Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие, общие положения и виды наследования

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы выбрана не случайно, так как актуальность такого института как наследование в гражданском праве обуславливается тем, что правопреемство в наследстве имеет непосредственную связь с институтом частной собственности, который был возрожден в Российской Федерации в тот момент, когда был осуществлен переход к рыночной экономике. В настоящий момент, институт наследования урегулирован в 5 разделе «Наследственное право» третьей частью ГК РФ, которая вступила в законную силу с 1 марта 2002 года. На первом месте, после общих положений, стоит наследование по завещанию, а уж после- наследование по закону. Можно утверждать что такой порядок только подчеркивает значимость института завещания действующем Российском праве и законодательстве.

Важно отметить, что большому урегулированию порядка подлежит наследование по завещанию, здесь более значительнее от рассматривается, нежели чем наследование по закону.

Однако же, возникает проблема, а именно в том, что с принятием новой части ГК РФ, весьма глобально появились спорные вопросы о самом наследовании по завещанию, его правовом регулировании.

Исходя из этого, можно совершенно точно сказать, что все вышеизложенное будет свидетельствовать об актуальности, которая рассматривается в работе.

Целью курсовой работы является исследование проблем правового регулирования наследственных и поиск возможных путей их устранения в правоприменительной деятельности.

Достижение указанной цели, обусловлено решением следующих задач:

- комплексный анализ правовых норм, которые регулирую наследование по завещанию.

- исследование доктрины гражданского права в части решения проблем перехода наследственного имущества к наследникам по завещанию;

- изучение федеральной и региональной судебной практики;

- рассмотрение материалов нотариальной практики в отношении дел о наследования по завещанию

Объект курсовой работы составляют правоотношения, складывающиеся при наследовании имущества с момента открытия наследства до принятия наследником по завещанию наследственного имущества

Предметом исследования в данной работе являются сложившиеся в практике правоприменения проблемы принятия и юридического оформления наследственного имущества, перешедшего к наследнику по завещанию.

Теоретическую основу работы работы составили труды таких ученых-цивилистов, как Н.И. Останюк, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого,в том числе М.Г. Маркова, А.Н. Кузбагаров.

Глава 1. Общие положения о наследование

1.1 Основные понятия наследственного права

С древнейших времен наследственное правоотношение известно праву вообще, в том числе и международному частному праву. Длительность существования наследственного правоотношения можно объяснить особым значением наследования как для отдельного индивида, так и для общества в целом. Поэтому нормы, регулирующие наследственные отношения, сейчас имеют большое значение.

Наследственное право в истории права России – один из наиболее древних правовых институтов. Специалисты по истории наследственных правоотношений отмечают, что ранее всего индивидуализировалось наследование движимости (лука, копья, топора).

Свое начало наследование, как институт права, берет с Договора с Византией (911г.), подписанного киевским князем Олегом об имущественных отношениях наследников умерших. В договоре отражены два признававшихся в древнем русском государстве способа наследования – по закону и по завещанию, причем завещание являлось письменным актом. Наследниками по закону признавались те из ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной мести за убийство своего сородича[1].

Следующей ступенью развития стала Русская правда. В решении вопросов наследства превалировал классовый подход. Наследование допускалось по закону и по завещанию. Однако при наследовании высшими слоями – наследниками выступали дети обоих полов, у смердов только сыновья. При их отсутствии, как и при полном отсутствии детей, наследство переходило князю. Хотя, в число наследуемого имущества не входила земля, т.к. принадлежала роду[2]. В подтверждении этому можно привести слова арабского историка Ибн Фадлан, который свидетельствовал, что к Х в. имущество умерших руссов делилось на три части: часть – коллективу, часть – семье, часть – по усмотрению самого лица[3].

Рассматривая научные труды ученых по наследственному праву, мы видим, что лишь в некоторых работах дано понятие наследственного правоотношения, под которым понималось правоотношение с участием наследника, обладающего абсолютным правом наследования, и всеми третьими лицами, которые должны воздержаться от любых посягательств на право наследника, однако какого-либо анализа наследственного правоотношения и полного единодушия в его определении не было, как не было и единства в определении субъектного состава указанного правоотношения.

Известно, что в мировой юридической доктрине и практике выделяют два основных подхода к определению сущности наследования.

В странах континентального права, например, в Российской Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Данная точка зрения берет начало в классическом римском праве, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя. Данная концепция говорит о том, что наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться (универсальное правопреемство).

