Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Теоретические основы наследства

Содержание:

Введение

Актуальность исследования. Вопросы наследственных правоотношений в той или иной мере касаются практически любого человека. Надежность и стабильность современных правоотношений, обеспечиваются, в том числе возможностью использования гражданами права передать свое имущество наследникам.

Значение наследственных правоотношений заключается в том, что каждый член общества имеет гарантированную возможность жить и трудиться с пониманием того факта, что после его смерти все имущество, которое он приобрел при жизни, перейдет к его близким. И только за исключением случае, прямо указанных в законе, в соответствии со сложившимися правовым или нравственным принципам то, что являлось собственностью наследодателю при его жизни, в определенной части будет передано лицам, которым наследодатель и не планировал его передавать (обязательная доля).

Непременное соблюдение этих принципов способствует соблюдению интересов как наследодателей, так и наследников, а также и третьих лиц (фискальных служб, должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.

Также актуальность темы исследования обусловлена законодательными новеллами в данной сфере. Так, Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в том числе и в порядок принятия и оформления наследства.

Важную роль для науки наследственного права играют труды А.Э. Вормса, A.M. Гуляевой, В.Г. Демченко, В.Б. Ельяшевича, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича.

В настоящее время исследуемые вопросы нашли свое отражение в работах Ю.Н. Власова, В.В. Калинина, Ю.К. Толстого, Л.Л. Шаповаловой.

Теоретической базой исследования послужили работы В.А. Белова, Б.А. Борзенко, Ю.Н. Власова, Е.А. Гречушкиной, Е.А. Кирилловой, А.А. Новикова, А. Эрделевского и др.

Объектом исследования – наследство.

Предмет исследования – виды наследства.

Цель исследования – изучение понятия наследования и его видов.

Задачи исследования:

- изучить понятие наследования;

- рассмотреть виды наследования;

- выявить субъекты наследственных правоотношений;

- проанализировать способы и порядок принятия наследства.

В ходе написания курсовой работы использованы следующие методы исследования: анализ литературы, изучение и обобщение, синтез, конкретизация и детализация, индукция и дедукция.

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, две части, разделенные на параграфы, заключение, список использованной литературы.

1 Теоретические основы наследства

1.1 Понятие наследования

В теории наследственного права ключевым является понятие «наследование», так как от него происходят такие понятия, как «наследственное право», «наследство» и т. д. В данном параграфе мы рассмотрим понятие «наследования» и «наследства».

«Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой – обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое» [5, c. 78].

С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).

«В отличие от других форм перехода имущества от одних лиц к другим (по договорам об отчуждении имущества, по сделкам о переходе права владения и пользования, при аренде и др.) правопреемство, присущее наследованию по ГК РФ, характеризуется тем, что здесь происходит восприятие одним лицом от другого целостного комплекса прав и обязанностей.

Правопреемство имеет два основных вида:

а) сингулярное, когда правопреемство представляет собой разовые, единичные случаи перехода определенных прав и обязанностей (такие, в частности, как перемена лиц в обязательстве;

б) универсальное, когда имущество в определенном отношении одномоментно (в один и тот же момент) переходит от одного лица к другим в неизменном виде в комплексе как единое целое (так же, в частности, как правопреемство при реорганизации юридических лиц; при купле-продаже предприятия)» [6, c. 65].

Наследование относится к универсальному правопреемству.

Универсальное правопреемство является одним из главных принципов наследственного права. Для наиболее полного анализа понятия рассмотрим перечень остальных принципов.

«Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания, определить круг наследников и распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех наследников, либо вообще не делать завещательных распоряжений. В противном случае его волеизъявление может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным для недействительности сделок. Данный принцип реализуется и в том, что наследники, призванные к наследованию, самостоятельно и без какого-либо воздействия решают вопрос о принятии наследства и отказе от него. В случае призвания к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять причитающееся ему наследство по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого наследника, в пользу которого он отказывается» [8, c. 85].

