Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования (правоотношения наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В современный период существования нашего общества возникает множество вопросов, связанных с наследованием, что обусловлено ростом благосостояния и переходом к рыночной экономике, появлением у граждан большого количества разнообразного имущества, имеющую высокую ценность, предметов роскоши, драгоценностей и необходимости урегулировать вопросы их перехода к родственникам после смерти их владельца.

Актуальность выбранной темы работы обусловлена злободневностью рассмотрения института наследования и важность не совершения ошибок при привлечении к наследству наследников и распределении долей практикующими нотариусами, т.к. это составляет приоритетное направление их профессиональной деятельности и способствует формированию деловой репутации каждого специалиста, работающего в нотариальной конторе.

Следует отметить, что в науке вопросами, связанными с исследованием института наследования и его видового деления занимались многие отечественные исследователи: М.С. Абраменков, С.С. Алексеева, К.М. Арсланов, В.А. Белов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало, Л.Ю. Грудцыну, Г.С. Демидова, А.А. Дружнев, С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин, В.Н. Ивакин, Т.И. Зайцева, Р.Ю. Закиров, П.В. Крашеннинников, А.С. Михайлова, Е.Ю. Петров, В.В. Ралько, Н.В. Репин, Т.В. Соломатову, А.А. Суслов, А.П. Фоков, Е.А. Ходырева и ряд других ученых.

Вместе с тем, отдельных исследований по теоретическим вопросам в области понятийного аппарата наследственного права в науке в последние годы проводилось крайне мало. Имеющиеся исследования затрагивали либо весь советский период, либо фрагменты отдельных нормативных актов. Поэтому выполненная курсовая работа в настоящий момент носит актуальный характер и имеет определенную научную ценность.

Объектом исследования выступают правоотношения наследования, а в качестве предмета регулирующие вопросы наследования по закону различные нормы гражданского, конституционного и семейного права.

Целью данной курсовой работы является определение понятия и основных видов наследования.

Задачи настоящей курсовой работы, обусловлены поставленной целью и включают в себя следующие:

1. Изучить время зарождения института наследования в мировом масштабе и в России;

2. Рассмотреть понятийный аппарат и теоретические аспекты, связанные с наследованием в отечественном праве РФ;

3. Выделить ключевые виды наследования;

4. Охарактеризовать наследование по завещанию, определив его форму, порядок, рассмотрев вопросы отмены и недействительности завещания;

5. Охарактеризовать наследование по закону, определив основные принципы, особенности принятия наследства и отказа от неё;

4. Сформулировать выводы по изученной теме.

Методической базой настоящего исследования послужили нормы Конституции РФ, федеральных законов, учебные пособия и научные материалы.

В качестве методов, использованных в работе можно выделить сравнительно-правовой, исторический методы, метод системного анализа, индукции, дедукции, статистический и другие методы исследования.

Структура работы сложная. Она включает в себя три главы, введение, заключение и список использованных источников.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1. Генезис, понятие и сущность наследования

Возникновение института наследования связано с возникновением частной собственности вообще.

Соответственно начальные упоминания наследования были ещё найдены в самым древнейших памятниках письменного права - шумерских глиняных табличках и папирусах Древнего Египта.

Полноценное становление наследования датируется VII-V вв. до н.э.

Впервые институт наследования законодательно был закреплен в тестах Законов царя Хаммураппи, однако своё развитие приобрел только в трудах римских юристов.

В римском наследственном праве институт наследования развивался в 4 ключевых этапа:

1. Как наследственное право древнего цивильного права, где главным документом считались Законы XII таблиц;

2. Как наследование по преторскому эдикту;

3. Как наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству;

4. Наследование в сфере реформ Юстиниана[1].

В отечественной истории государства и права нормы о наследовании можно найти в таких памятниках Древнерусского права, как Договор князя Олега с Византией, заключенный в 911 году.

В нормах Договора в частности прописывалось, что в случае если житель Киевской Руси умрет на территории Византии и не оставит распоряжений о своем имуществе, а родственников в Византии у него не будет, тогда его имущество должно быть отправлено его родственникам в Киевскую Русь.

В случае же, если он всё же оставит распоряжения о своем имуществе, тогда оно будет передано тому, кому оно предназначено по завещанию умершего[2].

Следовательно в Договоре князя Олега с Византией 911 года прослеживается закрепление двух основных вида наследования: по закону и по завещанию. Кроме того, для завещания предусматривалась письменная форма.

В дальнейшем, на Руси генезис института наследования был продолжен в Русской Правде. Впоследствии, уже в XIV-XV вв. наследственные отношения регулировались также Псковской Судной грамотой 1467 г., в XV в. – Новгородской Судной грамотой и Судебником 1589 года.

Петр Первый в 1714 году принимает Указ «О единонаследии». Данный нормативный акт устанавливает в наследственном праве некоторые ограничения, основываясь на так называемой системе майората. Указом императрицы Анна Иоановны в 1731 году Указ «О единонаследии» был отменен. Но в отношении наследования изменился только порядок наследования по закону.

В дальнейшем основные правила наследования были сведены в Свод законов Российской империи (1835 г.). Согласно данному кодифицированному акту наследственное имущество не было единым и неделимым и представляло собой делимое имущество, а именно: родовое (усадьбы, вотчины, поместья и т.д.) и остальное наследственное имущество.

После революции 1917 года многие положения о наследовании перечеркнул Декрет ВЦИК 1918 г. «Об отмене права наследования». Согласно нему, завещательные распоряжения собственника исключаются относительно своего имущества. Наследование производится исключительно по закону, а всё имущество умерших граждан за небольшим исключением переходило к государству[3].

После основных событий гражданской войны, в 1922 году приходит время для создания собственной нормативно-правового советского государства. Институт наследования закрепляется в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., где было можно завещать имущество только наследникам по закону. И только в 1945 году круг прав наследодателей по распоряжению имуществом был расширен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».

В принятом в 1964 году очередном Гражданском кодексе РСФСР предусматривались две очереди наследников по закону и право наследовать по завещанию[4].

По окончании советского периода, с 2002 года нормы Гражданского кодекса России более полно и в соответствии с установленной мировой практикой урегулировали институт наследования. В частности, был определен приоритет воли наследодателя с помощью завещания, увеличен состав наследства по закону, сокращено число случаев наследования государством.

В целом, только на данном этапе ГК РФ 2001 г. обеспечил наиболее благоприятные условия для осуществления права на имущество, переходящее по наследству в соответствии с международной практикой.

Согласно словарю С.И. Ожёгова «наследовать» ˗ «получить в наследство или в наследие от кого чего-нибудь», а само «наследство» понимается как «имущество, переходящее после смерти владельца к новому лицу»[5].