В странах «общего права» наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и (или) завещании. В соответствии с данной доктриной и сложившейся практикой этих стран – при наследовании исчезает юридическая личность умершего и ликвидируется его имущество, а также составляется список разного рода его долгов, их оплата, погашение налоговых и иных имущественных обязательств. Другими словами осуществляется администрирование, которое проходит под контролем суда. Наследники получают право на чистый остаток. До сих пор легального понятия наследования (вопреки названию ст. 1110 ГК) нет.

Но принцип универсальности наследования, т.е. перехода всего объема вещей, имущественных прав и обязанностей (долгов) наследодателя ("в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент" - ст. 1110 ГК), был впервые официально закреплен в период буржуазного развития России в Своде законов Российской империи и неоднократно ущемлялся впоследствии. Он стал возвращаться в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. и Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.

Само по себе «наследование» является ключевым в теории наследственного права: именно от него произошли такие понятия как «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».

По мнению М.Ю. Барщевского наследственное правоотношение – это общественное отношение, которое возникает между участниками гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу принадлежавших ему имущественных прав и обязанностей, урегулированное нормами наследственного права[4].

И.Л. Корнеева рассматривает наследственное правоотношение как разновидность гражданского - имущественного правоотношения, урегулированного нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства и других действий, связанных с приобретением наследства. Она же выделяет структуру наследственного правоотношения, субъекты, объект и содержание[5].

В настоящее время в ст. 1110 ГК РФ законодатель впервые закрепил понятие «наследования». «Наследованием называется переход имущества умершего лица к другим лицам в порядке универсального правопреемства»[6] - в широком смысле. С моей точки зрения , в этом определении не раскрыт состав имущества. Поэтому можно отметить, что в состав имущества может входить не только имущество, но права и обязанности. В узком смысле , само понятие «наследование» обозначает естественное правопреемство в соответствии с законом имущественных прав и обязанностей лицами, которые состояли с наследодателем в определенных родственных отношениях. Исходя и из всего этого, я могу сделать вывод что наследованию предается исключительный и универсальный характер – принципы, которые были закреплены еще в Древнем Риме. Большинство прав и обязанностей умершего гражданина переходят к другим лицам. Именно такое явление и получило название правопреемство.

В Древнем Риме различали правопреемство общее или универсальное, частичное или сингулярное. Сингулярный правопреемник приобретает только часть права или группу прав.

Универсальное наследственное правопреемство в современном законодательстве имеет конститутивный характер, это означает что наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества( п.1, абз.2, ст.1175 ГК РФ).

Универсальность правопреемства полагает переход к наследникам не только прав умершего, но и также его обязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество , когда такое право подлежит государственной регистрации(к примеру ,право на недвижимое имущество), наследники приобретают право на имущество в один и тот же момент, со дня открытия наследства.[7]

В универсальном правопреемстве предметом выступают права и обязанности как совокупность, которая принадлежала право предшественнику и переходит к его правопреемнику. Основной особенностью правопреемства является единовременный переход прав и обязанностей к наследникам, которые входят в состав имущества наследодателя. В случае такого единовременного перехода, никакого значения не имеет знает или не знает лицо, которое входит в круг правопреемников, о составе имущества, которое им переходит.

В наследственном правопреемстве субъектами выступают наследодатель и наследник (наследники). Наследодателями могут выступать лица, проживающие на территории РФ, также иностранные граждане и лица без гражданства, но они должны находиться в пределах территории РФ. Юридические лица не оставить наследство, так как если происходит реорганизация юридического лица, то имущество переходит к другим лицам, а если произошла ликвидация юридического лица, то правопреемства вообще не возникает.( п.1 ст. 61 ГК РФ).

Лицо, которое наследует имущество, может лишиться возможности наследовать по завещание если судом закреплено следующее: если было доказано что наследник своими противоправными действиями мог оказать влияние на составления завещания наследником, либо он пытался любыми способами, которые не признает законодательство, призвать себя или другим лиц к наследованию. Такие правила более углубленно написаны в статье 1117 ГК РФ.

Гражданин, наследуя имущество, должен хотя бы частично знаком с некими обстоятельствами в области законодательства по регулированию вопросов, связанных с наследованием, дабы не столкнуться позже с некоторым непредвидимыми обстоятельствами.

