Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования»

Содержание:

Введение

На сегодняшний день наследственное право выступает одним из самых актуальных в любом государстве. Оно занимает одно из первых мест среди наиболее консервативных институтов права, и связано это с тем, что жизнь каждого человека не вечна и в какой- то момент времени она прекратится, а материальные ценности, имущество, вещи останутся. Если человек хочет оставить имущество, которое нажил в течение своей жизни своим родственникам- то это вполне нормальное желание каждого гражданина. Именно из-за этого многие люди задумываются о юридической судьбе имущества, которое им принадлежит, их интересует вопрос- что же станет с ним после их смерти. Этот вопрос был и остается во все времена.

В нашей стране люди удовлетворяют свои материальных и культурные потребности как с помощью путем развития общественных форм обслуживания этих потребностей, так и за счет роста принадлежащей гражданам личной собственности на предметы потребления, которые служат для удовлетворения их потребностей, к примеру, в питании, одежде либо жилье.

Конституция Российской Федерации дает право гражданам иметь в собственности различное имущество, которое не запрещено законом. В ст. 35 Конституции гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею, находятся на одной ступени с гарантиями права наследования. А также, правовые гарантии реализации наследственных прав прописаны в гражданском, семейном и других нормах, которые регулируют институт наследования.

Вопросы наследственного права в данный момент становятся все более актуальны. Обосновать это можно тем, что в итоге основания рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, основательно увеличился. Из этого последовало, что нормы наследственного права (которые мало кого интересовали до сегодняшнего момента) становятся особенно важными.

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые связаны с принятием наследства.

Предметом же исследования в данной курсовой работе выступают нормы гражданского законодательства, которые регулируют принятие наследства.

Цель курсовой работы-  изучить и проанализировать вопросы и проблемы, которые могут появляться вместе с принятием наследства, в связи с изменениями, которые возникли после того, как была принята и внедрена в действие третья часть Гражданского кодекса РФ. Именно с этой целью проводится изучение Российского законодательства, а также Международного правового регулирования, которое имеет связь с правом наследованием, анализом, исследованием практики и рассмотрением коллизионных вопросов в данной области.

Для того, чтобы добиться поставленной цели определяется ряд задач:

-раскрыть понятия наследования и его главные принципы;

-раскрыть вопросы, которые относятся к открытию, принятию, а также отказу от наследства по гражданскому законодательству;

-обнаружить тонкости перехода прав на наследуемое имущество к наследникам и раздела наследства;

-изучить и проанализировать проблемы, касающиеся охраны наследства и ответственности наследников по долгам наследодателя.

Нормативную основу исследования представляют нормы Гражданского кодекса РФ, и иные нормативно-правовые акты, которые регламентируют вопросы принятия наследства.

Принятый и введенной в оборот 01 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса РФ, в которой содержится раздел V «Наследственное право», коренным образом изменило рычаги распоряжения имуществом в случае гибели, перехода и распределения наследственного имущества. В это время нужно помнить о том, что нормы наследственного права всецело основываются на нормах, которые содержатся в первой и второй частях Гражданского кодекса Российской Федерации, распределяющих, конкретно правовой режим объектов гражданских прав, который необходимо принимать во внимание в отношениях, рождающихся в области наследственного правопреемства.

Также хотелось бы отметить, что отличие нового законодательства в наиболее подробном и детальным урегулировании. Данный подход можно объяснить тем, что есть необходимость, сконцентрировать регулирование наследственных отношений на уровне закона, и не использовать множественные правовые акты, которые ранее принимались на различном уровне, как правило на уровне ведомств.

Преимуществом ГК РФ (третьей его части), безусловно, выступает тот аспект, что его нормы несомненно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Ранее многие проблемы, которые возникали в практике и вызывались проблемами в законодательстве, нужно было разрешать при помощи руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда, или же выводить то или иное положение руководствуясь смыслом и «духом» закона, но в данный момент решить многие вопросы стало возможным с помощью норм третьей части ГК РФ.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ НАСЛЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1. Понятие наследования, его основные принципы и состав наследства

Наследственное право в различной степени касается каждого гражданина.

Основные институты наследственного права берут свое начало в Древнем Риме. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследования как универсального правопреемства, в силу которого к наследнику переходят в качестве единого комплекса не только все имущественные права, но и обязанности наследодателя (9, с.13).

Римский метод сохранился в системе наследственного права практически всех цивилизованных государств. К примеру, в французском законодательстве в очередь наследников по закону входят родственники до шестой степени родства, в германском законодательстве число очередей, которые призываются к наследованию, и вовсе никак не ограничено, а по российскому законодательству с 2002 года введено восемь очередей наследников. Правовая реформа, которая проводилась в России правовая затронула почки все имеющиеся сферы деятельности общества. Экономическая обстановка стремительно меняется и в этих условиях частная собственность становится значением формы собственности, субъект которой - это отдельный человек (семья), у которого есть свой правовой статус, и чтобы охранять его нужно особенное правовое регулирование (регулирование общественных отношений за счет норм права). Но так как просто нет возможности предвидеть все жизненные ситуации, ГК РФ доверяет решению судов большое число вопросов. Право наследования гарантирует для каждого человека свободу распоряжения своим имуществом на случай гибели. Наследодатель может распорядится как угодно относительно преемства своего имущества на случай своей смерти. В этом он распоряжается своим имуществом так, как хочет, свободно, по своей воле (9, с.15).

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, схоже с регулированием отношений собственности, у него есть комплексный, межотраслевой характер:

— возможность наследовать имущество установлена при помощи конституционных и гражданско-правовых норм установлена;

— с помощью норм гражданского права устанавливаются правомочия граждан относительно распоряжения своим имуществом на случай гибели и границы их свободного усмотрения;

— законодательно приняты правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц — нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

Наследование — это переход имущественных прав и обязанностей лица, после его смерти, к другим лицам, круг которых обозначен в завещании умершего либо правилами наследования по закону (10, с.45).

Легальное определение наследования дано в ст. 1110 ГК РФ, которая устанавливает, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, раздел V «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.

Универсальное правопреемство — это желание наследника о том, что он неограниченно принимает права и обязанности наследодателя (понятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества) Универсальное правопреемство приводит к тому, что обособленность наследственного имущества теряется и оно сливается с имуществом, принадлежащим наследнику (8, с.24). Началом универсального правопреемства является время, когда умер наследодатель.

Основные идеи наследования, т. е. основные начала, руководящие принципы наследования, заключаются в следующем:

1) основанием открытия наследства служит смерть лица;

2) моментом открытия наследства является момент смерти наследодателя;

3) открывается наследство в том месте, где проживает наследодатель или в месте, где находится его имущество;

4) в наследственное имущество входят как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;

5) круг лиц, которые могут призываться к наследованию указан в законодательстве;

6) в законодательстве представлен круг лиц, которые не могут быть призваны к наследованию.

Основные понятия наследства представлены в ст. 1112 ГК РФ, из которой следует, что в наследство включаются вещи, имущество, в том числе имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства.

Наследство — является юридическим понятием, оно было позаимствовано из римского частного права, по которому наследство означало переход прав умершего другими лицами; это общее правопреемство активов и пассивов. Наследодатель распоряжался имуществом без всякого контроля. Наследство, которое принял наследник невозможно было отобрать у него (16, с.32).