В теории права под наследованием понимается непосредственный переход прав и обязанностей умершего лица (т.е. наследодателя) к его наследникам на основании, установленных норм наследственного права.

Таким образом, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в законе прямо не указано другое.

Непосредственное значение наследования заключается в том, что всем членам общества необходимо гарантировать возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенные ими при жизни ценности, воплощенные в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдут согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Иной порядок перехода наследства должен быть строго определен законом и основываться на сложившихся в обществе правовых и нравственных принципах. Как правило, всё то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).

Соблюдение данных правил обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Основные вопросы наследования и комплекс связанных с данной сферой общественных отношений понятий, раскрываются отраслью наследственного права.

Само же наследство представляет собой межотраслевое понятие и является особым объектом гражданских прав локального характера, которое присутствует только в области наследственного права, т.к. положения ст.ст. 128 - 149 ГК РФ, посвященные объектам гражданских прав, о наследстве не упоминают[6].

Локальность характера проявляется в том, что, будучи объектом самых разнообразных правоотношений, односторонних сделок, договоров, а также судебных и административных актов, оно способно функционировать лишь в рамках, установленных разделом ГК РФ о наследственном праве.

В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Вместе с тем, в состав наследства не входят права и обязанности, которые связаны неразрывно непосредственно с личностью наследодателя. В частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, обязанность платить налоги и т.д.

Согласно норме ч.3 ст. 1112 ГК РФ из состава наследства исключаются личные неимущественные права и другие нематериальные блага[7].

В целом, наследование по ныне действующему ГК РФ характеризуется следующими чертами, отличающими его от наследственного права советского периода:

1. Оно не имеет какой-либо политической или идеологической направленности;

2. Декларирует юридический приоритет завещания и предоставляет реальные гарантии обеспечения его свободы;

3. Способствует сохранению семейных устоев, укреплению родственных связей (о чем свидетельствует значительное увеличение очередей наследников по закону вплоть до отчима, мачехи, пасынка, падчерицы и иждивенцев, проживавших с наследодателем).

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ дано легальное определение наследования. Предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты.

Наследование относится к числу производных способов приобретения прав и обязанностей, поскольку основано на правопреемстве. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, которые принадлежали ему при жизни, к другим лицам.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество переходит в неизменном виде как единое целое, во-вторых, что оно переходит к наследникам одновременно (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Соответственно нельзя в порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные или неизвестные ему права умершего[8].

Таким образом, при наследовании к наследникам переходят не только права, но и обязанности наследодателя, а следовательно, и его долги. Однако наследник, принявший наследство, несет ограничительную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 ч. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях.

В соответствии со ст.35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств[9]. Данное положение свидетельствует о важности данного института для государства и общества.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. В случае, когда гражданин объявлен умершим как безвестно отсутствующим, то днем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующего решения суда либо тот день, который указан в решении суда. Последнее может иметь место, когда есть основания предполагать, что гибель гражданина произошла в результате определенного несчастного случая. При наличии такого предположения суд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастный случай произошел. Если факт смерти гражданина установлен судом, днем смерти гражданина опять-таки признается день, зафиксированный в решении суда.

Может случиться, что день смерти, зафиксированный в решении суда (как при объявлении гражданина умершим, так и при установлении факта смерти), и день вступления решения суда в законную силу по времени будут далеко стоять друг от друга, а то и находиться друг от друга за пределами шестимесячного срока для принятия наследства, который исчисляется с момента открытия наследства. Правильнее поэтому в соответствующих случаях исчислять указанный срок с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня смерти гражданина, зафиксированного в решении суда. При ином подходе, если срок для принятия наследства пропущен, придется ставить вопрос о его продлении как пропущенного по уважительным причинам, что может привести к волоките при оформлении наследственных дел.

Согласно ст.1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя[10].

В соответствии со ст.20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой. Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости[11].

Определение места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав.

Таким образом, правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер и, в целом состоит в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество, определять правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения, защищать наследственные прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц при помощи соответствующих норм гражданского и уголовного права.

1.2 Круг субъектов наследственных правоотношений

В России все стороны наследственных правоотношений, условно можно разделить на три ключевые группы:

- наследодатели;

- наследники;

- должностные и иные лица, не являющиеся не теми не другими, но содействующие наследованию[12].

Итак, в роли наследодателей согласно отечественному законодательству выступают лица, после смерти которых осуществляется правопреемство.

В связи с тем, что в нашей стране по ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону, можно выделить два вида субъектов-наследодателей:

- субъекты-наследодатели по закону;

- субъекты-наследодатели по завещанию.

В обоих случаях субъектами-наследодателями вправе быть не только граждане РФ, но и иностранными гражданами. Помимо этого, как следует из конституционного положения (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ) наследодателем в России может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества[13].

Под завещанием же, если рассматривать его с позиций гражданского права, то можно понимать особую сделку, совершаемую посредством действий лица, которое хочет распорядится наследством на случай своей смерти.

Следовательно к завещателю применяются требования отечественного законодательства о дееспособности, ибо завещание составленное недееспособным не будет иметь никакой юридической силы. Более того, в данном случае частично дееспособные (ст. 26-28 ГК РФ) или ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) лица завещательной дееспособностью также не обладают. При составлении же завещания недееспособными, оно может быть оспорено.

Признание лица, составившего завещание, недееспособным, впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостаточного наследника.

Второй стороной правоотношений в сфере наследования выступают наследники, которыми, по общему правилу, признаются лица, указанные в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя[14].

В данном случае, в отличие от ранее рассмотренной группы, круг субъектов значительно обширнее. Так, ими могут быть:

- физические лица;

- юридические лица;

- публичные образования.

Итак, в отношении физических лиц, как ранее было отмечено, действует правило о том, что они могут быть субъектами-наследниками и по закону и по завещанию.

Как правило, право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК РФ). Наряду с этим, закон защищает интересы и еще не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками[15].

Вместе с тем, возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. В данном случае наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица.

К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

Согласно п. 2 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться и юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания к наследованию – существование на день открытия наследства. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

Следует отметить, что субъект-наследодатель, который составил завещание, может завещать юридическому лицу как все имущество, так и его часть. Кроме того юридическое лицо, также как и гражданин, вправе отказаться от наследства.

Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования, как то:

- Российская Федерация;

- субъекты Российской Федерации;

- муниципальные образования;

- иностранные государства.

Причем в отличие от других публичных образований Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК РФ к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество[16].

Кроме того, как наследники по завещанию могут выступать международные организации, которые обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права.

