о государственных наградах; личные неимущественные права и иные нематериальные блага (право на жизнь, право на здоровье, право на выбор места жительства, право на неприкосновенность жилища и др.), за исключением права на охрану авторства, имени автора, права на обнародование произведения, права на неприкосновенность произведения; супружеская доля; право на пенсию, пособие, за исключением невыплаченных пенсий, пособий и задолженностей по этим выплатам.

Закон, определяющий виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), до настоящего времени не принят. Поэтому в определении таких объектов следует руководствоваться Указом Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»[23].

Наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, принимая на себя права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства[24].

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении).

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.

Принятие наследства может быть осуществлено двумя способами: подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство или путем фактического принятия наследства.

Указанные действия должны быть совершены наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследства, считаются, в частности, вступление во владение или в управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

Так, например, Верховный Суд РФ указал, что «с учетом вступившего в законную силу решения суда об объявлении Зарва С.В. умершим, содержавшего указание на дату смерти С.В. Зарва – 2 3 апреля 2001 г., и приведенных выше норм ГК РФ действия М.В. Зарва по несению расходов по содержанию имущества сына после этой даты следует рассматривать как действия наследника по фактическому принятию наследства. К такого рода действиям относится и заключение М.В. Зарва 25 декабря 2002 г. договора доверительного управления имуществом, объектом которого являлась спорная квартира. Таким образом, М.В. Зарва на день смерти сына С.В. Зарва (23 апреля 2001 г.) была жива и совершила действия, свидетельствующие в силу п. 2 ст. 1153 ГК РФ о фактическом принятии ею наследства после смерти сына. Принятое после смерти М.В. Зарва наследство (в частности, спорная квартира) признается принадлежащим ей в соответствии с положениями п. 4 ст. 1152 ГК РФ со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.»[25]

Однако этот перечень не является исчерпывающим, и наследник может совершить какие-либо иные действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

Общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев и исчисляется со дня открытия наследства, а в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина – со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В случае пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследство может быть принято наследником, пропустившим указанный срок, как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Суд по заявлению наследника может восстановить срок, установленный для принятия наследства, и признать наследника принявшим наследство.

Для реализации такой возможности установлен специальный порядок (ст. 1155 ГК РФ).

Таким образом, наследство – это определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения, и переходит в наследникам в неизменном виде.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, а также долги. В состав наследства не входят: имущество, изъятое из оборота; права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Наследование по завещанию

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Таким образом, существует несколько видов наследования, из которых наследование по закону и завещанию являются давно существующими и известными.

Что касается наследования по наследственному договору, то этот вид наследования появился относительно недавно – он был введен в ГК РФ 19.07.2018г. Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»[26] и начал применяться с 01.06.2019г., с момента вступления этого закона в силу.

Все три варианта наследования разные по своему механизму, однако по своему существу имеют единое основание, а именно представление о наследовании как гарантии поддержания и стимулирования социальных связей.

При этом приоритет отдается наследованию по завещанию, тем самым соподчиняя ему наследование по закону и наследственному договору.

Гражданин, обладающий имуществом, может осуществить его передачу своим правопреемникам либо посредством составления завещания (или наследственного договора), либо посредством молчаливого согласия с определенным законом порядком наследования. Таким образом, юридическая конструкция наследования по завещанию (или наследственного договора) исходит из непосредственно выраженной воли наследодателя, а юридическая конструкция наследования по закону – из предполагаемой воли наследодателя. В том случае, если наследодатель не сделал волеизъявления о судьбе своего имущества, предполагается, что он согласен с тем распределением наследства, которое закреплено в законе (наследование по очередям), поскольку, как отмечается, «скорее всего, именно так и распределил бы его сам, будучи здравомыслящим человеком»[27].

При наследовании по завещанию наследодатель всегда выражает свою волю в особом, единственно верном юридически документе – завещании.