Нынешнее понятие «наследство» раскрывается через определение состава наследства, т. е. того, что входит и что не входит в состав наследства, что возможно и невозможно получить по наследству.

В структуру наследства включены вещи, и другое имущество, в том числе имущественные права и обязанности, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение (8, с.52).

Не входят в состав наследства:

— права и обязанности, которые были неразрывно связаны с личностью наследодателя, а именно право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

— права и обязанности, которые в порядке наследования не допускают перехода ГК РФ или иными законами;

— личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В наследство может включать лишь то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наследственное имущество может включать различные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т. п. Имущественные права должны возникать при жизни наследодателя, чтобы они были включены в структуру наследства. Права, которые возникают после его смерти (право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате потери кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят (4, с.76).

Наследственное право прямым образом связано с имущественными и неимущественными отношениями.

Наследственные имущественные отношения регулируются гражданским правом (вещные, обязательственные, следственные, семейные отношения). Имущественные отношения — это такие отношения, развивающиеся относительно имущества, материальных благ. Отличительной чертой имущественных отношений является тот факт, что они имеют товарно-денежную форму (иначе говоря у них стоимостной характер, они взаимосвязаны с экономическим оборотом, движением товаров и денег), у них эквивалентно-возмездный характер (в процессе обмена стоимости товара (работы, услуги) сопоставляются с той суммой денег, которая за них платится), имеют отношение к принадлежностью или движением имущества от одних лиц к другим.

Под отношениями, которые связаны с принадлежностью имущества (то есть с нахождением имущества у наследодателя) подразумевается, что наследодатель имел данное имущество, пользовался и имел возможность распорядиться им в завещании. Данные отношения именуются вещными и у них абсолютный характер, это означает, что гражданин осуществлял свои правомочия самостоятельно. У вещных отношений объектом является вещь (3, с.74).

Отношения, которые связанны с переходом имущества от одного лица к другому — это конкретные правоотношения при наследовании по закону или по завещанию, т. е. при переходе имущества после смерти его собственника. Данные отношения именуются обязательными и носят относительный характер.

Личные неимущественные отношения характеризуются тем, что их предметом являются нематериальные блага, они лишены экономического характера и неотделимы от личности человека. Это отношения, в которых происходит индивидуализация личности и осуществляется оценка ее нравственности и других социальных качеств. Личные неимущественные права возникают в основном в связи с созданием объектов творческой деятельности (изобретения, произведения литературы, науки, искусства и т. д.) и имеют две подгруппы :

— личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, то есть по поводу объектов творческой деятельности. Так, например, авторство на произведения науки, открытия, изобретения;

— личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Так, например, по поводу защиты чести и достоинства, деловой репутации, охраны неприкосновенности личной жизни (3, с 98).

Таким образом, наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

1. 2. Открытие наследства

Гражданский кодекс РФ (в дальнейшем по тексту - ГК РФ) содержит целую главу о передаче прав и обязанностей от умершего к наследникам. В этой главе законодатель раскрыл понятие наследства, основания его возникновения, права на наследственное имущество, юридические факты, которые несут последствия за собой, имущество, определяемое как наследственная масса и которое наследодатели могут получить в порядке наследования, детально закреплена процедура получения и оформления прав собственности в порядке наследования, и указаны документы, необходимые для предоставления в том случае, если появляются споры, имеющие отношение к наследованию, случаях возникновения различных споров, связанных  с наследованием, включая момент, когда устанавливается место открытия наследства (15, с.25).

Открытие наследства является это юридическим фактом, порядком, следуя которому, граждане имеют возможность заявить о своих правах на имущество умершего гражданина. Когда происходит факт смерти наследодателя, тогда права могут перейти к наследнику. Тот факт, что гражданин умер должен быть подтвержден свидетельством о смерти, для выдачи которого необходима врачебная справка о зафиксированной смерти. В такой справке указывается важный факт- дата смерти наследодателя.

Свидетельство о смерти является документом, с которого происходит начало наследственного дела у нотариуса, а также момент выдачи которого связан со всем процессом оформления наследства (8, с.48).

Гражданин, который на протяжении длительного времени не появляется в месте своего жительства может по решению суда быть признан умершим. В сложившейся ситуации датой смерти будет выступать дата, когда вступит в силу решение суда.

Момент смерти гражданина ГК РФ связан с временем открытия наследства. Момент открытия наследства и время открытия наследства – понятия равносильные. В частности, день открытия наследства у правопреемников считается днем появления права на наследство и собственно с этого дня начинается процесс наследования. В случае, если наследник погиб после того, как было открыто наследство, право наследования его доли будет предоставлено его наследникам (8,с.63).

Открытие и принятие наследства имеет определенный порядок:

Наследники, после того, как узнают о смерти гражданина, а значит открытии наследства, обращаются к нотариусу для того, чтобы в соответствии с законом РФ оформить свои права. Далее пишется заявление на согласие принятия наследства.
Форма заявления составляется нотариусом, а его бланк предоставляется наследнику для заполнения. Заявление считается фактом, который несет правовое значение и свидетельствует о воле наследника и согласии на получение наследства. Если данное волеизъявления отсутствует, то это может привести к отказу нотариуса в совершении действий по выдаче свидетельства.

Наследник, который постоянно проживает с собственником имущества до дня его смерти, признается фактически принявшим наследство. Чтобы оформить права ему необходимо в течение 6 месяцев, начиная со дня открытия наследства, принять у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Для того, чтобы доказать факт принятия наследства может быть предоставлена справка о проживании или регистрации по месту, где было заведено наследственное дело (5, с.241).

В различных случаях, чтобы подтвердить фак принятия наследства, могут предоставляться разные документы, по решению нотариуса. А также, признаны могут быть фактически вступившими в наследство наследники, осуществившие оплату долгов наследодателя, полившие за него денежные средства, которые сохранили или защитили наследственное имущество, приняли в управление или владение наследственным имуществом. Если нотариус отказывает в признании заявителя наследником, то данный факт принятия наследства возможно оспорить в суде (8, с.58).

 Исходя из закона, срок – это конкретный отрезок времени, за которое необходимо осуществить определенные действия. Срок в наследовании хорошо дисциплинирует участников данных отношений, делает значимым права собственности, и играет важную роль.
Ст.1154 ГК РФ гласит о том, что наследство необходимо принять в течение 6 месяцев, начиная с момента наследства, отсчитывается который начиная с даты смерти гражданина. Нотариус принимает заявление о воле наследника в этот промежуток времени. По факту принятие наследства осуществляется в этот же время и наследнику со дня открытия наследства нужно осуществить действия, которые свидетельствуют о принятии имущества от умершего.

Принято считать данный срок достаточным для того, чтобы наследники могли определиться и принять решение о том принимать им наследство, оставленное гражданином, или отказаться от него. Если такое заявление было подано после истечения срока, то оно считается недействительным и не признает факт принятия наследства. Чтобы защитить свои права наследнику необходимо обратиться в суд с иском. В случае, когда в разбирательстве признается, что срок был пропущен в связи с уважительной причиной и данный факт доказан, государственный орган имеет возможность восстановить срок (8, 49). 

