Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общие положения о наследовании

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Понятия наследства и наследования известны человеческому роду еще с древних времен. Первые принципы наследования начали проявляться и действовать уже во времена первобытнообщинного строя. Все, что человек смог найти или даже создать и сохранить, не должно было исчезнуть, будь то вещи материального мира или же навыки. Все такое «наследство», хотя и неосознанно, но все же было отсортировано по остальным членам сообщества. Однако отношения, которые возникали в этом случае, регулировались не правовыми нормами, которые еще не существовали, а многовековыми традициями и обычаями.

Однако в реальной жизни люди не всегда задумываются о том, что когда-нибудь наступит момент, когда человек уходит из жизни, оставляя при этом своим родным и близким наследство, а иногда даже и многие проблемы. Вопрос о наследстве встает особенно остро, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. В такой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники и близкие люди в процессе таких споров довольно часто становятся врагами. Именно поэтому, чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

В современном мире развитие института наследования отражается в укреплении и стабилизации гражданского оборота в государстве, способствует разработке и реализации конституционного принципа, гарантирующего право наследования, и самое главное позволяет как наследникам, так и правоохранительным органам по-настоящему защищать право частной собственности и исполнять последнюю волю умершего. Российское законодательство четко регулирует все особенности наследования и наследственных правоотношений, что позволяет минимизировать различные недоговоренности, спорные вопросы и обманы, связанные с наследованием.

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что она затрагивает интересы почти каждого гражданина. В целом вопросы наследственного права в настоящее время принимают все большую остроту, взволнованность и популярность. Это обуславливается, в первую очередь, тем, что в результате формирования рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. При этом даже, несмотря на детальное урегулирование наследования как по закону, так и по завещанию, они не лишены недостатков и противоречий, а некоторые нормы части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации нуждаются в дополнениях или изменениях. В связи с этим роль наследственного права в нашей жизни еще будет расти в ближайшие годы.

Целью исследования данной работы является изучение особенностей института наследования в Российском праве и теоретических вопросов, касающихся правового регулирования наследственных правоотношений.

В соответствии с определенной целью к данной работе были поставлены следующие задачи:

  1. изучить понятие и сущность наследования;
  2. проанализировать особенности наследственных правоотношений;
  3. изучить виды наследования в Российской Федерации;
  4. изучить особенности наследования по завещанию и по закону.

Предметом курсовой работы являются нормы российского законодательства, регулирующие институт наследования, материалы судебной практики его применения, а также научные результаты, полученные исследователями данного правового института.

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, которые складываются при наследовании.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных специалистов, посвященные рассматриваемой проблематике. Для написания работы использовались нормативно-правовые документы Российской Федерации, законы и подзаконные акты, а также судебная практика. Кроме того, использовались комментарии к законодательству, учебные пособия. Все эти источники были использованы, так как они достаточно надежны и информативны, поскольку основываются на общепринятых фактах, законах.

Методологическую основу курсовой работы сформировали диалектический метод познания, предполагающий объективность, всесторонность и взаимосвязанность исследуемых явлений, а также специальные научные методы исследования, такие как: логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод правового моделирования и др.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 Понятие и сущность наследования

Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства [5].

Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве. Именно от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в дальнейшем рассмотрении данной проблематики.

В общем понимании наследование – это переход имущества умершего к другим лицам, при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства [5].

Гражданский кодекс Российской Федерации строго регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Преимущественно выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а также время, место открытия наследства, лица, который могут, и лица, который не могут призываться к наследованию.

В законе временем открытия наследства является день смерти наследодателя. Вопрос о времени открытия наследства является очень важным, поскольку с ним связано определение:

    1. состава наследственного имущества;
    2. сроков на принятие или отказ от наследства;
    3. сроков на предъявление претензий кредиторами;
    4. момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество:
    5. срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
    6. законодательства, которым следует руководствоваться [12].

В законе четко определено, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно – место нахождения имущества или его основной части. Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, то есть не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей, а именно родителей, усыновителей или опекунов.

Если же указанное наследство находится в разных местах, то местом открытия наследства признается место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Однако при этом ценность имущества (движимого или недвижимого) должна определяться исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства [4].

Главной особенностью наследственного правопреемства является его универсальность. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. При этом не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно то, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. То есть наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей).

Законом строго определено, что входит, а что не входит в состав наследства. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Однако не входят в состав наследства права и обязанности, которые неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, право на алименты, а также личные не имущественные права и не материальные блага [5].