По мнению Чиркаева С.А., «в самом общем виде наследование по завещанию можно определить как урегулированный нормами наследственного права порядок посмертного правопреемства, основанного на тестаментарном акте – завещании физического лица»[28].

Решающую роль в реализации этого порядка выполняет завещание, которое в совокупности с другими юридическими фактами (открытие наследства, наличие наследственного имущества и др.) выступает в качестве основания такого наследования.

К общим положениям института наследования по завещанию можно отнести следующие:

- завещания составляются до открытия наследства, и до этого момента они удерживают в себе правовую силу воли завещателя;

- завещание является прижизненной сделкой лица по распоряжению имуществом на случай своей смерти; завещание признается единственным законным средством распорядиться имуществом на случай смерти;

- завещание вызывает правовые последствия после открытия наследства, в связи с чем оно признается основанием наследования: предназначенное для исполнения после смерти, оно создает права и обязанности наследников по завещанию и других лиц;

- соблюдение и исполнение завещания является необходимым условием наследования по завещанию, в силу чего исполнение завещательной воли наследодателя возложено на наследников по завещанию и исполнителя завещания; пределы свободы завещания предусмотрены законом, устанавливающим рамки необходимого и допустимого соотношения наследования по завещанию и наследования по закону.

Как отмечается, завещание является «юридическим актом личного распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой»[29].

Завещание характеризуется следующими признаками:

– это всегда самостоятельное и правомерное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;

- это личное распоряжение, через представителя совершение завещания невозможно;

- одностороннее волевое действие;

- нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым.

- это основание возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей наследников и других лиц;

- приобретает юридическую силу в случае открытия наследства либо в момент составления при отмене, изменении прежнего завещания.

Кроме того, как справедливо замечает Демичев А.А., с новыми изменениями в ГК РФ «к обязательным признакам завещания (односторонний, личный, срочный и добровольный характер) теперь добавляется (естественно, только относительно совместного завещания) еще один признак – обоюдное усмотрение.»[30]

Как уже указывалось выше, в составлении завещания выражается основной принцип наследования – свобода завещания, что дает завещателю возможность выбирать, в каком виде и составе передать наследство и определить наследников.

Гражданин, совершающий завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, простить недостойных наследников, а также включить в завещание иные распоряжения. Завещатель в любое время вправе отменить или изменить совершенное завещание. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, о наличии или об отсутствии распоряжения об учреждении наследственного фонда.

Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве.

Завещатель вправе совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц – как физических, так и юридических лиц, российских или иностранных. При этом не имеют значения родственные или иные отношения. Завещатель может подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Также он может назначить душеприказчика, т.е. исполнителя своей воли, выраженной в завещании. Душеприказчиком может быть как гражданин, так и юридическое лицо.

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ); возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление не противоречащей закону цели (возложение); возложить на создаваемый после смерти наследственный фонд исполнение обязанностей имущественного и неимущественного характера в пользу указанных в завещании лиц.

Существуют разные формы и виды завещания. По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет недействительность завещания.

Как отмечает Крашенников П.В., «все завещания можно разделить на нотариально удостоверенные, приравненные к ним и составленные в чрезвычайных условиях. Завещания можно разделить также на простые и закрытые, со свидетелями и без таковых. Следует выделить совместные завещания супругов, а также завещание, в котором предусматривается создание наследственного фонда»[31].

На основании ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Свидетели в наследственном праве – это граждане, присутствующие при составлении и удостоверении завещания. Свидетели могут быть добровольные и обязательные. При закрытом завещании свидетели удостоверяют факт передачи завещания.

Статья 1127 ГК РФ называют завещания, которые приравнены к нотариально удостоверенным. К ним, в частности, относятся завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы; и ряд других.

Приравненные к нотариальным завещания имеют те же юридические последствия, что и нотариальные завещания. Однако закон не допускает такое приравнивание к совместным завещаниям (п. 5 ст. 1127 ГК РФ).

В отличие от нотариально удостоверенных завещаний приравненные к ним завещания должны быть подписаны не только завещателями и лицами, удостоверяющими такие завещания, но и свидетелями.