Исходя из ГК РФ, местом открытия наследства считается адрес проживания умершего гражданина или в ситуации его отсутствия, местом нахождения большей части имущества. Если сказать по -другому, то местом открытия наследства считается обстоятельство проживания наследодателя по конкретному адресу или же, факт нахождения имущества. Документы, которые доказывают, что умерший проживал в определенном месте, а также место открытия наследства, подаются в одно время с подачей заявления о принятии наследства.

В ситуации, когда место открытия наследства невозможно определить, лица могут обращаться в суд, подав заявление для того, чтобы установить место открытия наследства.

Значение и понятие места, открытия наследства признается в том, чтобы наследники могли подать заявление о принятии и выдаче свидетельства у одного нотариуса, нотариальная контора которого находится в одном округе (5, с 65).

Если решаются споры по поводу установления места открытия наследства, то для суда будет важно, где находится имущество и документы, которые могут это подтвердить. Если все наследники обращаются в одну контору с нотариусом, то это создает благоприятные условия и наилучшую защиту прав всех наследников (9, с.98). 

Согласно ГК РФ есть 2 вида наследования: 

-по закону; 

-по завещанию. 

По закону будет наследоваться имущество, относительно которого не было распоряжения гражданина, который умер. Такие наследники наследуют имущество исходя из очереди, согласно ГК РФ, всего их восемь. К наследованию призываются наследники соответствующей очереди. Если отсутствуют наследники определенной очереди, то к наследованию будут призываться наследники следующей очереди. Факт принятия наследства свидетельствуется волеизъявлением правопреемника с помощью подачи заявления, которое принимает в свою очередь, нотариус. Открытие наследства, порядок его принятия, основания получения, процедура оформления и регистрации прав являются одними и теми же обоих типов наследования. Документы, необходимые для подачи на имущественных прав наследодателя, не зависят от вида наследования. При наследовании как по закону, так и по завещанию, местом открытия наследства является также последнее место, где проживал умерший.

Наследование по завещанию будет проходить, если собственник имущества оставил распоряжение о судьбе имущества на день смерти. Открытие наследства в двух случаях начинается со дня смерти наследодателя. В момент принятия заявления нотариусом изначально он сверит наличие факта наследования по завещанию (4,с.68).
Срок для принятия наследства как по закону, так и по завещанию одинаков.

В РФ, чтобы подтвердить факт наличия права на наследство и оформить права на него, необходимо предоставить нотариусу определенные документы: 

  • заявление о принятии наследства; 
  • справка с места проживания наследодателя, в случае, когда наследственное дело раньше не было открыто иными наследниками; 
  • документы, подтверждающие личность наследника; 
  • свидетельство о смерти, в случае, когда ранее другими наследниками не было открыто наследственное дело; 
  • документы, которые подтверждают права наследодателя на имущество (4,с.74). 

После того, как было подано заявление о вступлении в наследство, подаётся заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Документы необходимо предоставить в оригинале. 
Из вышеперечисленного необходимо подвести итог, что открывается наследство в момент смерти гражданина. Определенным образом установленный факт смерти считается основанием для открытия наследства. Если факт смерти лица определяется в судебном порядке, то это несет те же правовые последствия, что и факт смерти, который устанавливается врачом.

Юридически значимые факты смерти, принятия наследства, наличие документально подтвержденных прав на имущество наследодателя в юридической практике признается основанием для осуществления передачи прав (4, с.76).

1. 3. Принятие наследства, наследственная трансмиссия

В Гражданском кодексе РФ весьма детально прописаны вопросы, связанные с наследованием, ко всему прочему, законодатель сделал все возможное, чтобы предусмотреть возможность наступления разных жизненных обстоятельств и событий. Наследственная трансмиссия не что иное, как переход права принять наследство иному лицу (10, с.245).

После того, как открывается наследство, наследнику нужно сделать несколько действий для того, чтобы принять и оформить наследство. Но неожиданно он умирает. Однако его место в наследственном деле никуда не девается, а то имущество, которое ему полагалось переходит к его наследникам, либо, в случае если он оставил завещание, то наследникам по завещанию. При этом данное право перейдет в том же объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали умершему наследнику.

Основное отличие от наследования по праву представления- это то, что в случае наследственной трансмиссии наследник умирает после его открытия, но до того, как было принято наследство. А в праве представления потенциальный наследник умирает до момента смерти наследодателя либо одновременно с ним. Например, внуки вступают в наследство наряду с иными наследниками первой очереди (10, с.247).

Для наследственной трансмиссии необходимы два условия:

  1. Наследник не успевает принять наследство. Иначе говоря, не было подано заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о правах на наследство нотариусу в месте открытия наследства, не совершен ряд действий по отношению к наследуемому имуществу.

Данное обстоятельство необходимо подтвердить достоверными фактами. К примеру, данное лицо осуществляло службу в ВС РФ и было в зарубежной командировке и др. Если он реализовал принятие наследства, то в этом случае наследственной трансмиссии не произойдет, а имущество войдет в собственную наследственную массу такого лица. Наследование в такой ситуации его наследниками происходит на общих основаниях.

  1. Не прошло 6 месяцев для принятия наследства со дня смерти первого лица. Иначе говоря, должно еще оставаться время со дня, когда было открыто наследство. Или же данный гражданин будет считаться отказавшимся от наследства (10, с.250).

В порядке наследственной трансмиссии принять наследство имеется возможность лишь на протяжении оставшегося со дня открытия наследства первого наследодателя времени (то есть, 6 месяцев за вычетом того времени, которое уже прошло до смерти второго наследодателя). Но когда смерть лица, право от которого переходит на принятие наследства, случилась через 3мес и больше, то тогда закон дает еще плюс 3 месяца с этой даты. Когда время потеряно, то есть возможность применить восстановление срока по общим правилам в судебном порядке. Если данный вариант нет возможности осуществить, то имущество, которое полагалось наследнику возвращается в общую наследственную массу и в дальнейшем будет разделен между лицами, которые вступят в наследство.

Говоря о наследовании долгов, наследник в порядке наследственной трансмиссии будет отвечать таким имуществом в размере его стоимости по долгам того наследодателя, которому оно принадлежало, но не по долгам того, от которого к нему пришло право принять наследника (7, с.91).

Из описанных выше правил, не возникает наследственной трансмиссии в случаях, когда:

– смерть наследника происходит спустя 6 месяцев с даты открытия наследства и в суд не подано заявление, с целью восстановить срок для его принятия. Такое лицо будет считаться отказавшимся от права получить данное имущество. А в суд обратиться с заявлением о восстановлении срока имеет возможность лишь он.

– смерть наследодателя и наследника произошла в один день и момент смерти установить не имеется возможным. Они после друг друга не наследуют, исходя из правил ГК РФ (ст. 1114 ГК РФ).

– наследник по завещанию умирает и не успевает принять наследство, но наследодателем было указано иное лицо на тот случай, если назначенный основной наследник по завещанию умрет, так и не успев принять наследство, или вдруг откажется от него.

– не действуют правила о наследственной трансмиссии относительно обязательной доли.

