Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования

Содержание:

Введение

Актуальность работы: Проблема наследования как одна из наиболее актуальных проблем гражданского права, имеет многовековую историю, привлекала и привлекает внимание многих цивилистов. Неотъемлемым компонентом общей проблемы наследования является вопрос наследования по завещанию, в частности признание завещания недействительным. Обращение к проблеме наследования по завещанию обусловлено рядом мотивов: законодательным, социально-экономическим и доктринальным.

С другой стороны, выбор данной темы обусловлен и социально-экономическими факторами. В современных условиях в собственности граждан может находиться имущество, практически не ограниченное ни по составу, ни по количеству. С расширением возможностей граждан распоряжаться своим имуществом, опять же, неизбежно возрастает значение наследования по завещанию. О необходимости научной разработки проблемы наследования по завещанию свидетельствует также и состояние ее изученности. Доктринально эта проблема в цивилистической литературе хоть и затрагивалась рядом автором, но вместе с тем в науке гражданского права нет специальных работ монографического характера, посвященных анализу наследования по завещанию. Все это позволяет сделать вывод, что данная проблема требует сегодня всестороннего изучения. При этом следует учесть практику применения нового законодательства о наследовании, подвергнутому в настоящее время реформированию. Что же касается имеющихся правовых решений, закрепленных в указанном законе, то и они в ряде случаев нуждаются в развитии и совершенствовании – в теоретическом обосновании.

Пожалуй, нет такой семьи в России, которой хотя бы изредка не требовалась консультация юриста по наследству. Законодательство в этой части весьма сложно, без квалифицированного специалиста разобраться трудно. Поэтому, если речь заходит о наследстве, услуги опытного профессионала не только желательны, но и необходимы.

Пытаясь оформить на себя наследуемое имущество, будущий правообладатель (наследник) часто сталкивается с огромным количеством препятствий: необходимо собрать множество документов, справок, урегулировать споры с другими наследниками, иногда столкнуться с неправомерными отказами нотариусов в совершении нотариальных действий, возможны проблемы с БТИ. Словом, сбор документов на наследство – целая эпоха в жизни любого человека, и гораздо лучше, если рядом находится опытный профессионал, который подскажет, что и как необходимо сделать, а в ряде случаев – просто возьмет заботы на себя.

Базовые нормы гражданского законодательства в области наследования, регулирующие порядок наследования, состав наследственного имущества и т.п. подробно регламентированы частью 3 Гражданского кодекса РФ. При открытии наследства ввиду сложности взаимоотношений наследодателя и наследников и объема правовых норм, не нашедших отражения в ст.1110—1185 ГК РФ возникает много вопросов, часть которых решается нотариусом при ведении наследственного дела, а часть только в ходе судебных споров.

Спорные вопросы наследования нередко становятся камнем преткновения. Неверное толкование судами общей юрисдикции норм Гражданского и Семейного кодексов порождало еще более запутанные споры, пока Пленум Верховного Суда не выступил со специальными разъяснениями.

Цель работы: рассмотреть принципы и основания наследования.

Объект работы: наследование.

Предмет работы: принципы и основания наследования.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены и решены следующие задачи:

1. Изучить общие положения о наследовании, включающие в себя понятие наследования, основания наследования, рассмотреть субъектов наследственных правоотношений .

2. Проанализировать процесс открытия наследства, правила принятия наследства и отказа от него.

3. Изучить наследование по завещанию .

4. Проанализировать понятие и принципы завещания.

5. Рассмотреть форму и порядок совершения завещания.

6. Определить порядок отмены, изменения и признания завещания недействительным.

7. Выяснить принципы и правила исполнения завещания.

Курсовая работа выполнена на основе положений и принципов Конституции РФ с использованием нормативных правовых актов и литературных источников, относящихся к избранной теме и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследования

Наследование - это процесс передачи имущества (наследства) умершего другим лицам. Тот, чье имущество передается после его смерти, называется наследодателем, а принимающие это имущество - наследниками.