Приравненные к нотариальным завещания направляются лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Так, например, суд признал завещание ничтожным, в связи с тем, что несмотря на чрезвычайные обстоятельства составления завещания (наследодатель получил огнестрельное ранение), при его составлении отсутствовали свидетели.[32]

Новой разновидностью завещания является совместное завещание. Согласно п.4 ст. 1118 ГК РФ, супруги вправе составить общий документ и в таком случае к ним будут применяться нормы ГК РФ, касающиеся завещателя.

Вместе с тем, как отмечают исследователи, по правовой природе совместное завещание не является договором, хотя и закрепляет волеизъявление двух лиц[33].

Инициаторы рассматриваемых изменений называют целью введения совместного завещания и наследственного договора уменьшение конфликтов в семьях, возникающих на почве распределения наследства.[34]

Таким образом, теперь завещание может быть составлено не только одним гражданином, но и супругами, состоящими в момент его совершения в официально зарегистрированном браке в установленном законом порядке. Соответственно, лица, не состоящие в официальном браке, не вправе составить совместное завещание.

В связи с этим, исследователи делают вывод, что совместное завещание не может быть составлено как до официальной регистрации брака, так и после его расторжения.[35]

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ.

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117 ГК РФ).

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Совместное завещание супругов также может быть оспорено по иску любого из них при жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Равным образом один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Таким образом, согласно новым правилам супруги вправе: завещать как имущество каждого из них, так и совместно нажитое любым лицам, если это не противоречит действующим нормам; самостоятельно решить, кому из наследников какая доля в праве достанется, но при этом учесть обязательную долю; определить, какое именно имущество из наследственной массы получит конкретный наследник; не завещать наследство законным наследникам. При этом завещатели, как и прежде, не обязаны объяснять причины такого решения; добавить в текст совместного распоряжения иные указания, связанные с передачей имущества после смерти, если они не противоречат действующему законодательству. Текст документа может содержать условие о судьбе имущества после смерти как двух супругов, так и одного из них, но при этом условие об обязательной доле должно быть учтено.[36]

В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. При этом завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168 - 179 ГК РФ[37]).

Таким образом, существует несколько видов наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Завещание является юридическим актом личного распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия дела. В составлении завещания выражается основной принцип наследования – свобода завещания, что дает завещателю возможность выбирать, в каком виде и составе передать наследство и определить наследников. К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно формы. Составление завещания в установленной законом форме и является непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя.

2.2 Наследование по наследственному договору

Еще одной новой разновидностью наследования является наследование по наследственному договору.

Согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор).

То есть, наследственный договор может возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера.

Возможность заключения наследственного договора предоставляет наследодателю право передать имущество или другие права не только наследнику, но и третьему лицу независимо от того, является ли это лицо наследником по закону.

Квалифицирующим признаком наследственного договора является приобретение прав на имущество наследодателя как стороны договора его контрагентом только в случае смерти наследодателя.[38]

Как отмечается, наследственный договор имеет некоторое сходство с совместными завещаниями. Вместе с тем их правовая природа различна, учитывая, что в наследственном договоре участвуют как минимум два лица, а завещание носит односторонний характер сделок, а также тот факт, что в наследственном договоре хотя бы один из участников должен сделать распоряжение на случай смерти, которым он будет связан. При этом в договоре не возникает зависимость между распоряжениями сторон.[39]

В ряде случаев наследственные договоры в отличие от завещаний создают правовые последствия с момента их заключения, а завещания – с момента смерти наследодателя. Возможные наследники по договору знают об этом, наследники по завещанию могут об этом не знать.

Кроме того, обязательным условием действия наследственного договора в отношении возникновения прав наследника на имущество наследодателя является такой юридический факт, как смерть последнего; наследственный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным; предметом договора являются имущественные права, которые переходят к наследнику после смерти наследодателя.[40]

Закон предусматривает приоритет договорных отношений перед завещаниями, в то же время не запрещая завещания и другие распоряжения на случай смерти. Так, наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения договора совместного завещания супругов, при этом конечно же нужно соблюдать правило об уведомлении супругов.