Принцип свободы завещания закреплен в ст. 1119 ГК РФ, согласно которой завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия рассматриваемого принципа.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Принцип тайны завещания проявляется в том, что тайна завещания - это принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо и подлежит защите в случае нарушения

Исчерпывающий перечень лиц, являющихся субъектами ответственности за разглашение тайны завещания, закреплен в ст. 1123 ГК РФ, согласно которой нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены [1].

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ» [1].

Применение принципов наследственного права позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их.

«В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим ГК РФ.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага» [15, c. 101].

Имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме, п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина прекращается смертью). «Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством - прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица» [1].

В ст. 1113 ГК РФ определен момент открытия наследства, обусловливающий возникновение наследственного правоотношения и запускающий механизм наследственного правопреемства. «Моментом открытия наследства является:

а) фактическая смерть гражданина, подтвержденная свидетельством о смерти, выданным органом записи актов гражданского состояния;

б) юридическая смерть гражданина, подтвержденная соответствующим решением суда и выданным на основании данного решения свидетельством о смерти.

В том случае, если решением суда объявлена (определена) дата смерти гражданина (в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ), именно с этой даты наследство считается открывшимся и именно с этой даты действия потенциальных наследников такого гражданина, направленные на принятие наследства, будут считаться фактическим принятием наследства» [5, c. 98].

«Наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период – право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различные рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство». Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.

«Говоря о порядке предъявления требований кредиторами наследодателя, законодатель указывает, что такие требования предъявляются к наследникам, принявшим наследство, к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последних двух случаях суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства кем-либо из наследников или до перехода его к публичным образованиям в качестве выморочного (п. 2 ст. 1175 ГК). Аналогичным образом предъявляются требования о возмещении расходов, обременяющих наследство (п. 2 ст. 1174) [1].

Таким образом, закон прямо признает, что, во-первых, наследственное имущество вообще нельзя признать субъектом чего-либо (оно и понятно), а во-вторых, душеприказчик обладателем наследства не является и соответственно отвечать по долгам умершего не может. В силу этого суд в любом случае ожидает того момента, когда преемник в имуществе наследодателя будет четко установлен».

«Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 ГК РФ (место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал). Правильное определение места жительства имеет значение для определения нотариуса, которому подается заявление о принятии наследства, отказе от него. Если наследование осложнено иностранным элементом, установление места открытия наследства поможет установить, по праву какого государства оно будет происходить».

Кроме этого, место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом.

Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет, а также недееспособных считается место жительства их законных представителей (родителей, опекунов) [1].

1.2 Виды наследования

Гражданское законодательство предусматривает две формы наследования – это наследование по завещанию и наследование по закону.

Наследование по завещанию – вид наследования, который основан на принципе свободы завещания, то есть на праве завещающего передать свое имущество любому лицу, ровно физическому или юридическому, государству или какому-либо муниципальному образованию, после собственной смерти. Вследствие этого решающее значение для установления возможного круга наследников в том числе тех, к кому переходит право подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, на продажу лицензий, получение лицензионного вознаграждения имеет форма завещания

Завещание в гражданском законодательстве считается односторонней сделкой, так как наследователь в соответствующей для этого форме, выражает свою последнюю волю [7, c. 89].

При этом существует ряд обязательных требования к виду завещания:

1. оно должно быть составлено письменно с указанием места, времени его составления;

2. должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально заверено.

Но, на практике возможны случаи, при которых наследодатель не имеет возможности нотариально заверить завещание, и даже подписать его собственноручно.

В таких случаях законом предусмотрены формы завещания, которые приравнены к нотариально заверенным. Также законодатель разрешена подпись завещания других лицом с разрешения и просьбы завещателя.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на лечении в больницах, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях; граждан, находящихся в долгосрочном плавании на морских судах или в разведывательных, арктических и прочих экспедициях, завещания военнослужащих и лиц, находящихся в местах заключения. Завещания этих и некоторых других категорий граждан считаются нотариально удостоверенным завещаниям, если они удостоверены высшим руководящим составом того места, где завещатель находиться на момент составления завещания.