Наследование – это юридически значимый процесс, при котором все права и обязанности скончавшегося физического лица переходят к его наследникам. Законодательство предусматривает наследование по закону и по завещанию. Первый способ наследования подразумевает распределения имущества покойного среди его ближайших родственников. Второй способ позволяет наследодателю еще при жизни определить наследников и конкретный перечень имущества и прав переходящего к ним. Составлением завещания наследодатель значительно упрощает работу юристам и родственникам, заранее определяя юридическую судьбу своего наследства, тем самым, практически, исключая спекуляции по его распределению. [6, с. 15]

Законом установлено два основания наследования: по закону и по завещанию. Наследование по завещанию возможно в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т.е. сам распорядился своим имуществом, остающимся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Завещание должно быть составлено в соответствии с правилами, установленными законом. [1]

Если наследодатель не оставил завещания (и в некоторых других случаях), происходит наследование по закону. Наследниками по закону могут быть родственники и иждивенцы наследодателя.

В число наследников включаются физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства дети. При этом закон не ограничивает круг наследников ни дееспособностью, ни возрастом, ни отношением к гражданству какой-либо страны. Это значит, что наследниками могут быть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние лица, как дееспособные, так и недееспособные граждане. Призываются к наследованию как граждане Российской Федерации, так граждане других государств и лица без гражданства. Это относится и к наследованию по закону, и к наследованию по завещанию.

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное». [1]

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В состав наследственного имущества не входят:

  • права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора);
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ);
  • личные неимущественные права;
  • другие нематериальные блага; [1]

В состав наследства может входить только то, имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ регламентирует наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в потребительских кооперативах, на предприятиях; имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства; вещи, ограничено оборотоспособные; земельные участки; невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию; имущество, предоставленное государственным или муниципальным образованием на льготных условиях; государственные награды, почетные и памятные знаки (ст.ст. 1176 – 1185 ГК РФ). [1]

1.2. Основания наследования

Исторически наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию. Это означало, что имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. Наследование по закону являлось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Общим признаком, определяющим преимущественное право на наследство, было родство наследника с наследодателем, при этом имел значение вид родства. [8, с. 25]

Российское законодательство придает главенствующее значение наследованию по завещанию. В отношении наследования по закону действует остаточный принцип: «имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствие у них права наследовать, отстранению их от наследования, непринятию ими наследства, их отказу от наследства, а также к праву на обязательную долю в наследстве, к наследственной трансмиссии и к наследованию выморочного имущества

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским Кодексом.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию - юридическое лицо - ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его. [1]

Для наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство.

Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

Граждане могут наследовать по завещанию и (или) по закону.

Юридические лица могут наследовать только по завещанию;

Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования могут наследовать по завещанию, а также в силу закона приобретать выморочное имущество. [4, с. 31]

Завещатель не может лишить наследства обязательных наследников. Из этого следует, что, даже если наследодатель завещал свое имущество другим лицам либо прямо указал в завещании, что лишает обязательных наследников наследства, последние не утрачивают права требовать причитающейся им по закону обязательной доли.

Наследование по закону возникает и в тех случаях, когда кто-либо из призванных наследников по так называемому частичному завещанию (завещанию на часть наследственного имущества) не примет наследства либо откажется от него, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, либо не будет иметь права наследовать, либо будет отстранен от наследования, а также в случае признания завещания недействительным.

В литературе и в законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. [1]

Речь идет о наследовании имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений. Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве под назначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования. Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление определенных правовыми нормами юридических фактов. [1]

Прежде всего, в обоих случаях важно установить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.

Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимости следует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.

Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то, помимо прочих условий, реализация наследственных правоотношений напрямую будет зависеть от действительности завещания.

Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений юридические факты, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходит по закону. А это значит, что при наличии завещания наследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) - если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию, и по закону - если завещание составлено лишь на часть наследства. [6, с. 49]

Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть. Вместе с тем, поскольку объявление умершим - лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а значит, и по наследству) перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Наследственное право знает два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди. Семь очередей наследников по закону:

Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);

Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);

Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);

Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;

Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;

Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления: внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь); племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь); двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь). Перечень исчерпывающий. [11, с. 42]

http://www.rus-legal.ru/pictures/decedents_estate/decedents_estate.jpg

Рисунок 1. Очередность наследования по закону

Нетрудоспособные наследники по закону, входящие в первые семь очередей (независимо от того, к какой очереди они относятся), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. Нетрудоспособные лица, не входящие в первые семь очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, также наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую очередь.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации, Российская Федерация и её субъекты, муниципальные образования, иностранные государства. [11, с. 52]

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники по закону, которые были бы призваны к наследству и учитывается вся стоимость наследственного имущества, включая предметы домашней обстановки, денежные вклады.

