Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Теория государства и права (Основные признаки права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Теория государства и права является фундаментальной юридической наукой, изучающей закономерности возникновения и развития государства и права. Кроме того, данная наука формулирует общие юридические понятия и категории. Примечательно, что в рамках этой науки изучается не конкретное государство и право, а государственность и право в целом, т.е. их общие признаки, которые присущи государству и праву любого общества. Более того, теория государства и права изучает государства и правовые системы вне зависимости от временных рамок. Научное исследование ориентировано на наиболее развитые в данный момент формы государственности и права.

Актуальность данной курсовой работы состоит в том, что теория государства и права разрабатывает систему юридических понятий, без которых трудно разобраться в аспектах юридических дисциплин. В работе исследуются источники права, которые являются формой выражения юридических правил поведения, а также государственной воли. Немаловажно, чтобы воля государства была выражена понятно для широкого слоя населения.

Объект исследования – нормативные акты, которые относятся к источникам права.

Предмет исследования – источники права.

Целью данной курсовой работы является раскрыть понятие и виды источников права.

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

  • определить понятие, сущность и признаки права;
  • дать понятие источников права;
  • определить основные признаки каждого источника права;
  • рассмотреть нормативно-правовой акт как основной источника права.

Структура курсовой работы включает: титульный лист, содержание, введение, заключение, список использованной литературы.

В ходе исследования темы данной курсовой работы были использованы труды таких выдающихся ученых, докторов юридических наук, правоведов как Лейст О.Э., Поляков А.В., Тимошина Е.В., Алексеев С.С., Крашенинников П.В., Матузов Н.И., Малько А.В., Мелехин А.В.. В них содержится полная и исчерпывающая информация о государстве, праве, роли права в государстве, связи государства и права и многих других аспектов правоведения. Более того, в трудах излагаются теоретические основы для лучшего понимания юридической науки. Кроме того, некоторые книги были выпущены относительно недавно, к примеру, учебник «Теория государства и права» под авторством Н.И. Матузова и А.В. Малько издан в 2016 году, учебник «Проблемы теории права и правореализации» под редактурой Л.Т. Бакулиной – в 2017 году, а также Гражданский кодекс РФ и Федеральные законы №125 и №129 в последней редакции 2018 года. Следовательно, в этих учебниках и документах можно найти новейшую информацию по интересующей нас теме.

Глава 1. Право как регулятор поведения человека

Понятие права

Понятие права само по себе является многогранным явлением, поэтому имеется множество его интерпретаций и трактовок. Так, к примеру, выдающийся ученый-правовед С.С. Алексеев в своей работе «Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования» исследовал сущность права и дал ему следующее определение:

«Право <…> - система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным основанием для определения правомерно-дозволенного и юридически недозволенного, запрещенного (а также государственно предписанного) поведения» [2].

Рассуждал о многообразии понятия права и доктор юридических наук О.Э. Лейст в книге «Сущность права. Проблемы теории и философии права». Профессор говорил о том, что множество трактовок явления обусловлено «сложностью объекта исследования, методом, углом зрения исследователя и нередко идеологическими установками» [9, с. 15]. Следовательно, чтобы не возникали разногласия по поводу понимания сущности права, необходимо вывести однозначное определение понятия.

В учебнике «Теория государства и права» авторов Н.И. Матузова и А.В. Малько 2016 года мы видим другие объяснения:

«Право – официальный, цивилизованный и наиболее эффективный регулятор общественной жизни, важнейшая социальная, культурная и моральная ценность, мера свободы и ответственности личности» [11, с. 139].

Однако хотелось бы особо выделить другое определение, приводимое Матузовым и Малько, поскольку оно наиболее распространено в российской юридической практике:

«Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на регулирование поведения людей и их коллективов в целях нормального развития и функционирования государства» [11, с. 139].

Возникновение права, его характер и природа обусловлены многими факторами. Такими как политическими, экономическими, национальными, культурными, религиозными, и т.д. Среди всех вышеперечисленных факторов, экономический является наиболее важным, поскольку он в большей степени оказывает влияние на различные общественные процессы, определяя вектор развития тех или иных отношений.

Еще Ф. Энгельс говорил о том, что на ранних ступенях развития общества возникла потребность объединить повторяющиеся действия в общее правило. К примеру, при обмене и распределении продуктов индивид должен подчиняться правилу обмена и производства. Таким образом, возникли бы условия, равные и обязательные для всех. Такие правила, писал Энгельс, со временем превращаются в закон, который контролируют ответственные за это органы – а это публичная власть, государство [17, с. 272].

Право возникает вследствие желания общества иметь более жесткий регулятор общественных отношений. При этом такой регулятор должен носить принудительный характер, поскольку во многих случаях моральные нормы или им подобные не могли в полной мере контролировать некоторые социальные отношения.

Само по себе право выражает интересы представителей разных социальных групп, слоев, классов. Воля народа закрепляется на законодательном уровне и трансформируется в нормативные акты, обязательные для всех. Несмотря на категоричность права, оно все же должно быть эффективным, объективным и справедливым регулятором отношений в обществе.

Следует отметить, что не всегда право выражает интересы абсолютно всех представителей какого-либо народа, всегда будут те, кто недовольны каким-нибудь законом. Поэтому задача права – стремиться к сглаживанию углов, устранению противоречий и балансированию интересов.

Право – это официальная мера свободы личности, юридически гарантированной свободы, которая выражена в виде законов или иных нормативно-правовых актах. Право совмещает в себе поощрения и наказания, дозволения и запреты. Следовательно, благодаря праву индивид видит границы дозволенного и не позволяет себе переступить через них, контролируя, тем самым, свое поведение.

Итак, право представляет собой свод определенных норм, которые исходят от государства. Эти нормы выражают идеи справедливости, нравственности, свободы и прав человека. Кроме того, данные нормы направлены на регулирование поведения людей и общества в целом.

Основные признаки права

После того, как мы определили сущность права и дали ему определение, необходимо выделить и рассмотреть характерные признаки права.