Кроме этого, для общего наследственного правопреемства характерна непосредственность, так как права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства характеризуется также и тем, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, то есть никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

При этом значение наследования заключается в том, что каждому члену общества должна быть обеспечена возможность свободно жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное как в материальных, так и духовных благах, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям [15].

Таким образом можно выделить основные признаки наследования:

  1. универсальное правопреемство;
  2. переход всего массива (объема) прав и обязанностей;
  3. одномоментность перехода;
  4. переход в порядке правопреемства.

1.2 Наследственные правоотношения

В результате правопреемства возникает наследственное правоотношение. Наследственные правоотношения понимаются как урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) [3].

Наследственное правоотношение имеет определенную структуру, а именно объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников). Кроме того, выделяют основание возникновения наследственного правоотношения.

Объектами наследственного правоотношения являются вещи, которые принадлежат наследодателю на день открытия наследства, а также имущественные права, не связанные с личностью умершего. Совокупностью переходящих прав и обязанностей является наследство (наследственная масса).

Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследник.

Наследодатель может быть только физическим лицом. На момент, когда наследодатель формирует завещание необходимо, чтобы он был дееспособен.

У одного и того же наследодателя могут быть несколько наследников. В таком случае наследственные доли таких наследников будут равными. Наследниками же могут быть все субъекты гражданского права: физические и юридические лица, а также государство.

1) при наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация;

2) при наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации [5].

Развитие наследственных правоотношений формируется из два этапа:

  1. первый этап развития наследственного правоотношения начинается во время открытия наследства и завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства все-таки реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;
  2. второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, принявшего наследство, начинается с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

Такие наследственные правоотношения являются предметом наследственного права как подотрасли российского гражданского права. Нормы, регулирующие их, закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации в разделе V «Наследственное право». Кроме этого, в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате также закреплен порядок юридического оформления наследственных прав граждан. А также к рассматриваемым правоотношениям, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, рассматривая сущность и содержание наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное [4]. Право наследования имущества как движимого, так и недвижимого, наступает при смерти гражданина. В соответствии с действующим законодательством право вести наследственное дело имеют только уполномоченные на то лица, которыми являются государственные нотариусы.

1.3 Принятие наследства

Согласно действующему российскому законодательству, чтобы приобрести наследство наследнику необходимо его принять, исключая ситуацию приобретения выморочного имущества. Под выморочным имуществом понимается наследственное имущество умершего, которое в определенных случаях, предусмотренных законом, переходит в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. В таком случае для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется.

Если наследник принимает часть наследства, это означает, что он принимает все причитающееся ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть фактическими или юридическими. В первом случае принятие наследства осуществляется с помощью фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства). Во втором же случае принятие наследства происходит в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) с помощью подачи заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. При этом по желанию наследник может подать нотариусу заявление о принятии наследства, даже если он уже принял наследство фактически [5].

Под фактическим принятием наследства понимается, что пока не доказано иное, наследник считается принявшим наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, являются любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом, направленные на:

  1. вступление во владение или управление наследственным имуществом;
  2. принятие мер по сохранению наследственного имущества, а также защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  3. несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества;
  4. оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные на поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии;
  5. уплату налогов, страховых взносов, квартплат, других платежей взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п.

Поэтому для подтверждения фактического принятия наследства наследник может предоставить квитанцию об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, справку о проживании совместно с наследодателем, сберегательную книжку на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и другие документы. Если же у наследника отсутствует возможность предоставить данные документы, содержащие сведения об обстоятельствах, ссылающиеся как на обоснование своих требований, в таком случае судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

В случае юридического принятия заявления о принятии наследником наследства или же заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство подается нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу по месту открытия наследства, по месту постоянного жительства наследодателя [5].

Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме [14]. В заявлении о принятии наследства указывается следующее:

  1. фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя;
  2. дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя; волеизъявление наследника о принятии наследства;
  3. основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отношения);
  4. дата подачи заявления.

Кроме этого, в заявлении указываются и другие сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).

По общему правилу наследство может быть принято:

  1. в течение шести месяцев со дня открытия наследства
  2. в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
  3. в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника
  4. не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником [6].

Однако в двух случаях возможно принятие наследства по истечении установленного срока возможно. В первом случае – это принятие наследства в судебном порядке по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Во втором же случае – это принятие без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство [1].