Обязательная доля определяется не менее 1/2 той доли, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании или ему завещана часть наследства менее обязательной доли.

Однако, если в завещании специальным распоряжением указано о лишении наследства наследника или наследников по закону, это означает, что наследники (кроме обязательных) могут быть лишены наследства и ни при каких обстоятельствах не могут быть призваны к наследству. Более того, к наследству не будут призываться по праву представления и наследники таких лиц.

На практике встречаются случаи, когда наследники по закону не согласны с завещанием. Возникает спор о разделе наследства между наследниками и тогда все вопросы, касающиеся раздела наследства, приходится решать в суде.

При разделе наследства в суде судебное решение, вступившее в законную силу, приравнено к свидетельству о праве на наследство, выданное нотариусом. [9, с. 39]

1.4. Открытие наследства. Принятие наследства и отказ от него

Наследование собственности включает в себя получение вещей и иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю на день его смерти.

День смерти наследодателя является днем открытия наследства.

Важно, что наследование собственности невозможно без его принятия. Принять наследство или отказаться от него обязаны все наследники без исключения. Принятие части наследства означает принятие его полностью.

Принять наследство по общему правилу можно, обратившись к нотариусу в шестимесячный срок со дня открытия наследства с соответствующим заявлением. Если наследниками был упущен установленный законом срок и для этого имеются уважительные причины, суд может принять решение о его восстановлении.

Кроме того, суд вправе принять решение об установлении факта принятия наследства, если наследники фактически приняли наследство: продолжили жить в квартире, пользоваться другим имуществом наследодателя, платить за это имущество налоги. [6, с. 54]

Принятие наследства происходит двумя способами:

1 способ.

Принятие наследства осуществляется подачей наследником по месту открытия наследства (местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя) нотариусу, оформляющему наследственное дело, заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в письменной форме.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом (через третье лицо), подпись наследника на заявлении должна быть нотариально удостоверена (либо должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 ст.1153 ГКРФ). [1]

Наследник может своё заявление о принятии наследства удостоверить у любого нотариуса, но он должен до истечения срока принятия наследства, то есть до окончания 6-месячного срока со дня открытия наследства (со дня смерти наследодателя) направить заявление по почте. Лучше, если это будет заказное письмо с почтовым уведомлением о его вручении. Письмо направляется тому нотариусу, который оформляет наследственное дело, то есть по месту жительства наследодателя. В случае получения письма с заявлением по истечении 6-месячного срока принятия наследства, нотариус будет учитывать дату отправления письма (то есть, по штемпелю отправления письма, поставленному отделением связи на конверте).

Часто граждане используют способ принятия наследства через представителя. Как правило, это бывает, когда наследник и наследодатель живут в разных местах. В этом случае наследнику необходимо по месту своего жительства удостоверить у нотариуса доверенность на оформление наследства на третье лицо, которое будет представлять его интересы по ведению наследства у нотариуса, оформляющего наследственное дело. В доверенности специально должно быть предусмотрено полномочие представителя на принятие наследства. [7, с. 58]

От имени несовершеннолетнего либо от человека, признанного в установленном порядке недееспособным, законный представитель действует без доверенности.

2 способ - фактическое принятие наследства.

Признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом (например, когда наследник и наследодатель владели одной и той же квартирой, особенно по праву общей совместной собственности, когда лица сообща владеют всем объектом недвижимости целиком, либо по праву общей долевой собственности с определением размера долей. Это тоже подтверждает факт совместного владения квартирой, так как невозможно владеть разными комнатами в квартире без использования мест общего пользования: коридоров, кухни, санузлов. Фактом подтверждения владения квартирой либо жилым домом наследодателя будет то обстоятельство, если на момент смерти наследодателя совместно с ним проживал наследник, что можно подтвердить справкой с места жительства наследодателя);

