Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (понятие субъектов наследственных правоотношений)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данной работы заключается в том, что наследственные отношения в той или иной мере затрагивают интересы каждого гражданина, они распространены повсеместно, а значит, полное, детальное исследование и регулирование данных отношений является насущной потребностью для любого общества.

В настоящее время присутствует внешнее сходство основных моделей институтов наследственного права, действовавших на предшествующем этапе российской истории - советском и действующих на современном этапе. Однако идеология нового российского наследственного права по сравнению с прежним наследственным правом РСФСР имеет существенно иной смысл, обусловленный новой организацией экономических, государственно-правовых, социальных, культурных, нравственных условий жизни общества в современной России. Новое наследственное право России в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого частного обеспечения определенных лиц за счет наследственного имущества, в связи с чем данная тема является весьма актуальной.

Цель данной работы заключается в изучении понятия и видов наследования.

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач:

- дать характеристику понятия «наследства» и его оснований;

- дать понятие субъектов наследственных правоотношений;

- охарактеризовать наследование по закону;

- охарактеризовать наследование по завещанию.

Предметом исследования является правовые нормы, регулирующие наследование по закону.

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений, возникающих при характеристике понятия и видов наследования.

Методологической основой дипломного исследования явились общенаучные диалектические методы познания и частно-научные методы: описательный, формально-юридический, формально-логический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический.

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие наследования

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства [7, с. 11].

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности (у наследников) [6, с. 121].

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК) [3].

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей [8, с. 111].

Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных образований законодательство устанавливает ряд исключений из этого положения. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем имуществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК) [3].

Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права.

Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество – это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей. В литературе его называют также наследственной массой [9, с. 16].

Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего.

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.

Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК) [10, с. 33].

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.

1.2. Субъекты наследственных правоотношений

Наследственные правоотношения - об­щественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке насле­дования независимо от основания наследования. Состав наследственных правоотношений образу­ют следующие элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотношений [11, с. 45].

Наследование - это процесс передачи иму­щества (наследства, наследственного имущест­ва) умершего к другим лицам.

Субъектами наследственных правоотноше­ний являются наследники.

Наследниками могут быть физические лица, указанные в завещании или в законе и находя­щиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро­дившиеся живыми после открытия наследства дети. Эти лица являются правопреемниками на­следодателя. При этом закон не ограничивает круг наследников дееспособностью, по возрасту, отношением к гражданству какой-либо стра­ны. Это значит, что наследниками могут быть не только совершеннолетние, но и несовершенно­летние лица, а также дееспособные и недееспо­собные граждане. Призываться к наследованию могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства [12, с. 36].

Данные положения относятся к наследова­нию по закону и по завещанию.

В ситуациях, когда граждане, являющиеся на­следниками друг друга, умирают в один и тот же день, они не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

Наследодатель вправе завещать свое иму­щество или его часть в пользу юридического лица - государственной, общественной, рели­гиозной организации или объединению, а также иному юридическому лицу. При этом к наследо­ванию могут призываться только юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства [13, с. 11].

Наследником может быть и государство. В том случае если отсутствуют наследники по за­кону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследни­ки отстранены от наследования, а также если ни­кто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства без указания, в чью пользу происходит отказ, то иму­щество умершего будет считаться выморочным и перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ [14, с. 3].

Российская Федерация, субъекты РФ, дру­гие населенные пункты, а также иностранные государства могут быть наследниками, если в отношении них наследодателем совершено за­вещание.

В общей теории права субъектами признаются участники правоотношений, обладающие по закону правоспособностью, т. е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник (наследники) [15, с. 12].

Гражданский кодекс РФ не закрепляет понятия «наследодатель». Поэтому под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с законом может быть унаследовано наследником (наследниками) либо по завещанию, либо по закону.

Наследодателями как по завещанию, так и по закону могут быть только граждане (физические лица) [16, с. 16].