В то же время по общему правилу к наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, в частности условия об обязательной доле в наследстве, о недостойных наследниках и др.

Поскольку наследственный договор – новая конструкция, исследователи расходятся во мнениях о необходимости такого вида наследования.

Так, согласно одной позиции, наследственный договор дает возможность привлечь к планированию наследства будущих наследников, сделав их сторонами договора, что ограничит их возможности по последующему оспариванию распоряжений наследодателя (наследодателей).[41]

Рудик В.И. указывает также на практическую применимость наследственного договора для определения судьбы имущества, приобретенного лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. Поскольку на это имущество не распространяется режим общей совместной собственности, предметом наследственного договора между сожителями может быть имущество, находящееся в унитарной собственности каждого из них или в их общей долевой собственности. Заключение наследственного договора способно избавить пережившего сожителя от необходимости доказывать в суде свое участие в приобретении имущества на имя умершего.[42]

При этом наследственный договор, заключенный между сожителями, будет действовать и при прекращении между ними фактических брачных отношений, что выгодно отличает его от аналогичного договора между супругами. Для того чтобы хоть как-то дифференцировать юридические последствия совершения совместного завещания и заключения между супругами наследственного договора, следовало бы не ограничивать действие последнего периодом состояния их в браке. Супруги сами могут способствовать прекращению действия договора, во-первых, при помощи возможности в одностороннем порядке отказаться от него, а во-вторых, предусмотрев в самом договоре условие о его прекращении в связи с расторжением брака.

Вместе с тем есть и противоположные мнения. Так, Осипов М.Ю. считает, что наследственный договор прибавит немало проблем, связанных с особенностями правового регулирования наследственного договора.[43]

Так, например, абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ возлагает обязанность на наследодателя возместить убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Осипов М.Ю. задается вопросом, каким образом у наследников могут возникнуть убытки, если фактически договор вступает в силу только после смерти наследодателя и наследодатель в любое время может от него отказаться путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе? Более того, п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ гласит: После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно. Все это свидетельствует о том, что институт наследственного договора содержит немало ложных норм, то есть норм, неадекватно отражающих правовую реальность.[44]

Кроме того, Осипов М.Ю. полагает, что введение института наследственного договора может породить рост преступности, вызванной применением на практике института наследственного договора. Связано это с тем, что ст. 1117 ГК РФ не относит к числу «недостойных наследников» наследников по наследственному договору, которые не могут наследовать в силу совершения ими деяний, указанных в данной статье, что является, на наш взгляд, нарушением ст. 10 ГК РФ.

В связи с этим, предлагается исключить нормы о наследственном договоре из ГК РФ, поскольку существующих правовых инструментов достаточно для обеспечения нормального перехода имущества от наследодателя к наследникам и нет смысла использовать такую достаточно сложную и малопонятную конструкцию, как «наследственный договор», в правовой системе Российской Федерации, ибо по своей гражданско-правовой природе наследственный договор, по сути дела, является разновидностью завещания, пусть и открытого по своей форме. Указанные меры, по нашему мнению, будут способствовать снижению напряженности в системе наследственных отношений в правовой системе России.[45]

Таким образом, наследование по наследственному договору подразумевает заключение договора, согласно которому наследодатель передает имущество, а его контрагенты – лица, призываемые к наследованию, обязаны совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера. Квалифицирующим признаком наследственного договора является приобретение прав на имущество наследодателя как стороны договора его контрагентом только в случае смерти наследодателя.

2.3 Наследование по закону

Наследование по закону возможно в тех случае, когда человек не выразил своего желания в составлении завещания или наследственного договора, либо же завещание или наследственный договор являются юридически недействительными.