  1. Нормативность. Право состоит из совокупности норм и обладает признаками, свойственными социальным нормам, а именно правилами поведения, которые рассчитаны на применение в типичных массовых ситуациях и обращены к неопределенному кругу субъектов.
  2. Общеобязательность. Право обязательно, оно изначально несет в себе свойство императивности. Граждане обязаны соблюдать и исполнять нормы права. Более того, незнание закона не освобождает от ответственности за его неисполнение.
  3. Связь с государством. Государство может само устанавливать юридические нормы, санкционировать уже действующие правила поведения, а также передавать правотворческие полномочия некоторым общественным организациям. Государство является источников правовых норм, поскольку оно является официальным представителем общества. Нельзя создавать право против воли государства.
  4. Системность. Право – это целостная система, в которой нормы согласуются, группируются и выстраиваются в строго определенном порядке. Такая система включает в себя отрасль, институт, норму, а также другие компоненты.
  5. Принудительное выполнение права и применение санкций за нарушение права. Публичная власть, ее органы или аппараты контролируют выполнение права и наказывают за его невыполнение. Власть опасна в том случае, если она не ограничена правом. Право бессильно, если не контролируется властью. Следовательно, государство – гарант исполнения права.
  6. Волевой признак права. Право выражает волю людей и их сознание, государственную волю общества и разных слоев общества. Оно реализуется через волевую деятельность субъекта и воздействует на его поведение. Таким образом, право сопряжено с волевой сферой жизнедеятельности общества в целом, а также отдельных групп.
  7. Формальность. Правовые нормы представляют собой строгие правила поведения, для которых характерен формализм. Это значит, что в нормах содержатся четкие указания на разрешенные и запрещенные действия, меры за нарушения данных норм. Каждая норма права имеет четкую структуру и состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. Четкость структуры является важным качеством права, поскольку благодаря ей индивид понимает, что ему позволено делать, а что запрещено. А главное, что его ожидает за нарушение предписанного.

Вывод по главе I

Давно возникла потребность в создании свода правил для нормального функционирования государства, поскольку общественные отношения нуждались в строгом контроле. В противном случае, бесконтрольное поведение людей могло привести к полному хаосу. С целью предотвратить беспорядок, государство изобрело нормы, которые были формально определены и общеобязательны для соблюдения. Такие нормы носили правовой характер и выражали волю государства и индивида. Помимо этого, нормы права регулировали общественные отношения и определяли границы ответственности человека. Контролируя и регулируя общественные отношения, право наделяет их правовым характером. Следовательно, участники данных отношений наделяются юридическими правами и обязанностями, которые они обязаны соблюдать.

Право как регулятор общественных отношений обладает следующими признаками:

  1. Право связано с государством.
  2. Право несет нормативный характер.
  3. Право обладает общеобязательностью выполнения.
  4. Государство может принуждать выполнять нормы права и применять санкции за их нарушение.
  5. Волевой характер права.
  6. Формальность права.
  7. Системность права.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что право является своеобразной мерой ответственности и юридической свободы человека, поскольку оно стремится сбалансировать интересы личности во благо государства. Право – это система правил поведения, являющихся обязательными для участников общественных отношений. Государство устанавливает, контролирует и охраняет такие правила поведения. И поскольку право регулирует общественные отношения, оно тесно взаимосвязано с обществом и действует в соответствии с его волей.

Глава 2. Понятие и виды источников права

Источники права и их роль в правотворчестве

Поскольку право обладает таким признаком как «формальность», т.е. содержит в себе строгие указания на разрешенные действия, а также применимые санкции при нарушении правил поведения, то право должно быть выражено в особой форме. Это значит, что для регулирования общественных отношений право должно быть объективировано. Также внешнее выражение права позволяет государству выражать свою волю и доносить ее до общества. В правовой науке формой для выражения государственной воли являются источники права.

«Источник права — нормативный правовой акт, принятый народом (населением) путем голосования на референдуме или на собрании, компетентным органом государства или органом местного самоуправления и устанавливающий нормы права» [1, с. 363].

В своем учебнике Матузов и Малько отождествляют понятие источники права с понятием формы права, поскольку оба этих явления являются способом выражения государственной воли и юридических правил поведения [11, с. 283].

В данной курсовой работе мы будем придерживаться термина источники права, поскольку понятие источник права имеет более широкое значение, оно охватывает содержание и формы выражения права.

Таким образом, при помощи источников права государственная воля становится общеобязательной нормой, которую обязаны выполнять граждане.

Выделяют следующие источники права:

  1. правовой обычай;
  2. юридический прецедент;
  3. правовая доктрина;
  4. нормативно-правовой акт;
  5. нормативный договор;
  6. религиозные нормы.

Далее рассмотрим каждый источник права отдельно и определим их роль в системе права.

Правовой обычай

«Правовой обычай – санкционированное государством правило поведения, которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано государством в качестве обязательного» [12, с. 540].

Правовой обычай возник в период становления государства и являлся основной формой права в период феодального и рабовладельческого строя. Государство санкционировало правовой обычай, сделав его практически единственным способом выражения власти. В результате этого обычай превратился в свод правил поведения, которые стали общеобязательными. Такие памятники права как законы Хаммурапи, Правда Ярослава, Салическая Правда и многие другие своды прав наглядно иллюстрируют влияние правового обычая на общественную жизнь тех времен.

Для большинства граждан правовые обычаи являются неотъемлемой частью общественной жизни. В силу исторически сложившейся привычке и в результате многократно повторяющегося действия, эти граждане корректируют свое поведение в соответствии с обычаем. Однако сейчас во многих странах роль правового обычая незначительна, поскольку она не соответствует потребностям общества. В России правовой обычай утратил свое юридическое значение, но сохранился в отдельных статьях кодексов. К примеру, в статье 5 Гражданского кодекса РФ обычай понимается как сложившееся и применяемое в предпринимательской деятельности «правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [6, с. 5].

Согласно профессору А.В. Мелехину правовой обычай имеет следующие особенности (список взят из учебника «Теория государства и права», Мелехин А.В., с. 222):

  1. носят локальный характер;
  2. тесно взаимодействуют с другими социальными нормами (также религиозными);
  3. основные черты обычая отражаются в фольклоре (пословицах, поговорках, афоризмах и т.д.);
  4. имеют консервативный характер;
  5. являются обязательными для выполнения.

В международном праве обычай является как формой выражения традиционных норм, так и способом создания новых юридических правил поведения государств в сфере международных отношений.

Особенностью правового обычая является то, что в нормативном акте он не отражается, дается лишь отсылка к обычаю. В российском законодательстве подобные отсылки можно найти в Гражданском кодексе Российской Федерации. Например, в ст.309 Гражданского кодекса говорится, что «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями» [6, с. 134].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правовой обычай представляет собой правило поведения, которое сложилось исторически и вошло в привычку в результате постоянного повторения. Обычай не записан в официальных документах, но все же санкционирован государством.

Юридический прецедент

«Юридический прецедент – это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел» [11, с. 284].