По нормам российского наследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, гарантирующей соблюдение права наследования, наследодателем в нашей стране может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества. Определенные ограничения в действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц, пожелавших составить завещание. Так, дееспособность наследодателя будет иметь значение только при составлении завещания, так как от дееспособности завещателя будет зависеть и действительность завещания как гражданско-правовой сделки. При наследовании по закону дееспособность наследодателя не имеет значения, так как наследство открывается в силу такого события, как смерть гражданина.

Так, Голансков А.А., Рябова Л.А. обратились в суд с иском к Голансковой Е.В. об установлении родственных отношений, признании действий нотариуса незаконными, признании свидетельств о праве собственности и праве на наследство по закону недействительными, признании наследников принявшими наследство, ссылаясь на следующие обстоятельства.

<дата обезличена> умер Галансков А.А., являющийся родным отцом истцов, постоянно проживающий до смерти по адресу: РБ, <адрес обезличен>. От отца осталось наследство, состоящее из бревенчатого жилого дома за номером <адрес обезличен> <адрес обезличен> РБ. Поэтому наследниками умершего является истцы и жена - ответчица Голанскова Е.В. Поэтому после смерти наследодателя его жена Голанскова Е.В. оставила бесхозным все наследственное имущество - дом и хозяйственные постройки и фактически начала проживать по адресу: <адрес обезличен>. В следствии этого наследственное имущество полностью пришло в негодность. Истец Голансков А.А., реализуя право наследника, вступил во владение наследственным имуществом, полностью отремонтировал за свой счет дом и хозяйственные постройки, оплатил за свой счет налог на имущество и землю и начал проживать в этом доме, т.е. Голансков А.А. фактически принял наследство и по настоящее время проживает в этом доме. Для того, чтобы узаконить принятие наследства и зарегистрировать право собственности на наследуемое имущество, истец Голансков А.А. в начале марта 2010 года обратился с заявлением к ответчику - нотариусу Велиевой Г.Н. о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако, заявление истца нотариусом не было принято и зарегистрировано. Отказ в принятии заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус мотивировала тем, что истец должен в судебном порядке установить родственные отношения с наследодателем, т.к. в свидетельстве о рождении истца фамилия отца указана «Голансков», а согласно свидетельству о смерти наследодателя его фамилия «Галансков». Ответчица Голанскова Е.В. после ремонта дома и надворных построек истцом Голансковым А.А., убедившись, что наследственное имущество в настоящее время опять представляет ценность для жилья, 22 марта 2010 года обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Несмотря на то, что ею также был пропущен срок для принятия наследства, а также необходимо было устанавливать родственные отношения с наследодателем, заявление от Голансковой Е.В. нотариусом было принято и ей <дата обезличена> выдано свидетельство о праве на наследство по закону 1/2 долю бревенчатого жилого дома. Выдача свидетельства о праве собственности от <дата обезличена> Голансковой Е.В. на 1/2 доли дома и надворных построек является незаконным, так как согласно ст. 34 СК РФ они были куплены им до вступления Галансковым А.А. в брак с ответчицей <дата обезличена> и не являются совместно нажитым имуществом. 25 марта 2010 года истцы обратились к нотариусу с заявлением о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство ответчице. В нарушении требований гл. 11 «Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство», «Основ законодательства о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1, нотариус, зная, что имеются другие родственники, незаконно выдала свидетельство о праве на наследство одному из наследников - ответчице Голансковой Е.В. Так как нотариус Велиева Г.Н. отказалась у истцов принять и зарегистрировать заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство при личной явке, 24 мая 2010 года истцы засвидетельствовали свои подписи у другого нотариуса - 1 и направили заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу Велиевой Г.Н. по почте. Ответчик - нотариус Велиева Г.Н. отказалась принять поступившие по почте заявления истцов, в результате чего 26 июня 2010 года заявление истцов почтой были возвращены [5].

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ могут быть призваны к наследованию. В качестве наследников могут выступать физические лица (российские и иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации (далее – субъекты РФ), муниципальные образования, иностранные организации и международные организации) [17, с. 121].