Как уже упоминалось, при наследовании по завещанию или наследственному договору наследодатель всегда выражает свою волю в завещании. В наследовании по закону весь порядок и условия перехода наследственной массы наследодателя наследникам указаны непосредственно в самом законе.

В этом случае наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем наследственной очередью. Иных видов наследования не предусмотрено.

Наследование по закону имеет место быть лишь в том случае, если оно не было изменено наследованием по завещанию, о чем говорит прямо статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому наследование по закону может быть произведено в следующих случаях: а) когда наследодатель не успел либо не захотел оставить завещания; б) в случае завещания части имущества, к наследникам по закону перейдет его остальная часть; в) если, в очень редких случаях, наследник по завещанию умер ранее наследодателя; г) если наследник либо наследники по завещанию отказались от наследства; д) если завещание наследодателя в целом или в его части было признано недействительным; е) когда не был заключен наследственный договор или он был признан недействительным.

При наследовании по закону порядок перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны прямо в самом законе и должны неукоснительно соблюдаться. Наследственное имущество должно быть поделено в равных долях между лицами, которые перечислены в законе, и лишь в порядке установленных очередей.

ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников по закону, которые призываются к наследованию в порядке очередности.

Установлены следующие условия наследования по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей отсутствуют; никто из наследников не имеет права наследовать; все наследники отстранены от наследования (ст. 1117); наследники лишены наследства (п. 1 ст. 1119); никто из наследников не принял наследства; все наследники отказались от наследства.

Таким образом, если хотя бы один наследник первой или первой же имеющейся очереди принимает наследство, выражает к этому свою волю у нотариуса, то следующие за ними очереди наследников по закону автоматически устраняются.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Употребляя термин «дети», законодатель имеет ввиду, прежде всего сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.

Дети, родившиеся вне брака, то есть обычно в незарегистрированном браке, после матери наследуют всегда, а вот после отца лишь в тех случаях, когда отцовство может быть подтверждено в установленном законом порядке: органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей, либо же судом по правилам статьи 49 Семейного кодекса РФ[46].

Установление отцовства в отношении совершеннолетних граждан допускается только с их согласия. Дети, чье отцовство было установлено таким образом, имеют те же наследственные права, что и дети, которые родились в зарегистрированном браке. Исходя из этого, в призвании детей наследодателя к наследованию в основании лежит кровное родство – то есть физическое происхождение данных детей от данных родителей, что должно быть подтверждено нотариусу либо суду в установленном законом порядке.

Переживший супруг является наследником по закону, если он состоял ко дню открытия наследства с наследодателем в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства[47].

К наследникам второй очереди относятся: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления) (п. 2 ст. 1143 ГК). Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону либо по завещанию в пользу племянников наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону, по праву представления или по завещанию.

К наследникам второй очереди не относятся сводные братья и сестры, двоюродные братья и сестры.

Наследниками третьей очереди являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя) (п. 1 ст. 1144 ГК).

Дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (п. 2 ст. 1145 ГК).

Степень родства наследников следующих очередей определяется числом рождений, при этом рождение самого наследодателя не учитывается.[48]

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен п. п. 2 и 3 ст. 1145 ГК.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

В качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что «названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. В случае если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются»[49].

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы решаются в суде об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица из состава семи очередей наследников по закону, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Граждане, которые не входят в круг семи очередей наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2 ст. 1148).

В тех случаях, когда других наследников по закону нет, нетрудоспособные граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь наследников по закону.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего именуется выморочным.

По общему правилу такое имущество переходит в собственность Российской Федерации. Таким образом, как отмечают исследователи, с определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.[50]

Таким образом, наследование по закону – это наследование в отсутствии завещания или наследственного договора. В этом случае наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем наследственной очередью. Наследственных очередей установлено восемь.