Если завещатель, в силу физических недостатков, вследствие болезни или по иным причинам не может собственноручно поставить подпись под завещанием, оно по его личной просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса либо иного уполномоченного должностного лица другим лицом с перечисление всех причин, в силу которых завещатель не подписал завещание собственноручно [10, c. 45-46].

Таковы общие правила о форме завещания. К этому следует добавить, что завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составить новое завещание. Он вправе также поручить исполнение завещания лицу, являющемуся или даже не являющемуся наследником по завещанию, указав его в завещании – такое лицо называется исполнителем завещания. Исполнитель должен дать свое согласие путем совершения надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.

При наследовании по завещанию важное практическое значение имеет также вопрос о праве на обязательную долю в наследстве. Из вышеуказанного принципа свободы завещания следует, что наследодатель может завещать свое имущество по своему личному усмотрению любому субъекту права. Более того, завещатель может в своем завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону. Однако для того, чтобы не поставить в тяжелое материальное положение определенные категории лиц, которые были связаны с наследодателем при его жизни, законодательство Российской Федерации (и многих зарубежных стран) предусматривают право этих лиц на определенную долю наследства. Обычно такое право имеют нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди по закону, а также иждивенцы умершего. Все они наследуют, независимо от содержания составленного завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, такая доля называется обязательной долей. Важно отметить, что при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость имущества умершего наследодателя, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода [6, c. 14].

Еще одной формой наследования, принятой в международном частном праве, является наследование по закону.

Наследование по закону можно определить, как наследование на тех условиях и в законодательно установленном порядке, которые указаны в законодательстве и не были изменены наследодателем. При наследовании по закону воля наследодателя в разделении наследства между наследниками не учитывается, а права и обязанности наследодателя передаются к перечисленным в законе наследникам в соответствии с определённой законом очередностью.

1) наследодатель не оставил после себя завещания;

2) завещана только часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей, и потому другая часть перейдет наследникам по закону;

3) завещание признано недействительным целиком или в частично (в таком случае наследование по закону затронет только ту часть имущества, к которой относится недействительная часть завещания);

4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника [9, c. 85-89].

Для получения наследства при наследовании по закону наследник должен принять это наследство. Такое право возникает со дня открытия наследства. Принятие наследства наследниками является обязательной процедурой для получения ими соответствующих прав и обязанностей. Принятие наследства – это волевое действие. Оно выражает полное согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права и представляет собой одностороннюю сделку. Другими словами, без согласия наследника и вопреки его воле его нельзя считать принявшим наследство. Гражданин должен изъявить желание принять наследство

Как и любая сделка, принятие наследства должно отвечать требованиям законодательства. Только в таком случае возможен переход прав на имущество к наследникам. Для совершение наследником действий, подтверждающих принятие наследства, требуется наличие у него дееспособности. Действия по принятию наследства могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через его представителя. Если наследник является недееспособным из-за душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства выражает опекун, его законный представитель. Если же наследником является лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени выражают родители, усыновители. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, лица признанные ограниченно дееспособными, - только с согласия попечителей [4, c. 74].

Решение о принятии наследства наследником должно быть принято самостоятельно, без постороннего влияния. При принятии наследства, кроме того, недопустимы какие-либо условия и оговорки.

Законодательством Российской Федерации (и большинства зарубежных стран) определено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства, положенного наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Если наследник использует оставшееся после смерти наследодателя имущество, то он считается принявшим и другое наследственное имущество, и имущество, которое может обнаружиться впоследствии. Акт принятия наследства имеет обратную силу: принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства. В этот момент определяется состав наследственного имущества.