Проще говоря, юридический прецедент – решение по административному или судебному делу, которое стало образцом для решения схожих дел.

Юридический прецедент зародился еще во времена Древнего Рима, где существовала особая система права: преторское право. В средние века данный источник права также существовал. В настоящее время юридический прецедент распространен в странах англосаксонского общего права (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии). В этих странах существуют судебные отчеты, в которых фиксируются случаи, подходящие под понятие прецедента.

Выделяют два вида прецедентов: административный прецедент и судебный прецедент. Их отличия связаны с существованием соответствующих органов в государстве. С административной практикой связана деятельность государственных органов по решению задач. Судебная система, напротив, не зависит от других ветвей власти.

Административный прецедент представляет собой поведение должностного лица или государственного органа, которое произошло как минимум один раз и может выступать моделью при подобных ситуациях. Однако на практике подобное поведение чаще всего не ассоциируется с действиями представителей исполнительной власти.

В отличие от административного прецедента судебный прецедент является решением уполномоченного органа по определенному уголовному или гражданскому делу. Данное решение считается обязательным для судов по гражданским или уголовным делам либо для судов низших инстанций при решении разрешении аналогичных дел. Также оно может служить примером толкования какого-либо закона. Судебный прецедент широко применяется в англосаксонской правовой семье, в которой относятся Великобритания, бывшие британские колонии, страны Содружества Наций и США.

Среди преимуществ юридического прецедента можно выделить его логичность и базирование на жизненном опыте и моральных ценностях. Кроме того, прецедент динамичен, поскольку правоприменитель подстраивается под мировые изменения и может принимать решение, ориентируясь на эти изменения. К недостаткам юридического прецедента можно отнести возможность произвола, поскольку не существует авторитетность данного источника права.

Многие российские правоведы настаивают на непризнании юридического прецедента источником права. Они считают, что суды обязаны применять, но не творить, право. И наделение судов правотворческими функциями противоречит принципу разделения властей. Тем не менее, в российской правовой системе юридический прецедент существует в том или ином виде. К примеру, применение аналогии права и закона. Эти аналогии применяются в случаях, когда не существует норм, которые регулируют рассматриваемые отношения. В то же время, аналогия закона используется еще и в тех случаях, когда существует правовое положение, которое регулирует схожие отношения.

Таким образом, юридическим прецедентом считается решение по административному или судебному делу, которым руководствуются при решении аналогичных дел в дальнейшем.

Правовая доктрина

«Доктрина(ы) как источник права - это наука (теория, концепция или идея), которые во всех без исключения случаях используются в правотворческом и правореализующем процессе. В романо-германской правовой семье доктрина имеет первостепенное значение, так как в течение длительного времени она была основным источником права, которое было выработано в университетах в период XVIII-XIX вв.» [12, с. 531].

Говоря иным языком, правовая доктрина представляет собой совокупность мнений, идей и взглядов авторитетных ученых-юристов по вопросам о праве и его принципах. Эти высказывания изложены в их научных работах и содержат юридические категории, важные принципы, юридические понятия. В случае признания трактатов, государство и его органы могут использовать их при решении определенных вопросов.

В Древнем Риме в спорных ситуациях судьи могли ссылаться на работы наиболее авторитетных ученых-юристов, например, на труды Павла, Ульпиана, Папиниана и др.

В настоящее время широкой практики использования правовой доктрины нет, однако, в некоторых странах подобный опыт все же существует. Так в Гражданском кодексе Швейцарии содержатся положения, по которым правоприменительным органам предоставляется право ссылаться на труды специалистов в области юриспруденции для решения спорных ситуация, если имеется пробел в законодательстве. В мусульманской правовой системе доктрина играет важнейшую роль и признается практически главным источником права. В России правовая доктрина не признается в качестве автономного источника права.

Правовые доктрины можно классифицировать по следующим признакам (классификация расширена и основана на диссертации Мадаева Е.О. «Доктрина в правовой системе Российской Федерации» и электронного документа «Правовая доктрина (как источник права)», доступ: https://studfiles.net/preview/1701369/page:5/).

  1. По степени научности правовые доктрины бывают:
  2. Общезначимые теоретико-правовые доктрины.
  3. Концептуальные конституционно-правовые доктрины.
  4. Отраслевые правовые доктрины.
  5. По форме внешней фиксации выделяют следующие доктрины:
  6. Положения доктрины закрепляются в законодательстве в виде дефинитивных или декларативных норм, а также норм-принципов.
  7. Доктрина - документ политико-правового характера.
  8. Доктрины, которые реализуются через акты официального толкования права.
  9. Доктрины, которые реализуются при устранении пробелов в законодательстве или разрешении юридических конфликтов.
  10. По форме выражения правовые доктрины можно разделить на:
  11. Письменные.
  12. Неписьменные.
  13. По отношению к религии бывают следующие виды доктрин:
  14. Религиозные.
  15. Светские.
  16. По содержанию доктрины бывают:
  17. Воспроизводящие другие источники права.
  18. Имеющие самостоятельное юридическое значение.
  19. По сфере действия правовые доктрины бывают:
  20. Национальные.
  21. Международные.
  22. По способу санкционирования:
  23. Рекомендательные доктрины.
  24. Обязательные доктрины.
  25. По распространению:
  26. Частные доктрины.
  27. Универсальные доктрины.

Как можно заметить, правовые доктрины несут в себе различный характер, именно поэтому их можно классифицировать по многим признакам. Однако подобная классификация носит теоретический, но не прикладной характер, поскольку исследователи до сих пор изучают природу правовой доктрины и пытаются прийти к единому мнению по данному вопросу.

Несмотря на логичность, достоверность, доступность, авторитетность и обоснованность правовой доктрины, она обладает такими недостатками как абстрактность, обобщенность понятий и наличие возможных ошибок в понимании права.

О понятии «правовая доктрина» рассуждала и Л.Т. Бакулина - ответственный редактор учебника «Проблемы теории права и правореализации». В нем правовая доктрина рассматривается как «реально существующий и оказывающий фактическое влияние на право «вторичный» источник, имеющий огромное влияние на законодателя и правоприменителя» [4, с. 127]. По мнению Бакулиной, доктрина представляет собой самостоятельное явление, которое входит в правовую систему государства наряду с другими источниками права. Правовая доктрина тесно связана с правотворчеством, а также с толкованием права, при котором прибегают к помощи ученых-юристов и научных институтов при разрешении тех или иных вопросов. Л.Т. Бакулина уверена, что разные подходы в понимании сущности права позволяют пополнить систему научных знаний и усовершенствовать официальное объяснение правовых актов [4, с. 127].