Вещи, имущественные права, которые принадлежали наследодателю в день, когда открывалось наследство, все это являются объектами наследственных правоотношений.

В состав наследственной массы не могут входить нематериальные блага и неимущественные права, к примеру, право авторства, а также выплата алиментов, компенсация денежных средств, и иные денежные доходы, которые принадлежали наследодателю, не входят в наследство. Наследник принимает одновременно все права и обязанности умершего, поэтому отказаться от обязанностей и наследовать только права у него не получится, так это противоречит законодательству. Именно поэтому, когда наследник принял автоматически и все остальные права умершего, которые ему были известны или неизвестны.

1.2 Основания наследования

Как правило, исторически первым источником наследственного права в нашей стране называют Русскую Правду. Изначально признавалась только возможность перехода наследства к членам семьи умершего по нормам обычного права (Русская Правда).

Такое основание наследования, как завещание ("доклад" или "запись"), появилось в период централизованного Русского государства (Судебники 1497 г. и 1550 г.) и длительное время использовалось в ограниченном виде (по субъектному составу - завещатель, в чью пользу; по объектному составу), о чем будет сказано позднее.

В соответствии ст.1111 ГК РФ основаниими наследования являются: наследование по закону и наследование по завещанию. Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Право наследования следует различать в субъективном и объективном смыслах. В субъективном значит лицо имеет право быть призванным к наследованию, а в объективном означает всю совокупность норм, которые регулируют весь процесс переходящих прав и обязанностей к наследнику от умершего наследодателя.

Наследование можно охарактеризовать следующими признаками:

- Смерть наследодателя или если он объявлен умершим, принятие наследства наследником, наличие завещания0 все это основания перехода наследства;

- Права и обязанности, которые переходят в наследство, образуют некое определенное единство, их название в наследственном праве получило наследственное имущество. Само наследство здесь рассматривается как единое целое, или как определенная совокупность, и это совершенно не зависит от того, известно ли место его нахождения или нет.

- К наследникам само наследство, которое является предметом правопреемства, переходит в неизмененном виде, это значит в таком, в каком оно было, когда происходило открытие наследства, то есть в таком же объеме, составе и в той же стоимости;

- Лицо, которое приобретает права и обязанности наследодателя является общим, это означает что такое лицо не может принять только часть прав и обязанностей наследодателя, к нему переходит весь их спектр. И также он не имеет права, к примеру, принять только права, но отказаться от обязанностей. Из этого надо отметить, что наследник наследует все имущество как единое целое. Ели у наследодателя имелись долги, ко дню открытия наследства, то части этих долгов распределяются пропорционально каждому наследнику, у которого есть доля в наследстве;

- Непосредственность главный признак в наследовании. То есть, сам акт перехода наследства от наследодателя к наследнику совершается непосредственно напрямую, без участия третьих лиц.

Наследственное право очень тесным образом имеет связь с право собственности граждан. С помощью наследования, граждане могут реализовать свои правомочия о распределению своим имуществом, а также наследование будет являться как основание возникновения права собственности.

Процесс совершенствования распределительных отношений развивается очень зримо, а потому институт наследования имеет очень большое значение, и это значение очень стимулирует граждан своей возможностью передавать своим близким и получать от них имущество о наследству, ведь это помогает человеку стабильнее и увереннее себя чувствовать в такой системе, как современные общественные отношения.

Институт наследования является мощным побудительным стимулом к производительному труду, так как человек, будучи работоспособным, будет стараться создать простую материальную базу. Именно такое ,значительное совершенствование института наследования, играет большую роль в современно обществе, а также наследственное право очень нуждается в совершенствовании.

Существует обязательная доля в наследстве, вне зависимости от содержания завещания, она переходит непосредственно к определенным лицам, входящих в круг наследования. Завещатель вправе сам определять круг наследников и завещать им наследственное имущество в разных долях, однако же, тут ограничена свобода завещания, так как некий установленный круг наследников имеет право на обязательную долю в наследстве.

Субъективное правонаследования у лица, это главная предпосылка наследственного правопреемства. Законом гарантирована возможность того, чтоб гражданин приобрел наследственное имущество.

К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, но тут надо помнить что наследник принимает права и обязанности как единое целое он не может, к примеру, принять только права, а от обязанностей отказаться. Правопреемство можно охарактеризовать тем, что права и обязанности правопреемника имеют юридическую зависимость от прав и обязанностей предшественника.