Наследник должен иметь ввиду, что, получив право наследовать в рассматриваемом порядке, нужно брать во внимание, что одновременно с эти у него есть право вступить в наследство того имущества, которое принадлежало непосредственно наследодателю, от которого такое право к нему перешло. Исходя из этого нотариусом заводится два наследственных дела. Вернее, одно уже было заведено ранее, и наследник подает нотариусу заявление о том, что он принимает наследство исходя из наследственной трансмиссии по месту открытия наследства первого наследодателя. А в месте открытия наследства второго наследодателя подает заявление о принятии наследства. Или фактически принимает имущество.

По порядку наследственной трансмиссии наследник может принять оба наследства или одно из них, либо не принимать ни одно из них. Если в порядке наследственной трансмиссии не было принято наследство, то данное обстоятельство не повлечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Умерший наследодатель называется трансэмитентом, а те, кому переходят его права – трансэмисарами. Исходя из общего принципа, трансэмисары обладают одними и теми же правами, относительно наследственной массы, что и трансэмитент (4, с.98).

Объем прав, которые переходят трансэмисарам, не имеет отличия от объема исходных правомочностей трансэмитента. Право трансэмитента принять обязательную долю наследства к трансэмисарам не переходит.

Сделаем акцент на том, что: исходя из общего правила, государство обеспечивает нетрудоспособным наследникам шанс получить часть доли, которое полагается им по ГК и не имеет независимость от сути завещания.

Особенности перехода имущества имеются и их достаточно много:

  1. Трансэмисары не несут ответственности за принятые актывы в порядке трансмиссии по обязательствам трансэмитентов, в отличии от наследования. Трансэмисарами могут быть наследники трансэмитента по завещанию. Чтобы сравнить: при наследовании по праву представления на активы умершего могут претендовать лишь лица, которые наследуют по правилам ГК.
  2. Права трансэмисара на принятие обязательной доли к трансэимисарам не может переходить, а иначе, оно перестает существовать после гибели трансэмисара.
  3. Трансэмисары наследуют после трансэмитента имущество в равных долях. Они делят между собой долю, которая перешла бы трансэмисару в случае если бы тот не умер и смог принять наследство.
  4. Трансмиссия не появляется в случае, когда наследодатель указал запасного наследника на случай гибели основного. Говорит это о том, что потенциальный наследник не станет трансэмитентом в случае гибели наследодателя, если тот, в свою очередь отметил, что взамен усопшего, который не успел принять наследство будет наследовать кто-то иной.
  5. В трансмиссии используются определенные сроки. Если в ситуации гибели трансэмитента срок реализации наследственных прав трансэмисарами составляет менее трех месяцев, то он увеличивается (5, с.321).

Пример: скончался 02.04.2017, оставив по завещанию все свое имущество Д. Тем не менее К. (трансэмитент) скончался 29.09.2017 и не успел вступить в права наследника. Время для того, чтобы вступить в наследство после А. для супруги и детей К (трансэмисаров) продлевается до 29.12.2017.

Если умерший трансэмитент не оформил завещание, то имущество, которое полагалось ему достанется наследникам по закону.

Такая же ситуация в случае, когда в завещании трансэмитент распорядился лишь частично принадлежащими ему активами. Наследники, которые указаны в завещании трансэмитента, будут наследовать по трансмиссии в ситуации, если его завещание распространяется на все имущество.

Трансмиссия актуальна, когда наследник умирает после того, как открывается наследство, однако до того, как кончится срок на его принятие.

Для того, чтобы правильно объяснить это значимое правило необходимо помнить:

  • В использовании законодателя всего три понятия: «до», «после», «в один день»;
  • день открытия наследства - это дата смерти;
  • наследство будет являться принятым со дня открытия и этот факт не зависит от фактической даты нотариального оформления и государственной регистрации прав на унаследованное имущество (3,с.101).

Если наследодатель и наследник умирают в один день, то граждане не наследуют друг за другом. Наследство после каждого из умерших будет открываться по отдельности, но в один день (4,с.102).

Если наследодатель пережил наследника, то трансмиссии не возникает.

Институт наследственной трансмиссии должен разрешить некоторую правовую неопределенность.

Причиной ее выступает смерть трансэмитента, который не успел осуществить по отношению к наследству нужные юридически значимые действия.

1.4. Отказ от наследства

Каждый гражданин вправе отказаться от наследства и данные права закреплены законодательно. Имеется ряд методов осуществления данной процедуры: начиная от полного отказа, заканчивая возможностью передать свое права наследования в пользу иных лиц. В любой из этих ситуаций необходимо оформление в нотариальном порядке.
Любой, кому было передано имущество по наследству, имеет право совершить отказ от него. Вместе с тем, наследник может указывать, либо не указывать в пользу кого он передает полагающееся для него имущество. Возможность оформления отказа предоставляется наследнику на протяжении времени, которое выделено ему для вступления в наследство. Необходимо учитывать, что в дальнейшем обжаловать свое решение будет невозможно (2, с.10).

Отказ от наследства в обязательном порядке должен затрагивать все наследуемое имущество. Не имеется возможным отказаться от него частично. есть, Иначе говоря, нельзя, к примеру, забрать себе дом, и при этом оставить гараж, землю и т.д.
Самыми частыми причинами для отказа от наследства являются:
 

  • Низкая стоимость наследства. Часто бывает такое, что общая стоимость наследуемого имущества несущественно превышает сумму, которую необходимо потратить на его оформление, а также оплату различных сборов. В таком случае выгодно отказаться от получения наследства.
  • Наличие долгов. Часто случается такое, что по наследству передаётся имущество, на которое оформлен кредит. В таком случае получатель при вступлении в наследство обязан выплатить остаток по долгу, что и является частой причиной отказа.
  • В пользу других наследников. Часто наследователи отказываются от имущества в пользу своих родственников (2, с.12).


Также отказ может осуществляться по некоторым субъективным причинам, которые заявителю не обязательно указывать.

Нельзя отказаться от выморочного имущества (то имущество, претендовать на которое по определенным обстоятельствам не могут другие наследники). Данное ограничение указано в статье 1157 ГК РФ.
Потенциальный наследник может осуществить безусловный отказ или же указать тех лиц, в пользу которых он осуществляется. Разберем два случая более детально:
 

  • Абсолютный отказ. Это ситуация, когда Наследователь отказывается от всего имущества, которое ему полагается и при этом не указывает лиц, в пользу которых он совершает отказ. Он выходит из списка лиц, которые могут претендовать на наследство, а все его потенциальное имущество делится иных наследников, исходя из очередности наследования, который регламентирован законом.
  • В пользу других лиц. Данный вид отказа предполагает отказ от наследства в пользу других лиц, которые указываются заранее. Необходимо обратить внимание на то, что круг граждан, которые имеют возможность рассчитывать на имущество, строго ограничен. Ими могут быть лица, которые отмечены в завещании, или другие наследники, очередь которых регламентируется законом.


В некоторых случаях возможен только абсолютный отказ:
 

- если по наследству полагается обязательная доля;

- если наследодатель указал наследника, то есть указал лицо, к которому перейдут права на имущество, если откажется первое лица;

- если условие указано в завещании (2, с.13).