Если со времени открытия наследства и вступления его в силу имущество принесло доходы, то и эти доходы также переходят в распоряжение наследника. Если после открытия наследства какое-либо имущество незаконно окажется во владении третьих лиц, наследователь, получивший наследство, имеет право на законное и немедленное возвращение утраченного имущества. Наследство считается принадлежащим наследователю с момента его открытия наследства, вне зависимости от момента государственной регистрации права наследника на это наследуемое имущество, если это право подлежит обязательной регистрации.

Все процедуры, связанные с принятием наследства, должны быть произведены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Само принятие наследства можно осуществить двумя способами:

1) через подачу заявления о принятии наследства в соответствующее государственное нотариальное учреждение по месту открытия наследства;

2) через фактическое вступление во владение или управление унаследованным имуществом.

Для доказательства права на принятое наследство нотариус либо иное лицо, которое имеет право совершать соответствующие нотариальные процедуры, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследователей документ, свидетельствующий о праве на наследство. Это свидетельство выдается наследникам на все наследственное имущество, и на его часть, то есть, может быть выдано или всем наследникам вместе, или каждому в отдельности [11, c. 35-36].

Наследование по закону для получения наследства предусматривает призыв лиц, строго указанных в соответствующих нормативно-правовых актах. Круг таких лиц и очередность их призвания к наследству определятся степенью родства наследодателю и другими обстоятельствами. Действующим гражданским законодательством Российской Федерации рассматриваются наследники трех и последующих очередей, к которым относят родственников четвертой, пятой и шестой степени родства. Степень родства в таких случаях определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

Неизменное условие – наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), или лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), или никто из них не принял наследства, или они отказались от наследства. В этом случае, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

В соответствии с положениями законодательства в Российской Федерации, очередность наследников по закону выглядит таким образом:

1. наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) – наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;

2. наследники второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) – наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;

3. наследники третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) – наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;

4. наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ) – к ним относятся родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя [1].

Как можно заметить – круг наследников по закону очень широк. Главный смысл такого широкого круга наследников состоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества. Оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя (или близких или дальних).

В настоящее время существует и такое понятие, как наследование по праву представления. Так, наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ – внуки наследодателя, ст. 1143 ГК РФ – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, ст. 1144 ГК РФ – двоюродные братья и сестры наследодателя и т.п.). Согласно ст. 1146 Гражданского кодекса РФ – доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам – внуки наследодателя, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя - и делится между ними поровну. Но при этом не наследуют по праву представления: потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства и потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать [7, c. 25].

Это значит, что внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, то есть доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, передаётся к его потомкам и распределяется между ними поровну. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве наследников по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия наследства нет в живых того лица, который был бы наследником. Они наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родственнику.

К числу наследников по закону причисляются, кроме того, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего (наследодателя). В соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса РФ – граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя были на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам [1].

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане – иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди

Следует подчеркнуть, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Довольно того, что он (иждивенец) принимал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию обязательным условием является их пребывание на иждивении наследодателя не менее одного года до дня его смерти [7, c. 85-86].

Принцип свободы завещания разрешает завещателю (наследодателю) назвать наследником абсолютно любое лицо, игнорируя при этом интересы ближайших родственников. Гражданское законодательство России, исходя из того, что интересы некоторых из них должны быть обязательно защищены от его своеволия, в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

Так, в соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая полагалась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана [1].

Смысл права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания названные лица унаследуют имущество наследодателя даже наперекор его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан объяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Как правило, к нетрудоспособным относятся: женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет; инвалиды I, II и III группы независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности; лица, не достигшие 18 лет.

Следует помнить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе, стоимость принятого в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

В жизни возможна и такая ситуация, когда наследники у умершего наследодателя вообще отсутствуют. Тогда, согласно положениям, ст. 1151 Гражданского кодекса РФ – в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего признается выморочным. При этом выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность государства – в данном случае Российской Федерации. Порядок наследования и учета такого выморочного имущества, а также порядок непосредственной передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований обусловливается только законодательством Российской Федерации [1].