Исходя из всего вышенаписанного, можно сделать вывод и охарактеризовать правопреемство следующими чертами:

- Универсальность ;

- Вещи, которые переходят в наследование, передаются в неизменном виде, обладая полным объемом всех прав и обязанностей ;

- Все права и обязанности переходят как единое целое ;

- Наследственная масса будет переходить к наследникам в один и тот же момент, это означает что когда наследник принимает какое-либо отдельное право, он тут же возлагает на себя и все другие права и обязанности, вне зависимости от того известны они или нет;

- Непосредственность. Все права и обязанности от наследодателя к наследнику переходят без участия третьих лиц ;

- Имеется обратная сила, то есть, наследник в пользу других наследников может отказаться от всей наследственной массы.

Исходя из изученного материала, можно сделать вывод что, наследование будет совершаться на момент смерти наследодателя. Наследовать можно все имущество, которое указано завещателем в завещании. Наследственное правопреемство носит универсальный характер. Все права и обязанности наследодателя переходят как один единый комплекс к наследнику.

Глава 2. Виды наследования

2.1 Наследование по завещанию

Всем известно, что имущество гражданина наследуется. И каждый, у кого есть хоть какое-то имущество, старается его оставить тем, кого считает достойным наследником. Если таковыми являются наследники, которые поименованы как наследники по закону, то спорных моментов возникает не так много и часто. А вот если наследником стало третье лицо, вот тут разгораются нешуточные судебные баталии с наследниками по закону, которых наследодатель обделил. Несправедливо, по мнению этих наследников.

Наследование по завещанию непременно исключает наследование по закону, оба порядка вместе действовать не могут: "Да будет так, как постановит домовладыка о судьбе своего имущества и об опеке над ним[8]

Завещание -это акт распоряжения имуществом или другими принадлежащими завещателю материальными благами в случае смерти.

Роль завещания в наше время значительно набирает тенденцию возрастания .Если в прошлые времена оставить что-либо после себя было попросту нечего, то на сегодняшний момент в собственности граждан имеются достаточно дорогостоящее имущество, такое как жилое помещение или автомобиль, много помещений в частной собственности, все больше граждане занимаются частным предпринимательством, имеют значительное количество акций, естественно, такой объем наследственной массы только увеличивает максимальную роль наследования по завещанию. И таков вопрос наследования подлежит четкому урегулированию. Составление завещания просто необходимо, если гражданин не имеет желания чтоб все его имущество перешло наследникам по закону. В противном случае имеет место быть такая ситуация, когда все имущество достается совсем другим лицам, а не тем, кому гражданин хотел оставить после своей смерти все имущество. Существенной особенность наследования по завещанию является то, что оно приходится основанием наследования и совершается оно только на случай смерти лица.

Закон определяет завещание как сделку, направленную прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.[9]

Завещание является односторонней сделкой, совершаемой лично завещателем. При составлении завещания возможно присутствие сведущего лица в случае физического недуга или неграмотности завещателя, но при этом он должен быть полностью дееспособен и отдавать отчет в своих действиях. Одно завещание не может быть совершено от нескольких лиц, или через представителя. Если какое-либо из этих условий нарушено, то возникает основание для признания завещания недействительным.

Составление завещании является срочной сделкой, которая в любой момент завещателем может быть отменена или изменена. Завещание не должно быть связано ни с какими условиями между участниками наследственных отношений, оно должно полностью выражать волю только одного лица- завещателя. Гражданин может завещать только свое имущество, и имущество, которое он приобретет в дальнейшем.

Завещание удостоверяет нотариус, он не может являться свидетелем в силу своего служебного положения, он только проверяет правильно ли было составлено завещание, а после его уже удостоверяет. Также супруг/супруга, дети, любые близкие родственники завещателя не могут быть свидетелями, так они могут оказывать психологическое давление на завещатель и могут этим образом поспособствовать неправильному изложению завещанию, то есть они могут повлияет на изменение последней воли завещателя.

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Завещание подлежит оспариванию уже после смерти наследодателя и открытия наследства, потому как оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п. п. 1 - 2 ст. 1131 ГК РФ).

Не каждому оставшемуся без наследства родственнику нравится, что его умерший родственник завещал все свое имущество другому родственнику или вообще не имеющему родства человеку. Как правило, такая ситуация получается, если:

- наследство крупное, а родственников много;

- наследство оставлено постороннему человеку, а интересы родственников не учтены вовсе;

- речь идет о недвижимом высоколиквидном имуществе (например, о квартире в столице или нежилом помещении в центре Москвы).