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательства или притязаний третьих лиц (например, когда наследник заключил договор об охране наследуемой квартиры с охранным агентством);

- произвёл за свой счёт расходы на содержание наследуемого имущества (например, оплачивал в течение 6 месяцев жилищно-коммунальные услуги, оплачивал расходы по электроэнергии, водо- и теплоснабжению);

- оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (например, оплатил образовавшуюся при жизни наследодателя задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг либо задолженность по оплате налогов на имущество, либо получил денежные средства, выплачиваемые третьими лицами - должниками наследодателя (возврат долгов)). [5, с. 34]

Есть одна особенность в принятии наследства. Законодатель позволяет наследнику его принять при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, можно принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию, и наоборот.

В Гражданском Кодексе РФ содержится ряд условий принятия наследства.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. То есть, оформляя наследство на денежные вклады, наследник должен иметь ввиду, что если в будущем ему придётся оформлять наследство на прицеп к легковому автомобилю, то оно будет оформляться на тех же условиях, между тем же кругом наследников, в тех же долях, что и наследство на денежный вклад. При оформлении наследства нельзя принять один объект наследования и отказаться от другого объекта наследования. Наследство принимается в полном объёме, вся наследственная масса целиком.

Также не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. [1]

Важна одна особенность: принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. То есть, наследник самостоятельно может при необходимости страховать наследуемое имущество, принимать меры к охране наследуемого имущества (заключать договоры охраны с соответствующими организациями), принимать меры к истребованию имущества из чужого владения в судебном порядке. В случае необходимости нотариус может выдать наследнику по его заявлению справку о круге наследников в соответствии с информацией, имеющейся в наследственном деле.

Необходимо иметь ввиду, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. В заявлении о принятии наследства наследник обычно указывает информацию об остальных наследниках, но это не означает, что они также приняли наследство.

Помимо принятия наследства существует возможность отказаться от наследства либо вовсе, либо в пользу других наследников. Важно, что вернуть отказ обратно нельзя.

Так, например, в адвокатскую консультацию обратилась молодая женщина со своей проблемой. Скоропостижно скончался отец- молодой еще человек, веселый, жизнерадостный, владелец своего бизнеса. На момент смерти им и его женой была приобретена квартира в ипотеку, и взнос далеко еще не был выплачен.

Однако после его смерти обнаружились некие настораживающие обстоятельства. Так, оказалось, что покойный в последний год втайне от жены брал в банках множество кредитов. Кроме того, кредит был взят и его фирмой под личное поручительство покойного. Общая сумма кредитов приближалась к четырем миллионам рублей.

В активе умершего имелось: 1/6 доля бабушкиной квартиры, ½ ипотечной квартиры, дорогая машина и фирма. Но машина, как выяснилось, тоже была куплена в кредит, а в активах фирмы, в том числе и на складе, не оказалось ни денег, ни товара.

Семья в течение четырех месяцев пыталась найти «концы», однако ни бухгалтер фирмы, ни друзья отца не знали, куда он мог потратить деньги. Личный ноутбук отца, в котором могли быть какие-то данные, исчез.

Клиентку интересовал вопрос- стоил ли семье вообще принимать наследство?

В соответствии со ст. 1175, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) «наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.» [1]

Конечно, в случае принятия наследства наследники отвечают только в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. То есть, получив квартиру стоимостью в два миллиона рублей, наследники отвечают в пределах этой суммы. А значит, приняв наследство, члены семьи не рискуют свои личным имуществом. Однако тут есть некоторые нюансы.

В случае принятия наследства 1/6 доля в квартире является обремененной долгами. Для того, чтобы взыскать долги, банк может обратить ее ко взысканию, то есть выставить на торги. В случае продажи этой доли владельцем становится посторонний человек, который теоретически может вселиться в квартиру. Конечно, все это влечет большие неудобства.

Если же наследники откажутся от наследства, то все имущество покойного становится «выморочным», то есть переходит к государству. При этом государство не является «наследником» и соответственно не отвечает по долгам наследодателя. Но дело не только в этом. 1/6 доля в квартире переходит под юрисдикцию жилищных органов. Не могут ли подселить кого-то в квартиру?