2 Субъекты наследования и способы его принятия

2.1 Субъекты наследственных правоотношений

Стороны или субъекты наследственных правоотношений – наследодатель и наследник.

Такая группа субъектов наследственных правоотношений как наследодатели делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме, ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов:

1) наследодатели по закону;

2) наследодатели по завещанию.

«Под наследодателем понимается умерший человек, имущество которого переходит к наследникам по закону или по завещанию.

Завещатель – более узкий термин, обозначающий человека, выразившего свою волю относительно имущества посредством составления завещания. Наследодателем может быть только физическое лицо, причем его гражданство не имеет значения. Способность передавать имущество по наследству входит в состав гражданской правоспособности, возникающей у человека с момента рождения и прекращающейся в случае смерти (ст. 18 ГК РФ). Таким образом, наличие или отсутствие дееспособности никак не влияет на возможность лица быть наследодателем по закону. Однако завещательная дееспособность возникает только у полностью дееспособного лица. Это связано с тем, что составление завещания является односторонней сделкой. Следовательно, завещателями не могут быть:

-·недееспособные граждане (ст. 29 ГК РФ);

-·ограниченно дееспособные граждане (ст. 30 ГК РФ);

-·несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными после вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ)» [1].

«По нормам российского наследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующей соблюдение права наследования, наследодателем в нашей стране может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества».

«Наследодатель (завещатель) вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определять доли наследников в наследстве (в том числе – лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения), а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний [14, c. 104].

Кроме того, завещатель вправе подназначить наследника – указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, или не успеет вовремя его принять, или откажется от него, или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1121 ГК РФ)» [1].

«Наследники – это лица, которые в соответствии с гражданским законодательством могут быть призваны к наследству. Так как право наследовать имущество также входит в состав гражданской правоспособности, наследниками могут быть и недееспособные, и несовершеннолетние, и ограниченно дееспособные лица, независимо от гражданства, пола, национальности и пр.

Полный состав возможных наследников определен ст. 1116 ГК РФ.

1 Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства. Они могут наследовать как по закону, так и по завещанию.

2·Дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Включение неродившихся детей в число наследников направлено на защиту их прав и интересов. К наследованию призываются дети, родившиеся в течение 300 дней с момента смерти наследодателя. Традиционно наследодателем в этом случае выступает отец ребенка, однако это могут быть и другие родственники или же лицо, не приходившееся родственником ребенку. Например, можно завещать имущество детям первой жены [6, c. 35].

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, или в течение 300 дней после расторжения брака либо признания его недействительным, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется свидетельством об их браке. В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен решением суда.

Получив заявление о возможности рождения еще одного наследника, нотариус обязан принять меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ), не проводится раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Призываться к наследованию может только ребенок, родившийся живым. В этом случае значение имеет сам факт начала жизнедеятельности ребенка, независимо от того, сколько прожил ребенок. Согласно ст. 20 Закона «Об актах гражданского состояния», обычно родителям ребенка, умершего на первой неделе жизни, выдается только свидетельство о смерти ребенка. Однако при этом по просьбе родителей (одного из родителей) может быть выдан документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка [1].

3 ·Юридические лица, указанные в завещании и существующие на момент открытия наследства; наследовать могут и коммерческие, и некоммерческие организации, внесенные в государственный реестр на момент открытия наследства. Если к этому времени организация была ликвидирована, имущество будет наследоваться по закону.

4·Российская Федерация; она может наследовать имущество как по завещанию, так и по закону. В последнем случае согласно ст. 1151 ГК РФ происходит наследование выморочного имущества.

5·Субъекты РФ.

6·Муниципальные образования.

7·Иностранные государства.

8·Международные организации».

Последние четыре категории субъектов могут призываться к наследованию только при наличии указания в завещании.

Одновременно ст. 1117 ГК устанавливает перечень лиц, которые не могут призываться к наследованию (недостойные наследники) [1].