Таким образом, наследование является ключевым понятием подотрасли гражданского права, а именно наследственного права. В целом наследование понимается как переход прав и обязанностей умершего (наследователя) к его наследникам. В основном в порядке наследования переходят право собственности, а также другие имущественные права и обязанности, которые составляют содержание обязательственных, авторских и изобретательских правоотношений. В иных случаях, указанных в законе, к наследникам переходят определенные неимущественные права. Однако те права и обязанности, которые связанны исключительно с личностью наследодателя, не переходят по наследству. Также законом строго определены основания открытия и принятия наследства.

Кроме этого, наследование имеет определенные характерные черты, такие как:

  1. универсальное правопреемство;
  2. переход всего массива (объема) прав и обязанностей;
  3. одномоментность перехода;
  4. переход в порядке правопреемства.

В результате правопреемства возникают наследственные отношения, которые обладают определенной структурой. Эти отношения состоят из объектов, субъектов, а также содержания.

2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Наследование по завещанию

Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону.

В современном мире в России все актуальнее становится тенденция возрастания роли завещания при решении дальнейшей судьбы наследственного имущества после смерти ее собственника, поскольку наследование по завещанию имеет множество преимуществ для завещателя. Однако такой вид наследования, как наследование по завещанию окружено большим количеством спорных вопросов, сложностей и законодательных норм, несоблюдение которых приводит к заключению завещания недействительным или ничтожным.

Действующее законодательство хоть и подробно регулирует наследование по завещанию, однако не содержит самого определения понятия «завещание». При этом существует наиболее распространенное определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина, обладающим дееспособностью в полном объеме, на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.

Наиболее характерной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Таким образом, наследодатель с помощью завещания изменяет порядок наследования по закону. Каждый гражданин может завещать свое имущество как в целом, так и по частям, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. В таком случае завещатель имеет возможность распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях.

Любой гражданин вправе завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей [5].

Кроме этого, завещание может быть совершено как одним гражданином, так и гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).

Обязательным является то, что завещание необходимо составить в письменной форме с указанием места и времени его составления и должно быть удостоверено нотариусом. Важное значение в этом случае имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. При несоблюдении требований об удостоверении завещания возникает недействительность. Правила, четко регулирующие процедуру наследования по завещанию, закреплены в главе 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и главе XI Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Завещание, записанное нотариусом, в обязательном порядке от начала и до конца прочитывается завещателем. Если же возникает ситуация невозможности таких действий, завещание зачитывается нотариусом завещателю, а также другим участникам процедуры, о чем необходимо совершить соответствующую запись.

Однако законодательство России предусматривает конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных определённых обстоятельств. В этих случаях завещание, составленное с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным. Таким образом, в чрезвычайных обстоятельствах, допускается составление завещания в простой письменной форме [5].

Особые требования предъявляются к форме завещания. Главной особенностью наследования по завещанию является его нотариальное удостоверение. На сегодняшний день существует множество правил нотариального удостоверения завещания.

Одним из этих правил является то, что нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При этом закрытое завещание пишется и подписывается наследодателем собственноручно, а открытое завещание пишется собственноручно завещателем или с его слов нотариусом. Однако если завещатель имеет определенные физические недостатки, тяжелые болезни, неграмотность и не может собственноручно подписать завещание, в таком случае по его поручению (в его присутствии и в присутствии нотариуса) завещание может подписать другой гражданин, при этом, указав причины, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно завещателем, обратившимся за удостоверением завещания. Удостоверение завещания через представителя не допускается.

Кроме этого, в некоторых случаях при составлении завещания необходимо участие свидетеля. Если же в случае, когда при составлении, подписании и удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, то его отсутствие при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания [9].

При этом нотариус не удостоверяет завещание, имеющее зачеркнутые слова, подчистки, приписки, иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. Текст завещания должен быть подписан ясно и четко, содержащиеся в нем числа и сроки должны быть обозначены словами хотя бы один раз. Также фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью.

Помимо этого, нотариус не вправе удостоверять завещание как на свое имя и от своего имени, так и на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков).

Завещание, удостоверенное нотариусом, регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России.

Таким образом, завещание является, прежде всего, письменным документом. Законодательством не допускается составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, даже если в этом случае присутствовал свидетель.

Завещание вступает в действие в момент открытия наследства, то есть, когда наследодателя уже нет в живых. Завещание представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, даже тем, которое он приобретёт в будущем. Право завещать имущество является элементом правоспособности.

При этом важным моментом относительно завещаемой наследственной массы является то, что наследодатель имеет право распорядиться только своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему усмотрению.