В соответствии со ст. 16 Жилищного Кодекса РФ (ЖК РФ), к жилым помещениям относятся 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната. При этом в соответствии со ст. 62 ЖК РФ, самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многоквартирном доме. То есть нельзя вселить человека в «1/6 долю квартиры».

То есть эта доля перейдет к жильцам квартиры - бесплатно или за символическую цену, поскольку никто другой «со стороны» ее занять не может.

Что делать с ипотечной квартирой? Хотя она приобретена на имя жены, муж является собственником ее половины. При отказе от наследства половина квартиры, хоть и обременена залогом (как приобретенная в ипотеку), переходит к государству. Это может вызвать для банка трудности с ее реализацией. При желании вдовы оплачивать ипотеку квартира так и останется ее собственностью, однако при отказе- она просто лишается своей ½ доли квартиры. Возможны дополнительные денежные санкции, однако взыскать их банку будет довольно сложно. То же самое касается машины при отказе выплачивать за нее кредит. Поскольку денежных средств в семье немного, выплата кредита в планы наследников не входила, да и необходимости в машине не было.

Таким образом, взвесив все «за» и «против», было принято решение официально отказаться от принятия наследства. [4, с. 51]

В ситуации если наследники по завещании и по закону отсутствуют, наследство признается выморочным и передается в собственность государства.

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1. Понятие и принципы завещания

Завещание – это документ, который указывает как необходимо распорядиться имуществом наследодателя. Завещание – это всегда письменный документ. При этом распространенным мифом является то, что завещание может быть только одно, на самом деле закон не запрещает нам составить несколько завещаний, в которых можно указывать способы распоряжения различными видами имущества. В частности, наиболее распространенный способ составления нескольких завещаний – это составление завещания на все имущество и составление отдельного завещание на денежные средства, хранящиеся в банке. Так, завещание на денежные средства в банке составляется непосредственно в том банке, в котором находится счет, денежные средства с которого планируется завещать. При этом если есть желание завещать денежные средства нескольким наследникам, необходимо указать кому и какая доля завещается. Наследникам денежные средства по такому завещанию будут предоставлены на основе свидетельства о праве на наследство, выдаваемом нотариусом. Как видим, для завещания денежных средств на счетах в банке не требуется особого удостоверения (достаточно подписи и отметки банковского служащего), в то же время, все иные виды завещаний требуют специальных удостоверений. Это значит, что не удостоверенное завещание впоследствии окажется недействительным. [5, с. 61]

Завещание удостоверяется нотариусом. При этом в особых случаях, помимо нотариуса завещание могут удостоверить и другие должностные лица, а именно: главный врач (его заместитель), если завещатель лежит в больнице или госпитале; капитан судна (если завещатель находится в плавании); командир воинской части (если завещатель служит в армии); начальник тюрьмы или другого подобного учреждения (если завещатель отбывает наказание за совершенное преступление).

Обычно завещание составляется в открытой форме, то есть с его содержанием, как минимум, знакомится нотариус, а иногда (если на то есть воля завещателя) еще и свидетель. Однако ничто не препятствует составить завещание в закрытой форме. В последнем случае есть жесткое требование к тому, чтобы такое завещание было собственноручно написано и подписано завещателем. Если составляется закрытое завещание, как впрочем и в остальных случаях, важно знать, что можно завещать. В принципе, закон ничем нас в этом случае не ограничивает: завещать можно любое имущество и любому лицу; завещать можно как все имущество так и его часть; завещать можно даже то имущество, приобретение которого только планируется в будущем. Необходимо помнить лишь об одном ограничении: невозможно лишить наследников обязательной доли в наследстве.

К так называемым обязательным наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Перечисленные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Здесь необходимо понимать механизм распределения завещанного имущества с учетом обязательной доли. Он таков: право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю (или в том случае, когда все имущество завещано) — из той части имущества, которая завещана.