В контексте наследственных правоотношений выделяют два вида международных организаций: межправительственные и неправительственные. В качестве международных неправительственных организаций можно отметить Международный комитет Красного Креста, Международную амнистию, Гринпис. Они носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому вероятность составления завещания в их пользу довольно существенная.

В качестве субъектов должностных и иных лиц, содействующих наследованию следует выделить в первую очередь, нотариусов, в обязанности которых входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство[17].

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса. К ним относятся в частности главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания будут также являться субъектами.

Кроме того есть исполнители завещания, под которыми понимается определенная категория граждан, содействующих осуществлению процедуры наследования. В соответствии со ст. 1135 ГК РФ, к их обязанностям относятся:

- обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества;

- принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

- получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам;

- исполнение завещательного возложения либо требование от наследников исполнения завещательного отказа или возложения[18].

Помимо этого, есть определенных круг лиц, которые не могут быть наследниками, согласно действующему отечественному законодательству. В первую очередь, это связано с действием механизма защиты прав наследодателя даже после его смерти от недостойных наследников, которые бывают двух основных категорий: лиц, не имеющих права наследовать и тех, кто может быть отстранен от наследования по решению суда.

К первой категории недостойных наследников в соответствии с ч. 1 ст. 1117 ГК РФ относятся те граждане, что своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе унаследовать это имущество.

Необходимо отметить, что к первой категории недостойных наследников не относятся лица, осужденных за совершение преступления по неосторожности.

Ко второй категории недостойных наследников в соответствии с ч. 2 ст. 1117 ГК РФ относятся граждане, которые злостно уклоняются от выполнения законно установленных обязанностей по содержанию наследодателя. В данном случае признание их недостойными наследниками осуществляется на основании судебного решения по требованию заинтересованного лица.[19]

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т.е. согласно правилам исполнения обязательств из неосновательного обогащения.

Положения о лишении наследственных прав недостойных наследников распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, которая предусматривается в ст. 1149 ГК РФ[20].

Таким образом, подводя итог рассмотренном материалу, отметим, что круг субъектов наследственных отношений не слишком велик. Вместе с тем, он характеризуется определенной спецификой, например, наличием института недостойных субъектов-наследников.

1.3 Основные виды наследования

Как было определено ранее, фактически наследование представляет собой переход всей собственности умершего к его наследникам на основании закона или оставленной воли гражданина (завещания).

Вместе с тем, в РФ существует несколько основных видов наследования.

1. Наследование по закону. В данном, наиболее часто встречаемом на практике случае претенденты на вступление в наследство устанавливаются согласно определённой очередности. Главными получателями имущества наследодателя выступают его самые близкие родственники: дети, супруги и родители.

Муж или жена могут претендовать на получение половины всего наследства если оставленное имущество было совместной нажитым и одновременно на долю в оставшейся половине как претендент первой очереди.

Когда же у наследодателя нет основных (первоочередных) получателей имущества, то право наследования переходит к иным родственникам, которыми в настоящий момент являются:

  1. Родители, супруги, дети;
  2. Родные братья, сестры, бабушки и дедушки;
  3. Родные дяди и тети;
  4. Прадедушки и прабабушки;
  5. Двоюродные дяди и тети, внуки;
  6. Двоюродные племянники и правнуки;
  7. Неродные близкие: мачеха, отчим, падчерица и пасынок[21].

Необходимо отметить, что при отсутствии вышеуказанных наследников, оставленное имущество наследодателя передается в пользу государства.

Осуществить принятие наследства по закону необходимо в течение полугода со дня смерти владельца. В противном случае наследственное право перейдет к другой очередности получателей. Основанием для рассмотрения гражданина в качестве приемника будут документы, доказывающие родственную связь с умершим. Ими могут быть свидетельства о браке или рождении, постановления об опекунстве или усыновлении[22].

2. Наследование по завещанию. В данном случае, как уже упоминалось, каждый вправе оставить в установленной форме завещание, в содержании которого определить круг своих предполагаемых наследников. Как правило, завещание составляется в нотариальной конторе и представляет собой выражение воли заявителя по поводу его прав и владений. Наследником при данном виде наследования бывакет как родственник, так и любое иное лицо. Иногда можно указать несколько претендентов на получение наследства с размерами долей или без. Во втором случае нотариус обязан разделить оставленную собственность поровну между всеми лицами, указанными в документе. В ряде завещний указывают недостойных наследников.

Основанием для оформления наследования в этой ситуации будет завещательный документ. Приемникам необходимо отыскать бумагу и предоставить ее в нотариальную контору для подтверждения своих прав на имущество.

3. Наследование по договору. Данный вид наследования имеет недавнюю историю. Суть данного вида в том, что наследодатель заключает соглашение с другим лицом или организацией об оказании услуг в обмен на право вступления в наследство нажитой собственности. В качестве примера следует отметить, договор ухода за пожилым человеком юридическим или физическим лицом в обмен на право наследования.

В данном конкретном случае соглашение сторон о взаимовыгоде также регистрируется в нотариальной конторе. При этом получателем имущества наследодателя будет ответственная сторона при добросовестном исполнении условий договора. Права других претендентов по закону и по завещанию при наличии такого документа не признаются.

Кроме того, нельзя расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке. В данном случае нужно согласие обеих сторон.

Единолично прекратить действие договора можно только в суде при наличии веских доводов, например, неисполнения обязательств ответственным лицом в силу его недобросовестности либо под действием определенных ситуаций, например, болезни и т.п.

Необходимо отметить, что в ряде случаев при наследовании по закону и по завещанию имеется категория приемников, которые имеют право на обязательную долю. В частности, иждивенцы наследодателя, которые проживали на его территории и имели материальную зависимость сроком не менее года; недееспособные или нетрудоспособные супруги, родители и дети умершего; несовершеннолетние дети, в том числе от предыдущего брака.

Кроме того, не родившийся, но зачатый при жизни наследодателя ребенок также имеет право на обязательную долю в наследстве своего отца.

Размер обязательной доли составляет 50% от той части, которая могла бы перейти к получателю в рамках наследования по закону. Выдел производится из общей массы владений умершего и счет уменьшения долей других имеющихся претендентов.

При отдельных обстоятельствах, по решению суда возможно уменьшение или отмена обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Например, когда общая часть невелика, а её физическое выделение невозможно из неделимого имущества, например, квартиры или дома и т.д.[23]

Помимо видов наследования в науке и практике принято выделять также и его формы:

- фактическое принятие;

- оформление.