Интересным является возможность отмены и изменения завещания. Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения. При этом завещатель не обязан сообщать кому-либо о составлении завещания, его содержании, а также его изменении и причинах отмены и изменений. Для отмены или изменения завещания также не требуется чье-либо согласие, даже лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании [9].

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменять его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или же частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Закон защищает завещателя и ту информацию, которая содержится в завещании. В случае нарушения этой тайны завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Таким образом, человек имеет право составлять завещание по собственному желанию:

  1. в пользу любых граждан;
  2. распределять наследуемые доли любым способом;
  3. не передавать имущество наследникам, которые должны получить его по закону;
  4. дополнять завещание различными распоряжениями в своих интересах;
  5. изменять пункты документа или полностью отменять его действие.

Еще одной из важных особенностей наследования по завещанию, которая непосредственно влияют на действительность документа, является дееспособность наследодателя [10]. Под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Эти возможности гражданин приобретает с момента совершеннолетия, то есть по достижению им восемнадцатилетнего возраста. Помимо основных дееспособных лиц, к полностью дееспособным причисляются лица, вступившие в брак до достижения ими брачного возраста (п. 2 ст. 21 Гражданского Кодекса РФ) или эмансипированные (ст. 27 ГК РФ).

В соответствии с законодательством, завещатель на момент составления завещания должен быть полностью дееспособен. Конечно, при этом нотариусу необходимо установить личность завещателя. Это осуществляется на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности завещателя. Например, военный билет офицера, водительское удостоверение и др. Законом также определено, что нотариус совершает проверку дееспособности завещателя. Осуществляется это с помощью вопросов, которые необходимо задать завещателю, запроса сведений из суда, направления документов на экспертизу, совершения иных действий. А при необходимости нотариус вправе отложить удостоверение завещания на срок не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом.

С помощью наследования по завещанию пропадает необходимость распределения наследства в порядке очередности наследников, поскольку является прямой волей наследодателя. Наследование по завещанию предполагает передачу наследства любому лицу, даже не находящемуся в родстве с наследодателем. По завещанию имущество может получить кто угодно – не только физические лица, но также и юридические лица, международные организации, муниципальное образование и само государство.

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Порядок вступления в наследство по завещанию предполагает следующие этапы:

  1. Сбор всей необходимой документации; посещение нотариальной конторы (с собой нужно взять документы, включая свидетельство о смерти);
  2. Составление заявления о вступлении в наследство и передача его нотариусу;
  3. Оплата госпошлины;
  4. Наследникам выдается свидетельство о праве на наследство после полугода открытия процедуры

Главным для наследников в таком случае является необходимым уложиться в заданные сроки, которые равны шести месяцам. Отсчет ведётся с даты смерти наследодателя. Если этого не сделано, то получить собственность можно исключительно через суд [5].

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких и даже всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом: либо путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, либо путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, законом одновременно устанавливается правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками. Такой круг необходимых наследников, имеющих право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством [5]. К их числу относит:

  1. нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);
  2. нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники наследуют не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону независимо от содержания завещания. Указанные лица имеют право на обязательную долю, несмотря на распределения завещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже в тех случаях, когда завещатель исключил необходимых наследников от наследования по завещанию, они вправе получить из наследства свою обязательную долю.

Чтобы определить размер обязательной доли, учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие), в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли рассчитывается, учитывая стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание этой части является недействительным.

Таким образом, завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Каждый гражданин имеет право оставить по своей воле завещание всего своего имущества или же часть этого имущества, не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода, одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Кроме этого, наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону [5].

Наследование по закону

Наследование происходит в силу закона или завещания. Если нет воли умершего, завещание отсутствует или не может быть реализовано, то есть признано недействительным, перечисленные в нем наследники отказались от наследства и другие возможные моменты, то наступает наследование по закону, то есть все имущество распределяет закон [5]. Однако вступление в наследство без завещания является очень трудоемким процессом, который иногда может вызывать множество споров.

В российском наследственном праве наследование по закону понимается как наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и неизмененных наследодателем. Для наследования по закону необходимы как минимум три факта:

  1. смерть наследодателя;
  2. лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону;
  3. должно произойти наследование по закону.

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины такой ситуации могут быть различными: одни даже не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники смогут сами разобраться между собой, другие просто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

  1. не составлено завещания;
  2. завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;
  3. завещание признано недействительным;
  4. наследник по завещанию отказался принять наследство,
  5. наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

При наследовании по закону большое значение имеют круг наследников, их очереди, а также порядок их призвания, поскольку права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью [13].