Наследование по закону отличается от наследования по завещанию тем, что порядок, основания, условия наследования, лица, призываемые к наследованию, регламентируются законом; учитывается состояние родства, иждивенчества, брака, гражданское состояние (пасынок, падчерица, отчим, мачеха); действуют особые принципы наследования: очередность наследования, равенство долей наследников; юридический состав при наследовании по закону отличается от состава при наследовании по завещанию. В него входят: смерть наследодателя, родство, брак, усыновление, иждивенчество, наличие наследства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в курсовой работе была рассмотрена тема «понятие и виды наследования».

В соответствии с поставленными целями было изучено действующее законодательство РФ, проанализированы понятие и содержание наследования, изучены принципы наследования, рассмотрены понятие наследства, рассмотрены виды наследования.

На основе изученного, можно сделать следующие выводы.

Наследование – это переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное, к одному или нескольким лицам.

Основное назначение наследования состоит в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. То есть в характеристике наследования доминирует вещно-правовая составляющая.

Наследование реализуется посредством наследственного правоотношения, которое является основным в системе отношений, урегулированных нормами наследственного законодательства. Его исполнение обеспечивает универсальность наследственного правопреемства.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники (лица, призванные к наследованию), обладающие правом наследования, которому корреспондирует обязанность всех третьих лиц не чинить наследнику препятствий в осуществлении его права.

Наследование базируется на ряде принципов, которые обеспечивают реализацию и защиту прав как наследодателя, так и наследников. Основополагающим является принцип свободы завещания (свободы распоряжения имуществом на случай смерти).

Наследство – это определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения, и переходит в наследникам в неизменном виде.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, а также долги. В состав наследства не входят: имущество, изъятое из оборота; права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Существует несколько видов наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Завещание является юридическим актом личного распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия дела. В составлении завещания выражается основной принцип наследования – свобода завещания, что дает завещателю возможность выбирать, в каком виде и составе передать наследство и определить наследников. К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно формы. Составление завещания в установленной законом форме и является непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя.

Наследование по наследственному договору подразумевает заключение договора, согласно которому наследодатель передает имущество, а его контрагенты – лица, призываемые к наследованию, обязаны совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера. Квалифицирующим признаком наследственного договора является приобретение прав на имущество наследодателя как стороны договора его контрагентом только в случае смерти наследодателя.

Наследование по закону – это наследование в отсутствии завещания или наследственного договора. В этом случае наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем наследственной очередью. Наследственных очередей установлено восемь.

Наследование по закону отличается от наследования по завещанию тем, что порядок, основания, условия наследования, лица, призываемые к наследованию, регламентируются законом; учитывается состояние родства, иждивенчества, брака, гражданское состояние (пасынок, падчерица, отчим, мачеха); действуют особые принципы наследования: очередность наследования, равенство долей наследников; юридический состав при наследовании по закону отличается от состава при наследовании по завещанию. В него входят: смерть наследодателя, родство, брак, усыновление, иждивенчество, наличие наследства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.
  4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. № 17. 27.11.1996.
  5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // «Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.
  6. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.07.2018. № 30. Ст. 4552.
  7. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Российская газета. 1992. 16 марта. № 61.
  8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. № 127. 06.06.2012.
  9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 140. 30.06.2015.
  10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // «Российская газета». № 70. 04.04.2016.
  11. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 № 16555/10 по делу № А41-6959/10 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 6.
  12. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 5-В11-87 // СПС «КонсультантПлюс».
  13. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.12.2014 № 18-КГ14-150 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
  14. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с.
  15. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2018.
  16. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. 134 с.
  17. Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву Российской Федерации. Диссертация. Томск. 2015. 342 с.
  18. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с.
  19. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. 302 с.
  20. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации (под общ. ред. М.А. Димитриева) // СПС КонсультантПлюс. 2012.
  21. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997.
  22. Шершеневич Г.Ф. Учебник римского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Статут, 2005. 678 с.
  23. Гаврилов В.Н. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию по российскому и зарубежному законодательству // Наследственное право. 2011. № 2. С. 13 - 16.
  24. Голубева Т.Ю., Афанасьев М.А. Новеллы наследства: совершение супругами совместных завещаний // Наследственное право. 2019. № 2. С. 18 - 21.
  25. Гонгало Б.М. Семейное законодательство: проблемы и перспективы // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 190 - 191.
  26. Демичев А.А. Наследование выморочного имущества в советской и современной России: тенденции и перспективы // Наследственное право. 2015. № 3. С. 29 - 33.
  27. Демичев А.А. Совместное завещание супругов в российском праве // Наследственное право. 2018. № 4. С. 11 - 13.
  28. Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 37 - 40.
  29. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист. 2012. № 8. С. 22-25.
  30. Кириллова Е.А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 3. С. 114 – 124.
  31. Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. № 2. С. 15 - 17.
  32. Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // http://sozd.parlament.gov.ru/ по состоянию на 26.04.2018
  33. Рудик И.Е. Совместное завещание и наследственный договор как инструменты планирования наследства супругами // Наследственное право. 2019. № 2. С. 22 - 25.
  34. Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право. 2017. № 1. С. 26 - 29.
  1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