Граждане (физические лица) могут призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону, если они находятся в живых в день открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы – от лат. nasciturus) также призываются к наследованию. Однако необходимо учитывать, что до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) и не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ). Таким образом, законодатель охраняет интересы потенциальных субъектов права. Так, ребенок умершего, зачатый при его жизни и родившийся живым после открытия наследства, учитывается при распределении наследства. В случае, если ребенок родится мертвым, он не учитывается при распределении наследства [18, с. 21].

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности могут призываться только по одному основанию – наследованию по завещанию, но при условии, что они существуют на день открытия наследства.

Следовательно, на момент открытия наследства юридическое лицо должно существовать как субъект права. Юридическое лицо может быть наследником, если на момент открытия наследства оно не исключено из единого государственного реестра юридических лиц.

Подводя итоги главы, следует отметить, что под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК).

2. виды наследования

Понятие и особенности наследования по закону

Наследование – это переход имущества умершего (наследство, наследственное имущество) лица к другим лицам.

Ч. 3 ГК РФ существенно расширяет диапазон наследников по закону. В ГК РФ охвачены не только родственники наследодателя до пятой степени родства, но отчим и мачеха, падчерицы и пасынки. По закону имущество наследует переживший его супруг, усыновлённые, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Главным смыслом расширения диапазона наследников по закону до восьми очередей и провозглашения свободы в написания завещания является устремление законодателя сократить случаи перехода имущества наследодателя в собственность РФ, т.е. государства.

Наследование по закону является осуществимым только в тот момент, когда наследодатель умер, а завещание он не оставил, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ [19, с. 101].

На основании ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим законом. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага [20, с. 33].

Основные принципы наследования по закону:

  1. Наследники, призываемые к наследованию подразделяются на восемь очередей.
  2. Наследники призываются к наследованию по очереди, определённой законом, согласно близости родства.
  3. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующей очереди. Отсутствие наследников предыдущей очереди понимают:
  • все наследники лишены наследства;
  • отсутствие у наследников права наследовать;
  • все наследники отстранены права наследования (недостойные наследники);
  • отсутствие наследников в виду смерти таковых;
  • все наследники отказались от наследства [21, с. 24].
  1. наследники равные по очереди в соответствии наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В течение многих лет российское законодательство в области наследования регулярно претер­певало изменения, которые были направлены на обеспечение права наследования, гарантированного Конституцией Российской Федерации [1]. Однако Конституция РФ не является единственным норма­тивно-правовым актом, гарантирующим данные права. Так законодателем в части третьей Гражданско­го кодекса Российской Федерации были закреплены права наследования по завещанию и по закону. Закрепление данных норм делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти.

Однако институт наследования не является идеально урегулированным, так как отдельные зако­нодательные положения зачастую вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Например, это нередко относится к очередности при наследовании по закону.

Существенным изменением в современном наследственном праве стало значительное расши­рение круга наследников [6, с. 8]. Такая перемена породила в научной доктрине множество критики, излагаемой в трудах, научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное по­ощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение круга наследников до лиц пятой степени родства, которые в основном не поддерживают близких отношений с наследодателем [5, с. 3]. Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имуще­ства в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.

14 июля 2014 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации был внесен Проект Федерального закона № 567773-6 «О внесении изменений в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым расширяется круг лиц, при­зываемых по закону. В пояснительной записке к указанному Проекту в частности предполагается, что наследниками по закону могут стать родственники до шестой степени родства включительно. К ним относятся дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети двоюродных племенников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры) [22 с. 121].

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, в значительной степени умень­шает возможность перехода наследства к государству. Благодаря этому защищается частная жизнь граждан.

Однако, данное изменение также предполагает необходимость обеспечения гарантий прав и за­конных интересов лиц, проживающих в двух новых субъектах Российской Федерации - Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, так как ранее они находились в правовой системе другой страны (Украины), которая предусматривает наследование по закону до шестой степени род­ства включительно.

Тем не менее до настоящего времени данный законопроект не получил нормативного закрепле­ния.