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, то есть внукам наследодателя и их потомки, племянникам и племянницам, двоюродным братьям и сестрам и делится между ними поровну.

Следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди имеют право наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство или же утратили на него право согласно завещанию или в результате своих противоправных действий. Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди, исключая наследников, наследующих по праву представления [5].

Согласно ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, а именно племянники и племянницы наследодателя, а также двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. В таком случае степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит [5].

В настоящее время в России установлены следующие очереди наследников по закону:

  1. Первая очередь – супруг(а), родители и дети, а также внуки и их потомки по праву представления;
  2. Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, а также дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) по праву представления);
  3. Третья очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
  4. Четвёртая очередь – родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
  5. Пятая очередь – родственники четвертой степени родства – дети племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  6. Шестая очередь – родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  7. Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха [2].

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны, и усыновитель и его родственники с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель – мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель – женщина. Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения, усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

Кроме этого, следует учитывать также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Однако для начала необходимо разобрать понятия «нетрудоспособность» и «иждивенство». Нетрудоспособность лица может быть детерминирована возрастом или состоянием здоровья. Нетрудоспособность по возрасту устанавливается по отношению к женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам – 60 лет, а также лицам, не достигшим 16, а учащимся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным относятся инвалиды I, II и III групп. При этом не важно, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Значение имеет лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Однако стоит отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться «нетрудоспособным» не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Нетрудоспособность по возрасту удостоверяется по паспорту, свидетельству о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения. Нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, устанавливается по пенсионной книжке или справке ВТЭК.

Теперь следует остановиться на понятии «иждивение». В Российском законодательстве иждивенцев определяют как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к существованию [7]. В связи с чем, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не будет служить основанием для признания лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Таким образом, иждивенцем признается и гражданин, проживающий отдельно, однако при этом получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него постоянным и основным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем, например, нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д.

Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы:

  1. справка местной администрации;
  2. справка жилищно-эксплуатационной организации;
  3. справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;
  4. справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;
  5. решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Таким образом, нетрудоспособные лица, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, независимо от того, проживали они совместно или нет, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. Если имеются и других наследники, в таком случае указанные лица наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых – составляют восьмую очередь.

Также необходимо учитывать тех, кто не имеет права на наследование по закону, в том числе в отношении обязательной доли, на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Потомки таких недостойных наследников не могут наследовать в случае смерти последних по праву представления, но вправе наследовать по другим допустимым основаниям [5].

Необходимо также учитывать, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования, то есть после вступления в силу соответствующего решения суда, завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Также не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых родители были лишены родительских прав в судебном порядке и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица судом возможно отстранить от наследования по закону граждан, которые злостно уклоняются от выполнения обязанностей, лежавших на них в силу закона, по содержанию наследодателя, в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса Российской Федерации.

Действующий Гражданский Кодекс предполагает наследование по праву представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.

Однако не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

Наследники приобретают право наследования с момента открытия наследства. Для принятия наследства необходима волеизъявление наследника. При этом не допускается принятие наследства с оговорками или под условием. Принятие наследства происходит с помощью подачи заявления о принятии наследства нотариальному органу по месту открытия наследства, месту жительства [5]. Также законодательство предусматривает и другой способ принятия наследства, такой как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Эти указанные действия может сделать любой родственник, однако они должны быть осуществлены в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус соберет нужные документы и информацию о родственниках, таким образом, процедура будет инициирована. После чего будут определены доли в праве, кому они принадлежат.

Кроме того, если срок 6 месяцев был пропущен, то его еще можно восстановить. Однако на это должны существовать веские причины, такие как продолжительная болезнь, нахождение в другой стране, командировки или работа в отдаленной местности и другие моменты. Также любой родственник, претендующий на наследство без завещания, может в любой момент до вступления отказаться от своей доли [8]. В этом случае по закону эта часть переходит следующему по очереди. Еще важно отметить, что лицо, ухаживающее или содержащее умершего, вправе претендовать на долю. Такое лицо может и вовсе не быть родственником, но тоже претендовать на наследственную массу, то есть имущество умершего.

Из этого следует, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти очереди формируются по степеням родства, которые определяются по числу рождений, разделяющих родственников. Также нетрудоспособные наследники первой очереди, а также нетрудоспособные иждивенцы, вправе претендовать на обязательную долю наследства, даже независимо от содержания завещания. Общий срок для осуществления права на наследство составляет шесть месяцев с того момента, когда оно было открыто, однако, в зависимости от основания наследования, предусмотрены и другие специальные сроки.