При фактическом принятии вступить в права наследства можно без обращения в нотариальную контору. Например, в течение полугода после смерти наследодателя его приемники могут начать использовать оставленное имущество и нести за него ответственность. К такой ситуации можно отнести, в частности, проживание совершеннолетней дочери в квартире матери после ее смерти.[24]

Проявленные действия и будут являться доказательствами принятия наследства. Но полных прав распоряжения владениями у вступившего не будет, ведь без получения свидетельства о праве наследования получить документы о собственности невозможно. Приемники могут в течение любого срока обратиться к нотариусу или в суд с целью установить факт вступления. Для этого необходимо доказать свои действия, к которым можно отнести:

- чек на оплату обязательств наследодателя, например, кредитов;

- счета по обеспечению сохранности и использование в личной цели оставленного имущества;

- оплаченные квитанции по оплате коммунальных услуг, налогов, взносов и т.п.

Следует отметить, что для того чтобы установить факт наследования наследникам необходимо предоставить доказательства своих действий. К ним могут относиться свидетельские показания, чеки и квитанции, договоры услуг и ряд других документов. Если они имеются и нет претензий со стороны других претендентов, то можно будет получить свидетельство.

Форма принятия наследства с оформлением является наиболее рациональной формой наследования и осуществляется через нотариуса. Соответствено, в этих целях все приемники обращаются в нотариальную контору в течение полугода после смерти наследодателя для написания заявления.

В течение полугода нотариус рассматривает предоставленный пакет документов (свидетельство о смерти, выписка о последнем месте регистрации умершего, документы на все наследственное имущество, основания для наследственного права: завещание или доказательства степени родства, паспорт) и, в случае, если претензий не возникнет – выдаёт свидетельства о наследства, на основании которого все приемники могут обратиться в регистрационные органы для переоформления прав собственности на причитающееся им имущество.

Таким образом, подводя итог рассмотренным в первой части исследования вопросам можно отметить, что наследование возникает вместе с появлением частной собственности, соответственно, имеет длительные исторические корни. Понятие наследования, в целом, закреплено законодательно, как и круг его основных субъектов. Ключевыми видами наследования, наиболее используемыми в нотариальной практике нашей страны являются наследование по закону, по завещанию и по договору.

Вместе с тем, с учетом максимальной распространенности на практике следует более подробнее остановиться на рассмотрении двух видов наследования: по завещанию и по закону, рассмотрев из сильные и лсавбы стороны, согласно действующему законодательству РФ.

ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1 Форма, порядок совершения завещания

Составление завещания – единственный способ распорядиться имуществом на случай смерти. Специально в ч. 3 ст. 572 ГК РФ закреплено правило, в соответствии с которым договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (ч. 3 ст. 572 ГК РФ)[25].

Завещание, как форма распоряжения имуществом, не просто является альтернативой наследованию по закону. Гражданское законодательство закрепляет приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону.

Согласно общему правилу, закрепленному в ст. 1111 ГК РФ, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Завещание характеризуется следующими признаками:

- является односторонней сделкой;

- базируется на принципах свободы и тайны завещания;

- носит личный характер;

- имеет строго определенную законом форму;

- подлежит толкованию.

Как уже отмечалось в первой части исследования, по своей юридической природе завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. То есть при жизни лица, составившего завещание, оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещатель вправе совершить завещание, то есть распорядиться имуществом, которое принадлежит ему на праве собственности или которое он сможет приобрести в будущем.

Поскольку завещание связано непосредственно с личностью завещателя, то распоряжение имуществом должно быть совершено завещателем лично. Совершение завещания через представителя, действующего на основании доверенности или на основании закона, не допускается. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами[26].

Кроме того, ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается законом как ограничение дееспособности, и завещание в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным.

Помимо этого, в ст. 1118 ГК РФ отмечается, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Не допускается совершение завещания двумя и более лицами.

Для завещания характерна возможность его толкования. Согласно ст. 1132 ГК РФ, при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

В ст. 1119 ГК РФ предусматривается принцип свободы завещания, который заключается в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание[27].

Несмотря на то, что свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом, она может быть ограничена. Введение законодателем ограничения (уже упоминаемой в тексте работы правила об обязательной доли в наследстве) установлено для обеспечения гарантий прав социально незащищенных граждан.

Право на обязательную долю заключается в том, что определенному кругу наследников (обязательные наследники), несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

Как уже упоминалось, к числу необходимых наследников закон относит:

- несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;

- его нетрудоспособного супруга;

- нетрудоспособных родителей;

- нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).

Перечень этот является исчерпывающим[28].

Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти.

Уже отмечаемый в работе защитный механизм обязательной доли свидетельствует о придании праву на обязательную долю личного характера. Таким образом, данное право неразрывно связано с личностью обязательного наследника и не может перейти к другим лицам ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке отказа от наследства.

Определенные сложности вызывает определение размера обязательной доли в наследстве на практике. Необходимыми предпосылками для ее правильного исчисления являются точное определение размера всего наследственного имущества и круга наследников, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания. Помимо этого, важно также принимать во внимание всех лиц, которые бы наследовали по закону, если бы не было завещания, независимо от того, приняли они наследство или нет. Наследники по завещанию, если они одновременно не относятся к наследникам по закону, в расчет не принимаются. Именно так определяется причитающаяся по закону наследственная доля, на основе которой исчисляется обязательная доля в наследстве[29].

Интересы завещателя охраняются и закреплением в законе принципа тайны завещания. Данный принцип выражается в том, закон обязывает нотариуса или другое лицо, удостоверяющее завещание, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также рукоприкладчика до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе воспользоваться способами защиты гражданских прав, в том числе потребовать компенсацию морального вреда[30].

Завещатель вправе совершить закрытое завещание.

Для того, чтобы воля завещателя не осталась только отраженной в завещании, в наследственном праве выделяют подинститут исполнения завещания (ст. 1133 ГК РФ).

Гражданин должен выразить свое согласие путем:

- собственноручной надписи на завещании;

- заявления, приложенного к завещанию;

- завещания, поданного нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

- фактического начала исполнения завещания в течение месяца со дня открытия завещания.[31]

Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания определяются ст. 1124 ГК РФ.

Законодателем установлены следующие виды завещаний:

- нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК РФ);

- закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ);

- завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию (ст. 1127 ГК РФ);

- завещание в чрезвычайных условиях (ст. 1129 ГК РФ).

Нотариально удостоверенное завещание должно быть составлено в письменной форме завещателем или записано с его слов (допускается использование технических средств) и удостоверено нотариусом. При составлении завещания нотариус разъясняет завещателю положения об обязательной доли в наследстве[32].

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено данным должностным лицом.

Подписывается завещание, как правило, собственноручно наследодателем. В виде исключения (при болезни, физических недостатков или неграмотности завещателя) его может подписать другой гражданин в присутствии нотариуса, о чем делается обязательная оговорка в завещании.