Анализ данного проекта показывает, что значительная часть теоретиков и практиков поддержи­вают принятие таких изменений, аргументирую применения подобной практики в других странах, например в Республике Беларусь, которая соответствует современным требованиям необходимым для дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации. Кроме того, такая практика поможет устранить разногласия норм материального права между нашими странами, что особенно ак­туально в связи с созданием Евразийского союза. Тем не менее, появляется и критика, возникающая при подходе законодателя к установлению состава наследников шестой степени родства, как, впрочем, и ныне закрепленная в российском наследственном законодательстве очередность наследования род­ственниками наследодателя [23, с. 12].

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако общее основание, в соответствии с которым наследники распределяются по очередям, в законе прямо не указано [5, с. 4].

Следует отметить, что в кодексе четко закреплен только состав наследников первой, второй и третьей очереди. В случае установления последующих очередей возникают вопросы, поскольку зако­нодатель в абз. 1 п. 1 ст. 1145 ГК РФ дает скрытное основания распределения, а именно «если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей».

Комментируемая статья вводит термин «степень родства». При этом степень родства определя­ется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит [9, с. 92].

Анализ ч. 1 ст. 1145 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что основным основанием распреде­ления родственников наследодателя, относящихся к третьей, четвертой и пятой степени родства, я в- ляется их «не относимость» к наследникам предшествующих очередей.

В соответствии с мнением Победоносцева К.П. «между двумя лицами, из коих одно произошло, родилось от другого, есть одно только рождение. Кроме того, между двумя лицами того же рода всегда можно насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений между двумя лицами, тем ближе их родство, и наоборот - чем более рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называ­ются степенями» [8, с. 112].

«Не относимость» как основание не создает сложностей в понимании. Её наличие отнимает у родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства возможность наследования в кругу наследников последующих очередей, так как они не наследуют в предшествующих очередях [24, с. 121].

Так, в первую очередь по праву представления наследуют внуки и внучки, а также их потомки (т.е. правнуки и правнучки наследодателя и т.д., не смотря на их степень родства); во вторую очередь - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), в третью - двоюродные братья и сестры наследодателя. Таким образом, ко второй степени родства можно отнести внуков, к третьей - правнуков, племянников и племянниц; к четвертой - праправнуков, двоюродных братьев и сестер.

Таким образом, родственники первой-третьей очередей могут наследовать первоочередно вне зависимости от степени их родства с наследодателем, в соответствии с действующим законодатель­ством.

Кроме того, можно выделить такое основание распределения родственников наследодателя как наделение родственников третьей-пятой степени родства качеством наследника исключительно в силу закона. Исходя из этого основания, закон наделяет определенных родственников наследодателя пра­вом наследовать в строгом соответствии с советующей очередностью (степенью родства). Таким обра­зом, даже если родственник наследодателя входит в одну из перечисленных степень родства, но на законодательном уровне он не включен в круг наследников по закону соответствующей очереди, то он не будет иметь права наследования по закону [25, с. 20].

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 1145 устанавливает круг лиц, призываемых к наследованию в соответствии со степенью родства:

  • наследниками четвертой очереди родственники третьей степени родства признаются праде­душки и прабабушки наследодателя;
  • наследниками пятой очереди родственники четвертой степени родства признаются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • наследниками шестой очереди родственники пятой степени родства признаются дети двоюрод­ных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двою­родные дяди и тети) [4].

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что законодатель огранивает наследни­ков строго поочередности, вне зависимости от степени их родства с наследодателем.

Такое разграничение между наследниками, а также лишение права наследования некоторых родственников вполне понятно, ведь возможность того, что у наследодателя остаются в живых, напри­мер, такие родственники четвертой степени родства как прапрабабушка или прапрадедушка, весьма мала, но все же такая вероятность существует, и устранять ее по отношению к таким родственникам несправедливо. Кроме того, не понятно, почему законодатель решил разделить родственников, нахо­дящихся в одинаковой степени родства в разные очереди. Так, например, третья степень родства включает таких родственников наследодателя как дяди и тети, двоюродные братья и сестры, которые могут наследовать по праву представления, а также прабабушки и прадедушки, однако первые насле­дуют в порядке третьей очереди, а прадедушки и прабабушки в порядке четвертой. Законодатель не объясняет такой подход к разделению родственников, что зачастую вызывает разногласия и критику по раскрытию данных причин у теоретиков и практиков, утверждающих, что родственники одной степени родства должны быть отнесены к одной и той же очереди возможных наследников по закону, но, пред­ставляется, пределы при этом все равно должны быть.