«Недостойными наследниками могут быть только граждане, которые по соображениям нравственности или не имеют права наследовать в силу прямого указания закона, или отстраняются от наследования судом по требованию заинтересованных лиц (ср. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК). Во всяком случае ст. 1117 ГК возлагает на наследника специфическую гражданскую санкцию за его недостойное поведение в отношении конкретного наследодателя или потенциальных наследников, а поскольку данная мера не касается случаев наследования этим же лицом после любых других наследодателей, она, как верно подчеркнуто, означает именно санкцию, но не ограничение наследственной правоспособности».

Следует отметить, что категория «недостойный наследник» универсальна: по кругу лиц она распространяется на граждан, наследующих как по закону, так и по завещанию, в том числе имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК). Однако универсальность не означает ни ее равенства, ни отсутствия исключений.

Кроме наследодателя и наследника в изучаемом правоотношении присутствуют должностные лица, содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство [8, c. 105].

«Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, – главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права.

Еще одна категория граждан, которые содействуют наследованию, – исполнители завещания - играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам» [3, c. 35-36].

2.2 Способы и порядок принятия наследства

Принятие наследства в любом его виде требует совершения определенных действий. Формальное правопреемство выражается в том, что наследник должен обратиться к нотариусу (в течение 6 месяцев со дня смерти), за получением свидетельства о праве на наследство. Если лицо на данный период времени не собирается принимать имущество, то нужно написать заявление о принятии наследства. Действие будет означать, что гражданин вступит в права владения и пользования оставленного умершим, но позднее.

Фактическое принятие наследства осуществляется путем практического владения, пользования недвижимостью, в которой жили наследник и наследодатель. Необходимым условием, для признания факта правопреемства, является управление собственностью наследодателя и его защита. Действительный способ подходит для единственного или пары наследников, то есть для тех случаев, когда отсутствуют притязания в отношении оставленного.

Фактическое принятие наследства рассматривается судом в особом порядке, но если возникают возражения со стороны иных наследников, то спор должен рассматриваться в обычном порядке. При всем этом, выбор способа не влияет на долю того, что причитается наследнику по закону или завещанию.

Также возможны формальные способы принятия наследства.

Чтобы стать правообладателем оставленного в наследование имущества гражданину, в течение полугода с того дня как открыли наследство, необходимо совершить определенные действия, установленные законодательством.

Юридический аспект процедуры, выражается в том, что каждая стадия, срок и даже сам наследник, обязан соответствовать нормам гражданского законодательства. Гражданину, претендующему на имущество наследодателя, надлежит быть дееспособным. Он должен осознавать значение своих действий и иметь право на совершение сделки подобного рода [12, c. 38-39].

Никто не имеет право наследовать имущество за другое лицо, в случае его безвестного отсутствия. Сторонние лица, могут только осуществлять действия по сохранности имущества.

Если безвестное отсутствие явилось причиной того, что гражданин не имел возможность вступить в преемство, то за ним сохраняется статус наследника и это является уважительной причиной, по которой пропущен срок.

Поведение наследодателя, являясь выражением согласия на принятие наследства, должно соответствовать закону. Лицо должно действовать добровольно и осознавать последствия и значение действий. В противном случае, сделка будет считаться недействительной.

Формальные действия принятия наследства, должны быть осуществлены, так как иным способом, невозможно стать собственником оставленного умершим лицом имущества.

Принять оставленное наследодателем, юридическим способом, то есть путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Сделать это можно самостоятельно или с помощью представителя. В доверенности, должно быть указано специальное полномочие поверенного на совершение действий по вступлению представляемого в наследственные права [9, c. 87-89].

Подпись представляемого лица в уполномочивающем документе необходимо удостоверить нотариусу, так как в случаях, когда наследник направляет по почте, либо иным образом пересылает заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство, роспись в таких документах должна быть засвидетельствована нотариусом.