При составлении завещания по желанию завещателя могут присутствовать свидетели, что также указывается в завещании. Однако завещатель вправе составить закрытое завещание, содержание которого будет неизвестно другим лицам, в том числе и нотариусу. Оно должно быть написано и подписано завещателем лично и передано в закрытом конверте.

При закрытом завещании нотариус разъясняет наследодателю правила обязательной доли в наследстве и запечатывает полученный конверт, подписанный двумя свидетелями в другой конверт и оставляет его у себя на хранение.

При предъявлении свидетельства о смерти завещателя нотариус вскрывает конверт не позднее 15 дней в присутствии свидетелей и наследников, о чем составляется протокол. Подлинник завещания хранится у нотариуса, наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола[33].

В нашей стране к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих лечебных учреждений, а также директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах по флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные выше завещания должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля[34].

Допускается составление завещания в простой письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах и в положении явно угрожающем жизни гражданина, которое должно быть написано и подписано собственноручно завещателем в присутствии двух свидетелей. Вместе с тем, если обстоятельства изменились и перестали быть чрезвычайными и лицо в месячный срок не совершило завещание в иной предусмотренной законом форме, то данное завещание утрачивает свою силу[35].

2.2 Отмена, изменение и недействительность завещания

В соответствии со ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения[36].

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Отмена (изменение) завещания может быть осуществлена одним из трех вариантов:

1. Удостоверением нового завещания с иным содержанием;

2. Удостоверением нового завещания, в котором указывается, что предыдущее завещание отменяется;

3. Распоряжением об отмене завещания, сделанного в форме, установленной для совершения завещания.[37]

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно ему противоречит.

Действующее законодательство о наследовании не содержит примерного перечня оснований, по которым завещание может быть признано недействительным. Вместе с тем, т.к. завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок, предусмотренные в гл. 9 ГК РФ.

В соответствии с законом при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, выделяют два вида недействительных завещаний: недействительное в силу признания его таковым судом (оспоримое) и недействительное независимо от судебного признания (ничтожное).[38]

Завещания как сделки могут быть недействительными вследствие несоблюдения требований законодательства к содержанию, форме, субъектному составу и воле. Например, ничтожными являются завещания, совершенные с нарушением требований, касающихся личности завещателя, порядка оформления и удостоверения завещаний.

В качестве оснований признания завещания оспоримым можно выделить:

- несоответствие свидетеля требованиям, предусмотренным законом (ч. 3 ст. 1124 ГК РФ);

- сомнения в собственноручной подписи завещателя (ч. 3 ст. 1125, ч. 2 ст. 1126, ч. 2 ст. 1127, ч. 1 ст. 1129 ГК РФ);

- отсутствие чрезвычайности обстоятельств, явно угрожавших жизни завещателя при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ч. 3 ст. 1129 ГК РФ);

- совершение завещания под влиянием угрозы или насилия (ст. 179 ГК РФ);

- состояние завещателя в момент совершения завещания, когда он не отдавал отчета своим действиям (ст. 177 ГК РФ) и др.

Завещатель вправе при составлении завещания сделать специальные (завещательные) распоряжения. К ним можно отнести:

- назначение и подназначение наследника в завещании;

- завещательный отказ;

- завещательное возложение;

- завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке.

В соответствии со ст. 1121 ГК РФ, завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Кроме того, он может указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостаточный.

Завещатель также вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности[39].

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Его предметом может быть передача отказополучателю в собственность, во владение или ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретения для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

Право на получение завещательного отказа действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя (ст. 1138 ГК РФ).

В соответствии с ч.1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Согласно ст. 1128 ГК РФ своими правами на денежные средства, внесенными во вклад или на счет в банке гражданин может распоряжаться путем составления распоряжения на случай смерти. Оно составляется в письменной форме, в соответствующем банковском отделении, подписывается лично завещателем и удостоверяется уполномоченным служащим банка, т.е. кто имеет право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Распоряжение имеет силу нотариально заверенного завещания, а денежные средства входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях на основании свидетельства о праве на наследство, кроме расходов на достойные похороны наследодателя (ч.3 ст.1174 ГК РФ).

Подводя итог рассмотренным в рамках данной главы вопросам, необходимо отметить, что центральным отличием данного вида наследования является наличие завещания, выражающего волю наследодателя касательно оставляемого им имущества или иных благ своим наследникам, которое, свою очередь обладает целым комплектом различных нюансов. Однако ключевым его плюсом, безусловно можно считать практически неограниченную свободу выражения воли наследодателя.

ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

3.1 Основные принципы и порядок наследования

На сегодняшний день наследование по закону является достаточно распространенным основанием. Оно осуществляется на основании очередности (восемь очередей) и равнодолевого наследования, т.е. распределение наследственного имущества между наследниками определенной очереди.

Сами эти принципы наследования по закону выведены из сути гл. 63 ГК РФ, среди которых можно отметить:

- принцип очередности;

- принцип кровного родства;

- принцип равнодолевого распределения.

Первый принцип (очередности призвания) заключается в том, что совокупность всех наследников по закону подразделяется на очереди согласно с их степенью родства с умершим.

Ранее действовавший ГК РСФСР предусматривал только 2 очереди призвания наследников к наследованию по закону и только в 2001 году количество очередей было увеличено до четырех. Однако, в 2017 году ГК РФ уже предусматривает целых семь очередей наследников по закону.[40]

Следует отметить, что данная очередность не затрагивает законное наследование обязательной доли. Получается, что наследники последующей очереди призываются к наследованию тогда, если нет законных наследников из очереди предыдущей.

Важное значение имеет наследование по праву представления как предусмотренная законом возможность призвания к наследованию детей законных наследников, умерших раньше наследодателя. Данные законные наследники должны наследовать на равных правах с прочими наследниками, т.е. они уравнены в правах с остальными, и здесь должна быть исключена любая дискриминация.[41]

Следует обратить внимание на то, что наследование по праву представления предусматривается исключительно в конкретных определенных законом случаях. В отношении наследников можно отметить, что они будут являться наследниками именно скончавшегося наследодателя, ибо свое наследство после смерти своего родителя ими было оформлено или не было оформлено прежде, непосредственно после кончины.

Ограничение наследования по праву представления заключается в том, что не могут наследовать по праву представления родственники наследника по закону, который был лишен умершим наследства.

Принцип равенства долей наследства между родственниками одной очереди, определяет правило, согласно которому наследники по закону, призываемые к наследованию, наследуют все имущество в абсолютно равных долях. Изменить этот принцип равенства долей наследства может только сам умерший в своем завещании, но тогда уже перестает действовать наследование по закону, и начинает действовать наследование по завещанию. Данный принцип может быть также изменен в случаях, когда наследник по закону отказался от причитающейся ему доли в пользу иного наследника, с указанием на такового, и увеличив долю последнего.