Разбираясь с вопросом о том, что же можно завещать и, придя к выводу, что завещать можно все или почти все и в любом объеме, весьма важным представляется вопрос, связанный с завещательным отказом. Указанным термином определяется некое обременение, которым «награждается» одновременно с получением завещания один или несколько наследников по завещанию. Итак, под завещательным отказом может подразумеваться необходимость для наследника совершить определенные действия (например, назначить некую пенсию в пользу того лица, который получил завещательный отказ и регулярно ее выплачивать), передать в пользование какую-нибудь вещь, приобрести какую-либо вещь и передать ее тому, в чью пользу составлен завещательный отказ и т.п. По завещательному отказу возможно также представление в пользование жилого помещения. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением пользуется таким помещением наравне с его собственниками (в том числе обязан вносить свою лепту в оплату квартплаты и коммунальных услуг). Срок пользования таким помещением определяется в завещании.

Ссылка на сам завещательный отказ и его содержание делается в завещании.

2.2. Форма и порядок совершения завещания

Завещание представляет собой документ, в котором определены правопреемники имущества завещателя. Этот документ целесообразно составить в тех случаях, когда:

  • собственник не желает оставлять нажитое имущество наследникам по закону (всем или некоторым из них);
  • у лица отсутствуют наследники по закону;
  • собственник намерен наделить наследством своего гражданского супруга (который не является законным наследником);
  • завещатель считает нужным иначе распределить доли в наследстве, чем определено законом;
  • завещатель желает возложить на наследников исполнение какой-либо обязанности в пользу третьих лиц.

Надо отметить, что человек может оставить завещание, только если он является полностью дееспособным. Гражданский кодекс закрепляет несколько базовых правил, касающихся составления завещания:

  • завещание составляется только в добровольном порядке;
  • завещатель вправе как оформить завещание, так и без указания каких-либо причин полностью отменить его или изменить некоторые условия;
  • завещатель не обязан рассказывать кому-либо о факте составления завещания и о его содержании;
  • наследником по завещанию может быть назначено любое лицо (необязательно родственник наследодателя), а также юридическое лицо, государство либо муниципальное образование;
  • завещать можно любую вещь, принадлежащую наследодателю (допустимо указать в завещании и вещь, которая, возможно, будет приобретена в дальнейшем);
  • завещатель вправе по собственному усмотрению распределить доли наследников.

Гражданин в составленном завещании может не только распределить собственность между правопреемниками, но и предусмотреть завещательный отказ и завещательное возложение. Так, правопреемнику может быть поручено выполнение имущественной обязанности в пользу третьего лица (передача вещи в пользование, оказание услуг и т. п.). Подобное поручение называется завещательным отказом. [7, с. 84]

Помимо отказа в текст завещания может быть включено завещательное возложение. Оно представляет собой поручение правопреемнику совершить общественно полезное действие (например, передать часть имущества в благотворительное общество).

Перечислим главные отличия завещательного возложения от завещательного отказа:

  1. Отказ устанавливается во благо строго определенного субъекта, а завещательное возложение исполняется для достижения социально полезной цели.
  2. Завещательный отказ всегда заключается в осуществлении имущественного обязательства, в то время как завещательное возложение вполне может быть и неимущественным.
  3. Исполнение отказа поручается лишь наследникам, а воплощение в жизнь завещательного возложения может быть поручено, кроме того, исполнителю завещания.
  4. Исполнение завещательного отказа и завещательного возложения имущественного характера регламентируются одними и теми же положениями закона. В частности, применяются следующие правила:
  • отказ и завещательное возложение могут быть поручены как законным наследникам, так и правопреемникам по завещанию;
  • правопреемник, которому поручено осуществить завещательный отказ или завещательное возложение, освобождается от их выполнения, только если полностью отказывается от наследства (в данном случае обязанность выполнить завещательное возложение или отказ перейдет к тому правопреемнику, которому достанется наследственное имущество);
  • при осуществлении завещательного возложения или отказа лицо не должно нести расходы, превышающие стоимость его наследственной доли.

Понятие «завещательное распоряжение» используется в законе в 2 значениях. С одной стороны, под завещательным распоряжением понимается конкретное условие завещания, в котором выражена воля наследодателя. При таком толковании завещательное возложение и отказ представляют собой не что иное, как разновидности завещательных распоряжений.

С другой стороны, завещательным распоряжением называется документ, в котором определены наследники денежных средств, зачисленных на счет в банке. Можно сказать, что это своеобразная упрощенная форма завещания. Оно может касаться только средств, находящихся на банковском счете или во вкладе. Никакое другое имущество в завещательном распоряжении упоминаться не может.