Основная цель оспаривания завещания - это цель наследования по закону. Таким образом, истцами по спорам о завещаниях, как правило, являются близкие люди умершего, входящие в одну из очередей наследников по закону (см. ст. 1141 - 1145, 1148 ГК РФ).

Пример из практики: гражданка Г. завещала все свое имущество не сыну С.А., а его племяннице (то есть дочери его сестры/брата). Узнав об этом уже после смерти матери и оформления племянницей на себя права собственности на унаследованную квартиру, С.А. попытался его оспорить, утверждая, что завещание Г. незаконно, так как она в связи с болезнью и лечением находилась в состоянии, в котором не могла в полном объеме понимать значение и последствия своих действий, что подтверждается медицинскими документами, а также тем, что в момент составления завещания ей было 70 лет. Истец в указанной квартире проживал вместе с матерью, продолжает проживать после ее смерти, уплачивает все коммунальные платежи. Просил суд признать незаконным завещание.

В ходе рассмотрения дела была проведена посмертная комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой следует, что с большой вероятностью Г., с учетом ее состояния здоровья, эмоционального состояния, имевшихся у нее заболеваний, могла понимать значение своих действий и руководить ими при составлении ею завещания. Г., несмотря на возрастные изменения, имеющиеся у нее соматические заболевания и актуальное состояние, с большой вероятностью могла понимать значение своих действий и руководить ими в день составления завещания в отношении своего имущества. С учетом такого заключения медиков суд, естественно, С.А. в иске отказал (Определение Приморского краевого суда от 23.05.2016 по делу N 33-4658/2016).[10]

Пример из практики: родственник умершего наследодателя П.В. стал оспаривать и его завещание, и заключенный после данного факта договор пожизненного содержания с иждивением. Получалось, что после смерти наследодателя все его имущество доставалось не дочери покойного, а третьему лицу, которое в последние годы ухаживало за стариком и содержало его. Дочь, не желая отдавать квартиру отца постороннему человеку, унаследовавшему ее по завещанию, оспаривала все. По делу была проведена и посмертная психиатрическая экспертиза, и допрошены многочисленные свидетели, нотариус, рукоприкладчик, расписавшийся в завещании. На основе рассмотрения дела суд установил, что на момент составления завещания наследодатель вполне понимал значение своих действий. А вот на момент составления договора ренты (через полгода после составления завещания) - мог не понимать. Суд установил, что истец является инвалидом второй группы бессрочно, соответственно, имеет право на обязательную долю в наследственном имуществе после смерти П.В. Итогом рассмотрения спора стало соломоново решение: из-за того, что обойденная вниманием наследодателя дочь имела группу инвалидности, суд присудил ей 1/2 квартиры отца в порядке наследования по закону, и 1/2 квартиры - наследнику, которому умерший квартиру завещал целиком (Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2017 по делу N 33-49413/2017 ).[11]

Вывод: действительность завещания, подтвержденная в ходе рассмотрения судебного спора, не обязательно оставит интересы унаследовавшего имущество гражданина в полном объеме. При всех обстоятельствах не в пользу обойденного стороной наследника на его стороне может выступить закон в части обязательной доли, полагающейся наследникам с определенным статусом. И тогда наследством придется поделиться

С 1 июня 2019 г. вводится новый вид завещания - совместное завещание супругов.[12] Согласно тексту закона совместное завещание совершается гражданами, состоящими между собой в браке, и утрачивает силу в результате расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов[13]. Субъектный состав ограничен только лицами, состоящими в брачных отношениях, аналогичные положения содержатся в законодательстве ФРГ. Согласно закону содержание совместного завещания представлено возможностью завещать общее имущество супругов и каждого из них, распределять имущество любым лицам, определять доли наследников в соответствующей наследственной массе, включать завещательные распоряжения. В законе определено, что один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание, при этом нотариус обязан направить другому супругу уведомление. При этом не определены ни срок уведомления, ни форма уведомления, ни последствия неуведомления нотариусом другого супруга. В законе необходимо определить, что совместное завещание должно быть совершено в форме единого документа и изменено только при жизни супругов, в исключительных случаях отдельными актами супругов.