Исключение из принципа равенства долей имеется, в случае призвания к наследованию наследников по праву представления, которые могут претендовать не на равную долю наследства с другими наследниками и будут делить между собой часть наследства, причитавшуюся их умершему родителю в случае, если бы он был жив в момент смерти наследодателя и получил его наследство или его долю.

Нотариусом, при обращении, определяется число наследников по закону, которому он должен уделять особое внимание, т.е. нотариус устанавливает лиц, которые на дату открытия наследства являются нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Данная категория лиц определена гражданским законодательством РФ.[42]

Отдельной разновидностью является наследование выморочного имущества: оно переходит по наследству к Российской Федерации по особым правилам. В частности государство не имеет отказаться от принятия наследства (ч. 1 ст. 1157 ГК РФ), как и его согласия при передаче выморочного имущества (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Кроме того, как уже отмечалось, законом установлена возможность передачи полученного государством выморочного имущества в достояние субъектов РФ или муниципальных образований. Это должно реализовываться исходя из положений ч. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.

Порядок наследования по закону предполагает передачу наследуемого имущества в порядке очередности, установленном в ГК РФ.

В первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также его ребенок, зачатый им при жизни и родившийся спустя 300 дней после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст.1142 ГК РФ).

Родители и усыновители умерших детей являются также наследниками первой очереди, даже вне зависимости от их трудоспособности и возраста. Все это, конечно, не действует в случае отмены усыновления, и данные лица не могут быть призваны к наследованию после кончины усыновленных ими детей.[43]

В тех случаях, если в соответствии со ст. 141 Семейного кодекса Российской Федерации (далее в работе - СК РФ) из-за каких либо нарушений судом отменяется усыновление, то все действующие до этого взаимные права и обязанности между усыновителями и усыновленными прекращаются.

Лица, являющиеся родителями ребенка, лишенные в судебном порядке своих родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своего ребенка, - все они признаются недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Согласно ч.3 ст.30 СК РФ, если брак между отцом и матерью ребенка был признан недействительным, то это никоим образом не должно повлиять на наследственные и прочие права ребенка. Это относится как к детям рожденным в подобном браке, так и к рожденным в течение 300 дней со дня признания брака недействительным. Если же умирает лицо, признававшее ранее себя отцом ребенка, но которое не состояло в законном браке с его матерью то возможно установления юридического факта признания отцовства.

Также наследниками по закону будут считаться внуки наследодателя и их потомки, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником первой очереди. это относится и к наследованию по праву представления. При этом, они получают право на равные доли наследства, которое причиталась бы при наследовании по закону их скончавшемуся родителю.[44]

Согласно ст.1143 ГК РФ, к наследникам второй очереди следует относить братьев и сестер (полнородных и неполнородных) наследодателя, а также его дедушек и бабушек как со стороны и отца, и матери. Полнородные имеют обоих общих родителей; неполнородные только одного общего родителя; братья и сестры, происходящие от одного отца; братья и сестры, происходящие от одной матери.

Иными словами, для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя. Эти родственники должны призываться к наследованию либо при отказе от наследства родственников из первой очереди, либо при отсутствии таковых, либо же если согласно завещанию умершего первоочередные наследники были лишены наследства по закону или завещанию. Кровное родство обязательно. Данное требование обязан учитывать нотариус когда принимает заявление о принятии наследства и выдаче свидетельств дающих право на наследство.

Граждане, для которых право наследования возможно только при непринятии наследства другими наследниками, правомочны заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев (ч.2 ст.1154 ГК РФ).

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ призываются к наследованию как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя). До 17 мая 2001 г. данной очереди не существовало. Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю.

При полном отсутствии родственников из первых трех очередей очереди, вступает в силу ст. 1145 ГК РФ дающая право наследовать по закону для родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Согласно ч. 1 ст. 1145 ГК РФ могут быть призваны к наследованию:

- как наследники четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- как наследники пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек;

- как наследники шестой очереди родственники пятой степени родства;

- дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

В случае полного отсутствия родственников из всех предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются всевозможные отчимы, мачехи, пасынки, падчерицы умершего.

3.2 Особенности принятия наследства и отказ от него наследование закон имущество

Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, которая, как отмечалось ранее может быть совершена только полностью дееспособным лицом, за небольшими исключениями. При наследовании по закону принять наследство можно, подав письменное заявление или свидетельство о праве на наследство нотариусу по месту открытия наследства, которое обязан подать сам претендент на наследство. Оно также может быть выслано по почте с подписью наследника и заверенное нотариусом.

Помимо этого наследство также может быть принято по нотариально заверенной доверенности.

К нотариально заверенным приравниваются подписи, в целом, схожие с подписями, заверяющие завещания в отдельных случаях (от подписи, заверенной командиром воинских частей до начальников мест лишения свободы.

Наследник не вправе при принятии наследства определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых наследство будет считаться принятым, либо иным образом ставить факт принятия наследства в зависимость от каких-либо обстоятельств. Согласно ч.2 ст.1157 ГК РФ законный наследник, принимая наследство, вправе в дальнейшем от него отказаться в порядке, предусмотренном ГК РФ. Получение наследства возможно по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя либо при наличии достоверных фактов, что нет и не может быть других наследников.[45]

Наследникам выдается одно свидетельство на всех либо каждому персонально. После открытия наследства наследники имеют право выписать у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Наследник считается вступившим в наследство со дня его открытия вне зависимости от даты фактической передачи имущества и, принимая часть наследственного имущества, автоматически принимает и все наследство.

Российской гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающий перечень необходимых действий которые свидетельствуют о фактическом принятии наследником наследства. Сюда можно отнести многие случаи: от фактической оплаты долгов наследодателя до принятия наследником каких-либо мер по сохранению наследственного имущества и т.д.

Если же был пропущен наследником установленный срок принятия наследства, то, при наличии уважительных причин, тот может обратиться с соответствующим заявлением в суд, который способен его восстановить данный срок и признать факт принятия наследства.

Все права на владение наследственным имуществом должны быть оформлены только после того, как нотариусом будет выдано свидетельство о праве на наследство, выдаваемое по заявлению наследника по месту открытия наследства. Данный документ официально подтверждает право собственности наследников на наследственное имущество, кроме имущества, право собственности, на которое в соответствии с законом подлежит государственной регистрации.

Свидетельство нотариусом выдается наследникам в любое время по истечении полугода со дня открытия наследства. Оно лишь служит подтверждением имеющегося права.