Что касается завещательного отказа и завещательного возложения, то они не могут быть предусмотрены в таком завещательном распоряжении.

При оформлении завещательного распоряжения необходимо учитывать следующие требования закона:

  • Завещательное распоряжение оформляется в том подразделении банка, в котором у завещателя открыт счет.
  • Сотрудники банка не вправе требовать платы за оформление завещательного распоряжения.
  • Денежные средства, относительно которых составлено распоряжение, переходят к наследникам по тем же правилам, что и другое имущество.
  • Выдача наследникам завещанных средств осуществляется банком на основании нотариального свидетельства о праве на наследство.

2.3. Отмена, изменение и признание завещания недействительным

Завещание, составленное с нарушение норм Гражданского Кодекса, признается недействительным. [3]

Иски родственников или иных наследников о признании завещания недействительным в настоящее время получают все большее распространение. Данные иски основаны на неспособности завещателя руководить своими действиями (и понимать их значение) во время составления завещания, что может быть связано с тяжелой болезнью, достижением преклонного возраста (наиболее часто встречающиеся случаи), а также алкогольной, наркотической зависимостью умершего и т.д.

Все основания признания завещания недействительным подразделяются на две большие группы: общие и специальные.

Общие основания признания завещания недействительным – это основания недействительности любых сделок, а специальные – это основания недействительности, относящиеся исключительно к завещаниям.

К общим основаниям в соответствии с ГК РФ относится:

  • несоответствие завещания действующим российским законодательным и иным нормативно-правовым актам;
  • совершение завещания лицом, признанным судом полностью или ограниченно недееспособным; не способным руководить своими действиями и понимать их значение;
  • совершение завещания под влиянием обмана, заблуждения, угрозы, насилия и т.д.

К специальным основаниям относятся:

  • несоблюдение письменной формы завещания;
  • отсутствие подписи завещателя, за исключением случаев, когда завещатель не может подписать завещание собственноручно по объективным причинам и др.

Все недействительные завещания подразделяются на:

  1. ничтожные, т.е. завещания, совершенные недееспособными лицами или же составленные с нарушением формы (например, отсутствует подпись наследодателя). Подобное завещание является абсолютно недействительным документом.
  2. оспоримые – в этом случае заинтересованные лица (чаще всего это другие наследники, а также отказополучатели), права или интересы которых нарушаются завещанием, могут оспорить его в судебном порядке.

Недействительным может быть признано как все завещание, так и его часть, а также отдельные завещательные распоряжения.

Основанием для признания завещания недействительным не могут служить незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения (например, описки), если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

В общем случае порядок признания завещания недействительным будет следующий. [6, с. 84]

Завещание признается недействительным судом на основании иска лица или группы лиц, интересы которого (которых) нарушены завещанием.

Заинтересованное лица или лицо (это могут быть родственники умершего или иные наследники, например, по другому завещанию) должны обратиться с иском о признании завещания недействительным в суд по последнему месту жительства завещателя (месту открытия наследства).

Непосредственно обращению в суд обычно предшествует достаточно сложная процедура подготовки и сбора необходимых доказательств, подтверждающих несогласие с оспариваемым завещанием, привлечение свидетелей и др. Необходимо также определить и веско обосновать свои доводы.

При необходимости к участию в процессе будут привлечены прочие заинтересованные лица (т.е. другие потенциальные наследники), а также может быть назначено проведение соответствующей экспертизы.

Выше мы уже говорили о том, что все недействительные завещания подразделяются на ничтожные и оспоримые. От этого зависит срок признания завещания недействительным.

Иск о применении последствий ничтожного завещания в соответствии с российским законодательством может быть предъявлен в течение 10 лет со дня открытия наследства.

Иск о признании недействительным оспоримого завещания предъявляется в течение 1 года со дня, когда истец узнал об обстоятельствах, служащих основаниями для признания данного завещания недействительным. [6, с. 92]

Таким днем может быть:

  1. день открытия наследства, если истец знал о данных обстоятельствах заранее, но еще не имел права на иск;
  2. иной день после открытия наследства, когда указанные обстоятельства стали известны истцу.