Отнесение прабабушек и прадедушек к наследникам третьей очереди заслуживает внимания [7, с. 15]. Если сравнивать эти две категории родственников, то к наследникам третьей очереди следует отнести прадедушек и прабабушек. Они в отличие от полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя знают своих правнуков, растят их, воспитают, у них всегда есть время для общения с ними. Правнуки и правнучки их любят, общаются с ними. Поэтому данных родственников третьей степени родства следует отнести к третьей очереди.

Кроме того, следует упомянуть и о седьмой очереди по закону. К седьмой очереди законодатель впервые в истории отечественного наследственного права относит таких субъектов, как пасынки, пад­черицы, мачеха и отчим [4, с. 271]. Отчимы и мачехи зачастую заменяют ребенку, как правило, одного из родителей, осуществляя возложенные семейным законодательством обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. Также Семейным кодексом Российской Федерации на пасынков и падчериц воз­лагается обязанность, при принятии такого решения судом, по предоставлению содержания нетрудо­способным нуждающимся в помощи отчимам и мачехам [3]. Следует отметить, такие категории род­ственников живут вместе и довольно часто у них складываются хорошие отношение, учитывая, что по­вторных браков становится все больше, а стереотип злобных мачехи и отчима постепенно разрушает­ся. Отнесение указанных лиц к седьмой очереди считаем также несправедливой и безосновательно, поскольку закон отдает предпочтение наследовать тем родственникам, которые зачастую не только не видели, но даже и не знали о существовании друг друга. Таким образом, многие научные деятели считают справедливым отнесение такой категории родственников к третьей, максимум четвертной очере­ди [7, с. 16]. Однако с такой позицией также можно не согласиться. Поскольку отчим и мачеха выпол­няют роль отца и матери, а пасынок и падчерица - сына и дочери соответственно, то правильнее будет отнести их к первой, максимум ко второй очереди, что, безусловно, будет способствовать развитию и укреплению отношений между такими родственными отношениями.

Исходя и вышеперечисленного, считаем внести изменения в следующие статьи гражданского за­конодательства:

«Статья 1142. Наследники первой очереди.

    1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители, пасынки, падчери­цы, отчим и мачеха наследодателя.
    2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Статья 1144. Наследники третьей очереди.

      1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону яв­ляются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя) пра­дедушки и прабабушки наследодателя.
      2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Статья 1145. Наследники последующих очередей

        1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследо­вать по закону получают родственники наследодателя четвертой и пятой степени родства, не относя­щиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

        1. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники четвертой степени родства - дети род­ных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), родители прабабушек и прадедушек насле­додателя (прапрабабушки и прапрадедушки);

в качестве наследников пятой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод­ные дяди и тети)».

Таким образом, нами предлагается изменение не только состава круга лиц, призываемых к наследованию, но и сокращение количества очередности наследования по закону.

Понятие и особенности наследования по завещанию

Все граждане нашей страны имеют равные права перед законом и имеют равные права в области наследственного права. Данные права граждане могут иметь такие права вне зависимости от их пола, пола, расы, а также национальности и места рождения, имущественного достатка, должностного положения, места жительства. Каждый гражданин имеет равные права, даже если он является атеистом, не принадлежит ни к одному общественному объединению. В главном законе страны в статье 35 Конституции РФ сказано, что право наследование гарантируется каждому гражданину [1].

Наследование по существу представляет собой переход права собственности от одного человека к другому, либо от человека к государству, после смерти наследодателя. В России различают наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону осуществляется в соответствии с законодательством по первоочередности наследников. Обычно все имущество делиться между наследниками первой очереди, при их отсутствии все имущество достается наследникам второй очереди. Как правило, наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания, а также в других случаях, предусмотренных законом. Остановимся более подробно на наследовании по завещанию [6, с. 121].