В разгар лета 2017 г. (29 июля) Президентом РФ был подписан Закон, вносящий существенные изменения в основной гражданский закон страны - Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ). 1 августа новеллы этого Закона были представлены общественности [14] председателем комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству на страницах "Российской газеты"[15]. П.В. Крашенинников подчеркнул, что основным нововведением Закона является совершенно новая для российского права понятие - наследственный фонд. С его точки зрения, новеллы Гражданского кодекса РФ расширят возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Сам же наследственный фонд, по убеждению П.В. Крашенинникова, - это новый и эффективный способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. Сам фонд, созданный после смерти гражданина и по его воле, выраженной в завещании, позиционируется как юридическое лицо, которое призывается к наследованию по завещанию (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Решение о создании наследственного фонда должно быть сформулировано в завещании, соответственно, основанием для его регистрации в качестве юридического лица будет являться передача нотариусом в уполномоченный государственный орган данного решения, содержащего сведения собственно о его учреждении, его уставе, условиях управления, а также порядке, размере, способах и сроках образования имущества (п. 4 ст. 51 ГК РФ). Имущество наследственного фонда будет формироваться главным образом при его создании и пополняться в ходе осуществления им собственной деятельности (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). Любая безвозмездная передача имущества со стороны других лиц для пополнения имущества фонда императивно не допускается (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). Устав наследственного фонда, как составная часть завещания, появляется у него сразу после создания вместе с условиями управления и императивно не подлежит никаким изменениям (п. 5 ст. 123.20-1 ГК РФ). под универсальным правопреемством законодатель понимает переход наследственного имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Новые нормы о наследственных фондах предусматривают иные правила, составляющие существенное изъятие из формулы универсального наследственного правопреемства. Имущество наследственного фонда будет выделяться из наследства также существенно раньше, нежели это предусмотрено действующими нормами наследственного права. П.В. Крашенинников считает, что передача имущества наследственному фонду сразу после смерти наследодателя - это благо, так как позволит избежать потери прибыли.

Выводы: в системе современного российского наследственного права наследование по завещанию предшествует наследованию по закону; наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Завещания это одностороння сделка, она представляет собой волю завещателя в одностороннем порядке, и именно она создает или изменяет все права и обязанности у других лиц после смерти наследодателя. Видовой признак односторонней сделки состоит в том, что для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны. Составление завещания в установленной законом форме и является непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя. Существенной особенность наследования по завещанию является то, что оно приходится основанием наследования и совершается оно только на случай смерти лица.

2.2 Наследование по закону

Всем известно, что имущество гражданина наследуется. И каждый, у кого есть хоть какое-то имущество, старается его оставить тем, кого считает достойным наследником. Если таковыми являются наследники, которые поименованы как наследники по закону, то спорных моментов возникает не так много и часто. А вот если наследником стало третье лицо, вот тут разгораются нешуточные судебные баталии с наследниками по закону, которых наследодатель обделил. Несправедливо, по мнению этих наследников.

Наследование в соответствие с законодательством – это наследование на условиях и в порядке, обозначенных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя перебегают к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Очередность в новом кодексе регламентируется статьями 1142-1145, в соответствии с которыми наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

В России уже в период действия Русской Правды наряду с наследованием по закону допускалось, хотя и с некоторыми особенностями, наследование и по завещанию. Наследовать по завещанию могли только лица, являющиеся наследниками по закону, поэтому воля завещателя ограничивалась лишь возможностью перераспределять наследство между ними. Другая группа ученых придерживалась иного мнения: наследодатель имел лишь право санкционировать в завещании раздел наследственной массы только между теми лицами, которые являлись наследниками по закону. В результате первичным оказывалось наследование по закону (обычаю)

В нашей жизни наследование по завещанию применяется намного чаще чем наследование по закону.

Из ст.1142 ГК РФ следует , что по закону наследниками первой очереди является дети , супруг и родители наследодателя . Наследниками второй очереди являются братья и сёстры наследодателя , если нет и их то в третьей очереди становятся братья и сёстры родителей наследодателя. В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении находятся два законопроекта, призванные изменить установленную с 1 марта 2002 г. очередность наследования по закону. Проект Федерального закона N 567773-6 "О внесении изменений в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" предусматривает расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, до шестой степени родства включительно. Данное изменение авторами законопроекта обусловливается необходимостью обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, проживающих в двух новых субъектах Российской Федерации - Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.