2.4. Исполнение завещания

Исполнение завещания – это ряд последовательных действий, направленных на реализацию завещательных распоряжений. Обязанность выполнить эти необходимые действия возлагается на наследников по завещанию, или на специально назначенное лицо – исполнителя, или душеприказчика (ст. 1134 Гражданского кодекса). [1]

В число таких действий входят:

  1. обращение к нотариусу с уведомлением об открытии наследства;
  2. выражение согласия на принятие наследства;
  3. принятие мер по охране завещанного имущества;
  4. уведомление всех заинтересованных лиц (других наследников) о смерти завещателя;
  5. обращение в суд в случае необходимости;
  6. исполнение всех завещательных распоряжений.

Практически, исполнение завещания представляет собой процедуру, в ходе которой: выясняется действительность завещания, происходит выявление и сбор всего имущества наследодателя, определение долей наследников, исполнение обязательств. Она предусматривает использование всех законных средств для исполнения воли завещателя, обеспечение прав наследников и ограждения от притязаний третьих лиц на наследственное имущество.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК. [1]

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. [8, с. 24]

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Заключение

Как показала практика, нарушение порядка составления, подписания и удостоверения завещаний, как правило, происходит и может произойти по вине лиц, которым предоставлено право удостоверять завещание. Конечно, некомпетентность или невнимательность тех, кому предоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на интересах граждан. Однако понятие «незначительные нарушения, никак не влияющие на понимание волеизъявления завещателя» является оценочным. Несмотря на то, что оценка значимости допущенных нарушений с точки зрения влияния их на понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, предоставлена только суду, в процессе доказывания действительной воли наследодателя неизбежно будут злоупотребления со стороны свидетелей и иных лиц. Также не менее важным аспектом в вопросах регулирования наследования, а именно, наследования по закону имеет большое значение проблемы установления факта родственных отношений.

Таким образом, значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей несмотря на кратковременность существования их носителя – человека. По мнению О.В. Мананникова институт наследования гарантирует сохранение материальных ценностей и духовных богатств, присущих одной семье, одному роду, в собственности членов этой семьи и передачу всех богатств из рук в руки поколениями, меняющими друг друга в этом роду, и не согласен с мнением тех, кто суживает значение наследования, утверждая, что основная задача при наследовании в современных рыночных отношениях – это сбалансирование противоречия между зависимостью семьи и ее членов от принадлежащего каждому из них права собственности распоряжения этим правом собственности. Не вызывает сомнений, что значение наследования и

и задач, выполнение которых возложено на него, гораздо шире и важнее, нежели просто уравновешивание интересов наследников и наследодателя. Таким образом, само наследование необходимо любому обществу, вне зависимости от социально – экономических условий, в котором это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умерших ему людей, наследование способствует развитию общества в целом.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г., с изменениями от 21.07.2014, проверено 01.07.2015) [электронный ресурс]: Официальный Интернет-портал правовой информации Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cons/ - (дата доступа 12.05.15)
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2014) [электронный ресурс]: Официальный Интернет-портал правовой информации Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - (дата доступа 12.05.15)
  3. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. - М: Проспект, 2012. - 112 с.
  4. Гончарова И.А. Проблемы определения понятия и сущности ответственности наследника по долгам наследодателя // Новеллы гражданского права: сборник статей научно-практической конференции г. Челябинск, 16 апреля 2013 г.. - Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2013. - С. 53-57.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 5. Наследственное право. - М: Статут, 2013 - 264 с
  6. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.
  7. Завещания. Комментарии и образцы документов - м: Издание Тихомирова, 2014 - 96 с.
  8. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4. - С. 24-28
  9. Мерзликина Р., Пикалов Д. Наследование прав по завещанию, в частности интеллектуальных прав на объекты ИС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М.: Интеллектуальная собственность, 2011, № 2. - С. 4-16
  10. Наследование по завещанию РФ: история и современность: монография / Мусаев Р.М. - О: ООО "Омскбланкиздат", 2012. - 184 c.
  11. Фастова Т.Ю. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы теории и практики применения Российского законодательства: Материалы II Всероссийской заочной научно-практической конференции (25 февраля 2011 г.). - Сибай: Изд-во ГУП РБ "СГТ", 2011. - С. 280-285