Заявление о принятии наследства служит прямым указанием на то, что наследник намерен принять имущество, оставленное наследодателем. При этом заявитель должен быть осведомлен нотариусом о том, что правопреемство абсолютное. Помимо того, что вместе с имуществом переходят долги, которые за ним числятся, наследник принимает в собственность все, что ему причитается, а не выборочно, по желанию. Став хозяином одной единицы наследственной массы, он принимает все.

Этот документ лишь подтверждает намерение лица вступить в права собственности. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство можно написать позднее, при этом, сроки вступления в наследование не будут пропущены.

Нотариус обязан выдавать такие заявления, если отсутствуют законные причины для отказа. То есть претендент действительно является наследником, и у нотариуса не возникает сомнений в том, что лицо находится здравом уме.

В документе указывается что лицо примет наследство. Можно не указывать в какой срок.

Плюс этого заявления в том, что, если приближается истечение шести месяцев со дня открытия наследства, а гражданин по каким-либо мотивам пока не готов вступить в полноправное владение и распоряжение имуществом, его право на долю которая ему причитается, не теряется [11, c. 65-66].

В соответствии со ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате, заявление должно быть письменным. Необходимо обращаться к тому нотариусу, который обслуживает данную территорию. В консульских учреждениях РФ, должностные лица наделены полномочиями нотариуса в вопросе принятия наследства.

В заявлении о принятии наследства должна содержаться следующая информация:

- данные о наследнике и наследодателе (фамилия, имя отчество);

- данные о месте жительстве наследодателя и дата смерти;

- указание на то, что гражданин желает принять причитающееся;

- данные о родственных отношениях или иная информация, на основании которой лицо претендует на наследование;

- дата заявления;

- могут быть указаны и иные сведения, известные заявителю об иных наследниках, составе имущества и т.д.

Правопреемник может лично составить заявление или с помощью нотариуса. В случае самостоятельно обращения, нотариус устанавливает личность обратившегося лица без освидетельствования подписи [14, c. 35-36].

В случае отправления бумаг нотариусу посредством почты, он считается поданным в тот день, когда был подан в почтовое отделение. Если отправление пришло адресату позднее шести месяцев со дня открытия наследства, но было отправлено вовремя, то срок не будет считаться пропущенным.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство выражается в письменной форме. Получив его, нотариус должен установить круг родственников, которые имеют право на долю в имуществе. При наличии завещания, необходимо выяснить существование лиц, которые будут претендовать на обязательную долю в наследстве.

По определенным причинам (основанным на законе), нотариус может отложить выдачу свидетельства, если нужны дополнительные сведения для осуществления выдачи свидетельства или лицо же обратилось в суд с требованием о восстановлении срока для принятия наследства.

Действия лица, свидетельствующие о его намерениях вступить в права хозяина имущества (в соответствии с волей завещателя), являются фактом принятия наследства. Важно, что оплата ритуальных услуг или получение компенсации, социального пособия на погребение не носит признаки фактического принятия наследства.

Если гражданин, управляет, пользуется или распоряжается имуществом, при этом несет бремя расходов на содержание имущества и поддерживает его в нормальном состоянии, то эти действия свидетельствуют о практическом принятии наследства.

Действия могут быть совершены лично или иными лицами под его руководством. Необходимое условие – это реализация указанных действий до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства [4, c. 77].

Круг действий, свидетельствующих о факте принятия наследства не ограничен и рассматривается индивидуально. Характеризующим признаком фактических действий, будет являться хозяйствование вещами умершего. Это может быть присоединение наследственного имущества к своему или самостоятельное переселение в жилье наследодателя.

Реализация фактического принятия наследства, может проявляться в действиях, направленных на нормальное функционирование объекта наследственной массы или поддержание хозяйства в надлежащем состоянии – ремонт, внесение коммунальных платежей и прочее.