В качестве источника права правовая доктрина создает те понятия, которыми пользуется орган правотворчества. Это значит, что юридическая наука разрабатывает методы реализации, толкования и установления права. Стоит также упомянуть, что ученые-юристы не создают свои труды в отрыве от уже имеющихся концепций и теорий в области юриспруденции. В любом случае они выбирают какой-либо путь и следуют ему, работая над своими книгами или трактатами.

Нормативно-правовой акт

«Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. Нормативным правовым актом может быть как постоянно действующий, так и временный акт, рассчитанный на четко установленный срок, определяемый конкретной датой или наступлением того или иного события» [13].

Некоторые юристы отождествляют понятия правовой акт и нормативно-правовой акт, однако эти явления не идентичны. Понятие правовой акт имеет более широкое значение и не содержит нормы права. «Среди правовых актов только нормативно-правовой акт содержит нормы права» [4, с. 61]. Более того, нормативный правовой акт может не являться правовым по своей сущности. Также правовой акт и нормативно-правовой акт различаются по характеру применения, области применения и времени действия. Правовой акт индивидуален, а нормативный акт носит всеобщий характер. Если правовой акт направлен на конкретный круг лиц, то нормативный правовой акт адресован неограниченному количеству лиц. Правовой акт предназначен для применения в какой-либо конкретной ситуации, часто однократного применения. В то время как нормативно-правовой акт действует до тех пор, пока не будет откорректирован или отменен.

Нормативно-правовой акт (НПА) обладает следующими характеристиками:

  1. содержит нормативные правила, являющиеся общеобязательными для определенной сферы общественных отношений;
  2. имеет правотворческий характер: с его помощью устанавливаются, изменяются или отменяются нормы права;
  3. издается определенными правотворческими органами, которые наделены соответствующей компетенцией;
  4. принимается в строго определенном порядке и обладает установленной формой, порядком вступления и сферой действия;
  5. является обязательным для субъектов права, которые вступают в общественные отношения, регулируемые нормативно-правовым актов;
  6. может быть изменен или дополнен в отличие от других источников права;
  7. регулируется силой государственного принуждения.

Нормативно-правовые акты могут классифицироваться по следующим признакам:

  1. по сроку действия акта: бессрочные (не имеющие определенного срока) и срочные (имеющие установленный срок);
  2. по распространению: действующие на всей территории государства или на его части;
  3. по содержанию: отраслевые (содержащие нормы одной отрасли права) и межотраслевые (затрагивают несколько отраслей);
  4. по характеру действия: общего действия; ограниченного действия; исключительного (чрезвычайного) действия;
  5. по субъектам государственного правотворчества: акты судебной власти, акты законотворчества и подзаконные акты;
  6. по юридической силе: законы и подзаконные акты.

В Российской Федерации нормативно-правовые акты являются основным источником права и принимаются только уполномоченными компетентными госорганами. Так как Российская Федерация – федеративное государство, то нормативно-правовые акты могут приниматься на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на местном уровне (т.е. в рамках решения муниципального органа власти).

В Российской Федерации существует строгая иерархия нормативно-правовых актов (иерархия выстроена в зависимости от юридической силы актов).

  1. Конституция РФ является высшим нормативно-правовым актом в России.
  2. Международные соглашения и договоры РФ. Эта группа нормативных правовых актов имеет большую юридическую силу в отличие от законов и подзаконных актов РФ.
  3. Федеральные законы. В свою очередь ФЗ подразделяются на:
    1. Федеральные конституционные законы;
    2. Федеральные законы (включая Кодексы РФ).
  4. Федеральные подзаконные правовые акты, включающие:
    1. Указы Президента РФ;
    2. Постановления Правительства РФ;
    3. Акты федеральных органов исполнительной власти (федеральных служб, министерств) и акты других федеральных органов власти РФ (ЦИК России, Банк России и т.д.).
  5. Законы субъектов РФ.
  6. Подзаконные правовые акты субъектов РФ.
  7. Решения муниципального образования принимаются на местном уровне.

В соответствии с пунктом 4 ст.76 Конституции РФ нормативные правовые акты субъектов РФ могут обладать высшей юридической силой по отношению к законам РФ, если они были приняты «вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [7, с. 15].

Во втором пункте настоящей главы мы дадим определения нормативно-правовых актов РФ, а также определим роль НПА как основного источника права.

Нормативный договор

«Нормативный договор – соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая форма права» [11, с. 284].

В абсолютно всех правовых системах ценится нормоустанавливающая деятельность договоров. Тем не менее, необходимо разграничивать договор, выступающий в качестве источника права (в данном случае речь идет о нормативном договоре) и правовой договор, являющийся индивидуальным юридическим актов (подразумеваются такие виды договоров, как договор купли-продажи, агентский договор, договор мены и др.). Правовой договор устанавливает особые юридические права и обязанности субъектов правоотношений и в отличие от нормативного договора не устанавливает юридические правила.

Нормативный договор представляет собой договор, который содержит нормы права. В роли источника права данный договор применяются в таких сферах как международное публичное право, конституционное (государственное) право, трудовое право. В международном праве договоры между государствами считаются нормативными. В конституционном праве нормативный договор выступает в качестве федеративного договора, договоров о разграничении полномочий между федеральными органами федерации и органами власти субъектов федерации. В трудовом праве нормативным договором является коллективный договор, который заключается между администрацией и комитетом профсоюза предприятия, а также между представителями государства в пределах какой-либо отрасли или сферы. [19, с. 411].

Нормативный договор является особым видом договоров и обладает следующими характерными чертами:

  1. обязателен для исполнения неопределенным кругом лиц;
  2. рассчитан на многократное применение;
  3. предназначен для регулирования наиболее устойчивых видов общественных отношений;
  4. не имеет определенного срока действия. Однако если мы говорим о временной передаче полномочий, то нормативный договор является временным.
  5. носит комплексный характер;
  6. действует вне зависимости от возникновения или прекращения определенных правоотношений;
  7. содержит правила поведения, которые юридически значимы как для самих участников отношений, так и других лиц (в этом случае возникает внешнее юридическое воздействие).

Если возникают спорные ситуации, связанные с исполнением нормативного договора, то в этом случае определяется особая процедура разрешения конфликта. Данная процедура сопряжена с выбором уполномоченных субъектов, например, конституционные или уставные суды РФ.