Перед тем, как подавать заявление на отказ от наследства нужно получить консультацию юриста и прояснить все имеющиеся нюансы данной процедуры.


Оформить отказ от наследства можно лишь с помощью нотариуса. Заявителю при этом нужно предоставить пакет определенных документов:

-заявление с отказом;

-справка о смерти наследодателя;

-справка о последнем месте проживания наследодателя;

-документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

-ИНН;

-документы на собственность имущества, которое принадлежало наследодателю;

-выписка об оценке имущества, входящего в состав наследства;

-выписка из домовой книги;

-завещание (в случае, если оно есть) (8, с.76).


Кроме этого, если отказ происходит со стороны недееспособных лиц или лиц несовершеннолетних, то к списку перечисленных документов нужно предоставить справку из органов опеки или от попечителей. Если заявление подается с помощью лица-представителя, то необходимо предоставить документ, который подтвердит передачу определенных полномочий.

После того, как собран весь пакет документов его нужно передать нотариусу по почте, предварительно заверив все подписи, либо лично обратиться в нотариальную контору (8, с78).


Необходимо понимать, что отказ от наследства – это практически безвозвратная процедура, поэтому перед этим нужно хорошо все взвесить и обдуманно принимать решение, предварительно лучше получить консультацию специалиста.

ГЛАВА 2. ПЕРЕХОД ПРАВ НА НАСЛЕДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО К НАСЛЕДНИКАМ И РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

2. 1. Общая собственность наследников, раздел наследства по соглашению между наследниками

Общая долевая наследников появляется при наследовании по закону, в случае, когда наследственное имущество причитается двум или более наследникам, а также при наследовании по завещанию, если наследство завещано двум или более наследникам и не указано какое именно имущество будет наследовано конкретным наследником. Появляется право общей собственности в тот день, когда открывается наследство. При наследовании по закону доли наследников признаются равными (10, с. 283).

Вспомним, что при наследовании по завещанию в нем может быть прописано имущество, которое переходит определенным лицам, но могут быть указаны доли наследуемого имущества, переходящее к лицам, при том, масштаб доли устанавливается завещателем. В последней ситуации общая долевая собственность появляется на основании завещания. Отступлением от этого правила выступает наличие лиц, у которых есть обладающих обязательная доля наследства.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил, которые представлены в части третьей Кодекса. Тем не менее, когда делится наследственное имущество данные правила используются лишь на протяжении трех лет, начиная со дня открытия наследства. Этот срок представлен в законе как пресекательный. Это говорит о том, что итоговые границы существования самого права жестко ограничены. Если пропустить данный срок, то это может привести к утрате самого права: раздел наследственного имущества становится невозможным; наследники теряют полученные ими преимущественные права наследования определенных видов имущества.

На основании п. 1 ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, находящееся в общей долевой собственности двух и более наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договоров. 

Соглашение о разделе наследства заключается в простой письменной форме.

Можно удостоверить нотариально данное соглашение о разделе имущества, по желанию наследников. Чаще всего нотариально заверяются соглашения о разделе такого имущества, распорядиться которым или получить которое наследники имеют право лишь после предъявления конкретного документа.

Что касается наследства, в составе которого имеется недвижимое имущество, п. 2 ст. 1165 ГК РФ функционируют особые правила. Соглашения о разделе наследства, в составе которого имеется недвижимость, а также соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, могут заключаться наследниками лишь после того, как они получили свидетельство о праве на наследство.

Права наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, подлежит государственной регистрации, которая производится, опираясь на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. А в ситуации, если государственная регистрация прав наследников относительно недвижимого имущества была совершена до момента заключения ими соглашения о разделе наследства, - на основании соглашения о разделе наследства (14, с. 99).

Исходя из п. 3 ст. 1165 ГК РФ несоответствие раздела наследства, которое произвели наследники в соответствии с заключенным между ними соглашением, полагающихся наследникам долям, которые прописаны в свидетельстве о праве на наследство, становится невозможным влечение за собой отказа от государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, которое досталось им в итоге раздела наследства.

От решения наследников, которое указано в договоре, несоразмерность имущества, которое было выделено наследнику в натуре, полагающейся ему доле может быть компенсирована выплатой определенной денежной суммы или другим способом, или же вообще не компенсирована.

Ст. 1166 ГК РФ говорит о том, что если наследник был зачат, но еще не родился, то раздел наследства будет происходить лишь после рождения этого наследника. Если соглашения о разделе наследства были совершены до того, как родились такие наследники, которые были указаны в этой статье, то такие сделки будут считаться ничтожными. Потенциальными наследниками в такой ситуации могут являться как будущие дети умершего усопшего, так и другие (например, будущие дети родственников, которые указаны в завещании). Согласно п. 2 ст. 48 СК РФ если ребенок появляется на свет в течение 300 дней со дня гибели супруга матери ребенка, отцом ребенка будет признан бывший супруг матери, если иное будет не доказано (16, с.145).

Отцовство супруга матери ребенка подтверждается записью об их браке. В случае, когда отец и мать не были в законном браке, отцовство возможно подтвердить в судебном порядке (ст. 49 СК). Если умерший признавал себя отцом ребенка, но при этом не находился в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства возможно установить в судебном порядке по правилам, которые установлены гражданским процессуальным законодательством (ст. 50 СК РФ; гл. 28 ГК РФ).

После того, как родится ребенок раздел имущества можно произвести по соглашению наследников или же в судебном порядке. Интересы несовершеннолетнего ребенка представляет его законные представители (родители, опекуны, усыновители). Вместе с тем в п. 2 ст. 64 СК РФ прописано, что родители не могут представлять интересы своих детей, в случае если органом опеки и попечительства выяснен тот факт, что интересы родителей и детей не совпадают. В ситуации появления противоречий между родителями и детьми орган опеки и попечительства должен назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Значительное внимание в нормах ГК РФ по поводу раздела наследственного имущества уделено наследникам, которые не обладают дееспособностью в полном объеме.

Исходя из п. 1 ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан разделение наследства производится с соблюдением определенных правил о распоряжении имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ). Выходит, что соглашение о разделе наследственного имущества между перечисленными субъектами осуществляется при участии их законных представителей, опекунов или попечителей. С целью охраны законных интересов данных наследников органы опеки и попечительства информируются о составлении соглашения о разделе наследства и рассмотрении в суде дела о разделе наследства. До момента разрешения органов опеки и попечительства опекун не может заключать, а попечитель - давать согласие на заключение соглашения о разделе наследства.

В ГК РФ представлено преимущественное право определенных наследников на имущество, которое входит в состав наследственной массы при процедуре его разделе. В ст. 1168 ГК РФ отмечены три группы наследников, у которых есть преимущественные права на определенные виды неделимых вещей при разделе наследственного имущества, в состав которого входят эти вещи. Хотелось бы еще раз напомнить, что согласно ст. 133 Кодекса неделимой является вещь, разделить в натуре, которую не является возможным без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая фигурирует в обороте как целый объект вещных прав, выступает неделимой вещью и в ситуации, если у нее имеются отдельные части.