Нотариус вправе устанавливать факт принятия наследства. Вступление в права собственности, сопровождается визитом к нотариусу и составление соответствующего заявления. Пропуск периода времени, в рамках которого нужно было обратиться в нотариальную контору, не лишает правопреемника возможности вступить в наследование, если он произвел действия, подтверждающие принятие им наследственного имущества [11, c. 58-59].

Нотариальная практика признает фактическое приобретение наследства, например, в случае проживания наследника вместе с наследодателем. Если у умершего лица было в собственности не одно жилое помещение, то наследник может быть прописан в любом из них, независимо от того, в одном или разных жилищах прописаны обе стороны. Условие одно – недвижимость должна принадлежать наследодателю.

Из всего вышесказанного следует, что лицо, хоть и не обратившееся к нотариусу в течение 6 месяцев, но прописанное не позднее даты смерти наследодателя в его жилище, может заявить право на установление нотариусом фактического принятия наследства, даже через несколько лет после открытия наследства.

Заключение

Наследование можно охарактеризовать как переход имущества и соответствующих имущественных прав от умершего гражданина (наследодателя) к наследователям (наследникам). В настоящее время существуют два варианта наследования – наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по завещанию основывается на принципе свободы завещания, то есть на праве наследодателя завещать свое имущество любому лицу – физическому или юридическому, государству или муниципальному образованию. Завещание является односторонней сделкой, оно считается совершенным, если наследодатель в надлежащей форме выразил свою последнюю волю, оно должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Что касается второго вида наследования – это наследование по закону, то есть наследование на условиях и в порядке, строго указанных в законе и не измененных наследодателем по своей воле. При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной в нем же очередностью.

В РФ иностранцы в области наследственного права получают те же права что и российские граждане. Иностранцы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут наследовать и завещать имущество, могут быть и наследователями на тех же основаниях, что граждане РФ. В отношении наследования иностранцами в России также не установлено никаких ограничений; наследование ими осуществляется в рамках национального режима независимо от того, проживают они на территории России или нет.

Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше право не ставит условия о взаимности – именно из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам-иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам; в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории этой страны

Во всех случаях наследование с иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства того или иного государства, либо в силу правил международного соглашения. Так, в договорах о правовой помощи, заключенных между иностранными государствами, странами, установлено, что право наследования движимого имущества регулируется законодательством той договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент своей смерти, а право наследования недвижимого имущества – законодательством той стороны, на территории которой находится имущество.

Но следует отметить, что в данной сфере международного права все еще существуют сложности и неясности, возникающие при разрешении наследственных дел, которые объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права.

Список использованной литературы

  1. Гражданский кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. - 3 декабря 2017 г. - № 49
  2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
  3. Дорофеева Ю.А. Ограничения прав иностранных граждан и апатридов в Российской Федерации / Ю.А. Дорофеева // Вестник института права СГЭА: Актуальные проблемы правоведения: Научно-теоретический журнал. - Самара, Издательство СГЭА, 2017. - № 3
  4. Звенков В.П. Международное частное право: Курс лекций для студентов. В.П. Звенков.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2017
  5. Иншакова А.О. Международное частное право. / А.О. Иншакова. - Волгоград: Издательство Волгоградского госуниверситета, 2016
  6. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный). / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. - М.: Волтерс Клувер, 2014
  7. Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 г.) // Сборник Действующее международное право. Т. 1 - М., Юнита, 2015
  8. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. // Российская газета. - 2015. - № 237
  9. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. Л.А. Лунц (М., 1984). - М.: Юриспруденция, 2017
  10. Международное частное право: Сборник документов. / Составитель К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016
  11. Международное частное право: Учебник. / Под редакцией Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. - М.: Юриспруденция, 2015
  12. Наследственное право: учебник для вузов. / Булаевский Б.А. и др.; Отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2015
  13. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 2017 г. по гражданским делам. http://www.adved.ru/
  14. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право: учебник. И.С. Перетерский. - М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2017
  15. Скаридов А.С. Международное частное право: Учебник для студентов высших учебных заведений / А.С. Скаридов. - СПб.: Питер, 2016