Видами нормативного договора являются:

  1. Международный договор – «регулируемое международным правом соглашение между его субъектами, обладающими международной договорной правоспособностью, — государствами и международными организациями» [19, с. 523].
  2. Федеративный договор – один из источников права РФ в сфере регулирования федеративных отношений. В пункте 3 ст.11 Конституции РФ говорится о том, что «разграничение полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий» [7, с. 4].
  3. Договоры между субъектами РФ (многосторонние или двусторонние).
  4. Договоры между муниципальным образованием и субъектом РФ.
  5. Договоры между видами муниципальных образований: муниципальными районами, городскими округами, городскими или сельскими поселениями, внутригородскими районами.
  6. Коллективный договор – «правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем» [19, с. 427]. Основные положения коллективного договора оговорены в ст.40 Трудового Кодекса РФ.

В некоторых западных странах к особым видам нормативного договора могут относиться условия ведения бизнеса, которые вводят коммерческие организации, кодексы поведения, нормы мирового соглашения, которые принимают торговые палаты и т.д.

В международном праве и государственном (конституционном праве) нормативный договор играет большую роль и является важным источников права. Такими нормативными договорами выступают соглашения между государствами, соглашения между субъектами международного права, договоры между федеральными органами и муниципальными органами власти.

В настоящее время в России роль нормативных договоров растет, и они все чаще применяются в гражданском, трудовом, административном и других отраслях права.

Нормативный договор – результат соглашения между субъектами по поводу области, которая представляет их общий интерес. Значимость нормативного договора состоит в том, что он является свободной формой права, которая основана на добровольном принятии положений договора субъектами правотворческой деятельности.

Религиозные нормы

«Религиозные нормы - это правила поведения, выработанные сторонниками различных вероисповеданий. Эти нормы регламентируют порядок отправления религиозных культов, обрядов, организации и деятельности религиозных объединений и др.» [14, с. 198].

Религиозные нормы представляют собой свод обычаев и правил, способствующий формированию у человека того образа жизни, который считается правильным с точки зрения той или иной религии. Помимо этого, такие нормы обязывают соблюдать религиозные ритуалы и обряды.

В качестве регулятора общественных отношений религиозные нормы возникли еще во времена первобытного общества. Поведение человека оценивалось с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости. Большую роль играли религиозные обряды, культы и жертвоприношения. Многие запреты и ограничения (например, табу, зароки) носили религиозный характер и проходили особую магическую процедуру, выполняемую жрецами. Религиозные нормы упорядочивали жизнь людей в те времена и регулировали отношения как внутри племени, так и между племенами [3, с. 149].

Со временем религиозные нормы престали оказывать большое влияние на правотворчество. В странах, где религия занимает не последнее место и является одним из основных источников регулирования общественных отношения, религиозные нормы являются основой правовых и моральных норм. Во многих исламских странах религиозные нормы контролируют жизнь мусульманина, разрешая или запрещая что-либо. Основные источники исламского права (определения взяты из онлайн энциклопедии «Большой Энциклопедический Словарь», которая содержит большую словарную базу и постоянно пополняет или дополняет словарные статьи, доступ: https://www.vedu.ru/bigencdic/):

  1. Коран – «главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине».
  2. Сунна – «мусульманское священное предание, состоящее из хадисов».

Данные религиозные тексты являются основой моральных, правовых и религиозных норм, которые регулируют поведение мусульманина.

Для иудеев важным источником права является Талмуд, т.е. «собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма» [5].

Также религиозные нормы содержатся в Библии – «собрании древних текстов, канонизированных в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания» [5]. В Библии наряду с собственно религиозными канонами содержатся и нормы морали и поведения человека. В этом религиозном тексте содержатся заповеди, которые являются обязательными для верующих.

Согласно статье 28 Конституции РФ каждому гражданину предоставляется право на свободу вероисповедания, право исповедовать любую религию, распространять догматы либо же не следовать ни одной религии [7, с. 7]. Помимо этого, граждане, проживающие на территории РФ, имеют право объединяться в религиозные организации для распространения веры. Такие организации признаются юридическим лицом и согласовывают свою деятельность в соответствии со ст.8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 №125-ФЗ [20]. Так как религиозная организация приобретает статус юридического лица, то на нее распространяется действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ» [21]. Поскольку акты религиозных организаций обуславливают их правосубъектность, то некоторые нормы этих актов могут приобрести юридическое значение.

В Российской Федерации существуют такие религиозные объединения как Русская православная церковь, Ислам, Российская Церковь христиан веры евангельской, Церковь адвентистов седьмого дня, Иудаизм, Буддизм.

Несмотря на то, что религиозные нормы и право касаются отличных друг от друга сфер жизни общества (духовной и социальной сфер), они все же могут взаимодействовать. Так, некоторые религиозные нормы настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что они приобрели правовой статус. Ярким примером можно назвать мусульманские страны, где и по сей день все согласуется со священными книгами. Религиозные нормы оказывают сильное влияние на верующих, наполняя их жизнь смыслом. Они также помогают человеку скорректировать свое поведение в соответствии с нормами морали и ценностями. Поэтому можно утверждать, что религиозные нормы обеспечивают целостность человеческого состояния, давая человеку веру, надежду и душевное спокойствие.

Итак, право является частью общественной жизни не только человека, но и всего государства. Государство устанавливает определенные нормы и правила поведения, обязательные для выполнения и являющиеся регулятором общественных отношений. Внешним выражением воли государства служат источники права, которые закрепляют нормы права. Основными видами источников права считаются нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовая доктрина, нормативный договор, религиозные нормы и юридический прецедент. Юридический прецедент наиболее характерен для англо-саксонской правовой системы, однако в настоящее время российские правоведы настаивают на принятии юридического прецедента в качестве самостоятельного источника права.

В следующем пункте настоящей главы мы подробнее изучим нормативно-правовой акт и выясним, почему его можно считать основным источником права.

Нормативно-правовой акт как основной источник права

В предыдущем пункте мы определили нормативно-правовой акт как акт, в котором содержатся общеобязательные нормы права и который направлен на урегулирование социальных отношений. Любой нормативно-правовой акт обладает определенной формой, временем вступления в силу и сферой действия. Он принимается в строгом порядке и может быть изменен или дополнен правотворческим органом, который наделен соответствующей компетенцией. Ни один нормативный правовой акт не может противоречить положениям Конституции РФ и актам, которые имеют большую юридическую силу. И в дополнение, нормативный акт носит правотворческий характер, поскольку с его помощью устанавливаются, изменяются и отменяются нормы права.