Стоит отметить, что в современном законодательстве больше внимание отдается на наследование по завещанию, чем наследование по закону. На наследование по завещанию законодатель отводит в два раза больше статей. Это говорит о важности воли наследодателя. Наследованию по закону уходит на второй план, в законодательстве РСФСР не было такого подробного регулирования наследования по завещанию.

Наследование по завещанию позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению, ведь наследование по закону в настоящее время предусматривает более широкий круг наследников. Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, ведь в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы [5, с. 34].

Завещать наследство имеют все граждане России, а также иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность и правоспособность. То есть, наследство могут завещать лица, старше 18 лет. Не могут завещать наследство лица, которые ограниченно дееспособные и имеют опекунов, попечителей, а также лица, которые не понимают значения своих слов и действий. Завещать можно только свое имущество, которое принадлежит наследодателю на праве собственности. Распространено, что при составлении завещания очень пожилых лиц, старше 75 лет, часто с них спрашивается справка от психиатра об их полной дееспособности.

Завещание является единственной возможностью права распоряжения имуществом после смерти. Напротив, наследовать наследство могут все лица, даже если они являются недееспособными, иностранцами. Завещатель может завещать имущество любому физическому и юридическому лицу, государству, а может и лишить наследства одного или нескольких лиц из наследников первой очереди. При лишении наследства, наследодатель не обязан указывать причины такого решения.

В статье 218 части первой ГК РФ отмечено, что право собственности на имущество в случае смерти гражданина переходит к его наследникам по закону, либо по завещанию [2]. Необходимо учесть такой нюанс, что в России реализуется принцип свободы завещания, право на завещание может реализовать только лично, никакие представители не допускаются. Подробно об особенностях и порядке составления завещания говорится в главе 62 части третьей ГК РФ [3]. С юридически точки зрения, завещание является односторонней сделкой. Завещать можно денежные средства, здания, сооружения, квартиры, движимое имущество, земельные участки, а также долю в общей долевой собственности.

Весомую роль в составлении завещаний играют органы нотариата, которые проверяют дееспособность наследодателя, объясняют ему последствие его действий [4, с. 139].

Но права завещать наследство на свое усмотрение не безграничны. Законом предусмотрена обязательная доля в наследстве для лиц, не достигнувших совершеннолетия, нетрудоспособных лиц, являющихся наследниками первой очереди по закону, даже в том случае, если составлено завещание. Такая доля составляет не менее половины от наследования по закону имущества. Соответственно, если написано завещание на все имущество одному сыну, при том, что второму ничего не завещано, но второй сын, который тоже хорошо помогал родителям, является нетрудоспособным, после смерти родителей имеет право на % имущества. То есть, если бы не было завещания, то каждому сыну по наследованию по закону досталось бы по % всего имущества, а так второму достанется %.

Конечно, если единственным объектом имущества и завещания является квартира, в которой давно проживал первый сын, которому она завещана, а второй сын, хоть и является нетрудоспособный, имеет зажиточное финансовое состояние, то в таком случае, суд может отказать в обязательной доле наследства второму сыну [6, с. 121].

Завещание должно быть составлено письменно, заверено у нотариуса. При жизни завещатель может изменять свое завещание, либо вовсе отменить его.

Случается, что завещания пишутся в принудительном порядке, в таком случае, оно может признаться недействительным, но это обстоятельство необходимо доказывать. Если завещание было написано лицом по давлением, по причине шантажа, угроз, то оно признается недействительным. Экспертиза подчерка может позволить установить, насколько изменился от волнения подчерк лица, написавшего завещание.

Следует отметить, что при лишении наследства одного или нескольких наследников, следует указать конкретно о лишении такого права. Если о лишении наследства конкретного в завещании не будет указано, а просто будет умалчиваться, то свою долю такой наследник все-таки сможет выиграть через суд.

Хотя, можно было бы разрешить составлять завещание тем лица, которые являются ограниченно дееспособными вследствие употребления спиртных напитков, наркотиков [7, с. 41].