Предназначение нотариуса заключается в верификации всех юридических фактов, составляющих наследственное право: смерти наследодателя, родственных отношений между родственниками и самим умершим. В обязанности нотариуса входит установление принадлежности имущества умершему, объем наследственной массы, факт принятия наследства[46].

В отечественной нотариальной практике существуют случаи выдачи свидетельств на наследство до истечения 6-месячного срока. Для этого необходимо наличие достаточных оснований и достоверных данных о том, что, кроме родственников, обратившихся за выдачей свидетельства, прочих наследников не имеется. Однако данные случаи являются скорее исключением из правил, чем сложившейся тенденцией.

Процедура по принятию наследственного имущества требует также и некоторых денежных расходов, связанных с оплатой пошлин, услуг нотариусов и управляющим наследством, оплата регистрации прав собственности и т.д. Нередко суммы варьируются от степени родства. Например, в соответствии с п.22 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию: детям (родным и усыновленным), родителям, супругу, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3 процента стоимости наследуемого имущества (не более 100 тыс. руб.), а другим наследникам – 0,6 процента стоимости (не более 1 млн. руб.).

В отличие от принятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван. Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен. Ими могут быть наследники по завещанию (ст. 1121 ГК РФ) или по закону (ст. 1142-1148, 1156 ГК РФ).

Таким образом, утрата права на отказ от наследства в случае фактического вступления во владение наследственным имуществом не соответствует принципу справедливости. Правило ч. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества. Так, если наследник проживал совместно с наследодателем и продолжает проживать в том же месте после его смерти, он теряет право отказаться от наследства в пользу другого наследника или без указания такового, поскольку уже фактически принял его. В связи с этим выражается согласие с лишением проживавшего совместно с наследодателем наследника и продолжающего проживать в этом же месте, т.е. фактически владеющего имуществом наследника, права на отказ от наследства, только в том случае, если он совершил действия по распоряжению наследственным имуществом[47].

Вместе с тем, представляется, что именно правомочие распоряжения в большей мере свидетельствует о намерении лица стать собственником наследственного имущества, а владение и пользование в данной ситуации могут быть просто вынужденными.[48]

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в статье запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства.

Одним из гражданско-правовых последствий реализации права на отказ от наследства является приращение наследственных долей. В теории под этим понимают переход части наследства, которая причиталась бы наследнику по закону, отказавшемуся от него без указания, в пользу кого совершен отказ, отстраненному от наследования как недостойного или лишенного права наследовать вследствие признания завещания недействительным к другим наследникам этой очереди, влекущий увеличение их наследственной доли.

Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. Не всегда наследство приносит материальное обогащение. По закону в его состав входят не только вещи и имущественные права, но и имущественные обязанности. Так, наследник вступивший в наследство и получивший коттедж с банковским займом, получает и обязанностей погасить данный заем.

Если по тем или иным причинам наследник решил отказаться от причитающегося ему имущества, то закон дает для этого определенный срок – шесть месяцев со дня открытия наследства (со смерти гражданина-наследодателя)[49].

Если наследник фактически принял наследство, то суд вправе по заявлению наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска уважительными.

Таким образом, подводя итог рассмотрению порядка и особенностей наследования по закону, следует отметить, что хотя главной особенностью данного вида наследования является очередность призвания к наследованию, существуют определенные особенности и при принятии наследства по закону и в случае отказа от него.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог рассмотренному в рамках работы материалу следует обобщить полученные выводы в три основных блока.

В рамках изучения общих положений о наследовании в работе были рассмотрен понятийный аппарат, определен круг субъектов и разобраны основные виды института наследования, отмечен его межотраслевой характер. На основании чего в первой части работы было определено, что процедура наследования представляет собой древнейшую в мировой и отечественной истории права и модифицированную временем правовую категорию, в определенной мере отражающую социально-экономический уклад общества.

При рассмотрении правовой сути наследования сделан вывод, что она заключается в характеристике условий и порядка правопреемства в имуществе наследодателя иными лицами (т.е. наследниками).

Также обращено внимание на тот факт, что наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении).

При анализе ключевых видов наследования (по завещанию и по закону), во второй и третьей частях работы можно сделать вывод, что центральной особенностью первого вида выступает наличие завещания, а второго закрепленная в законе очередность привлечения к наследованию.

В работе указано, что завещание представляет собой действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя. Для действительности завещания не имеет значения воля тех лиц, в пользу которых оно совершено, а также тех, которые в завещании не упомянуты.

Наследование же по закону выступает как альтернатива по отношению к наследованию по завещанию. Согласно действующему отечественном законодательству, очередность наследования основывается, главным образом, на таком юридическом факте как кровное родство. ГК РФ предусматривает 7 очередей наследников по закону. Родственники каждой последующей очереди наследуют имущество умершего, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, когда не имеют права наследовать, отстранены от наследования, лишены его или не приняли (отказались) от наследства.

На основании изложенного в работе материала в сфере правового регулирования основных видов наследования можно прийти к выводу о том, что характерной чертой действующего законодательства в области их регулирования является то, что современное законодательство установило приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону, свидетельством чему можно считать формально-юридическую конструкцию ст. 1111 ГК РФ и раздела V ГК РФ, в которых наследование по завещанию является первым среди иных оснований наследования.

Подводя итог, необходимо отметить, что в современном российском законодательстве вопросы наследования урегулированы гораздо подробнее, чем в советском гражданском праве, что позволило разрешить многие коллизионные вопросы, бытовавшие в нотариальной практике и является, безусловно, важным положительным моментом.

Кроме того, после некоторого смещения акцентов в современной России наследование осуществляется в целях наиболее полного выражения воли собственника-наследодателя. Был расширен круг наследников по закону настолько, что переход имущества к государству возможен лишь в самых редких случаях. Помимо этого, уменьшена доля, которую получают обязательные наследники, что также свидетельствует о расширении прав наследодателя.

Наряду с этим, ч. 3 ГК РФ был существенно расширен перечень случаев, для которых может назначаться другой наследник.

Таким образом, множество приведенных выше позитивных изменений в отношении института наследования в отечественном праве свидетельствуют не только об учете отечественным законодателем мирового опыта и тенденций развития международного наследственного права, но и определенно об его «демократизации».

С практической точки зрения на основании изложенного в работе материала можно внести предложение о внесении в нормы ГК РФ и основы законодательства о нотариате изменений, которые позволят практикующим нотариусам отстранять от наследования по закону недостойных наследников, чье поведение, служащее основанием отстранения, уже подтверждено вступившим в законную силу решением или приговором суда. Представляется, что и в случаях, когда данное нарушение очевидно и не нуждается в доказывании, то нотариус вполне может принять данное управленческое решение самостоятельно, значительно упростив дело и сократив, в первую очередь, материальные и временные затраты сторон и судебных органов.