Нормативно-правовые акты издаются в форме законов, приказов, указов, постановлений, инструкций, распоряжений, положений, правил. Порядок создания НПА определяется действующим российским законодательством. Любой нормативно-правовой акт должен иметь установленные внешние реквизиты: вид НПА; название органа, принявшего НПА; дату принятия; номер НПА; информацию о должностном лице, подписавшем НПА. Кроме того, структура нормативного акта состоит из следующих элементов: преамбулы, пунктов и статей, глав, разделов, частей, примечаний, приложений. Каждый нормативно-правовой акт принимается в строго установленном порядке. К примеру, порядок принятия федерального закона установлен статьями 105 и 107 Конституции РФ [7, с. 21-22].

В зависимости от уполномоченного субъекта правотворчества, нормативно-правовые акты могут приниматься:

  1. государственными органами;
  2. социальными структурами (профсоюзами, муниципальными органами, товариществами и т.д.);
  3. государственными органами и социальными структурами вместе;
  4. на референдуме.

Нормативно-правовые акты также делятся по сфере действия:

  1. общефедеральные;
  2. субъектов РФ;
  3. органов местного самоуправления;
  4. локальные.

По сроку действия нормативно-правовые акты бывают:

  1. временного действия;
  2. неопределенно длительного действия.

По юридической силе все нормативно-правовые акты делятся на две большие группы: законы и подзаконные акты.

Закон – «нормативный правовой акт, принимаемый парламентом или непосредственно народом путем референдума, регулирующий наиболее важные общественные отношения и имеющий общеобязательную силу» [1, с. 295]. Закон принимается органом законодательной власти или референдумом в особом порядке. Так как закон считается актом государства, то он носит всеобщий характер, т.е. он выражает волю и интересы народа.

Основными признаками закона являются:

  1. Закон обладает высшей юридической силой.
  2. Закон принимает только уполномоченный орган законодательной власти или референдумом. Кроме того, только уполномоченный орган власти может изменить или отменить закон в строго установленном порядке.
  3. Порядок подготовки и принятия закона строго регламентируется положениями Конституции РФ и Регламентами палат Федерального Собрания РФ.
  4. Закон выражает волю народа.
  5. Закон регулирует наиболее важные общественные отношения.

Таким образом, можно утверждать, что закон обладает верховенством среди иных нормативно-правовых актов. Ни один нормативно-правовой акт не должен противоречить содержанию закона.

Классифицировать законы можно по различным признакам. К примеру, по сроку действия выделяют постоянные и временные законы. В зависимости от предмета правового регулирования законы есть конституционные, гражданские, административные и т.д. По характеру – чрезвычайные и текущие законы. Также существуют общефедеральные и региональные законы.

Основными видами законов являются:

  1. Конституция – «основной закон государства, выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны» [1, с. 397]. В Российской Федерации Конституция – это основа всего законодательства страны. В ней содержатся положения об основах конституционного строя РФ (статьи 1-16), о правах и свободе человека (статьи 17-64), об устройстве государства (статьи 65-79) и государственного аппарата (статьи 80-133). Помимо этого, в Конституции прописаны порядок внесения в нее поправок (статьи 134-1347).

Конституция носит основополагающий характер, поскольку все акты принимаются в соответствии с ней. Другие правовые нормы вторичны по отношению к конституционным нормам. Также основной закон государства регулирует отношения в обществе, контролируя наиболее важные из них. Нормы Конституции являются учредительными для государственных органов, общественных организация, граждан, в соответствии с ней они определяют направление своей деятельности.

Юридическая роль Конституции состоит в том, что она является основой правовой системы страны, регулирует общественные отношения, способствует развитию законодательства и определяет его характер.

Конституция РФ была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. В ней отражено, что изменилось в российском государстве в 80-90х годах. Исчезло классовое разделение общества и марксистско-ленинская идеология. Появились положения о свободе предпринимательской деятельности, свободе личности, власти народа. А также закрепились принципы разделения властей, системы органов государства, местного самоуправления и др.

  1. Федеральный конституционный закон – «акт парламента РФ (Федерального Собрания), принимаемый по указанным в Конституции РФ вопросам в порядке усложненной процедуры, поскольку, как правило, такими законами регулируются наиболее важные вопросы» [19, с. 1151]. Примерами такого вида законов можно назвать федеральные конституционные законы о военных судах, о референдуме, о Правительстве РФ, о судебной системе и т.д. Федеральный конституционный закон принимается не менее двумя третями общего числа депутатов Государственной Думы и не менее тремя четвертями общего числа членов Совета Федерации [7, с. 22]. После принятия в течение четырнадцати дней закон подлежит подписанию и обнародованию. Примечательно, что Президент не имеет право вето по отношению к федеральному конституционному закону.

Федеральный конституционный закон может быть принят в случае введения чрезвычайного положения, изменения статусов субъектов РФ, принятия новых субъектов в состав РФ, порядке проведения референдума и многим другим вопросам, которые предусмотрены Конституцией РФ.

  1. Федеральный закон – «акт текущего законодательства, посвященный различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества» [11, с. 286]. Федеральный закон принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Затем принятый закон отправляется на рассмотрение Совету Федерации. Если больше половины состава Совета Федерации одобрили законопроект, то закон считается одобренным. Также федеральный закон считается принятым, если Совет Федерации не рассмотрел законопроект в течение двух недель. В случае отклонения законопроекта, он подлежит повторному рассмотрению членами Госдумы. При повторном голосовании законопроект должен набрать более 2/3 голосов от общего числа состава Государственной Думы (ст.105 Конституции РФ). Затем в течение 14 дней федеральный закон должен быть подписан и обнародован [7, с. 21-22].

Согласно статье 106 Конституции РФ Совет Федерации обязан рассматривать федеральные законы, касающиеся федерального бюджета, налогов, финансового регулирования, таможенных сборов, защиты государственной границы РФ, войны и мира [7, с. 22].

  1. Законы субъектов РФ издаются представительными органами субъектов Федерации и действуют только на конкретную территорию. Следовательно, законы субъектов имеют юридическую силу только на территории принимающего их субъекта. Обычно законы субъектов Федерации затрагивают вопросы о структуре органов местного самоуправления, о бюджете субъекта, о социально-экономическом развитии региона и многие другие вопросы, касающиеся развития субъекта РФ. Также законы субъектов Федерации могут издаваться в отношении совместного управления Российской Федерации и субъектов РФ и в отношении полномочий субъектов. Согласно Конституции РФ «законы субъектов Федерации <…> не могут противоречить федеральным законам по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов» [19, с. 232]. Помимо этого, отношения между законами субъектов РФ и другими законами РФ оговорены в пункте 5 статьи 76 Конституции РФ [7, с. 15].