Второй законопроект, а именно законопроект N 1114477-6 "О внесении изменений и дополнений в статью 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации (об увеличении очередей наследования)", предлагает внести в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) следующее изменение: Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха, а также опекуны и попечители наследодателя. В пояснительной записке к законопроекту N 1114477-6 указано, что его целью является устранение двух пробелов, существующих в третьей части ГК РФ. Во-первых, в ГК РФ отсутствует определение того, кто понимается под понятиями "мачеха" и "отчим", в связи с чем возникают проблемы с реализацией норм о наследовании ими на практике и решением таких споров в суде . [16]Во-вторых, опекун и попечитель, на протяжении всего времени опеки и попечительства обязанные заботиться о наследодателе, а также заниматься его воспитанием, по совокупности прав и обязанностей практически становятся родителями для своих подопечных, поэтому должны иметь право наследования, правда, при условии безвозмездного и добросовестного исполнения своих обязанностей в отношении наследодателя.

Вывод: Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

2.3 Наследственный договор

С 1 июня 2019 г. вступает в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" [17]< (далее - Закон N 217-ФЗ), согласно которому вводится возможность совершения совместных завещаний супругов и заключения наследственных договоров. Данный Закон продолжает реформу наследственного права, расширяя возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти

Анализируя наследственное право, Г.Ф. Шершеневич в своей работе "Учебник русского гражданского права" выделял следующие основания, в силу которых происходит переход имущества от одного лица к другому:

1) завещание;

2) договор;

3) закон, где "наследственный договор состоит в том, что двое или более лиц назначают друг друга наследниками после себя.

Такой договор особенно часто заключается между супругами, но возможен и между посторонними лицами"[18] По своему существу наследственный договор схож с договором пожизненного содержания с иждивением. Эти два вида обязательств направлены на передачу одной стороной имущества в собственность другой стороне, за что другая сторона обязуется выполнить определенные распоряжения отчуждателя, предусмотренные договором. Однако у данных договоров имеются существенные отличия. Во-первых, согласно ст. 1140.1 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона N 217-ФЗ) "наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор)".

Таким образом, существенным условием наследственного договора является передача имущества, принадлежащего наследодателю на момент смерти, наследнику или третьим лицам. То есть момент перехода права собственности к приобретателю происходит после смерти отчуждателя (признания его умершим).

Отсюда видно, что наследственный договор в большей степени, чем договор пожизненного содержания с иждивением, защищает права гражданина, нуждающегося в уходе и материальном обеспечении, поскольку до своей смерти он продолжает оставаться собственником имущества.

Во-вторых, следующим отличием наследственного договора от договора пожизненного содержания с иждивением является круг обязанностей приобретателя.

Так, наследственный договор может содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения (ст. 1140.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 217-ФЗ).

В-третьих, отличием наследственного договора от договора пожизненного содержания с иждивением является состав передаваемого имущества.

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты может передать в собственность плательщика ренты только недвижимое имущество (ст. 601 Гражданского кодекса РФ), а по наследственному договору можно будет передать как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущественные права.

В-четвертых, после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя.

В-пятых, отличием наследственного договора от договора пожизненного содержания с иждивением являются особенности расторжения таких договоров.

Наследодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от наследственного договора. Для этого нужно уведомить о таком отказе все стороны договора. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший такое уведомление, обязан в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Вывод: наследственный договор - это новое явление в российском законодательстве, которое может выступать альтернативой договора пожизненного содержания с иждивением. При этом наследственный договор обладает большим количеством преимуществ по сравнению с договором пожизненной ренты. Так, на практике нередки случаи, когда гражданин, заключивший договор пожизненного содержания с иждивением, оказывается лишенным возможности пользоваться жилым помещением, которое является для него единственным. Наследственный договор, как новый институт наследственного права, будет являться дополнительным правовым механизмом защиты имущественных прав граждан, успешно используемым на протяжении длительного времени во многих зарубежных правопорядках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом можно отметить, что наследование по завещанию будет являться самым первейшим и желательным вариантом для перехода по наследству имущества, а так же имущественных прав.

Для каждого лица было бы идеально самостоятельно распоряжаться своим нажитом имуществом, и самому распределить кому оно перейдет и в какой доле. Таким образом, в наследовании по завещанию, будет исполняться воля лица, все его нравственные установки для дальнейшей судьбы личного имущества, которое отражается в виде материальных ценностях.