Таким образом, наследование определяется как переход прав собственности на имущество, принадлежавшее умершему (а также принадлежавших ему имущественных прав и обязанностей), к наследникам после его смерти. Наследование происходит либо по завещанию, либо по закону.

Наследование по завещанию наступает тогда, когда наследодателем было оставлено завещание. Наследование по закону наступает тогда, когда наследодатель не оставил завещания, либо завещание является недействительным, либо оставил завещание не на все свое имущество. В последнем случае на завещанное имущество будет оформляться наследство по завещанию, а на незавещанное имущество – наследство по закону.

Наследнику необходимо в установленный срок, а именно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, определиться с желанием стать наследником. Порядок оформления наследства одинаковый как при наследовании по завещанию, так и по закону, а также одинаковый список документов, которые нужно собрать для этого. Если же человек является наследником и по завещанию, и по закону одновременно, то при оформлении наследства ему необходимо представлять документы, подтверждающие родство.

По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя наследники как по закону, так и по завещанию могут получить от нотариуса документ, подтверждающий их права, то есть свидетельство о праве на наследство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственное право, являясь подотраслью гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В настоящее время в России действует слаженная и отработанная система наследственного права, соответствующая международным документам и передовым мировым стандартам.

В настоящее время в России наследственное право совершено на общих положениях современного гражданского права. Оно связано с институтами права собственности и прав личности, призвано обеспечивать высокий статус и свободу личности, стабильность и устойчивость собственности, а также способствовать реализации ее стимулирующей роли в соответствии с принципами добросовестности, справедливости и разумности.

Наследование по гражданскому кодексу Российской Федерации имеет определенные отличительные черты:

  1. не имеет какой-либо специальной узкоидеологической, политической направленности;
  2. обеспечивает свободу и юридический приоритет завещания;
  3. строится на необходимости приоритета и упрочения семьи, родственных связей (наследование по закону до седьмой степени родства, вплоть до иждивенцев, проживающих с наследодателем) и прежде всего-близких родственников умершего
  4. в полной мере учитывает в построении юридического регулирования нравственные, духовные начала.

Таким образом, все основные положения наследственного права регулируются III частью Гражданского кодекса Российской Федерации. Их можно определить следующим образом:

  1. наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;
  2. в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;
  3. выделяет два основания наследования – завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

Необходимо также отметить, что нынешнее законодательство о наследовании выстраивается по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. В целом последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский период отображает постепенный отказ от тех ограничений в сфере наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В том числе, происходит закрепление принципа свободы завещания, формируется расширение круга наследников по закону, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Тем самым вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходит в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Таким образом, сущность наследования состоит в том, что каждый человек и полноправный член общества должен быть уверен в том, что он может жить, работать и наслаждаться этой жизнью с пониманием того, что после его смерти все то, что он смог создать, приобрести, получить в течение жизни, все материальное и духовное благодаря его собственной воле или же воле закона получат близкие и родные люди. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).

Именно это неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, а именно должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и других, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бачурин Д. К. Наследство. Порядок действий при наследовании. СПб: Аст, Астрель, 2014. С. 33.
  2. Белов В.А. Круг наследников по закону /Вестник Московского университета. 2013. №1. С 28
  3. Булаевский Б.А Наследственное право. М Волтерс Клувер. 2015. С. 111.
  4. Волкова НА Наследственное право. М. «ЮНИТИ», 2011. С. 303.
  5. Гражданский Кодекс Российской Федерации, М. Юркнига,2004 г.-320 с.
  6. Гражданское право. Ч.I. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. СПб.: Проспект, 2006. С. 211-212
  7. Закон РФ от 20.11.90 n 340-1 о государственных пенсиях в РФ, ст. 53
  8. Земцова Е. А. Проблемы, связанные с применением норы наследования по закону 1/ Наука и современность. 2016. №9 2. С. 231-232.
  9. Курноскина О.Г. Как грамотно составить завещание. М: Феникс, 2016. С. 99.
  10. Малышева Е.М. Наследование по завещанию правовые проблемы теории и практики 7/ ИСОМ. 2012 №3. С.274-275.
  11. Мананников О.В. Наследственное право России. М. Дашков и К 2014 С. 99.
  12. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство. М: ГроссМедиа, 2017. С. 77.
  13. Нестеровская Ю. П. Некоторые проблемные аспекты наследования по закону // Международный журнал экспериментального образования, 2016. №6. С.27.
  14. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020)
  15. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».