Во-первых, наследник, у которого есть права общей собственности на неделимый объект совместно с наследодателем, доля в праве на которую входит в состав наследства, владеет при разделе наследства преимущественным правом на получение в счет своей наследственной доли вещи, которая находится в общей собственности, относительно наследников, которые ранее не являлись обладателями общей собственности, вне зависимости от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых, тот наследник, который на постоянной основе пользовался неделимой вещью, имеющейся в составе наследства, имеет перед остальными наследниками, которые не пользовались этой вещью, преимущество.

В-третьих, если в наследстве есть жилое помещение, разделить в натуре которое не имеется возможности, то при процедуре раздела наследства наследники, которые жили в данном помещении ко дню открытия наследства и у которых нет другого жилого помещения, имеют преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, перед остальными наследниками, которые не являются собственниками помещения.

А также, те наследники, которые жили на момент открытия наследства с наследодателем обладают преимущественным правом на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (10, с.356).

Преимущественное право на обладание предметами обычной домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, который на день открытия наследства жил вместе с наследодателем, причем неважна продолжительность совместного проживания.

Если возникает спор между наследниками по данному вопросу о включении в состав наследства данных предметов, то разрешить его возможно в судебном порядке, а также с помощью местных обычаев. Вместе с тем, антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или другую культурную ценность, вне зависимости от их назначения к названным предметам не относятся. Чтобы отнести предметы из-за которых возникает спор к культурным ценностям, судом назначается экспертиза (ст. 79 ГПК РФ).

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании ст. 1168 или 1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы.

Судом также учитывается, что при исполнении преимущественного права касающегося неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), в том числе и жилого помещения, в силу п. 4 ст. 252 ГК РФ упомянутая компенсация осуществляется с помощью передачи иного имущества, либо возмещения определенной денежной суммы, предварительно получив согласие наследника, у которого есть право на ее получение, в то время, как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода для выплаты денежной компенсации не нужно соглашения наследника.

Если раздел имущества осуществляется между наследниками, которые обладают одинаковым преимущественным правом, то согласно ст. 1168 и 1169 ГК РФ, раздел происходит по общим правилам.

2. 2. Преимущественное право при разделе имущества

Согласно закону, выделяются: преимуществен­ное право на неделимую вещь при разделе иму­щества, а также преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе имущества (16, с.178).

Неделимой является та вещь, разделить кото­рую без изменения ее назначения не имеется возможности. При предоставлении преимущественного права на неделимую вещь при разделе имущества за­кон выделяет три группы наследников:

  1. лица, имеющие вместе с наследодателем одни права общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. У этой группы наследников есть преимущественное право относительно неделимой вещи в счет своей наследственной доли вещи, которая находится в общей собственности, не взирая на то, пользовались они этой вещью или нет;
  2. наследники, которые постоянно пользовались неделимой вещью, которая находится в составе наслед­ства. Данная категория наследников имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, которые данной вещью не пользовались и ранее не были участниками общей собственности на нее;
  3. наследники, которые претендуют на преиму­щественное право относительно жилого помещения.

Отличительной чертой крайней группы выступает эта неделимая вещь сама по себе - жилье, раз­делить которое не представляется возможности. В этой ситуации те на­следники, которые живут в данном жилом помеще­нии на день, когда открывается наследство, а также не обладающие другим жилым помещением, владеют, относительно других наследников, которые не являются собственниками жилого помещения, относящегося к составу наслед­ства, преимущественное право относительно получения в счет их наследственных долей данного жилого по­мещения. Таким преимущественным правом они обладают перед другими наследниками, не выступающих совладельцами этого жилого помеще­ния. Относительно совладельцев жилого помещения эта группа наследников не обладает преимущественным правом.

Если говорить о преимущественном праве относительно предметов домашней обстановки и обихода, то в момент раздела имущества нужно предусмотреть, что решение о включении определенной вещи в группу предметов домашней обстановки, принимает суд, опираясь на определенные обстоятельства дела.

Берутся во внимание ко всему прочему, местные обычаи для того, чтобы определить, является ли данная вещь пред­метом домашнего обихода. В то время, как пред­меты и предметы, которые являются худо­жественной, исторической или представляют какую-либо другую ценность, в качестве предметов домашнего обихода ни при каких условиях не могут рассматриваться, неза­висимо какое они имеют целевое назначение (16, с.176).

2. 3. Охрана наследства

До того, как принято наследство наследники должны позаботиться и осуществить ряд мер, связанных с охраной лежачего (непринятого) наследственного имущества.

Для того, чтобы получить защиту прав наследников, отказополучателей, кредиторов, публичных образований и других заинтересованных лиц, для того, чтобы ликвидировать вероятность варианта порчи, гибели либо расхищения наследственного имущества исполнителем завещания или нотариусом в том месте где открывается наследство, осуществляются меры относительно охраны наследства, а также управления им (4, с.98).

Исходя из п. 2 ст. 1171 ГК РФ понятно, что нотариус осуществляет действия относительно охраны наследства, а также управлению им, опираясь на заявление одного либо нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки или же иных лиц, которые осуществляют свою деятельность для того, чтобы сберечь наследственное имущество. Если был назначен исполнитель завещания, то нотариусом принимаются действия, касающиеся охраны наследства и управлению им по договоренности с исполнителем завещания.

В противоположность нотариусу исполнитель завещания (душеприказчик) осуществляет меры по охране наследства и управлению им самостоятельно, а также может сделать это и по просьбе одного или нескольких наследников. Одновременно в ст. 64 Основ законодательства о нотариате и нотариусу возникае право по своему желанию осуществлять меры по охране наследственного имущества, в ситуации необходимости в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов либо государства. При том, противоречие, которое появляется между нормативными правовыми актами определяется в пользу акта, который имеет высшую юридической силу, а именно ГК РФ.

Чтобы определить наследственную массу, а также ряд мер по ее охране нотариусы востребывают у юридических лиц информацию о факте существования имущества, которое принадлежит наследодателю. Отсюда вытекает, организации должны предоставлять информацию, которую у них запрашивают. Сведения, которые получил нотариус, он вправе предоставить лишь для исполнителя завещания и наследников.

Максимальный размер вознаграждения за услуги хранение наследственного имущества и управление им представлен в Постановлении Правительства от 27 мая 2002 г. № 350 "Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом", где прописывается, что максимальный размер вознаграждения не может быть более 3% оценочной стоимости наследственного имущества.

Опираясь на п. 1 ст. 1172 ГК РФ, для охраны наследства нотариус осуществляет опись наследственного имущества на глазах двух свидетелей, соответствующих необходимым требованиям. Во время описи имущества присутствовать могут исполнитель завещания, наследники, также в определенных ситуациях представители органов опеки и попечительства. Они же в праве заявить о потребности оценить наследственную массу. Если соглашение оценки наследственного имущества либо его части, относительно которой соглашение не достиглось, отсутствует, то оценка осуществляется независимым оценщиком за средства лица, которое запросило оценку наследственного имущества, с вытекающим распределением данных трат между наследниками в соответствии со стоимостью наследства, которое получил каждый из них.

В ситуации, если наследники либо другие лица сопротивляются описи, нотариус создает акт об отказе предъявить имущество к описи и оповещает об этом наследников, которые, в свою очередь имеют право обратиться в суд.