Все это, безусловно, является большим плюсом. Но так же можно выделить и некий ряд недостатков. Не все положения нового законодательства так и не приняты федеральным законом, и это в большинстве случает может порождать некоторые трудности для применениях таких норм на практике.

В итоге, исходя из этого, можно сделать следующий вывод о некоторых неясностях в третьей части ГК РФ, которые могут создать помеху волеизъявления наследодателя:

- В законе отсутствуют некоторые критерии недействительности завещания;

- Нормы, которые закреплены для закрытого завещания, не предусматривают некоторых обстоятельств, которые могли бы отрицать систему всех всевозможных неадекватных толкований для волеизъявления завещателя.

Проведенный нами научная работа говорит о том, что новая правовая категория "наследственный фонд", непременно , явится нужным инструментом управления капиталом после смерти наследодателя, при всём этом внося дисбаланс как в систему юридических лиц, так и в систему фундаментальных понятий российского наследственного права. Насколько же цель оправдает средства, покажет время.

Разумеется, что пути решения этих и многих других проблем развития наследственного права в нашей стране еще только нащупываются в доктрине и прогрессивной практике. Хотелось бы, однако, чтобы этот процесс не затянулся до бесконечности, приводя по обыкновению к поспешным законодательным изменениям, принимаемым на злобу дня ушедшей далеко вперед жизни и под влиянием не всегда рациональных мотивов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой от 21.10.1994г.)( с учётом изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2018 N 120-ФЗ, от 03.08.2018 N 339-ФЗ)
  3. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2018. N 30. Ст. 4552.

Научная и учебная литература

  1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Седьмая очередь наследников // Наследственное право. 2009. N 4. С. 23 - 24.
  2. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. 2010. N 1. С. 7 - 9.
  3. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону; Защита наследственных прав в суде / 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: "Ось-89", 2009.
  4. Гущин В.В. Наследственное право и процесс: Учебник. – М.: ЭКСМО, 2004. – 324 с.
  5. Абраменков М.С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве / М.С. Абраменков // Наследственное право. 2014. N 3. С. 7 - 12.
  6. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. 2010. N 1. С. 7 - 9.
  7. Гвоздева И.Н. Вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. 2006.
  8. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб. пособие. М., 2007. С. 304.
  9. Рогов В.А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1994. С. 224
  10. Рябцева Г.К. К вопросу о возникновении российского завещательного права // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 5. С. 99.
  11. Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2012. С. 210-215.
  12. Харитонова Ю.С. Наследственный фонд как инструмент эффективной практики бизнес-планирования // Хозяйство и право. 2018. N 1.
  13. Харитонова Ю.С. Создание наследственного фонда: комментарий законодательства // Нотариальный вестник. 2018. N 4.

Судебная практика

  1. Определение Приморского краевого суда от 23.05.2016 по делу N 33-4658/2016
  2. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2017 по делу N 33-49413/2017

Электронные ресурсы

  1. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vsrf.ru
  2. Консультант Плюс [Электронный ресурс].Режим доступа: //http://www.consultant.ru /
  3. Гарант.ру [Электронный ресурс].Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19401696/
  1. Рябцева Г.К. К вопросу о возникновении российского завещательного права // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 5. С. 99.

  2. Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2012. С. 210-215.

  3. Рогов В.А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1994. С. 224

  4. Барщевский М.Ю. Наследственное право : учеб. пособие. М., 1996. 192 c.

  5. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб. пособие. М., 2007. С. 304.

  6. Гвоздева И.Н. Вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. 2006.

  7. Мейер Д. И. Русское гражданское право,- М., 2000.

  8. Абраменков М.С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве.

  9. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание / М. В. Васильева // Государство и право. – 2008. - № 4. – с. 10-11.

  10. Определение Приморского краевого суда от 23.05.2016 по делу N 33-4658/2016

  11. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2017 по делу N 33-49413/2017

  12. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета.

  13. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации".

  14. О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 N 259-ФЗ.

  15. Крашенинников П.В. Наследство до востребования // Российская газета. 2017. 1 августа.

  16. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Седьмая очередь наследников // Наследственное право. 2009. N 4. С. 23 - 24

  17. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2018. N 30. Ст. 4552.

  18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. М.: Изд. бр. Башмаковых, 1912. С. 784.