Много споров в юридической литературе возникают на почве права распоряжения имуществом несовершеннолетних лиц. Лица, в возрасте от 14 до 18 лет по закону, завещать не могут. Возникает коллизия норм, почему такие лица не имеют права завещания, хотя могут устраиваться на работу, распоряжаться своим заработком, стипендией по своему усмотрению. Возникает вопрос, почему данные лица, распоряжаясь денежными средствами, покупая имущество, не могут распорядиться этим имуществом на случай своей смерти [6, с. 121].

На наш взгляд, необходимо внести изменения в законодательство. Предлагаем предоставить возможность на законодательном уровне для лиц от 14 до 18 лет писать завещания на то имущество, источниками приобретения которых явились их личные заработки.

На сегодняшний день, несовершеннолетние лица могут писать завещания только при эмансипации, в результате которой приобретается полная дееспособность [10, с. 11].

Завещатель может нас свое усмотрение указать в завещании второго наследника на случай, если первый уже к времени открытия наследства уже умрет. Особенно это актуально, если наследниками являются престарелые люди.

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать его исполнение. Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право. Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, а также не платит государственную пошлину. Предметом завещательного отказа могут быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей, иные подобные действия [12, с. 11].

В завещании наследодатель может указать необходимые условия получения наследства наследником, может также обязать наследника предоставить место жительства в наследуемой квартире третьему лицу. Как правило, в данном случае оговаривается срок, например от нескольких лет и до окончания жизни третьего лица, указанного в наследстве. Право на проживание указанного третьего лица в завещании распространяется и при последующем наследовании данной квартиры, как имущество с обременением [6, с. 57].

Завещатель может обязать наследников выполнить какую-либо последнюю просьбу, например, совершить какое-либо полезное действие имущественного ли неимущественного характера. Данная просьба является завещательным возложением. Завещательное возложение может быть возложено на одного или нескольких наследников. Встречаются случаи, когда завещательным возложением является уход и забота о домашних питомцах умершего наследодателя.

При составлении нового завещания, прежнее завещание отменяется полностью, либо в части, которая противоречит новому завещанию, если в новом завещании нет указания об отмене старого.

При составлении завещание, наследодатель не обязан ни с кем советоваться, рассказать о содержании завещания и даже о его существовании.

Распределяя имущество между наследниками, также никаких объяснений от наследодателя не требуется [8, с. 5].

Так как завещания можно оспорить, в последнее время наблюдается тенденция составления дарственных. В основном же, наследование происходит по закону, люди не знают законов и часто составляют недействительные завещания. Не редкость, когда обнаруживаются недействительные завещания, которые нотариально не заверены [11, с. 61]. В этом вся правовая безграмотность населения.

Право заверения завещания отдано нотариальным органам. В случаях, если завещатель находится в больнице, госпитале, доме престарелых, завещание может быть подписано главным врачом, дежурным врачом, директором дома престарелых. Во время плавания на судах имеет юридическую силу написанное на судне завещание, удостоверенное капитаном. Завещания военнослужащих, семей военнослужащих может быть заверено командирами воинских частей, в случаях отсутствия нотариальных органов. Интересным остается обстоятельство, что в законе сказано, что в местах лишения свободы, также может быть составлено завещание, которые заверяется начальником места лишения свободы, а про завещания лиц, находящихся в следственных изоляторах в законе ничего не сказано. Необходимо дополнить законодательство, предоставив право завещать и лицам, находящихся в следственных изоляторах, а право заверять начальникам следственных изоляторов, ведь в период этого времени лица, находящиеся в изоляторах лишены возможности посещения нотариальных органов. А как показывает практика, лица могут находиться в следственных изоляторах по несколько месяцев [12, с. 121].

Недоработкой законодательства можно считать и то, что в статьях регулирования закрытого завещания, предусматривается лишь нотариальное оформление. Необходимо предоставить составление закрытого завещания и для лиц, которые по закону могут составлять завещания и заверять их у других лиц, указанных в статьях 1127 ГК РФ, в виду отсутствия нотариальных органов.