Процесс составления и сущность описи отражаются в Методических рекомендациях по осуществлению определенных видов нотариальных действий, где должны быть указана информация:

  • фамилия, имя, отчество нотариуса, которые производит опись, дата и номер приказа органа юстиции подтверждающий назначение на должность нотариуса, его нотариальный округ либо название государственной нотариальной конторы;
  • дата, когда подано сообщение о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
  • дата, когда осуществилась опись, информация о лицах, которые участвовали в описи;
  • фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место, где проживал наследодатель, момент его смерти, а также место где находится описываемое имущество;
  • опечатывалось ли помещение и кем до того момента, когда явился нотариуса, не были ли вскрыты пломба или печать;
  • детальная характеристика отдельного предмета из списка описываемого наследственного имущества (5, с.367).

Оценка имущества осуществляется, исходя из Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также федеральными стандартами оценки, установленными приказами Минэкономразвития России.

Цена имущества устанавливается при помощи оценщиков (юридические лица, которые могут заключить договор на проведение оценки, согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, а также в отношении:

  • транспортных средств - судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;
  • недвижимого имущества; исключением являются земельные участки, - организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;
  • земельных участков - федеральным органом, который проводит кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости, а также государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его территориальными подразделениями (5, с.347).

В случае, когда нотариус не принимал меры, связанные с охраной наследственного имущества (в том числе не производилась опись наследственного имущества), тогда, по решению Федеральной нотариальной палаты, свидетельство о праве на наследство может быть предоставлено наследнику на права и обязанности, которые следуют из договора аренды банковского сейфа, если срок действия такого договора, определенный сторонами по договору, не истек и, если законом или договором не предусмотрено иное.

Необходимо сказать, что исходя из ст. 68 Основ законодательства о нотариате охрана наследственного имущества длится до момента когда наследники примут наследство, а в случае не принятия наследства ими - до момента окончания срока для принятия наследства.

Согласно с п. 4 ст. 1171 ГК РФ нотариус производит меры по охране наследства и управлению им на протяжении срока, установленного нотариусом, беря во внимание характер и ценность наследства, а также время, которое требуется наследникам, чтобы вступить во владение наследством, но не более чем шесть месяцев. Исполнитель завещания производит меры по охране наследства и управлению им на протяжении времени, которое требуется на исполнение завещания.

При остановке производства мероприятий, связанных с охраной имущества нотариус должен по месту открытия наследства заранее оповестить наследников о данном прекращении, а в случае перехода имущество по праву наследования к государству- конкретный государственный орган (абз. 2 ст. 68 Основ законодательства о нотариате).

2.4 . Ответственность наследников по долгам наследодателя

Так как во время наследования имущество усопшего переходит к другим людям в порядке универсального правопреемства, то вместе с правами к наследнику переходят и обязанности наследодателя.

Долгами наследодателя, отвечать по которым в последствии будет наследник, считаются все обязательства, которые имелись у наследодателя на момент открытия наследства и которые не прекратились в следствии смерти должника (ст. 418 ГК РФ).

Долг включает в себя как обязанность должника заплатить денежные сумму (к примеру, по договору купли-продажи, банковского кредита и др.), передать какое-либо имущество, а также обязательство незаконного владельца вернуть вещь.

Чаще всего наследство принимается сразу несколькими наследниками. В таком случае ответственность по долгам наследодателя несут все наследники солидарно (п. 1 ст. 1175 ГК РФ), не имеет значения основание и способ, которым было принято наследство, а также Российская Федерация, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону (п. 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Относительно солидарной ответственности наследников применяются общие правила, которые указаны в ст. 323 ГК РФ. Например, кредитор может потребовать исполнения долга от любого из наследников, или же от всех наследников сразу, как в полной мере, так и частично. В случае, если кредитор не получает полного удовлетворения от одного из наследников, то он может потребовать ту часть, которую не дополучил от других наследников. А если один из наследников полностью удовлетворяет требования кредитора, то другие наследники могут быть освобождены от этого исполнения. Наследник, который погасит долг в полной мере может предъявить регрессное требование к другим наследникам.

Тем не менее нужно не забывать, что в абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ есть специальная норма, которая гласит, что каждый из наследников несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества, которое перешло к нему. Иначе говоря, кредитор может получить удовлетворение только в пределах суммы, которая не более стоимости наследственного имущества, перешедшего к наследникам.

Наследники не отвечают по долгам наследодателя своим личным имуществом. В п. 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» отмечается, что, если будет недоставать наследственного имущества, то требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников, и вследствие этого обязательства по долгам наследодателя останавливаются из-за того, что нет возможности исполнить в полной мере или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

По- другому, можно сказать, что в данный момент в наследственном праве действует не просто солидарная, но ограниченная стоимостью наследственной массы и индивидуально ограничиваемая для каждого наследника ответственность перед кредиторами.

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» стоимость имущества, которое переходит к наследникам, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, зависит и устанавливается его рыночной ценой на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

Так как смерть должника не становится основанием для прекращения обязательств по договору, который был заключен, наследник, который принял наследство, становится должником и будет нести обязанности по их исполнению, с момента открытия наследства. Проценты, которые необходимо заплатить, исходя из ст. 395 ГК РФ, берутся если будут не исполнены денежные обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после момента открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, — по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Сумма задолженности, которую необходимо будет уплатить наследнику, устанавливается решением суда.

Одновременно с этим, если был установлен факт злоупотребления правом, к примеру, если кредитор после смерти наследника намеренно, не имея на то уважительных причин длительное время не предъявлял обязательств по заключению кредитного договора к наследникам, для которых не был известен факт о его заключении, суд, в свою очередь, опираясь на п. 2 ст. 10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период, начиная с момента открытия наследства, так как наследники не обязаны нести ответственность за неблагоприятные последствия, которые настали из-за корыстных целей со кредитора.

В п. 2 ст. 1175 ГК РФ установлены границы ответственности, относительно долгов наследника, который принял наследство по наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Данный наследник несет ответственность только в пределах цены наследственного имущества, которое было получено в порядке наследственной трансмиссии, по долгам наследодателя, являвшегося владельцем имущества, и не отвечает данным имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя могут установить свои требования к наследникам, которые приняли наследство в рамках сроков пековой давности, имеющихся для соответствующих требований. До момента принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последней ситуации суд тормозит рассмотрение дела до момента, когда наследники примут наследство или вымороченное имущество перейдет в соответствии со ст. 1151 ГК РФ субъекту Российской Федерации или городскому или сельскому поселению, муниципальному району (в части межселенных территории) либо городскому округу.

Пленум Верховного суда РФ дал разъяснение по ряду вопросов, которые имеют отношения сроков исковой давности. Например, сроки исковой давности относительно требований кредиторов наследодателя будут исчисляться так же, как и до момента открытия наследства (открытие наследства не влияет на отсчет: не прерывает, не пресекает и не тормозит его).

Кредиторы имеют право предъявить свои требования на протяжении оставшейся части срока исковой давности, когда данный срок начал свой отсчет до того, как было открыто наследство.

Если срок исполнения наступил после того, как было открыто наследство, то по требованиям кредиторов относительно исполнении обязательств наследодателя, сроки исковой давности считаются в общем порядке (п. 59 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Исходя из ст. 63 Основ законодательства о нотариате все имеющиеся претензии, которые имеются у кредиторов необходимо предъявить нотариусу в письменной форме, по месту открытия наследства.