В перспективе, при выходе нашей страны из экономического кризиса и режима санкций, с улучшением условий жизни в РФ и роста благосостояния населения потенциал к росту института наследования в России достигнет своего максимального уровня, что приведет к увеличению штатной численности практикующих нотариусов и передаче им дополнительных полномочий и определенно повышении социального статуса и престижа профессии.

БИБЛИОГРАФИЯ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. Ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. Ст. 410.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. Ст. 4552.
  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46. Ст. 4532
  6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. Ст. 16.

Научная литература

  1. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования /М.С. Абраменков // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 3 - 6.
  2. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма / В.А. Белов // Наследственное право. - 2014. - № 1. - С. 6 - 16.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. - 264 с.
  4. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. - 511 с.

Гражданское право: В 4 т. Том 2 / под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 389 с.

Гражданское право: учебник / под общей редакцией С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 2009. - 511 с.

Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс. М.: Издательство Эксмо, 2007. - 371 с.

Грудцына Л. Ю. Наследственное право в вопросах и ответах : коммент. к законодательству и практика его применения. - М.: Эксмо, 2013. - 285 с.

  1. Демидова Г.С. Юридические факты в механизме приобретения наследства / Г.С. Демидова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - N 12. - С. 60 - 65.

Дружнев А. А. Наследование по праву представления усыновленными и их потомством // Семейное и жилищное право. - 2010. - N 3. С. 18 - 21.

  1. Желонкин С.С. Наследственное право: учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. М.: Юстицинформ, 2014. - 134 с.
  2. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. - 717 с.

Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право. - М.: Дашков и К, 2008. - 389 с.

Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 470 с.

  1. Крашенинников П.В. Наследственное право/ П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016. - 207 с.
  2. Михайлова А.С. К вопросу о наследниках и иных лицах, назначенных гражданином выгодоприобретателями по договору страхования его жизни / А.С. Михайлова // Наследственное право. - 2017. - N 1. - С. 45 - 48.

Настольная книга судьи по гражданским делам / под ред. Толчеева Н.К. - М.: Проспект, 2008. - 411 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И. Ожегов. - М.: Азбуковник, 1997. – 1078 с.

  1. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. - 271 с.
  2. Ралько В.В. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин, А.В. Дударев, В.А. Фомин. М.: Юстиция, 2016. - 214 с.

Соломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - М.: Норма, 2009. - 174 с.

  1. Суслов А.А. Отказ от наследства под условием / А.А. Суслов // Нотариус. - 2017. - N 4. - С. 32 - 34.

Фоков А.П. Гражданское право. Общая и Особенная части. - М.: Кнорус, 2007. - 581 с.

  1. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. С.37.

  2. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. С.38.

  3. Желонкин С.С. Наследственное право: учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. М.: Юстицинформ, 2014. С.3.

  4. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс. М.: Издательство Эксмо, 2007. - 371 с.

  5. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И. Ожегов. - М.: Азбуковник, 1997. С. 671.

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. Ст. 3301.

  7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. Ст. 4552.

  8. Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – С.143.

  9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. Ст. 4398.

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 31.

  11. Демидова Г.С. Юридические факты в механизме приобретения наследства / Г.С. Демидова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - N 12. С. 60.

  12. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма / В.А. Белов // Наследственное право. - 2014. - № 1. - С. 6.

  13. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право. М.: Дашков и К, 2008. С.11.

  14. Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. М.: Издательство Юрайт, 2010. С.144.

  15. Крашенинников П.В. Наследственное право/ П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016. С.12.

  16. Грудцына Л. Ю. Наследственное право в вопросах и ответах : коммент. к законодательству и практика его применения. - М.: Эксмо, 2013. С. 41.

  17. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 81.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. Ст. 4552.

  19. Демидова Г.С. Юридические факты в механизме приобретения наследства / Г.С. Демидова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - N 12. - С. 60.

  20. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. С. 319.

  21. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С.91.

  22. Дружнев А. А. Наследование по праву представления усыновленными и их потомством // Семейное и жилищное право. - 2010. - N 3. С. 21.

  23. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс. М.: Издательство Эксмо, 2007. С. 108.

  24. Ралько В.В. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин, А.В. Дударев, В.А. Фомин. М.: Юстиция, 2016. С.81.

  25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. Ст. 410.

  26. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право. – М.: Дашков и К, 2008. – С.20.

  27. Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций. – М.: Издательство Юрайт, 2010. С.145.

  28. Гражданское право: В 4 т. Том 2 / под ред. Суханова Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С.208.

  29. Настольная книга судьи по гражданским делам. / под ред. Толчеева Н.К. – М.: Проспект, 2008. – С.238.

  30. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс. М.: Издательство Эксмо, 2007. С.133.

  31. Там же. С.134.

  32. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. С.229.

  33. Гражданское право: учебник / под общей редакцией С.С. Алексеева. – М.: Проспект, 2009. – С.400.

  34. Там же. С.399.

  35. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования /М.С. Абраменков // Наследственное право. - 2015. - № 1. С.6.

  36. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. Ст. 4552.

  37. Гражданское право: В 4 т. Том 2 / под ред. Суханова Е.А. – М.: Волтерс Клувер, 2008. С.227.

  38. Гражданское право: учебник / под общей редакцией С.С. Алексеева. – М.: Проспект, 2009. – С.402.

  39. Михайлова А.С. К вопросу о наследниках и иных лицах, назначенных гражданином выгодоприобретателями по договору страхования его жизни / А.С. Михайлова // Наследственное право. - 2017. - N 1. С. 46.

  40. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. С. 119.

  41. Дружнев А. А. Наследование по праву представления усыновленными и их потомством // Семейное и жилищное право. – 2010. - N 3. С. 18.

  42. Фоков А.П. Гражданское право. Общая и Особенная части / А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов, И.Л. Черкашина, В.А. Черка­шин; отв. ред. А.П. Фоков. М.: Кнорус, 2007. С. 317.

  43. Грудцына Л. Ю. Наследственное право в вопросах и ответах : коммент. к законодательству и практика его применения. – М. : Эксмо , 2013. С. 121.

  44. Соломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - М.: Норма, 2009

  45. Соломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - М., 2009. С. 81.

  46. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 317.

  47. Суслов А.А. Отказ от наследства под условием / А.А. Суслов // Нотариус. - 2017. - N 4. - С. 32.

  48. Грудцына Л. Ю. Наследственное право в вопросах и ответах : коммент. к законодательству и практика его применения. – М. : Эксмо , 2013. С.123.

  49. Суслов А.А. Отказ от наследства под условием / А.А. Суслов // Нотариус. - 2017. - N 4. - С. 33.