Заключение

В заключение подведем итоги всему вышесказанному.

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и(или) в случае его расторжения, т.е. развода.

Существенным изменением в современном наследственном праве стало значительное расши­рение круга наследников. Такая перемена породила в научной доктрине множество критики, излагаемой в трудах, научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное по­ощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение круга наследников до лиц пятой степени родства, которые в основном не поддерживают близких отношений с наследодателем. Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имуще­ства в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.

Наследование по завещанию позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению, ведь наследование по закону в настоящее время предусматривает более широкий круг наследников. Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, ведь в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы.

Завещать наследство имеют все граждане России, а также иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность и правоспособность. То есть, наследство могут завещать лица, старше 18 лет. Не могут завещать наследство лица, которые ограниченно дееспособные и имеют опекунов, попечителей, а также лица, которые не понимают значения своих слов и действий. Завещать можно только свое имущество, которое принадлежит наследодателю на праве собственности. Распространено, что при составлении завещания очень пожилых лиц, старше 75 лет, часто с них спрашивается справка от психиатра об их полной дееспособности.

Завещание является единственной возможностью права распоряжения имуществом после смерти. Напротив, наследовать наследство могут все лица, даже если они являются недееспособными, иностранцами. Завещатель может завещать имущество любому физическому и юридическому лицу, государству, а может и лишить наследства одного или нескольких лиц из наследников первой очереди. При лишении наследства, наследодатель не обязан указывать причины такого решения.

Недоработкой законодательства можно считать и то, что в статьях регулирования закрытого завещания, предусматривается лишь нотариальное оформление. Необходимо предоставить составление закрытого завещания и для лиц, которые по закону могут составлять завещания и заверять их у других лиц, указанных в статьях 1127 ГК РФ, в виду отсутствия нотариальных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации: [принята 12.12. 1993 г.] //Российская газета.-1993.-25 дек; Собрание законодательства РФ. - 2009. -№ 4. - ст. 445.
  2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.06.2012) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.
  5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ) // Российская газета, N 17, 27.01.1996.

2. Судебная практика

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" // Российская газета", N 109, 21.05.2010.

Кировский районный суд г. Архангельска. Дело № 2-22/2017.

3. Учебная литература

  1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. 2016. №11.
  2. Амиров М.С. Особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав //Автореф. диссертация кан. юрид. наук. РостоИвановаа-Дону, 2016.
  3. Аргунов В.Н. Нотариальные услуги населению. М., 2016.
  4. Байзигитова A.M. Актуальные проблемы ответственности наследников по долгам наследодателя в Российской Федерации и Германии // Нотариус, 2014, № 4.
  5. Бегичев А.В. Проблемы правового регулирования ответственности по долгам наследодателя //Бюллетень Министерства юстиции РФ, 2016, № 12.
  6. Васильев С. Наследство в интервале //Домашний адвокат,2017,№ 3
  7. Власов Ю.Н, Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. М.: Омега-Л; Пропаганда, 2016.-346с.
  8. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 4-е изд., перераб. и доп., Статут, 2017.
  9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М. .-Издательство «Юрайт», 2017.- 320с.
  10. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Т. Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2016.- 220с.
  11. Макаров СЮ. Принятие наследства: особенности правоприменительной практики // Жилищное право, 2016, № 7.
  12. Никольский СЕ. Преимущественные права в наследственном праве // Нотариус, 2016, № 1.
  13. Никольский СЕ. Условия осуществления преимущественных прав наследника // Нотариус, 2015, № 1.
  14. Остаток Н.И. Некоторые актуальные проблемы применения законодательства о наследовании с учетом новелл, введенных третьей частью ГК РФ // Нотариус, 2015, № 3.
  15. Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства // Закон, 2014, №
  16. Репин В. Выдача свидетельства о праве на наследство // Советская юстиция, 2014.
  17. Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. - 2-е изд., перераб. и доп. – М., Ось-89, 2015.
  18. Шилохвост О.Ю. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ // Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М., Юристь, 2016.