В случае предъявления требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, который определен отдельных требований, не может быть прерван, приостановлен или восстановлен (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Наследственное правопреемство приводит к перемене лиц в обязательстве. В ст. 201 ГК РФ имеется общая норма, которая гласит, что перемена лиц, в обязательстве не ведет к изменениям срока исковой давности и порядка его расчетов. Правило, которое содержится в абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ, выступает специальной нормой, которая конкретизирует общую норму ст. 201 ГК РФ.

Заключение

Вопросы наследственного права на данный момент набирают всё большую актуальность. Объяснить это можно тем, что в итоге становления рыночных отношений, фиксации за гражданами права частной собственности на имущество, сфера объектов, имеющих способность переходить в порядке наследственного правопреемства, определенно расширился. В прошлом основными ценностями, которые переходят по наследству были, например, вклад, автомобиль или дача, то на данный момент предметами наследства могут выступать и квартиры, и земли, и жилые дома, а также различные ценные бумаги и иные разновидности имущества. Исходя из этого, нормы наследственного права становятся наиболее важными.

Нормативная база по наследованию полна и широка, но все же имеется необходимость подробного обсуждения и изучения, потому что в неё были внесены определенные существенные корректировки.

Третья часть Гражданского кодекса РФ, регламентирующая и определяющая наследование, поменяла советские правила Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, которые применялись в жизни России. Исходя из нового Гражданского кодекса, завещание стало первостепенным основанием наследования, а уже закон - вторым. Данное положение должно стимулировать составление завещаний. Каждый человек хочет и стремиться передать свое нажитое имущество в пользу близких и это абсолютно нормальное желание каждого человека. И далее, следуя из этого вопросы наследования становятся практическими. С помощью составления завещания гражданин указывает круг лиц, в пользу которых он желал бы передать своё имущество. Составление завещаний становится более свободным. Принцип третьей части ГК РФ, исходя из трактовки ее составителей, состоит в том, чтобы с помощью мягких, консервативных действий (без координальных изменений) увеличить свободу института частной собственности. Сейчас государство будет претендентом на наследство лишь, если есть на это воля наследодателя, или же если наследство признается выморочным. К тому же, разработчики считают, что свобода составления завещания крайне важна для участника рыночных отношений, потому что она стимулирует данные отношения.

Сейчас отношения собственности выходят передний план, а также допустимость распоряжения своим имуществом, как при жизни, так и на случай смерти, имеет колоссальное значение, и это отражается, во-первую очередь, в Конституции Российской Федерации, которая обеспечивает сохранность государством права частной собственности в РФ и права ее наследования; во-вторую очередь, в нынешнем гражданском законодательстве и конкретно в нормах части третей ГК РФ о завещании.

Вследствие чего часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации явилась переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида наследования. Новый гражданский кодекс, в части о завещании, добавил массу хороших изменений:

Во-первую очередь, хотелось бы отметить, что круг наследников по закону значительно расширился -нововведение, позволяющее снизить вероятность того, что имущество будет в итоге, унаследовано государством.

Во-вторых, снижена доля, которая полагается обязательным наследникам. Этот факт в свою очередь говорит о том, что права наследодателя расширяются. Данная норма дает защиту собственнику-наследодателю: это его имущество, и он сам, на свое усмотрение может им распорядится на случай своей гибели.

В-третьих, действующим гражданский кодекс значительно увеличил список случаев, для которых может полагаться другой наследник.

В-четвертых, по сравнению с предыдущим законодательством частью третьей ГК РФ закреплено право завещателя перекладывать завещательный как на наследника по завещанию, так и на наследника по закону.

В-пятых, отменен запрет на получение исполнителем завещания различных вознаграждения за оказание своих действий.

В-шестых, появились две новые формы завещания, а именно: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

В-седьмых, в новом гражданском законодательстве имеется указание на то, что нужно присутствие свидетеля в случаях, которые связаны с совершением завещания.

Теперь подведем итоги становления “частного” завещательного наследования, это ситуация, в которой собственник сам озвучивает судьбу его имущества. И в общем, по мнению многих исследователей, наследственное право стремится к таким требованиям, которые выдвигает рыночная экономика.

Обобщая - еще раз отметим, что завещание – это личное указание гражданина, касающееся его личного принадлежащего ему имущества на случай гибели, с указанием наследников, выполненное в форме, которая предусмотрена законом. С юридической стороны завещание является односторонней сделкой и не предусматривает каких-либо встречных волеизъявления вторых лиц.

С помощью арбитражной практики в дальнейшем будут выявлены пробелы в настоящем законодательстве, а также будут показаны слабые места, которые еще остаются в нем. Приходится рассчитывать на то, что все недостатки, которые имеются в Кодексе, будут подлежать дальнейшему исправлению, а законодательство, в свою очередь подвергнется совершенствованию и доработке.

Все что было сказано выше в очередной раз подтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться и идти в ногу со временем. Закон же тщательно регламентирует наследственные отношения и создает условия для соблюдения прав и обязанностей граждан, что, конечно, нужно для нормального функционирования правового государства, каким становится Российская Федерация.

Список литературы

  1. Адаева Е.А., Нестерова Т.И. Основания наследования обязательной доли // Наследственное право. 2015. № 2. С. 25-27.
  2. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследники и иные лица как участники наследственного правоотношения // Наследственное право. 2015. № 2. С. 10-13. 
  3. Чашин, А. Н. Наследство и завещание / А.Н. Чашин. - М.: Дело и сервис, 2012. - 128 c.
  4. Смирнов, С. А. Наследственное право / С.А. Смирнов. - М.: Проспект, 2016. - 142 c.
  5. Наследство. Приобретение и защита прав. Вопросы налогообложения. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2012. - 878 c.
  6. Гонгало, Ю. Б. Юридические факты в наследственном праве России и Франции. Сравнительно-правовое исследование / Ю.Б. Гонгало. - М.: Статут, 2012. - 312 c.
  7. Беспалов, Ю. Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании. Учебно-практическое пособие / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - М.: Проспект, 2014. - 208 c.
  8. Барщевский, М.Ю. Все о наследовании, купле-продаже, дарении, мене движимого и недвижимого имущества / М.Ю. Барщевский. - Москва: Наука2017. - 128 c
  9. Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: 2013. - Т. 1. - 432 с.
  10. Гражданское право. Учебник.: В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2014. С. 720.
  11. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. - М.: 2012. - 144 с.
  12. Победоносцев К., Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Вторая часть. СПб., 2014. С. 238-244.
  13. Горелик А. П. Правовое регулирование наследования по праву представления : некоторые проблемы // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 5. - С. 86-87.
  14. Баринова А.Г. Особенности наследования недвижимого имущества // Марийский юридический вестник. 2016. Т. 1. № 2 (17). С. 99-101.
  15. Демичев А.А. Плата за получение наследства: история и современность // Наследственное право. 2015. № 1. С. 25-30.
  16. Мананников, О. В. Наследственное право России / О.В. Мананников. - Москва: ИЛ2015. - 356 c.