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой по сравнению с законами. Подзаконные акты принимаются «на основе законов и не могут им противоречить» [1, с. 490].

Основными признаками подзаконных актов являются:

  1. зависимость подзаконных актов от законов;
  2. закрепление в нормативно-правовом акте, имеющем большую юридическую силу (в Конституции или законе);
  3. опосредствование норм законов посредством их воспроизведения, дополнения и т.д.;
  4. упрощенный порядок принятия;
  5. имеют высокую степень неоднородности, разную юридическую силу, наименования и форму издания.

Подзаконные правовые акты могут классифицироваться по нескольким признакам (классификация взята из учебника А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной «Общая теория права», 2015 г, с. 161-166):

  1. Подзаконные акты можно разделить на общенормативные и индивидуальные. Общенормативные подзаконные акты содержат информацию об общей правовой норме. Индивидуальные подзаконные акты содержат информацию об индивидуальных правовых нормах, а также являются «актами применения права». В традиционной теории права индивидуальные подзаконные акты не признаются и считаются ненормативными.
  2. По сфере действия выделяют: общие, местные, ведомственные, локальные и индивидуальные подзаконные акты. Общие подзаконные акты действуют на всей территории государства. Местные акты распространяют действие в пределах одной местности. Ведомственные акты действуют внутри ведомств. Локальные подзаконные акты распространяются внутри организации, предприятия, учреждения. Индивидуальные акты выделяются в том случае, если признали факт существования индивидуальных правовых норм.
  3. В зависимости от органов, принимающих подзаконные акты, выделяют: указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; приказы, инструкции, указания, локальные акты; решения представительных органов местного самоуправления.
  4. Также к подзаконным актам могут относиться автономные правовые акты (соглашения и договоры), общенормативные, индивидуально-нормативные и индивидуальные правовые акты.

На территории Российской Федерации действуют следующие виды подзаконных актов:

  1. Указы Президента РФ. Согласно ст. 90 Конституции РФ указы и распоряжения Президента являются обязательными для исполнения на всей территории государства [7, с. 18]. В то же время, указы Президента не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Все распоряжения и указы принимаются в рамках полномочий Президента, предусмотренных Конституцией РФ и федеральными законами. Обычно распоряжения Президента РФ не содержат норм права и издаются по вопросам государственного регулирования (к примеру, выделение средств регионам). Указы Президента носят правоприменительный характер и принимаются по конкретным вопросам (например, назначение на должность). Малочисленные указы (в частности, о введении чрезвычайного положения) подлежат рассмотрению и утверждению Советом Федерации РФ.
  2. Постановления Правительства РФ. Наряду с указами Президента являются обязательными для исполнения на территории РФ. Правительство РФ может издавать постановления в целях исполнения Конституции РФ, федеральных законов, а также указов Президента РФ. Председатель Правительства РФ подписывает постановления Правительства. Постановления Правительства носят нормативный характер и исполняются в пределах ведения Российской Федерации и ее субъектов.
  3. Приказы, инструкции, уставы, положения министерств. Данные подзаконные акты принимаются в соответствии с законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Они способствуют регулированию общественных отношений, которые находятся в компетенции определенной исполнительной структуры. В то же время, среди этих подзаконных актов существуют акты, имеющие общее значение и распространяющиеся на широкий круг субъектов. Примером таких актов можно назвать акты Министерства внутренних дел РФ, Министерства финансов РФ, Центрального Банка и т.д.

  4. Постановления и решения местных законодательных (представительных) органов власти (например, Ярославской областной Думы, Государственного Совета Республики Коми и др.)
  5. Распоряжения, решения и постановления местных органов государственного управления (к примеру, Главы Республики Коми, губернатора Ярославской области, мэра Москвы и т.д.).
  6. Нормативные акты муниципальных органов. Эти акты принимаются негосударственными структурами и действуют на территории конкретных городов, сел, деревень, микрорайонов, поселков и т.д.
  7. Локальные нормативные акты принимаются конкретным предприятием, учреждением или организацией и регулирует отношения в пределах этого предприятия, учреждения или организации (к примеру, правила внутреннего распорядка устанавливаются каждым предприятием самостоятельно).

Таким образом, можно сделать вывод о том, законы и подзаконные акты являются видами нормативно-правовых актов, имеют свои отличительные черты и характеристики, но при этом служат регуляторами общественных отношений, обеспечивая целостность государственного функционирования.

Итак, почему нормативно-правовой акт является основным источником права? Суммируя все вышесказанное, приходим к выводу, что в Российской Федерации нормативно-правовой акт – основной, доминирующий источник права. В отличие от юридического прецедента, правовой доктрины или нормативного договора нормативные акты принимаются соответствующими государственными органами, имеют определенную документальную форму и составляются по определенным правилам. Нормативно-правовой акт имеет юридическую силу, он закреплен в официальных документах и содержит правила поведения, обязательные для выполнения широким кругом лиц. Нормативно-правовой акт не регулирует только одну сторону общественных отношений, в отличие от правового обычая и религиозных норм, которые направлены на регулирование духовной жизни общества. Как говорилось ранее, нормативный акт рассчитан на многие сферы жизни, охватывая широкий круг субъектов.

Помимо этого, нормативно-правовой акт имеет строго определенную структуру, обеспечивая, тем самым, ясное понимание содержания акта и четкое выполнение положений акта. Строгая иерархия позволяет правотворцам создавать новые правовые акты в соответствии с актами, имеющими большую юридическую силу. Таким образом, вся система нормативно-правовых органов может эффективно функционировать и гарантировать целостность правотворческого аппарата. Так, к примеру, Конституция Российской Федерации, являющаяся основным законом РФ, закрепляет многие положения, связанные с государственным устройством и правами гражданина. В тексте документа можно обнаружить статьи, в которых обозначены строй государства, иерархия органов государственной власти, форма правления, полномочия органов государственной власти, порядок принятия законов, а также основные права, обязанности и свободы человека. Ни один нормативно-правовой акт не может противоречить Конституции, поскольку она обладает высшей юридической силой среди всех НПА РФ. Можно утверждать, что Конституция РФ отличается стабильностью, является базой для законодательства, имеет юридическое и политическое верховенство

По сравнению с нормативно-правовым актом ни один другой источник права не обладает огромным влиянием на все стороны общественной жизни и не обеспечивает регулирование многих видов правоотношений. Следовательно, нормативно-правовой акт является основным источников права, играя большую роль в правотворчестве.