  3. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с. С.3.

  4. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2018.

  5. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист. 2012. № 8. С. 22-25.

  6. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. С. 222.

  7. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6.

  8. Шершеневич Г.Ф. Учебник римского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Статут, 2005. С.330.

  9. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6.

  10. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. С.3.

  11. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 408

  12. Рыженков А.Я. О теоретико-философских основаниях российского наследственного права // Наследственное право. 2019. № 2. С. 3 - 6.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 15.

  14. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист. 2012. № 8. С. 22 - 25.

  15. Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву Российской Федерации. Диссертация. Томск. 2015. С.34

  16. Кириллова Е.А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 3. С. 114 – 124.

  17. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 25.

  18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. № 127. 06.06.2012.

  19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 140. 30.06.2015.

  20. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // «Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.

  21. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2011 № 16555/10 по делу № А41-6959/10 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 6.

  22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // «Российская газета». № 70. 04.04.2016.

  23. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Российская газета. 1992. 16 марта. № 61.

  24. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3 - 6.

  25. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 5-В11-87 // СПС «КонсультантПлюс».

  26. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.07.2018. № 30. Ст. 4552.

  27. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации (под общ. ред. М.А. Димитриева) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 2012.

  28. Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право. 2017. № 1. С. 26 - 29.

  29. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. С. 20.

  30. Демичев А.А. Совместное завещание супругов в российском праве // Наследственное право. 2018. № 4. С. 11 - 13.

  31. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. С. 81.

  32. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.12.2014 № 18-КГ14-150 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

  33. Рудик И.Е. Совместное завещание и наследственный договор как инструменты планирования наследства супругами // Наследственное право. 2019. № 2. С. 22 - 25.

  34. Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // http://sozd.parlament.gov.ru/ по состоянию на 26.04.2018

  35. Демичев А.А. Совместное завещание супругов в российском праве // Наследственное право. 2018. № 4. С. 11 - 13.

  36. Голубева Т.Ю., Афанасьев М.А. Новеллы наследства: совершение супругами совместных завещаний // Наследственное право. 2019. № 2. С. 18 - 21.

  37. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

  38. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. С. 264.

  39. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. С. 275.

  40. Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 37 - 40.

  41. Гонгало Б.М. Семейное законодательство: проблемы и перспективы // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 190 - 191.

  42. Рудик И.Е. Совместное завещание и наследственный договор как инструменты планирования наследства супругами // Наследственное право. 2019. № 2. С. 22 - 25.

  43. Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. № 2. С. 15 - 17.

  44. Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. № 2. С. 15 - 17.

  45. Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. № 2. С. 15 - 17.

  46. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. № 17. 27.11.1996.

  47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. № 127. 06.06.2012.

  48. Гаврилов В.Н. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию по российскому и зарубежному законодательству // Наследственное право. 2011. № 2. С. 13 - 16.

  49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня. № 127.

  50. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 528 с.