Вывод по главе II

Поскольку право является выражением государственной воли, то оно должно быть выражено внешне. Таким внешним способом выражения юридических правил поведения выступают источники права. В настоящей курсовой работе мы выделили следующие источники права:

  1. нормативно-правовой акт;
  2. правовой обычай;
  3. юридический прецедент;
  4. нормативный договор;
  5. правовая доктрина;
  6. религиозные нормы.

Каждый из источников права обладает характерными чертами и помогает в решении определенных вопросов. Основным источником права является нормативно-правовой акт, как официальный документ, принятый компетентным государственным органом в строго установленном порядке. Нормативно-правовой акт содержит правила поведения, являющиеся обязательными для определенного круга лиц и рассчитанные на многократное применение. Любой нормативно-правовой акт содержит в себе юридически значимую информацию, применимую в правотворчестве.

Заключение

На основании проведенного исследования, мы выяснили, что право – это сложное явление, которое представляет собой наиболее эффективным регулятором общественных отношений. Посредством права государство выражает свою волю, правила поведения и нормы, направленные на регулирование наиболее значимых общественных отношений, с целью обеспечения нормального функционирования государства и общества.

Основными признаками права можно назвать:

  1. Связь с государством, так как государство устанавливает правовые нормы, и никто не может действовать вопреки воле государства. Помимо этого, государство может применять санкции за нарушение или неисполнение права.
  2. Право носит нормативный характер и состоит из совокупности норм.
  3. Общеобязательность права говорит о том, что граждане обязаны соблюдать нормы права и должны нести ответственность за неисполнение этих норм.
  4. Право представляет собой целостную систему, в которой все строго определено, и нормы согласуются в строго установленном порядке.
  5. Право обладает формальностью, т.е. в нормах права содержатся правила поведения и наказания за их нарушения. Это обеспечивает четкость структуры права.
  6. Право выражает волю не только государства, но и людей. Реализуясь через волевую деятельность субъекта, право воздействует на поведение и сознание человека.

Для соблюдения норм права, оно должно быть выражено внешне. Внешней формой выражения права являются источники права – нормативно-правовые акты, принятые уполномоченным органом государства и устанавливающие нормы права.

Выделяют следующие источники права: нормативно-правовой акт; правовой обычай; юридический прецедент; нормативный договор; правовая доктрина; религиозные нормы.

Каждый источник права обладает рядом характерных черт и играет свою роль в общественной жизни. Так, правовой обычай и религиозные нормы призваны воздействовать на сознание верующих людей, корректируя их поведение в соответствии с религиозными догматами и канонами. Юридический прецедент широко распространен в англо-саксонских правовых семьях (например, США, Канаде, Англии) и служит образцом при разрешении аналогичных юридических дел. Правовая доктрина применяется для решения возникшего юридического спора при отсутствии соответствующего юридического прецедента или наличии пробела в законодательстве. В таких случаях суд может ссылаться на труды значимых ученых-юристов для разрешения спорных ситуаций. Нормативный договор основан на взаимном волеизъявлении сторон, в результате которого возникает новая норма права.

Нормативно-правовой договор является основным источником права, т.к. он принимается уполномоченным органом государственной власти и контролируется им. Также, нормативный правовой акт содержит правовые нормы (т.е. правила поведения), которые являются обязательными для многократного выполнения определенным кругом лиц. Нормативно-правовой акт занимает особое место среди источников права, поскольку он обладает высшей юридической силой, и многие ученые считают его важнейшим источником права. Помимо этого, только нормативно-правовой акт принимается в строго установленном порядке и может быть изменен или дополнен в отличие от других источников права.

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель достигнута. Мы определили сущность права, дали понятие источников права, охарактеризовали каждый из источников права и определили нормативно-правовой акт как основной источник права.

Список литературы

  1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. Авакьян - М.: Юстицинформ, 2015. - 640 с.
  2. Алексеев С.С. От впечатлениям к понятием о праве // Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. – М.: Издательство Норма, 1998. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Alex/06.php (дата обращения: 18.06.2018).
  3. Алексеев С.С. Восхождение к праву: Поиски и решения / С.С. Алексеев. – М.: Издательство Норма, 2001. – 752 с.
  4. Бакулина Л.Т. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. – М.: Статут, 2017. – 384 с.
  5. Большой энциклопедический словарь. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/ (дата обращения: 4.07.2018).
  6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 20 мая 2018 года. – М.: Эксмо, 2018. – 576 с.
  7. Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2018 год. – М.: Эксмо, 2018. – 32 с.
  8. Крашенинников П.В. Зарождение права / П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 2016. – 288 с.
  9. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2002 г. – 288 с.
  10. Мадаев Е.О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации: Дис., канд. юридич. наук: 12.00.01 . Иркутск, 2012. – 254 с.
  11. Матузов Н.И, Малько А.В. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – 528 с.
  12. Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник с учебно-методическими материалами. Изд. 2-е, доп. и перераб. / А.В. Мелехин. – М.: 2009. – 545 с.
  13. Новиков Д.Б. Понятие и структура правовой информации // Основные принципы построения эффективной СРПИ. – 2000. URL: http://www.consultant.ru/about/nc/legalinfo/doklad/addition1/ (дата обращения: 30.06.2018).
  14. Общая теория государства и права: Учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; под общ. ред. В.А. Кучинского. - Минск: Интегралполиграф, 2009. - 552 с.
  15. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. 2-е изд. / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. – СпбГУ, Санкт-Петербург, 2015. – 252 с.
  16. Правовая доктрина (как источник права) / Формы (источники права): понятие и виды. - URL: https://studfiles.net/preview/1701369/page:5/ (дата доступа: 1.07.2018).
  17. Сулейменов М. Право как система / М. Сулейменов. – М.: Статут, 2016. – 360 с.
  18. Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса: 2-е изд., в 50-и т. Т. 18. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. URL: http://www.informaxinc.ru/lib/marx/18.html#s260 (дата обращения: 20.06.2018).
  19. Топорнин Б.Н. Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. - М.: Юристь, 2001. - 1272 с.
  20. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях». – 2018 г. - Ст. 8. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/8cf90c5b538e92e7d3d11732fd7416f37767e4ba/ (дата обращения: 5.07.2018).
  21. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.04.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 5.07.2018).